ACTA UNIVERSITATIS BRUNENSIS
________________________________
IURIDICA
Editio Scientia vol. 519
SPISY PRÁVNICKÉ FAKULTY
MASARYKOVY UNIVERZITY
_________________________________
řada teoretická, Edice Scientia
svazek č. 519
VLASTNÍK A PODNIKATEL
PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Ilona Jančářová, Jakub Hanák, Ivana Průchová a kolektiv
Masarykova univerzita
Brno 2015
Vzor citace:
JANČÁŘOVÁ, Ilona ; HANÁK, Jakub ; PRŮCHOVÁ, Ivana a kolektiv. Vlastník a podnikatel při ochraně životního
prostředí. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. 451 s. Spisy Právnické fakulty
Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia č. 519. ISBN 978-80-210-7951-9.
Katalogizace v knize – Národní knihovna ČR
Jančářová, Ilona
Vlastník a podnikatel při ochraně životního prostředí / Ilona Jančářová, Jakub Hanák, Ivana Průchová a kolektiv.
– 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. - 451 stran. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada
teoretická, Edice Scientia ; svazek. č. 519. ISBN 978-80- 210-7951-9.
349.6*502.17*347.23*658.114-051
- právo životního prostředí
- ochrana životního prostředí
- vlastnické právo
- podnikatelé
- kolektivní monografie
349 – Pracovní, sociální, stavební právo. Právo životního prostředí [16]
Tato publikace vznikla na Masarykově univerzitě v rámci projektu Publikace
vědeckých monografií III číslo MUNI/A/1390/2014 podpořeného
z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, kterou
poskytlo MŠMT v roce 2015.
Publikace vychází z právního stavu ke dni 31. 12. 2014.
Recenzenti:
doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc.
JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D.
© 2015 Ilona Jančářová, Jakub Hanák, Ivana Průchová a kolektiv
© 2015 Masarykova univerzita
ISBN 978-80-210-7951-9
Tato monografie je věnována docentu Milanu Pekárkovi k jeho významnému
životnímu jubileu jako výraz díků za jeho celoživotní přínos k pedagogické
i výzkumné činnosti v oblasti práva životního prostředí a práva pozemkového.
Byla zpracována na téma, kterým se - třeba i v dílčích aspektech - dlouhodobě
zabýval, těmi, které ovlivnil či vyprovokoval svými názory a přístupem a kteří
mu jsou za to vděčni.
Za autorský kolektiv
Ilona Jančářová
Brno 2015
7
Obsah
I Úvod..................................................................................................................................15
II Podnikatel při ochraně životního
prostředí..................................................................................................................21
1 Několik poznámek k právnímu postavení vlastníka
a podnikatele ve vztahu k ochraně životního prostředí.......................21
1.1 Vymezení pojmů.............................................................................................21
1.2 Předpoklady pro činnost...............................................................................23
1.3 Absence morálního substrátu právní regulace...........................................24
1.4 Kompenzace ztrát vlastníka..........................................................................25
1.5 Církve a náboženské společnosti jako vlastníci (podnikatelé)
ve vztahu k ochraně životního prostředí.....................................................25
1.6 Nové zásady práva životního prostředí.......................................................26
1.6.1 Uměřenost – přiměřenost (proporcionalita)....................................................26
1.6.2 Reálnost - uskutečnitelnost............................................................................28
1.7 Hypertrofie (nejen) práva..............................................................................28
1.8 Závěr a shrnutí................................................................................................29
2 Podnikatelé, obce a životní prostředí.....................................................30
2.1 Úvodem............................................................................................................30
2.2 Vymezení pojmu podnikatel a podnikání...................................................30
2.3 Obce a jejich povinnost péče o všestranný rozvoj území........................35
2.4 Obce jako zakladatelé a společníci obchodních korporací.......................40
2.4.1 Zřizování obchodních společností s účastí obcí................................................45
2.4.2 Rozhodovací procesy v obchodních společnostech s účastí obcí...........................48
2.5 Výhody a rizika využívání právní formy obchodní společnosti
při činnosti obcí..............................................................................................52
2.6 Závěry...............................................................................................................54
3 Podnikatel a pracovní prostředí..............................................................54
3.1 Pojem pracovní prostředí..............................................................................54
3.2 Právní zakotvení pracovních podmínek......................................................56
3.3 Postavení zaměstnavatele ve vztahu k pracovním podmínkám...............60
4 Hospodářská soutěž a ochrana životního prostředí.............................62
4.1 Výchozí úvahy.................................................................................................62
4.2 Skutkové podstaty ohrožení zdraví nebo životního prostředí.................63
5 Zásada „znečišťovatel platí“ aneb jak je to doopravdy.......................65
III Ústavněprávní východiska............................................................75
6 Ústavnoprávne princípy obmedzenia vlastníckeho práva
z dôvodu ochrany životného prostredia................................................75
6.1 Vlastnícke právo ako predmet medzinárodnoprávnej
a ústavnoprávnej ochrany..............................................................................75
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
8
6.2 Právo na pokojné užívanie majetku.............................................................79
6.3 Právo štátu na zásah do práva na pokojné užívanie majetku - kritériá...85
6.4 Právo štátu upraviť zákonom užívanie majetku v súlade
so všeobecným záujmom..............................................................................92
6.5 Právo nebyť zbavený majetku......................................................................98
7 Ústavní zásada „vlastnictví zavazuje“
v ochraně životního prostředí............................................................... 106
7.1 Úvod...............................................................................................................106
7.2 Koncepce omezenosti vlastnického práva................................................108
7.3 Úvahy o zásadě „vlastnictví zavazuje“ ve vztahu
k ochraně životního prostředí.....................................................................109
7.4 Závěr...............................................................................................................113
8 Limity práva na priaznivé životné prostredie
pri výkone slobody podnikania............................................................. 114
8.1 Úvodné poznámky.......................................................................................114
8.2 Právna úprava Dohovoru o ochrane ľudských práv
a základných slobôd a prístup Rady Európy............................................117
8.3 Sloboda podnikania......................................................................................119
8.4 Prístup slovenskej a českej súdnej judikatúry k stretu práva
na podnikania s právom na priaznivé životné prostredie.......................121
8.5 Záver...............................................................................................................131
IV Omezení vlastnického práva imisemi..........................133
9 Sousedské vztahy a podnikání............................................................... 133
9.1 Závěry.............................................................................................................145
10 Výkon práva vlastníka na ochranu před rušením jeho práva............ 146
10.1 Úvod...............................................................................................................146
10.2 Hmotněprávní východiska..........................................................................147
10.3 Procesní zajištění ochrany vlastnického práva.........................................148
10.4 Výkon rozhodnutí ukládajícího povinnost zdržet se rušení..................149
10.5 Zohlednění obtíží při zajištění eliminace imisí.........................................152
10.6 Shrnutí............................................................................................................154
11 Privilegované imise vs. ústavní a veřejnoprávní základy
ochrany životního prostředí................................................................... 155
11.1 Základní zásady ochrany životní prostředí...............................................155
11.2 Úvodní poznámky........................................................................................155
11.3 Ochrana obtěžovaného vlastníka v režimu soukromoprávních
a veřejnoprávních předpisů.........................................................................158
11.4 Závěr...............................................................................................................167
12 Znečišťovatel životního prostředí aneb vlastnictví zavazuje:
Vybrané problémy................................................................................... 169
12.1 Úvodem..........................................................................................................169
12.2 Případ z aplikační praxe...............................................................................169
9
Obsah
12.3 Vynutitelnost práva na ochranu před hlukem
z úředně schváleného provozu dle NOZ.................................................171
12.4 Ochrana osobnostních práv........................................................................173
12.5 Závěrem.........................................................................................................175
13 Zemědělský podnikatel a obtěžování zápachem
– vybrané právní aspekty........................................................................ 175
13.1 Úvod...............................................................................................................175
13.2 Regulace pachových látek v zákoně č. 86/2002 Sb.,
o ochraně ovzduší.........................................................................................177
13.3 Regulace pachových látek v zákoně č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší.........................................................................................178
13.4 Regulace pachových látek v zákoně č. 76/2002 Sb.,
o integrované prevenci a omezování znečištění.......................................182
13.5 Závěr...............................................................................................................183
14 Regulace malých zdrojů znečišťování životního prostředí............... 184
14.1 Úvod...............................................................................................................184
14.2 Regulace malých zdrojů znečišťování ovzduší.........................................185
14.2.1 Regulace v rámci územně plánovací a stavební činnosti.................................186
14.2.2 Povinnosti provozovatelů malých zdrojů.......................................................187
14.2.3 Výrobkový přístup......................................................................................190
14.3 Regulace malých zdrojů znečišťování vod................................................192
14.3.1 Regulace v rámci územně plánovací a stavební činnosti.................................192
14.3.2 Povinnosti provozovatelů malých zdrojů.......................................................192
14.3.3 Výrobkový přístup......................................................................................195
14.4 Závěr...............................................................................................................196
15 Kompenzace vlastníkům za zhoršení jejich životního prostředí..... 198
15.1 Zhoršování životního prostředí vlastníka.................................................198
15.2 Způsob kompenzace - současný stav........................................................200
15.2.1 Poplatky.....................................................................................................200
15.2.2 Občanský zákoník.....................................................................................205
15.2.3 Dobrovolné nástroje....................................................................................206
15.3 Způsob kompenzace - zahraniční úprava a budoucí vývoj....................208
15.4 Závěry.............................................................................................................209
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené
ochrany složek životního prostředí...........................211
16 Stát jako vlastník pozemků při ochraně národních parků................. 211
16.1 Úvod – vlastník pozemků na území národních parků............................211
16.2 Pozemky v národních parcích ve vlastnictví státu...................................211
16.3 Vlastnictví pozemků na území národního parku
jako nástroj ochrany přírody.......................................................................214
16.4 Závěr...............................................................................................................219
16.5 Příloha č. 1.....................................................................................................220
16.6 Příloha č. 2.....................................................................................................220
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
10
17 Evropsky významné lokality
a omezení vlastníků dotčených pozemků............................................ 221
17.1 Úvodem..........................................................................................................221
17.2 Vytváření soustavy Natura 2000 v České republice................................222
17.3 Vytváření sítě evropsky významných lokalit
z pohledu vlastníka dotčených pozemků..................................................227
17.4 Evropsky významné lokality
a omezení vlastníků dotčených pozemků.................................................231
17.4.1 Evropsky významné lokality zařazené do národního seznamu
– předběžná ochrana...................................................................................232
17.4.2 Evropsky významné lokality zařazené do evropského seznamu
– tzv. „základní ochrana“..........................................................................235
17.5 Vyhlášení EVL za zvláště chráněné území...............................................236
17.5.1 Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území.............................................237
17.5.2 Řízení o vypořádání námitek vlastníků dotčených pozemků
k návrhu na vyhlášení zvláště chráněného území..........................................238
17.5.3 Omezení vlastníků pozemků nacházejících se ve zvláště chráněném území....240
17.5.4 Lhůta pro vyhlášení EVL za zvláště chráněná území................................240
17.6 Závěry.............................................................................................................242
18 Postavení a role pozemkových spolků
v ochraně životního prostředí............................................................... 243
19 Veřejné užívání lesa a přístup do krajiny.............................................. 251
19.1 Úvod...............................................................................................................251
19.2 Veřejné užívání lesa......................................................................................253
19.3 Přístup do krajiny..........................................................................................258
19.4 Les a volná krajina jako veřejný statek......................................................261
19.5 Závěrem.........................................................................................................262
20 Postavení vlastníka lesa při naplňování státní lesnické politiky........ 263
20.1 Úvod...............................................................................................................263
20.2 Pojem lesa a kategorie lesa..........................................................................264
20.3 Vlastnictví lesa...............................................................................................265
20.4 Lesnická politika a státní lesnická politika................................................266
20.5 Závěr...............................................................................................................268
21 Polský model myslivosti a vlastnictví honebních pozemků.............. 268
21.1 Utváření polského modelu myslivosti.......................................................268
21.2 Platný model polské myslivosti...................................................................270
21.3 Utváření honiteb...........................................................................................271
21.4 Nález Ústavního tribunálu..........................................................................273
21.5 Závěr...............................................................................................................278
22 Postavení vlastníka při nakládání
s dřevinami rostoucími mimo les.......................................................... 279
22.1 Úvod...............................................................................................................279
22.2 Koncepce vlastnického práva podle NOZ...............................................280
11
Obsah
22.3 Právní režim dřevin rostoucích mimo les.................................................281
22.4 Závěr...............................................................................................................285
23 Včelař při ochraně životního prostředí................................................ 286
24 Nápravná, ochranná a zvláštní opatření
v odpovědnosti chovatelů se zájmovými organismy.......................... 296
24.1 Úvod...............................................................................................................296
24.2 Vymezení pojmů...........................................................................................296
24.3 Nápravná, ochranná a zvláštní opatření
v odpovědnosti chovatelů se zájmovými organismy...............................298
24.4 Úvahy de lege ferenda..................................................................................301
24.5 Závěr...............................................................................................................302
25 Vlastník a chovatel týraného zvířete..................................................... 304
25.1 Úvod...............................................................................................................304
25.2 Vymezení pojmů vlastník a chovatel.........................................................305
25.3 Základní nastínění kompetencí správních orgánů...................................307
25.4 Odborné vyjádření.......................................................................................308
25.5 Návrh na nařízení zvláštního opatření......................................................310
25.6 Finanční zajištění zvláštních opatření........................................................312
25.7 Závěr...............................................................................................................315
26 Práva a povinnosti oprávněného k nakládání
s vodami ve vztahu k ochraně vod....................................................... 316
26.1 Úvod...............................................................................................................316
26.1.1 Obecné vymezení.........................................................................................316
26.2 Vývoj právní úpravy.....................................................................................318
26.3 Nakládání s vodami......................................................................................320
26.3.1 Obecná charakteristika...............................................................................320
26.3.2 Právní režim nakládání s vodami...............................................................321
26.4 Práva a povinnosti oprávněného k nakládání s vodami.........................323
26.4.1 Oprávněný k nakládání s vodami...............................................................323
26.4.2 Práva a povinnosti ve vztahu k časovým limitům nakládání s vodami..........323
26.4.3 Další práva oprávněného k nakládání s vodami..........................................325
26.4.4 Povinnosti oprávněného k nakládání s vodami.............................................326
26.5 Závěr...............................................................................................................328
27 Právní rámec vlastnictví a využívání genetických zdrojů
v Evropské unii a v České republice.................................................... 329
27.1 Úvod...............................................................................................................329
27.2 Genetické zdroje...........................................................................................332
27.3 Vlastnictví genetických zdrojů....................................................................341
27.4 Využívání genetických zdrojů.....................................................................345
27.5 Závěr...............................................................................................................354
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
12
VI Podnikatel a vlastník ve správních
procesech s vlivem na životní prostředí...............357
28 Vlastník nemovitostí ve správních procesech
v oblasti životního prostředí.................................................................. 357
28.1 Základní východiska.....................................................................................357
28.2 Vlastníci nemovitostí a proces posuzování vlivů
na životní prostředí.......................................................................................358
28.2.1 Vlastníci nemovitostí a posuzování vlivu koncepcí na životní prostředí.........358
28.2.2 Vlastníci nemovitostí a posuzování vlivu záměrů na životní prostředí..........361
28.3 Vlastníci nemovitostí a správní řízení v oblasti životního prostředí.....363
29 One-stop-shop: k významu EIA
v rámci integrovaného povolovacího procesu.................................... 368
29.1 Úvod...............................................................................................................368
29.2 K významu procesu EIA.............................................................................369
29.3 Navazující správní řízení a možnosti integrace........................................373
29.4 Závěr...............................................................................................................374
30 Význam procesu EIA při dodatečném povolení stavby
ve vlastnictví podnikatele....................................................................... 374
30.1 Úvod...............................................................................................................374
30.2 Proces EIA při dodatečném povolování stavby......................................376
30.3 Případy „Lakovna IMPACT INDUSTRY“ a „Zinkovna AZOS
Nymburk“......................................................................................................377
30.3.1 Skutkové okolnosti lakovny Impact Industry...............................................377
30.3.2 Skutkové okolnosti zinkovny AZOS.........................................................379
30.4 Vybrané právní problémy obou případů...................................................380
30.4.1 Zhodnocení podmínek stanoviska EIA pro fázi přípravy a realizace...........380
30.4.2 Pojetí principu prevence při dodatečném povolení stavby................................382
30.4.3 Zásada účasti veřejnosti při dodatečném povolení stavby posuzované
v procesu EIA............................................................................................384
30.5 Závěr...............................................................................................................386
31 Postavení vlastníka studny při realizaci
nového vodního zdroje podzemní vody v sousedství....................... 387
31.1 Vymezení problematiky...............................................................................387
31.2 Právní úprava týkající se provádění průzkumných
hydrogeologických vrtů a vrtaných studní................................................388
31.2.1 Průzkumný hydrogeologický vrt...................................................................388
31.2.2 Vrtaná studna............................................................................................390
31.3 Úvahy de lege ferenda..................................................................................391
32 Postavení zemědělského podnikatele v soudním přezkumu
územních plánů........................................................................................ 394
32.1 Úvod...............................................................................................................394
32.2 Pojem zemědělského podnikatele, práva k zemědělské půdě
z pohledu soukromého práva.....................................................................395
13
Obsah
32.3 Aktivní žalobní legitimace zemědělského podnikatele...........................396
32.3.1 Zemědělský podnikatel jako nositel věcných práv k půdě..............................397
32.3.2 Zemědělský podnikatel jako pachtýř (nájemce) půdy....................................401
32.3.3 Zemědělští podnikatelé sdružení do spolku..................................................402
32.4 Závěr...............................................................................................................406
33 Postavení podnikatele ve vyvlastňovacím řízení
z environmentálních důvodů................................................................. 406
33.1 Úvod...............................................................................................................407
33.2 Vyvlastnění ve prospěch podnikatele........................................................408
33.2.1 Obecně........................................................................................................408
33.2.2 Účely vyvlastnění.........................................................................................410
33.2.3 Odlišnosti vyvlastňovacího řízení.................................................................413
33.3 Podnikatel jako vyvlastňovaný....................................................................414
33.3.1 Východiska................................................................................................414
33.3.2 Pokles ceny zbývajícího majetku..................................................................415
33.3.3 Další otázky...............................................................................................418
33.3.4 „Sankční“ vyvlastnění kulturních památek.................................................419
33.4 Závěry.............................................................................................................421
VII Závěry...........................................................................................................................423
VIII Seznam použitých zkratek.........................................................427
Právní předpisy................................................................................................ 427
Ostatní zkratky................................................................................................. 428
IX Literatura a další použité zdroje..................................431
Monografie....................................................................................................... 431
Odborné články, příspěvky ve sbornících a další odborné zdroje........... 437
X Kolektiv autorů..........................................................................................445
XI Resumé.........................................................................................................................449
15
I Úvod
Slovní spojení vlastník či podnikatel a ochrana životního prostředí jsou
v běžném životě chápána v zásadě jako protichůdná. S tím lze jednoznačně
souhlasit, neboť realizace vlastnických práv, resp. podnikatelská a zejména
výrobní činnost, jež je pro společnost na jedné straně přínosná a mnohdy
až nezbytná, má často negativní vliv na životní prostředí, a proto je třeba
za pomoci právních norem zakotvit meze tohoto působení, směřující
k regulaci chování vlastníků a případně dalších subjektů, kteří majetek využívají
k podnikatelské činnosti. Kvalita životního prostředí zároveň – bráno
z antropocentrického pohledu – zásadním způsobem podmiňuje kvalitu
života člověka, ovlivňuje stav veřejného zdraví a tím zpětně působí na ekonomickou
stránku života společnosti. V tomto ohledu se vlastníci a podnikatelé
dostávají do postavení těch, kteří bojují za dobrou kvalitu svého životního
prostředí a jejich aktivity směřují přímo k ochraně životního prostředí
nebo k ochraně svých vlastních individuálních zájmů s využitím regulace
na ochranu životního prostředí. Ukazuje se, že národní i mezinárodní systémy
záruk ochrany lidských práv mohou být a stále více jsou využívány jako
nástroj ochrany životního prostředí.1
Tato publikace se proto zaměřuje nejen na veřejnoprávní regulaci, v níž
je zřejmý převažující direktivní přístup k chování subjektů - znečišťovatelů,
ale i na právní úpravu práva jednotlivce na určitou kvalitu životního
prostředí, jež je doménou práva civilního a ústavního. Autorský kolektiv
si předsevzal za cíl poukázat na nejrůznější aspekty právní úpravy, vztahující
se ke vzájemnému vztahu či střetům mezi ochranou životního prostředí
a podmínkami realizace, resp. ochranou vlastnických práv a podnikatelské
činnosti a upozornit tak na diskrepance a případnou nevyváženost regulatorních
požadavků či omezení ve vztahu k oběma zkoumaným objektům.
Ba co víc, publikace není omezena jen na pojetí vztahu mezi vlastníkem
či podnikatelem a ochranou životního prostředí jako jednosměrného
negativního působení a jeho veřejnoprávní limitace, ale snaží se poukázat
1 MÜLLEROVÁ, Hana: Human Rights Approaches to Environmental Protection at the
International Level and their Application in the Czech R. [cit. 19. 6. 2015] Common Law
Review, 2010/11, s. 24. Dostupné z http://www.commonlawreview.cz.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
16
i na situace, kdy k ochraně životního prostředí lze přispět právě prostřednictvím
realizace vlastnických práv.
S ohledem na značnou šíři tématu je publikace rozdělena do pěti částí, v nichž
jsou řešeny jak hmotněprávní, tak procesně právní aspekty zkoumané problematiky.
První část je věnována postavení podnikatele při ochraně životního
prostředí, formulaci některých nových zásad práva životního prostředí
vzhledem k realizaci vlastnických práv a podnikatelské činnosti či polemice
nad zásadou znečišťovatel platí.
Životní prostředí je v zákoně č. 17/1992 Sb., o životním prostředí definováno
jako „vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem
jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, půda, horniny,
organismy systémy a energie.“ Mezi tyto přirozené podmínky je v dnešní době již
zcela samozřejmé akceptovat i člověkem uměle vytvořené prostředí včetně
prostředí vytvořeného v rámci podnikatelské činnosti za účelem její realizace,
jinými slovy pracovní podmínky člověka. Na tuto skutečnost se snaží autorský
kolektiv upozornit v kapitole nazvané „Podnikatel a pracovní prostředí“, jež
je věnována nejen vysvětlení pojmu „pracovní prostředí“, ale i právním požadavkům
na zajištění odpovídajících pracovních podmínek. Prostřednictvím
osoby zaměstnavatele je tato kapitola propojena s podnikatelskými subjekty,
resp. subjekty vlastnických práv. Nad různým postavením vlastníků a podnikatelů
a jejich rolemi ve vztahu k životnímu prostředí se zamýšlejí i další
autoři v první části publikace. Pozornost je v ní věnována mimo jiné speciálně
postavení obcí, církví a náboženských společností.
S podnikatelskou činností je nerozlučně spjato hospodářské soutěžení, jež
jako zdroj ekonomické prosperity pomáhá vytvářet rozsáhlejší materiální
zdroje, které mohou být použity mj. k ochraně a rozvoji životního prostředí.
Jak se podává v kapitole čtvrté, existuje v zásadě pozitivní korelace mezi
hospodářskou vyspělostí jednotlivých států a jejich přístupem k ochraně
životního prostředí. Z dlouhodobějšího hlediska se potvrzuje, že i stav řady
ekologických ukazatelů (například čistota ovzduší) je lepší ve státech, kde
výkonná ekonomika umožňuje přijímat účinná opatření na jeho ochranu.
Životní prostředí se proto dostává do souvislosti i s regulací reklamy,
nekalé soutěže a podmínek hospodářské soutěže obecně, jimž je věnována
kapitola 4.
I Úvod
17
Jednou ze zásadních otázek vztahu vlastník či podnikatel a ochrana životního
prostředí je ústavní zakotvení mezí výkonu vlastnických práv v usnesení
č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti
ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „LZPS“). V tomto ohledu lze za stěžejní považovat pravidla obsažená
v čl. 35 odst. 3, navazující na čl. 11 odst. 3 (vlastnictví zavazuje), stanovící
zákaz při výkonu práv ohrožovat nebo poškozovat životní prostředí.
Na druhé straně tento ústavní zákon zaručuje právo vlastnit majetek a podnikat.
Obsah uvedených práv a jejich zákonné limity včetně práva státu
zasáhnout do pokojného užívání majetku je předmětem pozornosti třetí
části monografie.
Ústavně právní omezení realizace vlastnických práv dopadá přímo jak
do veřejnoprávní, tak do civilně právní oblasti regulace, zaměřené zejména
na vypouštění emisí znečišťujících látek do životního prostředí. Ochraně
vlastníků před obtěžujícími imisemi a kompenzacím za zhoršené životní prostředí
je věnována část IV. Je nade vší pochybnost, že uplatnění ochrany vlastnických
práv před obtěžováním imisemi může významně, přitom de facto
jako „vedlejší efekt“, přispět k ochraně životního prostředí. Význam právní
úpravy sousedských práv je zkoumán nejdříve v historickém kontextu a dále
pak v rámci platné právní úpravy z nejrůznějších pohledů – od obecného
vysvětlení využití vlastnických práva na ochranu před rušením práv vlastníka
ke specifikům spojeným s otázkou privilegovaných emisí. Zkoumán je vztah
mezi privilegovanými emisemi, jež patří mezi ustanovení, která se vztahují
k věcným právům, a právem na zdravé životní prostředí, resp. právem žít
v příznivém životním prostředí, jež přísluší k právům osobnostním, přičemž
obě regulace sledují poněkud odlišné cíle a k jejich vzájemnému prolínání
dochází právě prostřednictvím veřejnoprávní ochrany životního prostředí.
Další kapitoly se věnují problematice sousedských práv z hlediska různých
specifických druhů obtěžování, jako jsou například pachové látky a hluk,
či z hlediska specifických zdrojů, jakými jsou malé zdroje znečišťování,
ve vztahu k nimž je prosazování ochrany sousedních vlastníků i životního
prostředí obecně značně problematické.
Ve výše uvedených kapitolách je naznačena úzká souvislost problematiky
věcných práv, osobnostních práv a veřejnoprávní ochrany životního
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
18
prostředí, neboť součástí životního prostředí jsou právě pozemky a jiné
nemovitosti, k nimž se upínají společenské vztahy upravené předpisy soukromého
i veřejného práva. Jsou to veřejnoprávní předpisy, které stanoví
meze oné příznivosti životního prostředí a meze jeho akceptovatelného
znečišťování z jednotlivých zdrojů znečištění. Veřejnoprávní regulace směřující
k omezení výkonu vlastnických práv, jehož ústavně právní základy již
byly zmíněny, hraje z hlediska ochrany životního prostředí nejdůležitější roli.
Této problematice je proto věnována nejobsáhlejší V. část. V ní je pojednána
problematika zvláště chráněných území na jedné straně z hlediska omezení
realizace vlastnických práv, na druhé straně z hlediska vlastnictví pozemků
v předmětných lokalitách coby nástroje ochrany přírody. Tyto nástroje jsou
polemicky pojednány v kapitole 18 rovněž ve vztahu k aktivitám pozemkových
spolků směřujícím k ochraně životního prostředí.
K velkým závažným střetům mezi ochranou životního prostředí a právy
vlastníků dochází i v oblasti ochrany lesa a výkonu práva myslivosti, neboť
les v sobě spojuje funkci produkční (z hlediska vlastníka lesa nejdůležitější),
spočívající v produkci dřevní hmoty, ale zároveň i funkce ekologické,
vyjadřující skutečnost, že les je významným krajinným prvkem a biotopem
pro celou řadu živočišných a rostlinných druhů. Opomenuta by neměla
být ani funkce společenská, nacházející své vyjádření v podobě institutu
obecného užívání lesa, umožňujícího vstup a výkon oprávnění sbírat lesní
plody a klest na lesních pozemcích každému bez ohledu na vlastnická práva
k nim. Konkrétně na veřejné užívání lesa a na postavení jeho vlastníka při
naplňování státní lesnické politiky, jakož i na otázky spojené s vlastnictvím
honebních pozemků jsou zaměřeny kapitoly 19 až 21. V samostatné kapitole
je pak řešena otázka dřevin rostoucích mimo les, které jsou na jedné straně
předmětem vlastnických práv, na straně druhé podléhají veřejnoprávní
regulaci jejich ochrany. Další kapitoly páté části jsou zaměřeny na živočišnou
říši, genetické zdroje a na problematiku nakládání s vodami, v nichž
se střetávají zájmy vlastníků, resp. chovatelů a podnikatelů s veřejnoprávní
regulací ochrany zvířat. Jen málokdo si uvědomuje, jaký význam pro životní
prostředí a pro lidstvo samotné mají včely a jak obrovským problémům
by společnost musela čelit, kdyby se stala populace tohoto druhu hmyzu
ohroženou. Nejenže se v poslední době problematika ochrany čel ve vztahu
I Úvod
19
ke kontaminaci životního prostředí dostává do popředí zájmu Evropské
unie, v popředí zájmu včelařů jsou i předpisy regulující podmínky držení
včel a požadavky na jejich chování při výskytu nákazové situace, což je předmětem
zájmu kapitoly 23.
Zájmy vlastníků pozemků na jejich budoucím využití se často střetávají
s celospolečenskými představami a potřebami. Rozvaha o budoucím racionálním
využívání pozemků je obsahem územně plánovacích dokumentů,
které do jisté míry omezují vlastníka nemovitostí, zejména co se týče zamýšlených
změn v účelovém určení pozemků. Na druhé straně při jejich tvorbě
musí být respektovány zájmy na ochraně životního prostředí. Mnohdy
veřejný zájem na realizaci určité aktivity lze uspokojit pouze s využitím omezení,
které představuje úplné odnětí vlastnických práv, anebo kdy předmětná
činnost převáží veřejný zájem na ochraně životního prostředí. Střety zájmů
v území jsou upraveny celou řadou právních prostředků a institutů, které
úzce souvisí s ochranou životního prostředí a které lze využít za účelem
prosazení těch či oněch zájmů. Jim je věnována šestá část této publikace.
V poslední kapitole jsou shrnuty základní myšlenky, k nimž dospěli členové
autorského kolektivu a vyvozeny závěry, které vyplynuly ze zkoumané problematiky
dvojjediného vztahu mezi vlastníkem či podnikatelem a ochranou
životního prostředí. Je přáním všech, kteří se na této monografii podíleli,
aby právní úprava poskytovala vyváženou ochranu jak vlastnickým právům
a podnikatelské činnosti, tak i životnímu prostředí. Při zkoumání proporcionality
těchto zájmů však přece jen je třeba vycházet ze základní zásady novodobé
právní úpravy, formulované již na počátku devadesátých let minulého
století doc. Milanem Pekárkem,2
a to zásady vyjadřující, že životní prostředí
je tou nejvyšší hodnotou!
Ilona Jančářová, Jakub Hanák a Ivana Průchová
2 PEKÁREK, Milan. Principy práva životního prostředí. Časopis pro právní vědu
a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 4, s. 112-119.
ISSN 1210-9126.
21
II Podnikatel při ochraně životního
prostředí
1 Několik poznámek k právnímu postavení vlastníka
a podnikatele ve vztahu k ochraně životního prostředí
Milan Damohorský
Ve své stručné úvodní kapitole bych rád přičinil několik poznámek k právnímu
postavení vlastníka obecně a podnikatele zvláště ve vztahu k ochraně
životního prostředí. Chtěl bych poněkud rozebrat zejména nesmyslné
a nefunkční vztahy a vazby mezi překombinovanou, nejasnou a mnohdy již
jazykově absurdní právní úpravou a naším každodenním životem a správní
praxí. Snad by má kapitola mohla vyvolat též nějakou diskusi či reakci.
Je záměrně psána provokativně, dosti kriticky a spíše „lehčím perem“ a nečiní
si nárok na hlubokou vědeckost či filosofičnost.
1.1 Vymezení pojmů
Již můj dědeček Jindřich Damohorský za první československé republiky
(nebylo-li to ještě dokonce na konci Rakouska – Uherska) ve svém kupletu,
který se jmenoval tak nějak jako „profese“, psal že „Jeden skládá pytle z vozu
a říká si skladatel, druhý zase něco někam staví a je to pan stavitel…“. Prostě chtěl
už tehdy v komické podobě vyjádřit, jak spolu mnohdy neodpovídá sloveso
(širší) s podstatným jménem (užší) při stejném slovním základu a jak
se mnohé velmi nadhodnocuje a vytváří se tak zcela mylné představy. Již
tehdy to asi bylo aktuální, a co teprve dnes.
Připomnělo mi to, že i v současnosti jsou různé subjekty v českém právním
řádu různě vymezeny. Do právních vztahů, a to i těch týkajících se životního
prostředí, tak vstupují jak fyzické a právnické osoby, tak i stát. Tyto tři skupiny
subjektů však mohou mít nejrůznější formu, ve které se jeví navenek
a která je příslušným způsobem i označována. Tato označení a vymezení
obsahují jak normy práva soukromého, tak často i práva veřejného. Mnohdy
je obsahové vymezení těchto forem velmi nejednoznačné a hlavně mu neodpovídá
postavení a rozsah práv a hlavně povinností právem jim přiznaných.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
22
Právní vymezení pojmu nemusí zcela odpovídat jeho věcné stránce. Vlastník
je každá osoba, resp. subjekt práva, který něco (věc) vlastní. Vzhledem k ustanovení
čl. 11 LZPS a historicky zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a nově zákona č. 89/2012 Sb.,
nový občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“),
jsme vlastníci v praxi v podstatě všichni, protože každý něco má, ba i ten
bezdomovec. Pojem podnikatel je samozřejmě užší, protože to jsou jen
ty osoby právnické a fyzické oprávněné vykonávat podnikatelskou činnost,
které podle právních předpisů splňují určité podmínky a jsou zapsány v předepsaném,
státem vedeném, seznamu.
Osoby fyzické a právnické se v zásadě dělí na prosté (bez podnikatelské
činnosti) a ty podnikající. Vždy je třeba v konkrétním případě posuzovat,
zda svůj právní úkon činí osoba v souvislosti se svou podnikatelskou činností,
a to i v širším slova smyslu, nebo mimo ni, což má význam zejména
pro následné odpovědnostní vztahy. Pro ochranu životního prostředí
je to velmi typické. Podnikatel např. poskytuje pohostinské a restaurační
služby, ale odstraňuje protiprávně stromy před svými nemovitostmi, aby
na ně a přilehlé reklamní poutače bylo lépe vidět.
Různé subjekty, jsou v právu životního prostředí rozličně označovány.
Srovnej např. slovní spojení či výrazy jako „každý, podnikající osoba, chovatel,
pěstitel, oprávněná osoba, původce, provozovatel zdroje znečištění atd.“. Obsahové
vymezení i míra určitosti těchto pojmů se přitom může poměrně velmi lišit,
občas naopak i překrývat.
Jazykové stránce neodpovídá nejen právní úprava veřejnoprávní, ale i NOZ
do ní vnáší další chaos a je krokem zpět. Srovnej například již archaický a spíše
až směšně znějící pojem „spolek“ oproti docela moderně používanému „občanskému
sdružení“. Od občanské společnosti se tak opět vracíme ke spolčování
se, přecházíme tím plynule z 21. do 19. století, kdy život spolkový vznikal
a vzkvétal. Nic proti tomu, ale společenská realita (včetně té jazykové a vyjadřovací)
již je opravdu někde jinde. Drtivá většina dřívějších občanských
sdružení si tak název spolek do názvu či za něj nechce dát (stydí se za takové
označení) a má dojem, že by se tím dehonestovala. Hrozí jim totiž rčení
jako: „Vy jste mi nějak divnej spolek…!“ (jen aby z toho nakonec nebylo nějaké
„zločinné spolčení“). Týká se to například asi sedmdesáti vědeckých společností
II Podnikatel při ochraně životního prostředí
23
sdružených v Radě vědeckých společností při Akademii věd ČR a mnohých
dalších subjektů.
1.2 Předpoklady pro činnost
Právnické osoby, ale obdobně i fyzické osoby oprávněné podnikat, by měly
mít rozsah svého možného podnikání vymezen alespoň poněkud úměrně
svému majetku, a to jak představovanému finančním jměním, tak i jejich
vybavením (zejména strojům a dalším technickým zařízením, ale i personálnímu
složení). Naši klasici, typu Karla Čapka, by asi řekli, že by se měly
hlavně jevit navenek. Jakápak je to právnická osoba, která nakládá s miliony
či miliardami korun a stát či Evropská unie ji i takové prostředky svěřuje,
když nemá vlastní kancelář, pevnou adresu, zaměstnance, infrastrukturu atd.
Dnes se vše redukuje na emailovou adresu, webovou stránku a bankovní
konto (zpravidla pak v zahraničí). Prostě je to pouze (mnohdy ani nedohledatelná)
virtuální realita.
Příkladem, kdy neodpovídá rozsah zamýšlené činnosti významu podnikajícího
subjektu, je např. záměr firmy se základním jměním 100 000 Kč těžit
grafit za miliardy korun po několik desetiletí. Takovéto subjekty by vůbec
neměly mít oprávnění o příslušná povolení žádat, resp. by je neměly v žádném
případě dostat. Jejich možnosti garance seriózního provádění prací
a nesení případné následné odpovědnosti zjevně neodpovídají jejich velikosti.
Bohužel se tak v praxi děje více než často. Stát a společnost si takovým
rozhodováním „zadělává na velké problémy“ do budoucna,
Podnikatel by měl tedy reálně (nejen právně) existovat, a to nejlépe dlouhodobě.
V prvním roce své právní existence by žádná právnická ani fyzická
osoba podnikající neměla mít nárok na jakoukoliv podporu z veřejných
zdrojů, a to bez ohledu zda podniká nebo je veřejně prospěšnou. Pokud
to nejsou schopny zohlednit při svém rozhodování stát, kraje a obce již svojí
obecnou úvahou a „zdravým selským rozumem“, pak by tato omezení měla být
napříště výslovně a striktně uvedena v příslušných zákonech. Dochází dnes
v praxi k absurdním situacím, kdy po několika týdnech, mnohdy dokonce
dnech, již takový subjekt žádá o značné dotace a ty nakonec dostane.
Obdobné poznámky však platí i pro tzv. nevládní organizace (NGOs) a přiměřeně
pro politické strany a hnutí. Měly by opravdu mít alespoň nějakou
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
24
členskou základnu, odpovídající majetek, vyvíjet reálnou činnost atd. po nějakou
minimální dobu (řekněme alespoň jeden či dva roky). To by měl být
zákonný předpoklad pro jejich připuštění do různých řízení, ale i do voleb.
Jistě by se dalo najít mnoho dalších příkladů, kdy obsah a forma jsou u právnických
osob ve vzájemném rozporu. Též řada „subjektů spících“ a v podstatě
existujících jen právně a virtuálně, ale reálně neexistujících je z hlediska
praktického stavem nepříznivým a špatným. Nejen, že to zatěžuje i stát (hlášení
daňová, statistická atd.), ale vytváří to nejen latentní, ale i reálný prostor
pro různé podvody a delikvenci obecně. Měli bychom tedy činit maximální
kroky k opětovnému přechodu od virtuality k realitě, alespoň u těch,
co po státu něco chtějí (dotace, podpory, účast ve správních řízeních, účast
ve volbách atd.). Stát by měl podporovat „žijící subjekty“ nikoliv „mrtvoly“,
tedy s výjimkou pohřebnictví.
1.3 Absence morálního substrátu právní regulace
Kde chybí morální substrát ve společnosti, tam právní regulace zmůže
opravdu jen velmi málo. Pokud nebudeme usilovat o určitou mravní obrodu
(po té volá pravidelně každá další generace české společnosti), pak se nám
právo bude do značné míry vymykat z rukou a míjet se svými účinky.
Mnohdy vůbec chybí přesvědčení, že to či ono je dobré a správné.
Slušnost se postupně z našeho chování vytrácí a stává se spíše archaismem
nebo dokonce jakýmsi sprostým slovem.
Představa, že i do budoucna bude a může právo řešit úplně všechno
je nesprávná a lichá. Právo je a bude vždy jen minimem morálky, byť
v poslední době jde do značné hypertrofie a kasuistiky. Nikdy však nepokryje
(ani nemůže) vše. Navíc právo a spravedlnost jsou též dvě různé roviny.
Je potřeba usilovat o to, aby co nejvíce problémů, kde to jde, bylo řešeno
mimo právo jen působením morálky. Stát, obce a kraje, ale i spolky, politické
strany či církve by neměly zanedbávat a podceňovat svoji výchovnou, vzdělávací
a osvětovou činnost, ale i morální a politickou odpovědnost svých
členů a činovníků. Na druhé straně by to s ní neměly přehánět subjekty,
které jsou primárně a přímo založeny pro kontrolu, sankcionování a zjednávání
nápravy, a to nejen orgány činné v trestním řízení, ale například
i tzv. inspekce. Tato poznámka se týká zejména České inspekce životního
prostředí a jejího nového vedení.
II Podnikatel při ochraně životního prostředí
25
1.4 Kompenzace ztrát vlastníka
Vlastníkovi jistě náleží kompenzace ekonomické újmy, kterou utrpěl jako
důsledek omezení plynoucích z veřejnoprávní ochrany životního prostředí,
resp. jeho složek. S novým občanským zákoníkem se navíc tyto ztráty vyjádřené
v penězích budou zřejmě dále rozšiřovat i na různé formy újmy morální
a etické, mnohdy až jdoucí do absurdna.
Pokud jde o kompenzace ekonomických ztrát vzniklých z omezení vlastnického
práva (zpravidla jako ekonomické složky - ius utendi et fruendi) tak,
jak ji má upravenu například zákon o ochraně přírody a krajiny či vodní
zákon, pak jsou jistě na místě. Měly by však být poskytovány výlučně v situacích,
kdy osoba vlastníka skutečně nějakou konkrétní ztrátou trpí. Nemůže
např. intenzivněji hospodařit, popř. vůbec dosahovat nějaký užitek. Nemělo
by jít o simulaci činnosti, kterou vlastník po mnoho let dříve nikdy nevykonával
a nyní se spekulativně domáhá nějakých náhrad. Kontrolním bodem
by tedy měly být hospodářské výsledky vlastníka alespoň za několik uplynulých
posledních let. Podmínkou pak že v minulosti vůbec dotčené pozemky
nějak využíval či obhospodařoval.
Je otázkou, zda je lepší poskytovat spíše každoroční kompenzace, jak
je tomu dosud, nebo by nebylo efektivnější, ale i pro stát levnější, zavést
do budoucna jednorázové (byť podstatně vyšší) paušální částky?! Chybí
mi zde širší právně ekonomická studie efektivity a vývoje těchto kompenzací
poskytovaných státem, alespoň se mi ji dosud nepodařilo dohledat!
1.5 Církve a náboženské společnosti jako vlastníci (podnikatelé)
ve vztahu k ochraně životního prostředí
Dosud se také, alespoň pokud je mi známo, v rámci právního teoretického
ani věcného výzkumu a statistiky nikdo komplexně a seriózně nezabýval
novým postavením církví a náboženských společností jako nových poměrně
významných vlastníků půdy, zejména té lesní, ve vztahu k ochraně životního
prostředí.
Zákon o tzv. církevních restitucích dává nově církvím, zejména té římskokatolické,
velké majetky, a to jak v podobě naturální (stavby a pozemky),
tak i finanční, jdoucí do řádů mnoha desítek miliard Kč. Nechci se zabývat
aspekty politickými, ekonomickými ani morálními, ale chci poukázat
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
26
na otázku, zda jsou církve na svoji novou roli a funkci „hospodáře a ekologa“
vůbec dostatečně personálně, odborně i jinak připraveny?! Mohou si samozřejmě
najmout celou řadu „nezištných odborníků“. Těch se jim zajisté jako
novým bohatým subjektům v České republice nabídne či přihlásí celá řada.
Otázkou však je reálná správa zejména lesů, luk, pastvin a rybníků.
Je také nanejvýš praktickou otázkou, zda naopak za vydané pozemky v různých
zvláště chráněných územích (nejen ochrany přírody) nebude muset
stát opět brzy opět vyplácet církvím nemalé kompenzace za omezení jejich
využívání a zda tak seznamy vydávaným pozemků neměly být formulovány
spíše výčtově a vážen každý jednotlivý pozemek, popř. i stavba. Je již nyní
zjevné, že ačkoliv snad jsou církevní restituce tzv. restituční tečkou po čtvrtstoletí
vývoje České republiky po roce 1989, jejich právní (soudní), věcné
i praktické dopady a souvislosti budou doznívat ještě minimálně několik
desetiletí.
1.6 Nové zásady práva životního prostředí
Na základě svých již mnohaletých zkušeností se stále více přikláním k tomu,
že mezi nové zásady právní úpravy ochrany životního prostředí by zřejmě
bylo vhodné zařadit také principy proporcionality a reálnosti. V následujících
řádkách se pokusím objasnit, proč by tomu tak mělo být.
1.6.1 Uměřenost – přiměřenost (proporcionalita)
Zásada přiměřenosti, resp. uměřenosti by měla odrážet, jak na jedné straně
přiměřené vybavení žadatele o různé státní licence, akreditace a povolení
(platí to konečně i pro dotace) k provádění různých činností, tak na druhé
straně i rozumně nastavené podmínky ze strany státu.
Vliv a význam, což platí i pro politické strany a další subjekty, by se měl
poměřovat velikostí, silou a reálnou činností subjektů.
Stát by měl zkoumat nejen splnění hmotných či procesních podmínek ryze
formálně, ale též se neformálně přesvědčovat v praxi (v životě a v terénu),
zda tomu tak doopravdy je.
Právní normy by měly být jasně konstruovány v linii: subjekty – povin-
nosti – sankce – nápravy. Tato linie by měla být jasně v jednotlivých zákonech,
případně i ve více zákonech stanovena a dodržována. V současnosti
II Podnikatel při ochraně životního prostředí
27
v mnoha ohledech není zcela jasné, kterých subjektů se ta která povinnost
týká či co na ně dopadá v případě jejich neplnění.
Přiměřený by měl být ve svém rozsahu, jednání a požadavcích i stát. Česká
republika ve své moderní poválečné historii šla vždy z extrému do extrému.
V socialistickém období bylo řízeno, vlastněno, kontrolováno a rozhodováno
vše státem ovládaným jen jedinou politickou stranou, resp. spíše její
„elitou“. Naopak období po roce 1989 je charakterizováno postupnou likvidací,
rozpouštěním a všemožným oslabováním státu a jeho rolí, a to jak
v úrovni politické, tak i hospodářské a částečně i právní. Stát však musí zajišťovat
základní funkce vůči všem svým občanům. Jde v první řadě o bezpečnost,
a to nejen vojenskou a policejní (navenek a dovnitř), ale i ekologickou,
hygienickou a spotřebitelskou. Stát či dokonce nadnárodní uskupení (EU,
NATO) musí zajistit vše to, co není schopen si zajistit jednotlivý občan (byť
sdružený do rodin, obcí, krajů či spolků).
Je zjevné, že Česká republika v minulých letech šla v oslabování státu příliš
daleko, takže dnes zjevně nemá dostatečně silnou a funkční armádu a ani
ostatní bezpečnostní sbory nejsou v optimálním stavu. Má však paradoxně
poměrně početné soukromé bezpečnostní agentury, což je mimo jiné nebezpečím
i pro samotnou demokracii. Jediným opravdu funkčním sborem tak
zůstává Hasičský záchranný sbor, který přes veškerá krácení rozpočtu a snižování
podpory, je ve své profesionální, ale částečně i amatérské podobě,
schopen čelit každodenním výzvám, problémům a hrozbám. V plné míře
to platí i pro zdolávání havárií a mimořádných stavů v oblasti životního
prostředí a jeho složek.
Otázkou je, co vše se vůbec musí převádět ze státních rukou?! Dle mého
názoru by se vůbec nemělo privatizovat vše co souvisí s bezpečností
a hlavně s funkcemi státu. Paradoxně rušení a zmenšování vojenských újezdů
(např. Brdy v posledním období) nemá jen podobu finanční úspory pro stát
(udává se 70 milionů Kč ročně), ale na druhé straně i značného ohrožení
kvality tamní přírody, ale zejména zdrojů pitné vody pro Středočeský kraj.
Podobných příkladů je jistě možné najít vícero.
Jde tedy opět o přiměřenost, co si má stát ponechat a co nikoliv, jaké funkce
má vykonávat, jaké již nikoliv atd. Staré pravidlo o zlaté střední cestě zde dle
mého názoru opět nachází svého plného uplatnění. Stát by se neměl rozdat
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
28
do poslední koruny ze svého vlastnictví, jak jsme toho byli nedávno téměř
svědky, ale ponechat si zdroje a rezervy nutné pro svoji činnost. Nakonec
státní podniky jako Lesy České republiky či českobudějovický Budvar jsou
vítaným zdrojem rezerv při všech výpadcích peněz do státního rozpočtu.
Některé věci jako je bezpečnost v oblasti výbušnin, nebezpečných chemických
látek, zbraní, zdrojů jaderného záření atd., musí stát nejen účinně
a přísně veřejnoprávně kontrolovat, ale mnohdy si i materiálně ponechat
ve svých rukou.
1.6.2 Reálnost - uskutečnitelnost
Druhou novou právní zásadou by měla být reálnost, tedy uskutečnitelnost
rozhodnutí či postupů z práva plynoucích. Je sice hezké, když teoreticky
je možné ukládat mnohamilionové pokuty osobám, které životní prostředí
poškozují a ničí, ale v praxi nejsou tyto pokuty využívány ani ve výši poloviny
jejich zákonných rozpětí. Na druhé straně mnohá nápravná opatření
jsou orgány veřejné správy ukládána v takové podobě, rozsahu a časových
horizontech, že je ani nejsilnější možný subjekt nedokáže splnit.
Rozhodování ve věcech environmentálních se tak mnohdy stává zcela nereálným
až kontraproduktivním.
Reálnost je tak obsažena i v tom, že existující státní orgán ukládá existujícímu
právnímu subjektu přiměřenou sankci a/nebo opatření. Vraťme se opět
ze světa fikcí a virtuality do reálného a normálního života. Pro ochranu
životního prostředí je to nezbytné.
1.7 Hypertrofie (nejen) práva
Žijeme v éře hypertrofie práva a všeho, co je s ním spojené – růstu množství
úředníků, spisů a techniky. Fyzická omezení a limity, které byly dříve
v papíru, kapacitě archivů, fyzických schopnostech písařek na psacích stro-
jích atd. s počítači zcela odpadla. Nemyslí se a bezduše se jen kopíruje, což
má zásadní negativní vliv na správní rozhodování. Spisy se natahují a prodlužují,
jejich obsah a kvalita je však často velmi ubohá. V oblasti ochrany
životního prostředí je to v posledním desetiletí zvláště markantní.
Cestou hypertrofie a kasuistiky jde v poslední době nejen právo veřejné,
kterému je to asi z podstaty věci poměrně vlastní, ale kupodivu i právo
II Podnikatel při ochraně životního prostředí
29
soukromé (srovnej např. základní parametry NOZ). Pravidlo, že neznalost
zákona nikoho neomlouvá, které je jakýmsi předpokladem fungování práva
a každé společnosti, a to i pokud jde o ochranu životního prostředí, tak
postupně bere za své a je nahrazeno jen jakousi ostražitostí vůči právu a dále
již jen najímáním profesionálních právníků (advokátů) v podstatě na vše.
Vůči extrémně chudým a extrémně bohatým fyzickým osobám se pak právo
(snad stále ještě s výjimkou práva trestního) začíná míjet svými účinky a přestává
tak plně fungovat.
1.8 Závěr a shrnutí
Tato úvodní kapitola chtěla ukázat na některé absurdity počátku třetího tisíciletí,
a to nejen v české společnosti a nejen v oblasti práva životního prostředí
zejména ve vztahu k vlastníkům a podnikatelům
Pokud jde o právní vztahy, pak by měl vývoj jít zcela opačnou cestu, než
v ČR ve třetím tisíciletí prozatím jde. Tedy právní úpravy by se měly spíše
zjednodušovat a zpřehledňovat, a to jak věcně, tak i právně. Zejména jazykové
stránce by měla být opět věnována náležitá pozornost, a to i ve výtahu
k překladům norem evropských. Jeden a týž pojem by měl být definován
a užíván jen jednou pro celý právní řád, nikoliv vždy jinak vymezen pro každou
jednotlivou právní normu.
Právo by aktivní roli mělo přiznávat jen těm subjektům, které nejen virtuálně,
ale hlavně reálně existují, a to po určitou minimální dobu. Odstranily
by se tak mnohé podvody, obstrukce, problémy i průtahy hned v jejich
latentní podobě. Tím samozřejmě nechci jakkoliv zpochybňovat rovnost
subjektů ve státě a před zákonem a jejich stejná práva a povinnosti. Nicméně
ten, kdo něčím opravdu je a na nic si nehraje, parafrázuji Jana Wericha,
by vždy ve slušné společnosti a v právním státě měl mít přednost a výhodnější
postavení.
Společenské zájmy všeobecně jsou pak (stejně jako lidská práva) komplexní,
nedělitelné a univerzální. Nelze tedy ve jménu hospodářského růstu nadále
ničit přírodu a životní prostředí či neudržitelně omezovat práva a zájmy soci-
ální apod. Vše by mělo tvořit jediný, harmonický a trvale udržitelný celek
vztahů. Vlastnící i podnikatelé v tom jistě hráli, hrají a budou hrát významnou
a nezaměnitelnou roli.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
30
2 Podnikatelé, obce a životní prostředí
Jarmila Pokorná
2.1 Úvodem
Postihnout jednou relativně stručnou úvahou podstatné rysy vztahu podnikatelů
a životního prostředí je úkol jen obtížně splnitelný. Již v samotné
definici podnikatele v občanském zákoníku se prolínají prvky veřejnoprávní
i soukromoprávní. Úvahy na téma respektování životního prostředí při jednotlivých
druzích podnikání by vyžadovaly třídění podnikatelských činností
podle míry jejich vlivu na životní prostředí a směřovaly by patrně k závěrům
o specifických druzích regulace podnikatelských činností soustavou veřejnoprávních
zákazů spojených se sankcemi. Úvahy o ekonomických zvýhodněních
či znevýhodněních, které by měly podnikatele motivovat ke zvýšeným
ohledům k životnímu prostředí a bránit riziku jeho poškození, by směřovaly
do mimoprávních oblastí. Uvedené směry právních i dalších analýz by však
překračovaly zamýšlený rozsah tohoto příspěvku. Jeho autorka se také necítí
být k takovým analýzám odborně povolána.
Východisko z naznačených pochybností autorka nabízí v orientaci na oblast,
které se věnuje jen omezená pozornost, ale která je pro ochranu životního
prostředí velmi důležitá. Jde o činnost obcí zajišťovanou pomocí právnických
osob soukromého práva, obchodních společností, jejichž základním
posláním jsou aktivity na pomezí podnikání a veřejné služby významné právě
pro životní prostředí v obcích: odstraňování odpadů, veřejná doprava, péče
o zeleň, zásobování vodou. Pozornost však nebude zaměřena na uvedené
oblasti jako takové, nýbrž na právně organizační problémy spojené s vytvářením
a fungováním obchodních společností sledujících veřejně prospěšné
cíle, jejichž většinovými nebo jedinými společníky jsou obce.
2.2 Vymezení pojmu podnikatel a podnikání
Vnímání podnikatelů jako právní kategorie se účinností občanského zákoníku
změnilo a změny zasáhly i osoby, které se věnují podnikatelským činnostem
směřujícím do oblastí, které souvisejí s ochranou a vytvářením životního prostředí.
Skupina osob, kterou označujeme pojmem podnikatelé, jako by odporovala
základnímu členění osob na fyzické a právnické (§ 18 NOZ), neboť
obsahuje obě kategorie osob a navíc v sobě slučuje osoby, které se zabývají
II Podnikatel při ochraně životního prostředí
31
velmi různorodými činnostmi a které se velmi významně liší i rozsahem a vlivem
těchto činností na okolí. Obtížně se proto nacházejí společné rysy, které
by opravňovaly konstituování podnikatelů jako samostatné právní kategorie.
Ještě obtížnější je bližší charakteristika subjektů podnikajících v oblastech,
které stojí na hraně podnikání a zajišťování veřejného zájmu.
Pro účely soukromého práva vymezuje kategorii podnikatelů NOZ v ustanovení
svého § 420, v němž jako základní znak charakterizující podnikatele
užívá kritérium činnosti vykonávané profesionálním podnikatelským způsobem.
Nerozlišuje při tom podnikatele různého druhu, nýbrž zachovává
jednotný pojem podnikatele zahrnující osoby fyzické i právnické. Úprava
neodděluje vlastní vymezení podnikatele jako specifického subjektu a vymezení
podnikání jako činnosti, kterou se tento subjekt zabývá, nýbrž určuje,
že podnikatelem je každý, kdo vykonává samostatně, na vlastní účet a odpovědnost
výdělečnou činnost živnostenským nebo jiným obdobným způsobem
se záměrem činit tak soustavně a za účelem dosažení zisku. Není proto
pochyb o tom, že podnikatelé jsou osoby, které se profesionálně věnují takovým
činnostem, jejichž cílem je uspět na trhu v soutěži s ostatními a získat
tak pro sebe hospodářský prospěch.
Stavebními prvky definice a současně znaky, které charakterizují podnikání
a odlišují je od ostatních činností, jsou:
• samostatnost: podnikatel činí sám organizační rozhodnutí o výkonu
své činnosti, určuje její zaměření, dlouhodobé cíle i taktiku k jejich
dosažení. Nepodléhá žádným příkazům dalších osob, v právním
styku pro něj platí zásada autonomie vůle - volí si sám svoje partnery,
s nimiž uzavírá smlouvy a bere na sebe povinnosti, které vyjednal
vlastními svobodnými projevy vůle.
• Výkon činnosti na vlastní účet a odpovědnost: pouze podnikatele
samotného stíhají příznivé i nepříznivé důsledky jeho svobodných
rozhodnutí, u jeho osoby se koncentrují výnosy i ztráty. Podnikatel
je povinen plnit povinnosti, které na sebe v obchodním styku vzal,
a je též oprávněn požadovat totéž od ostatních účastníků obchodního
styku. Podnikatel sám nese rizika spojená s podnikáním a také jen
na jeho rozhodnutích závisí, jaká opatření ke zvládnutí rizik přijme.
• Soustavnost: podnikáním není činnost nahodilá, příležitostná, ojedinělá.
Předpokládá se, že podnikatel má určitý záměr, k jehož realizaci
volí některou z forem, které právní úprava pro podnikání nabízí.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
32
Neznamená to však nepřetržitost činnosti ani to, že by nemohl měnit
předmět podnikání, jemuž se věnuje, nebo že by nemohl činnost
na omezenou dobu přerušit, pokud si zachová záměr v ní pokračovat.
• Činnost sleduje dosažení zisku: podnikatel primárně počítá s tím,
že mu podnikatelská činnost přinese nové zdroje, ať již ve formě
peněz nebo jiného hmotného výsledku. Pro naplnění tohoto znaku
není podstatné, zda se ziskový záměr skutečně splní, podnikání může
v určitém období skončit i ztrátou, důležitý je ziskový cíl, který je podnikáním
sledován.
• Činnost je vykonávána živnostenským nebo obdobným způsobem:
podnikatel je osoba, jež do hospodářského systému vstupuje
s nabídkou zboží či služeb, kterou směřuje ke spotřebitelům či ostatním
podnikatelům a dalším potenciálním zájemcům. Jeho činnost
je tedy orientována na nabídku jiným osobám, nikoli na pouhé zhodnocování
vlastního majetku. Podnikatel se tím odlišuje od investora,
který hledá vhodné příležitosti pro uložení volných prostředků.
Je zřejmé, že okruh osob náležejících do kategorie podnikatelů je velmi
široký a nemá přesně vytyčené hranice. Vždy bude nutno prozkoumat činnost,
kterou daná osoba provádí, a rozhodnout, zda tato činnost vykazuje
zákonné znaky podnikání. Určité vodítko v těchto úvahách nabízí NOZ sám
a doplňuje základní vymezení podnikatelů o další kritéria.
Podle prvního z nich se za podnikatele považují všechny osoby zapsané
do obchodního rejstříku (§ 421 odst. 1 NOZ). Úprava určující, které
osoby se do obchodního rejstříku zapisují, ať již obligatorně nebo fakultativně,
je nově předmětem samostatného zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných
rejstřících právnických a fyzických osob. Podle § 42 tohoto zákona
se do obchodního rejstříku povinně zapisují obchodní společnosti a družstva
podle zákona o obchodních korporacích, fyzické osoby na vlastní žádost
a další osoby, u nichž to stanoví zákon. Druhé kritérium se váže na veřejnoprávní
oprávnění podnikat a s pomocí vyvratitelné domněnky stanoví,
že podnikateli jsou osoby, které mají k podnikání živnostenské nebo jiné
oprávnění podle speciálních zákonů, pokud ovšem neprokáží opak (§ 421
odst. 2 NOZ). Skupina podnikatelů, kteří při svém podnikání cíleně směřují
k činnostem významným pro ochranu životního prostředí, bude často
alespoň v některých aspektech náležet ke skupině tzv. podnikatelů podle
formy. Půjde o obchodní společnosti zapsané do obchodního rejstříku, které
II Podnikatel při ochraně životního prostředí
33
nevykonávají podnikání zaměřené jednoznačně na zisk, nýbrž se věnují aktivitám
s významem ochranným, které formují a ovlivňují životní podmínky
všech obyvatel v daných regionech.
Určení, které osoby náležejí ke skupině podnikatelů, má význam především
pro úpravu jejich práv a povinností ve vztahu k jiným podnikatelům
i jiným osobám. Obecným východiskem je zde § 5 NOZ, který upravuje
povinnost postupovat s profesionální péčí vyplývající z určitého povolání
nebo stavu. Tato povinnost platí nepochybně pro podnikatele, u nichž lze
očekávat nejen věcné znalosti a zkušenosti, které se váží k oboru podnikání
každého podnikatele, ale též vyšší úroveň znalostí a zkušeností pramenící
z toho, že se podnikatelé pohybují v prostředí, které takové znalosti a zkušenosti
vyžaduje a motivuje každou osobu, která v daném prostředí chce
uspět, aby příslušné znalosti a zkušenosti získala. Pokud podnikatel nejedná
s potřebnou úrovní odbornosti a péče, musí nést následky s tím spojené.3
3 Pro názornost opět uvádíme jedno z rozhodnutí Nejvyššího soudu: žalovaný nebyl jen
pronajímatelem a vlastníkem pozemku, na němž byl nainstalován zřícený vánoční strom,
ale na organizaci vánočních trhů, jejichž součástí bylo mimo jiné vztyčení dotčeného vánočního
stromu, se podílel jako spolupořadatel, a to jednak finančně a dále tím, že jako
majitel uvedeného vánočního stromu (jejž dostal darem od obce Velké Karlovice) jej poskytl
prvnímu žalovanému za účelem jeho vztyčení na svém pozemku, a to na náměstí
uprostřed města, kde se obvykle pohybuje mnoho lidí a u příležitosti vánočních trhů lze
očekávat zvýšenou návštěvnost. I to bylo důvodem ke zvýšené obezřetnosti.
Hlavní příčinou zřícení vánočního stromu byla nedostatečná kvalita dřeva, jež způsobila,
že strom nebyl schopen odolat silným poryvům větru. Druhý žalovaný tedy poskytl
prvnímu žalovanému k jeho provozní činnosti, uskutečňované na pozemku, jehož byl
vlastníkem, a ve spolupráci s ním věc, jež pro své vlastnosti byla nevhodná k účelu, k němuž
měla sloužit a k němuž byla prvním žalovaným také použita. Vada dřeva byla sice
skrytá, ale zjistitelná existujícími odbornými postupy, jež však nebyly použity. (Usnesení
Nejvyššího soudu ze dne 15. 6. 2010, č. j. 25 Cdo 374/2008).
Uvedenou problematiku zobrazuje velmi dobře historická judikatura, na níž je možno
demonstrovat hranici oddělující podnikatele a jejich činnost od ostatních lidských aktivit:
• K bedlivosti řádného obchodníka (čl. 282 a 344 obch. zák.) náleží jen znalost všeobecných,
nikoliv však specielních, časově obmezených a jen pro některé odběratele
význam majících tarifních předpisů. (Vážný 3957/1924).
• Pojem “zdatnost” § 1315 obč. zák.: jest pojmem právním, jejž je na soudu posouditi
z přednesených skutečností. Zdatnost zahrnuje v sobě jak technickou dovednost, tak
rozumovou schopnost a mravní způsobilost. (Vážný 5836/1926).
• Při jednáních vyžadujících zvláštních znalostí odpovídati jest i za nedostatek pozornosti
a znalostí, které mají pouze odborníci (§ 1299 obč. zák. - zde jde o ABGB).
Zákonným předpisem nedoznává změny stupeň patřičné pečlivosti, nýbrž pouze měřítko
pro patřičnou pečlivost. Obchodování tělocvičnými potřebami vyžaduje zvláštních
znalostí. (Vážný 5840/1926).
Jest na podnikateli pouliční dráhy, by při rozkopané trati šetřil pozornosti § 1299 obč.
zák. (opět ABGB). Jest jeho povinností, by učinil taková opatření, aby v noci nebyla
bezpečnost lidí a cizího majetku vykopávkami ohrožena, a jež i při větru, dešti a nepříznivých
vlivech povětrnostních jsou způsobilé a neselhávají. Pokud nestačí nastavení
výstražných svítilen na místě rozkopávky. (Vážný 6777/1927).
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
34
Příslušnost ke skupině podnikatelů se projevuje především v úpravě relativních
majetkových práv, neboť občanský zákoník určuje řadu odchylek
od obecné úpravy, které se uplatní právě pro podnikatele. Reflektují většinou
jejich profesionální znalosti a zkušenosti (viz např. ustanovení o neúměrném
zkrácení a lichvě v § 1793 až 1797), popř. upravují smluvní typy, které
může jako jedna ze smluvních stran uzavřít pouze podnikatel (např. smlouva
o účtu § 2662 a násl.), nebo smlouvy, které mezi jinými subjekty než podnikateli
nejsou možné (např. smlouva o obchodním zastoupení - § 2483 a násl.).
Vymezení kategorie podnikatele není však důležité jen pro kvalitu soukromoprávních
práv a povinností příslušníků této skupiny subjektů, nýbrž
přesahuje oblast soukromého práva a identifikuje podnikatele jako adresáty
povinností ukládaných veřejnoprávními předpisy. Nečiní tak vždy přímo
výslovným uvedením podnikatelů jako adresátů povinností, neboť účelem
předpisů veřejného práva je především ochrana určitých obecných hodnot
významných pro kvalitu života všech obyvatel státu. Podnikatelé jsou však ti,
kteří mnohdy životní podmínky přímo vytvářejí nebo je významným způsobem
ovlivňují. Platí to samozřejmě v plném rozsahu pro všechny předpisy,
které směřují k ochraně a formování životního prostředí, ať již jde o zákony
na ochranu vod nebo ovzduší nebo úpravy regulující podmínky pro umisťování
staveb či hospodaření s půdou. Povinnosti vyplývající ze zmiňovaných
předpisů však dopadají s větší či menší intenzitou na všechny podnikatele
v daném oboru totožně, aniž by se lišily podle formy, v níž je podnikání
realizováno.
Zdálo by se tedy, že zájem na zachování příznivého životního prostředí
je právně regulován veřejnoprávními předpisy, které směřují k jednotlivým
složkám prostředí a jsou určeny všem adresátům, kteří by mohli kvalitu
životního prostředí ovlivnit, ať jde o podnikatele nebo jiné osoby. V tomto
pohledu však zaniká jedna důležitá skupina subjektů, jejichž postavení není
jednoznačné, neboť jim přísluší oprávnění regulovat podmínky pro dobré
životní prostředí stejně jako povinnost vlastní činností tyto podmínky
vytvářet. Jde o obce a kraje, jejichž zákonná úprava vymezuje poslání těchto
veřejnoprávních korporací totožnými slovy: péče o všestranný rozvoj jejich
území a o potřeby jejich občanů.4
I když se podrobnější úprava postavení
4 Viz § 2 odst. 2 ZoO a § 1 odst. 4 ZOK.
II Podnikatel při ochraně životního prostředí
35
a úkolů obcí a krajů bude v zásadě podobat, jsou mezi nimi i významné
rozdíly dané odlišností území, na němž působí. Pro zjednodušení dalšího
výkladu se proto omezíme na obce, u nichž se budeme zabývat otázkou, zda
pro plnění svých úkolů (včetně péče o životní prostředí) mohou využít právních
forem obchodních společností, které jsou podle občanského zákoníku
vždy podnikateli.
2.3 Obce a jejich povinnost péče o všestranný rozvoj území
Obce jsou nejen základní jednotkou územního členění státu, ale současně
samosprávným celkem, autonomním společenstvím občanů spjatých
s daným územím. Péče o záležitosti tohoto území tvoří základ samostatné
působnosti obcí, v níž jednají vlastním jménem, na vlastní odpovědnost
a v bezprostředním zájmu územního společenství. Samostatně tak
realizují nejen činnosti, které jsou z hlediska správní funkce dílčích organizačních
jednotek státu nutné a které jsou jim uloženy obligatorně, ale též
činnosti, u nichž jim právní úprava ponechává prostor pro volné rozhodnutí,
zda a jak využijí svých oprávnění.5
Do sféry samostatné působnosti obcí patří i životní prostředí. Zákon
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoO“)
jim umožňuje ukládat povinnosti k ochraně životního prostředí obecně
závaznou vyhláškou - obec má takto možnost přímo regulovat chování lidí
i právnických osob na svém území stanovením pravidel určujících zejména
povinnosti, které jsou adresáti pravidel povinni plnit. Funkce obce jako
pečovatele o životní prostředí však vyžaduje též zajištění stabilních struktur,
které budou realizovat tak nezbytné úkoly jako je např. zásobování vodou,
odvádění a čištění odpadních vod, odvoz a likvidaci odpadů, péče o veřejnou
zeleň, vytvoření a provozování určité dopravní struktury, péče o čistotu
ovzduší atd. Obce zde nevystačí jen s vlastními vnitřními orgány a vydáváním
obecně závazných vyhlášek, nýbrž budou muset využívat pestrou škálu
dalších organizačních forem, k nimž budou nepochybně náležet i subjekty,
které vykonávají uvedené činnosti jako svoje podnikání. Vzniká tím otázka,
nakolik by se obce samy mohly stát podnikateli, popř. zda mají možnost
5 KOPECKÝ, M., Právní postavení obcí a krajů - základy komunálního práva. Praha:
Wolters-Kluwer ČR, a. s., 2010, ISBN 978-80-7357-561-8, s. 173 – 174.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
36
podílet se na podnikání dalších osob, popř. toto jejich podnikání ovlivňovat
a podřizovat je základnímu poslání obce - péči o potřeby občanů obce
a o rozvoj území obce.
Je nepochybné, že do samostatné působnosti obcí patří i její ekonomické
aktivity podmíněné tím, že obce mají vlastní majetek. Podle zákona
o obcích s tímto majetkem hospodaří a jsou povinny majetek využívat účelně
a hospodárně v souladu se zájmy a úkoly obcí, pečovat o jeho zachování
a rozvoj.6
V rámci své samostatné působnosti mohou obce též zakládat
právnické osoby, mohou do jejich majetku vnášet peněžité i nepeněžité
vklady a vykonávat v nich práva společníků nebo členů. Obce se tak mohou
stávat společně s jinými osobami společníky obchodních společností,
popř. zakládat jednočlenné obchodní společnosti s výhradně vlastní účastí,
a využívat těchto právních forem pro uskutečňování výše zmíněných činností
nezbytných pro život obyvatel i udržení zdravého životního prostředí.
Zákon o obcích však neurčuje podrobnější pravidla pro správu těchto společností,
pouze zmiňuje rozdělení základních působností mezi zastupitelstvo
a radu obce (§ 84 odst. 2 a § 102 odst. 2).
Samostatnou otázkou je potom postavení obcí, pokud by měly samy
vykonávat činnosti vykazující znaky podnikání. Projevuje se specifikum
obce jako veřejné korporace, v níž se spojuje její funkce veřejnoprávního
orgánu místní veřejné správy s jejím postavením jako soukromoprávní osoby.
Obci není žádným zákonem zakázáno podnikat, na druhé straně však obec
jistě nepatří k subjektům, jejichž primární funkcí je výkon podnikatelské
činnosti. Obec tak může být podnikatelem ve smyslu § 420 NOZ, tj. může
samostatně provádět soustavnou činnost vlastním jménem a na vlastní
odpovědnost za účelem dosažení zisku směřující k nabízení zboží a služeb
zákazníkům, není to však její základní poslání a nepochybně bude omezen
i věcný rozsah podnikatelských činností vykonávaných obcí. Dosavadní
judikatura Nejvyššího soudu ČR vyslovuje závěr, že obec jako územní samosprávný
celek je společenstvím občanů - pospolitostí osob (občanů obce)
žijících na určitém území (území obce) a spravujících své záležitosti a jako
6 Viz § 38 ZoO, který stanoví základní pravidla pro hospodaření obcí.
II Podnikatel při ochraně životního prostředí
37
taková nemá postavení podnikatele.7
I když v citovaném rozhodnutí řešil
Nejvyšší soud otázku právního režimu závazkového vztahu podle dnes již
zrušeného obchodního zákoníku, jeho závěr o tom, že smyslem existence
obce jako veřejnoprávní korporace není podnikatelská činnost, ale správa
věcí veřejných, má zřejmě obecnou platnost.
Lze proto učinit závěr, že činnosti, které obce mají vykonávat při péči
o životní prostředí a které nejsou zvládnutelné pomocí přímé regulace vydáváním
obecně závazných vyhlášek, náležejí ve své převážné většině do prostoru,
v němž se směšuje veřejný zájem na hladkém fungování záležitostí
nezbytných pro život obecního společenství i podnikatelský zájem nabízet
zboží a služby se ziskovým záměrem.
7 Přestože je žalovaná obchodní společností a nebytové prostory sloužily k provozování
její podnikatelské činnosti, žalobkyně postavení podnikatele při pronájmu vlastní nemovitosti
(nebytových prostor) v tomto právním vztahu nemá.
Podmínkou toho, aby určitá činnost byla považována za podnikání, je především to,
že je prováděna podnikatelem. Legální definici pojmu „podnikatel“ obsahuje § 2 odst. 1
písm. a) až d) ObchZ, přičemž obec nelze podřadit pod žádnou ze zde uvedených zákonných
definic podnikatele.
Obec jako územní samosprávný celek je společenstvím občanů - pospolitostí osob (občanů
obce) žijících na určitém území (území obce) a spravujících své záležitosti. [§ 1
zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zřízení)]. Je veřejnoprávní korporací
(§ 2 odst. 1 zákona o obcích), tzn. veřejnoprávním subjektem, právnickou osobou veřejného
práva, která je zřízena zákonem a které je svěřeno zajišťování části veřejných úkolů
(výkonu veřejné správy). Jako veřejnoprávní korporace vystupuje ve dvojím postavení –
jako subjekt veřejné moci vykonávající veřejnou moc (projevující se např. ve vydávání
obecně závazných vyhlášek, v nichž se jejich adresátům jednostranně ukládají povinnosti,
či v činnosti obcí zřízené obecní policie, která za použití zákonem stanovených
pravomocí zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku) a současně jako subjekt
práva, vstupující do soukromoprávních vztahů, v nichž má s jinými právnickými či fyzickými
osobami rovné postavení. Vstupuje-li obec do právních vztahů soukromého
práva (občanského, obchodního, pracovního), vystupuje zásadně stejně jako kterýkoliv
jiný subjekt těchto vztahů. Při nakládání s majetkem a vlastními finančními prostředky
má tak zásadně stejné postavení jako kterýkoliv jiný vlastník.
Smyslem existence obce jako veřejnoprávní korporace není podnikatelská činnost
ve smyslu ObchZ, ale správa věcí veřejných (srovnej čl. 99 a čl. 100 odst. 1 Ústavy,
§ 2 odst. 1 ObchZ, § 261 odst. 2 ObchZ § 2 zákona č. 131/2000 Sb., § 1 a § 7 zákona
č. 128/2000 Sb.). Proto jen na závazkové právní vztahy mezi samosprávnou územní
jednotkou a podnikateli při jejich podnikatelské činnosti, týkají-li se zabezpečování veřejných
potřeb, dopadá obchodní zákoník. Ustanovení § 261 odst. 2 ObchZ nemění
přitom nic na tom, že obce nejsou podnikateli, jen deklaruje, že okruh právních vztahů
vznikajících při zabezpečování veřejných potřeb se řídí částí třetí obchodního zákoníku.
(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2011, č. j. 33 Cdo 4988/2009)
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
38
Prolínání obou stránek činnosti obcí lze demonstrovat na příkladu města
Brna:
• Zásobování města pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních
vod provádí akciová společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.
Její hlavní činností je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou
potřebu, výroba a dodávka pitné vody, vyhledávání poruch
na vodovodní síti, vytyčování vodovodů a kanalizací, revize kanalizací,
odvádění odpadních a dešťových vod a jejich čištění včetně likvidace
kalů. Laboratořemi společnosti jsou prováděny rozbory pitných
a odpadních vod. Všechny činnosti akciové společnosti jsou nezbytné
pro život města a jeho obyvatel. Společnost působí nejen na celém
území města Brna, ale i pro řadu měst a obcí Jihomoravského kraje
a kraje Vysočina. Ve struktuře akcionářů vlastní nadpoloviční většinu
akcií město Brno, které pronajalo společnosti Brněnské vodárny
a kanalizace, a. s. soubor movitého a nemovitého majetku a udělilo
společnosti právo provozovat a udržovat vodohospodářskou infrastrukturu
města Brna.
• Sběrem, odvozem, zpracováním a likvidací odpadů se zabývá
akciová společnost SAKO Brno, a. s., která poskytuje komplexní
služby v oblasti odpadového hospodářství, zajišťuje pro město Brno
veškeré činnosti spojené s provozem systému sběru a svozu komunálního
a separovaného odpadu, obsluhuje rozsáhlou síť sběrných
středisek odpadů a zpracovává odpad v moderní spalovně, která současně
zásobuje město tepelnou a elektrickou energií. Jediným akcionářem
společnosti je město Brno.
• Péče o veřejnou zeleň je svěřena příspěvkové organizaci Veřejná
zeleň města Brna p. o., která byla zřízena ke dni 1. 7. 1995 rozhodnutím
zastupitelstva města Brna na jeho VI/II zasedání konaném
ve dnech 30. 5.–1. 6. 1995. Organizace má obecně prospěšné poslání
spočívající zejména v udržování, rekonstrukci a zlepšování stavu
veřejné zeleně celoměstského významu jako jedné z nejpodstatnějších
složek životního prostředí města. Její hlavní činností je správa,
zakládání, rekonstrukce a údržba svěřených významných parků
a stromořadí na celém území Brna. Její právní forma příspěvkové
organizace svědčí o neziskové povaze a zaměření na nepodnikatelské
činnosti vykonávané ve veřejném zájmu. Příspěvková organizace sice
hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností, avšak
II Podnikatel při ochraně životního prostředí
39
tyto zdroje zpravidla nejsou dostačující a musí být doplňován peněžními
prostředky od jiných osob, především z rozpočtu zřizovatele.
Zřizovatel poskytuje příspěvkové organizaci příspěvek na provoz
v rozsahu daném potřebami příspěvkové organizace i jejími vlastními
zdroji. Vedle této příspěvkové organizace existuje i akciová společnost
Lesy města Brna, a. s., jejímž jediným akcionářem je město a která
má v obchodním rejstříku zapsány činnosti ryze podnikatelské, i když
podle své výroční zprávy za rok 2013 byla založena za účelem správy
a rozvoje majetku statutárního města Brna, podnikání s ním, plnění
veřejně prospěšných služeb a má zejména obecně prospěšné poslání.
Účel její činnosti spočívá v udržování a zlepšování stavu městských
lesů a v trvalém zajištění vyrovnanosti lesní produkce se zaměřením
na přírodě blízké hospodaření.
• Veřejnou dopravu realizuje v Brně Dopravní podnik města Brna, a. s.,
do jehož předmětu podnikání patří provozování tramvajové a trolejbusové
dráhy a drážní dopravy na území města, vnitrozemská vodní
doprava veřejná pravidelná i nepravidelná provozovaná na brněnské
přehradě a silniční motorová doprava. Jediným akcionářem je město
Brno.
• Správa a údržba komunikací ve městě je předmětem podnikání
akciové společnosti Brněnské komunikace, a. s., jejímž jediným akcionářem
je opět město Brno.
I když tento přehled má jen informativní význam, je z něho patrné, že převážná
část činností důležitých pro život obyvatel a ochranu životního prostředí,
je vykonávána ve formě obchodních společností, na nichž má město
Brno většinový podíl, resp. je jediným společníkem těchto společností. Tato
skutečnost vede zcela přirozeně k otázkám na fungování takových společností
a k úvahám o výhodách a nevýhodách využívání těchto právně-organizačních
forem tam, kde se stýkají povinnosti obcí pečovat o zdravý život
obyvatel a zdravé životní prostředí s podnikáním ve vodohospodářství,
dopravě, využívání a likvidaci odpadů a v dalších oborech spojených s péčí
o vytváření životního prostředí, resp. s odstraňováním odpadů a látek, které
jsou pro životní prostředí škodlivé. Chceme-li se však blíže zabývat postavením
obce jako společníka obchodní společnosti, posuneme se od otázek
životního prostředí k obecnějším otázkám konstrukce obchodních společností
a místa obce v nich, neboť využití formy obchodní společnosti není
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
40
spojeno jen s činnostmi, které se týkají životního prostředí, i když se právě
v této oblasti objevuje největší část z nich.
2.4 Obce jako zakladatelé a společníci obchodních korporací
Jak bylo již uvedeno v předchozí části, neobsahuje zákon o obcích žádná
speciální pravidla, která by se týkala způsobu zakládání a správy obchodních
společností s účastí obcí jako většinových nebo výhradních společníků.
Pramenem práva pro tuto oblast bude tedy kromě zákona o obcích především
zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích; dále jen „ZOK“).
ZOK nabízí vedle družstva, kterým se však v této úvaze nezabýváme, protože
jeho zaměření je jiné a pro podnikatelské činnosti obcí se svou povahou
nehodí, čtyři formy obchodních společností, které podle jejich příbuzných
rysů člení na dvě skupiny - osobní společnosti a kapitálové společnosti.
Osobní společnosti (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost)
nejsou pro podnikání veřejnoprávní korporace typu obce vhodné. I tyto
společnosti jsou právnickými osobami, oddělují vlastní majetek od majetku
svých společníků, umožňují eliminovat podnikatelské riziko a dávají svým
společníkům výhradní právo na rozhodování o záležitostech společnosti
a kontrolu její činnosti. Na druhé straně však předpokládají účast nejméně
dvou společníků, jejich rovné postavení a neomezené ručení za splnění
závazků společnosti. Již nutnost účasti alespoň dvou osob a jejich rovnost
při řízení záležitostí společnosti signalizují, že účast obce ve společnostech
osobního typu je problematická. Obec by musela mít ve společnosti dalšího
partnera, vůči němuž by její postavení nebylo privilegované, a nebylo
by tudíž zajištěno, že se vždy prosadí veřejné zájmy reprezentované obcí.
Využití těchto forem brání též výslovná zákonná úprava: podle § 2 odst. 1
ZOK mohou být osobní společnosti zakládány jen k podnikatelským účelům,
popř. k účelu správy vlastního majetku. Prolínání podnikatelských aktivit
s činnostmi veřejně prospěšnými, jak je to příznačné pro obce, tak stojí
mimo zákonný status osobních společností. Podle § 38 odst. 3 ZoO nesmí
navíc obec ručit za závazky právnických osob. Uvedené ustanovení obsahuje
sice pod písm. d) výjimku pro právnické osoby, v nichž míra účasti obce
samotné nebo ve spojení s jinými obcemi, kraji nebo státem přesahuje 50%,
II Podnikatel při ochraně životního prostředí
41
její praktické užití pro osobní společnosti zakládané s účastí obce nepovažuji
s ohledem na celkovou konstrukci osobních společností za reálné. Další
zákonnou překážku obsahuje § 23 z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, podle něhož mohou obce zakládat obchodní
společnosti, a to společnosti kapitálové - zákon výslovně zmiňuje akciové
společnosti a společnosti s ručením omezeným. I v tomto zákoně však zákonodárce
nebyl důsledný, neboť již druhý odstavec citovaného ustanovení
dovoluje obcím stát se společně s jinými osobami společníkem obchodních
společností, zde již bez dalšího rozlišení jejich konkrétní formy.
Rovněž účast obce jako komanditisty - investora v komanditní společnosti
není podle mého názoru v souladu s posláním obce vyjádřeném v § 2 odst. 2
ZoO - obec má pečovat o všestranný rozvoj území a potřeby svých občanů.
Toto poslání však těžko může plnit v komanditní společnosti, v níž by jako
komanditista neměla právo k obchodnímu vedení společnosti ani k jejímu
zastupování navenek.
Z hlediska naplnění zákonem vymezené funkce obcí se jako vhodnější jeví
druhá skupina obchodních společností, kterou ZOK označuje jako kapitálové
společnosti a řadí k nim společnost s ručením omezeným a akciovou
společnost. Ve srovnání se společnostmi osobními využívají tyto formy
společností odlišné principy, které se však jeví jako velmi praktické právě
pro účely účasti obcí jako společníků:
• jde opět o právnické osoby, které mají vlastní majetek, takže dochází
k oddělení tohoto majetku a majetku obce a obec není ohrožena rizikovými
rozhodnutími vedení společností,
• obě společnosti mohou být zakládány a využívány jako jednočlenné
společnosti. Pro obec to znamená, že ve svých rukou může jako
jediný společník koncentrovat veškeré rozhodování, a to jak o základních
otázkách existence a činnosti společnosti, neboť jednočlenná
společnost nemá valnou hromadu a působnost tohoto orgánu vykonává
jediný společník, tak též o otázkách každodenního provozu
obchodního závodu společnosti prostřednictvím výkonných orgánů
společnosti. Obci jako jedinému společníkovi náleží jmenování
a odvolávání členů těchto výkonných orgánů, může proto osobní
složení orgánů měnit podle toho, jak se jim daří plnit cíle, které jsou
od společnosti očekávány.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
42
S oběma formami kapitálových společností není spojeno neomezené
ručení za splnění závazků společnosti - u akciové společnosti nejsou akcionáři
zákonnými ručiteli vůbec, u společnosti s ručením omezeným je ručení
společníků limitováno souhrnem jejich nesplacených vkladů podle stavu
zápisu v obchodním rejstříku. Po splnění všech vkladových povinností
a zápisu této skutečnosti do obchodního rejstříku ručitelský závazek zaniká.
Obec má tedy i z hlediska § 38 odst. 3 ZoO možnost zvolit si právní formu
akciové společnosti, v níž zákonné ručení akcionářů neexistuje, popř. jako
většinový či jediný společník společnosti s ručením omezeným využít
zákonné výjimky v § 38 odst. 3 písm. d) ZoO.
Postavení společníků není rovné, nýbrž je dáno rozsahem jejich vkladů
do základního kapitálu společnosti - pokud by obec zakládala společnost
spolu s dalšími společníky, popř. vstupovala do již existující společnosti,
může mít postavení společníka, který má nadpoloviční účast na základním
kapitálu a z toho odvozenou též nadpoloviční většinu hlasů. Vzhledem
k tomu, že úprava hlasovacích práv je v obou formách kapitálových společností
ponechána zakladatelskému právnímu jednání, může obec disponovat
i nadpolovičním počtem hlasů, aniž by se podílela na základním kapitálu
společností nadpolovičními vklady. Námitka, že by tím docházelo k jejímu
bezdůvodnému zvýhodnění vůči ostatním společníkům (§ 212 NOZ), zde
není opodstatněná, pokud by šlo o společnost, jejímž cílem bude naplňování
hospodářských, sociálních nebo kulturních funkcí obce ve vztahu k území
obce a jejím obyvatelům.
Zákonem upravená vnitřní organizace společností může být modifikována
společenskou smlouvou nebo stanovami a umožňuje svěřit správu společnosti
do rukou profesionálních manažerů - stejně jako je tomu u jiných
společníků kapitálových společností může i obec obsadit orgány společností,
na nichž se podílí, odborníky pro konkrétní oblast činnosti společnosti, aniž
by byla při svém výběru jakkoli vázána např. na členy zastupitelstva či rady
obce. Je ale pravda, že výběr členů výkonných a dozorčích orgánů může být
u společností s většinovým postavením obce více ovlivňován rozložením
politických sil v obci.
Obě společnosti mohou být zakládány i k nepodnikatelským aktivitám,
na jejich formě a zákonné úpravě to nic nemění. ZOK zachovává kategorii
II Podnikatel při ochraně životního prostředí
43
tzv. fiktivních podnikatelů (podnikatelů podle formy) pro kapitálové
obchodní společnosti a družstva. Označují se tak osoby, které mají právní
formu obchodní korporace určenou pro podnikání, zapisují se do obchodního
rejstříku a platí pro ně, že jsou podnikateli, avšak jejich skutečná činnost
má nepodnikatelský charakter. U kapitálových společností lze tuto možnost
dovodit výkladem z opaku u § 2 odst. 1 ZOK. Podnikatelé podle formy
využívají z praktických důvodů posílení právní jistoty poměrně podrobnou
úpravu obchodních korporací určenou primárně pro bezpečné provozování
podnikatelských aktivit, věnují se však jiným činnostem a s podnikateli
je spojuje právě jen právní forma obchodní korporace. Užití této právní
fikce směřuje k veřejnosti a zbavuje ji nejistoty ohledně osob zapsaných
do obchodního rejstříku - zápis sám znamená podnikatelský status a není
již třeba, aby veřejnost zkoumala, zda daná osoba opravdu podniká. Z uvedené
charakteristiky by vyplývalo, že je to právě kategorie fiktivních podnikatelů,
která bude charakteristická pro kapitálové společnosti s účastí
obcí. Charakter skutečně fiktivních podnikatelů však má v praxi jen malá
část z těchto osob, protože z rejstříkových zápisů vyplývá, že vedle činností
veřejně prospěšných se zapsané osoby zabývají též činnostmi, které mají
znaky podnikání. Výrazné je toto spojení právě u společností, které zřizují
obce k provozování určitých činností nesoucích nejen znaky podnikatelské,
ale i veřejně prospěšné. Pokud bychom se vrátili k příkladům společností
s účastí města Brna, je z rejstříkových zápisů patrno, že všechny mají zapsán
předmět podnikání, který pokrývá mnohem širší okruh činností, než jsou
právě jen činnosti prospěšné a nutné pro život obyvatel města a ochranu
jejich životního prostředí.
Učiníme-li závěr, že pro naplňování základního poslání obce bude kromě
ryze nepodnikatelských subjektů využíváno i podnikatelských právních
forem kapitálových obchodních společností a že užití těchto forem velmi
dobře reflektuje propojení podnikání i plnění veřejně prospěšných cílů, měli
bychom se zabývat též otázkou, jak se postavení obce jako společníka promítá
do struktury vnitřních orgánů obce i do vnitřní organizace kapitálových
společností.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
44
Orgány obce8
tvoří zastupitelstvo, kolektivní orgán složený z členů volených
v přímých volbách občany obce. Zastupitelstvo je nejvyšším orgánem
obce a náležejí mu rozhodování v zásadních otázkách v oblasti samostatné
působnosti obce. V námí zkoumané oblasti přísluší zastupitelstvu rozhodovat
o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské
listiny, společenské smlouvy nebo stanovy a rozhodovat o účasti obce v již
existujících právnických osobách. Zastupitelstvo též deleguje zástupce obce
na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou
účast, a navrhuje zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společnosti,
v nichž má obec majetkovou účast, a navrhuje též odvolání těchto
osob (§ 84 odst. 2 ZoO). Zastupitelstvu je rovněž vyhrazeno rozhodování
o poskytnutí peněžitých nebo nepeněžitých vkladů do základního kapitálu
obchodních společností (§ 85 ZoO).
Výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti obce je rada, jejíž členové
jsou voleni zastupitelstvem. Rada za svou činnost odpovídá zastupitelstvu,
připravuje návrhy na jeho jednání a zabezpečuje plnění zastupitelstvem
přijatých usnesení. V působnosti rady je plnit vůči právnickým osobám založeným
zastupitelstvem úkoly zakladatele a rozhodovat ve věcech obce jako
jediného společníka obchodní společnosti.
Členem rady je starosta, kterého volí zastupitelstvo z řad svých členů
a který je odpovědný zastupitelstvu. Starosta zastupuje obec navenek, avšak
netvoří vůli obce, jeho jednání je platné jen tehdy, dodrží-li pravidla o tvorbě
vůle obce. I když se o postavení starosty vedly v minulosti diskuse, vyřešila
pochybnosti judikatura Ústavního soudu ČR, podle níž starosta obce
nemohl a nemůže vytvářet sám vůli obce, ale pouze mohl a může tuto vůli
navenek sdělovat a projevovat. Rozhodnutí obecního zastupitelstva je třeba
považovat za zákonem stanovenou podmínku právního úkonu (conditio
legis). Jakkoli tedy obecné právní vědomí přisuzuje starostovi obce rozsáhlá
oprávnění, opak byl a je skutečností. Starosta obce tedy nemůže platně učinit
úkon závažným způsobem ohrožující majetek obce bez platného rozhodnutí
8 Zpracováno s využitím publikace KOPECKÝ, M., Právní postavení obcí a krajů - základy
komunálního práva. Op. cit. s. 225 a násl.
II Podnikatel při ochraně životního prostředí
45
obecního zastupitelstva, případně rady obce.9
V současné době je původně
judikatorní pravidlo součástí textu zákona, který stíhá právní jednání vyžadující
schválení zastupitelstva, popř. rady obce, učiněná bez tohoto schválení
sankcí neplatnosti, k níž soud přihlédne i bez návrhu (§ 41 ZoO).
Úlohu odborného aparátu pro příslušné orgány obce plní obecní úřad,
který nedisponuje samostatnou rozhodovací pravomocí v oblasti obecní
samosprávy, nýbrž plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo nebo rada
obce. V čele obecního úřadu stojí starosta obce.
Již pouhý popis vnitřních orgánů obce a jejich působnosti vzbuzuje řadu
otázek, pokud jde o založení obchodní společnosti s účastí obce i fungování
takové společnosti. Základním problémem je propojení vnitřních
orgánů obce se strukturou kapitálových obchodních společností při rozhodování
o zřízení společností i v rozhodovacích procesech v již existujících
společnostech.
2.4.1 Zřizování obchodních společností s účastí obcí
Zřízení obchodní společnosti vyžaduje několik na sebe navazujících postupových
kroků, mezi nimiž mají zásadní význam založení společnosti
zakladatelským právním jednáním a její vznik zápisem do obchodního
rejstříku. Postup při založení se u obou kapitálových společností odlišuje
- společnost s ručením omezeným je zakládána uzavřením společenské
smlouvy, popř. vydáním zakladatelské listiny, pokud je zakládána jednočlenná
společnost, akciová společnost je zakládána přijetím stanov zakladateli.
Zakladatelské právní jednání musí však v obou případech vyřešit
záležitosti bezprostředně nutné pro konstituování společnosti: určení identifikačních
znaků budoucí společnosti (obchodní firma, sídlo, předmět podnikání),
stanovení jejích zdrojů financování pro první období činnosti (vklady
do základního kapitálu), jmenování členů prvních statutárních a dozorčích
orgánů, ustanovení správce vkladů. Po založení společnosti musí
dojít ke splacení vkladů do základního kapitálu v minimálním rozsahu
9 Viz nález III ÚS 721/2000 z 10. 7. 2001, který sice řešil případ spadající pod dnes již
zrušený zákon o obcích č. 367/1990 Sb., avšak jeho závěry mají obecnou platnost -
viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 23. 05. 2007, sp. zn. 29 Cdo 507/2007
a ze dne 24. 06. 2009, sp. zn. 30 Cdo 2064/2008.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
46
určeném zákonem (§ 17, 23, 148 a 344 ZOK) a k získání průkazu podnikatelského
oprávnění. Teprve poté podávají zákonem stanovení osoby
návrh na zápis do obchodního rejstříku.
Z uvedeného velmi stručného přehledu je zřejmé, že založení obchodní společnosti
s účastí obce musí předcházet přípravné období, v němž odborný
aparát obce sestaví podnikatelský záměr budoucí společnosti a zpracuje
návrh zakladatelského právního jednání. Zpracováním a předložením materiálů
bývá zpravidla pověřován právní odbor, popř. právník, který je začleněn
do organizační struktury obecního úřadu.
Ve vlastním procesu založení obchodní společnosti hraje z orgánů obce
z formálního (resp. kompetenčního) hlediska rozhodující úlohu zastupitelstvo,
do jehož působnosti je zakládání společností ZoO svěřeno. Jde
o výhradní působnost zastupitelstva, jiný orgán obce nemůže o založení
obchodní společnosti rozhodovat. Organizaci celého procesu bude zajišťovat
rada, která bude návrhy zakladatelského právního jednání zastupitelstvu
předkládat a doplňovat je popř. vlastními stanovisky a doporučeními.
I v případě zakládání kapitálové obchodní společnosti rozhodnutím obecního
zastupitelstva musí být při zakladatelském rozhodování zastupitelstva
přítomen notář, neboť společenská smlouva i stanovy, jimiž se společnost
zakládá, vyžadují formu notářského zápisu. Zastupitelstvo obce je kolektivní
orgán, o založení společnosti bude rozhodovat hlasováním, u něhož pro přijetí
usnesení vyžaduje zákon o obcích souhlas nadpoloviční většiny všech
členů zastupitelstva.
Zastupitelstvu náleží též rozhodnutí o peněžitých nebo nepeněžitých vkladech
do základního kapitálu budoucí společnosti. Druh a výše vkladu musí
být uvedeny ve společenské smlouvě nebo stanovách (§ 146, § 250 ZOK),
pokud by byly vnášeny nepeněžité vklady, je nutné v těchto dokumentech
rovněž uvést ocenění předmětných vkladů určené na základě znaleckého
posudku.
Zatímco je u zakládání obchodních společností v režimu ZOK zcela jasné,
že o vkladech do základního kapitálu budoucí společnosti rozhodují její
zakladatelé v okamžiku svého projevu vůle v zakladatelském právním jednání,
není u zakládání společností s účastí obcí situace zcela jasná. Je zřejmé,
že obce musí též respektovat povinnosti vyplývající ze ZOK, kromě toho
II Podnikatel při ochraně životního prostředí
47
se však jejich postup při zakládání společnosti řídí i ZoO. Ohledně vkladů
do základního kapitálu budoucíspolečnostise zde střetajítři ustanovení ZoO:
podle § 84 odst. 2 písm. e) rozhoduje o založení společnosti zastupitelstvo
obce, podle § 85 písm. e) rozhoduje zastupitelstvo o vkladu do základního
kapitálu společnosti a podle § 39 odst. 1 vyžaduje záměr obce prodat, směnit
nebo darovat nemovitý majetek zveřejnění na úřední desce nejméně 15 dnů
před rozhodnutím příslušného orgánu obce. Zdálo by se tedy, že zastupitelstvo
by v případě vnosu nemovitého majetku do základního kapitálu
budoucí společnosti mělo nejprve rozhodovat o záměru vnést tento vklad
a tento záměr by mělo vyvěsit na úřední desce v požadované lhůtě předcházející
vlastnímu rozhodnutí o vkladu. Dále by mělo následovat zmíněné
rozhodnutí o vkladu a teprve toto rozhodnutí by bylo podkladem pro rozhodnutí
o založení společnosti.
Příslušná ustanovení ZoO upravující působnost zastupitelstva je však
možno interpretovat i tak, že ve výslovném výčtu dispozic s nemovitým
majetkem v § 39 odst. 1 není uveden vklad do základního kapitálu, a proto
není nutno o záměru samostatně rozhodovat a záměr zveřejňovat. Stejně
tak je možno chápat rozhodnutí zastupitelstva o založení společnosti jako
jeden projev vůle, který v sobě zahrnuje i rozhodnutí o vkladu do základního
kapitálu, a není proto nutno rozhodovat o téže věci dvakrát. Jistotu
o tom, jak by mělo zastupitelstvo postupovat, by však mohlo přinést jen
upřesnění úpravy v ZoO.
Ať se přikloníme ke kterémukoli řešení, bude zakladatelský proces po uzavření
společenské smlouvy nebo vydání zakladatelské listiny pokračovat
splacením příslušné části základního kapitálu podle úpravy v ZOK. Dále
je nutno, aby nově zřizovaná společnost získala příslušná podnikatelská
oprávnění, pokud bude provozovat i podnikání. Jak vyplynulo z předchozího
výkladu, jsou činnosti obcí směřující k péči o životní prostředí pravidelně
spojením aktivit s rysy veřejného zájmu i podnikání, podnikatelské
oprávnění bude proto pro novou společnost nezbytné. Zpravidla půjde
o živnostenské oprávnění v podobě ohlašovací živnosti.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
48
Celý proces končí podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního
rejstříku. Návrh podávají podle § 46 odst. 2 a 3 z. č. 304/2013 Sb. všichni
členové budoucího statutárního orgánu společnosti. Zápisem nabývá společnost
právní osobnosti a vzniká jako právnická osoba.
2.4.2 Rozhodovací procesy v obchodních společnostech s účastí obcí
a) Obec jako společník na valné hromadě
V již existujících obchodních společnostech se pravidla ZoO o působnosti
vnitřních orgánů obce dotýkají úpravy v ZOK v otázkách regulace
rozhodovacích procesů ve společnostech, jejichž společníky
jsou obce. V obou kapitálových společnostech je nejvyšším interním
orgánem valná hromada, které přísluší rozhodování o zásadních
otázkách právního statusu a činnosti společnosti (zejména změna
společenské smlouvy nebo stanov, rozhodování o změnách výše
základního kapitálu, jmenování členů výkonných a dozorčích orgánů,
rozhodování o zrušení společnosti a jejím vstupu do likvidace10
- § 190 a § 421 ZOK). ZoO do této úpravy nikterak nevstupuje,
stanoví pouze, že zastupitelstvu obce přísluší delegovat zástupce
obce na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec
majetkovou účast. Postavení delegáta obce je v tomto případě shodné
s postavením jiných společníků a řídí se NOZ, ZOK a společenskou
smlouvou nebo stanovami. Východiskem úpravy je § 212 NOZ,
z něhož vyplývá zásada totožného zacházení se všemi společníky
a zákaz zneužití hlasovacích práv. Ve spojení s možností vytvořit
ve společenské smlouvě společnosti s ručením omezeným podíly
různého druhu (§ 135 a 136 ZOK) a ve stanovách akciové společnosti
akcie se zvláštními právy (§ 276 ZOK) umožňují tyto zásady
přihlédnout ke specifickému postavení obcí jako společníků a přiznat
jim např. větší rozsah hlasovacích práv, popř. tzv. zlaté akcie, pokud
je to odůvodněno plněním úkolů veřejného zájmu, k jejichž zajištění
obec danou obchodní společnost založila.
Zvláštním případem, který je však u společností s účastí obcí velmi
častý, jsou společnosti, v nichž je obec jediným společníkem. Podle
ZOK nemají jednočlenné společnosti valnou hromadu, nýbrž
10 Ve společnosti s ručením omezeným jsou některé kompetence svěřeny společníkům
a valná hromada je vykonává až na základě úpravy ve společenské smlouvě.
II Podnikatel při ochraně životního prostředí
49
působnost valné hromady vykonává jediný společník. Ve společnostech
se stoprocentní účastí obcí přísluší podle § 102 odst. 2 písm. c)
ZoO rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní
společnosti radě obce. V tomto případě leží těžiště úpravy právního
postavení rady ve vnitřních opatřeních a pravidlech, kterými obec
reguluje postavení a činnost rady. Podrobnosti o výkonu činnosti
rady ve funkci valné hromady mohou být obsaženy v jednacích
řádech, které jsou pro radu obce vydávány podle § 101 odst. 4 ZoO.
Podklady pro rozhodování rady budou připravovat statutární orgány
společnosti, tedy jednatelé a členové představenstev. Rada rozhoduje
na neveřejných schůzích hlasováním. Je schopna se usnášet, pokud
je přítomna nadpoloviční většina jejích členů, a k platnému usnesení
je třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů všech členů rady.
b) Zástupci obcí v orgánech společností
Kromě účasti zástupců obcí na valných hromadách obchodních společností
mohou obce ovlivňovat rozhodovací procesy obchodních
společností, na nichž mají účast, též jmenováním členů výkonných
a dozorčích orgánů (tedy jednatelů, členů představenstev a dozorčích
rad akciových společností11
). Navrhovat zástupce obce do orgánů
obchodních společností přísluší zastupitelstvu obce. Tuto působnost
bude zastupitelstvo vykonávat ve dvou situacích:
▫▫ při zakládání společností, neboť zakladatel musí určit členy statutárních
a dozorčích orgánů zakládané společnosti a údaj o nich
vtělit do společenské smlouvy nebo stanov. Toto rozhodnutí
zastupitelstva musí být přijato v rámci zakladatelského procesu při
formulování obsahu zakladatelského právního jednání,
▫▫ v existujících společnostech - zde je situace komplikovanější,
protože se úprava ZoO střetává s úpravou ZOK, podle níž o volbě
a odvolání členů orgánů rozhoduje zásadně valná hromada.12
Vzhledem k tomu, že § 84 odst. 2 písm. g) ZoO hovoří o tom,
že zastupitelstvu přísluší navrhovat zástupce obce do orgánů
obchodních společností, v nichž má obec účast, a navrhovat
jejich odvolání, bude nutno postupovat tak, že zastupitelstvo určí
svým rozhodnutím kandidáty na členy příslušných orgánů, jejich
11 Pro zjednodušení neuvažujeme monistický systém v akciových společnostech.
12 Opět pro zjednodušení nerozebíráme situaci, kdy stanovy určují, že členy představenstva
akciové společnosti volí dozorčí rada.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
50
konečnou volbu však vykoná valná hromada společnosti. Obec
může volbu ovlivnit do té míry, do jaké disponuje hlasovacím právem
na valné hromadě. Svůj praktický význam pro prosazení kandidátů
obce zde může mít kumulativní hlasování, popř. posílení
hlasovacích práv u podílů a akcií ve vlastnictví obce.
Složitější bude situace ve společnostech, jejichž jediným společníkem
je obec a pro které platí, že ve věcech obce jako jediného
společníka rozhoduje rada obce. Opět se střetávají dvě ustanovení
ZoO - § 84 odst. 2 písm. g) a § 102 odst. 2 písm. c). Abychom dostáli
požadavkům zákona, nezbývá než příslušná ustanovení interpretovat
tak, že rada předloží zastupitelstvu k projednání na schůzi zastupitelstva
svoje doporučení na osoby, které by se mohly členy orgánů stát,
zastupitelstvo potom navrhne radě okruh jím schválených kandidátů,
z nichž opět rada v působnosti valné hromady jmenuje jednatele nebo
členy představenstev a dozorčích rad.
Výběr osob předkládaný zastupitelstvu pro stanovení jím navrhovaných
kandidátů musí respektovat zájem obce - nepůjde jen o zkoumání
osobnosti kandidáta, ale svou roli zde může hrát i politické
složení zastupitelstva.13
Kromě toho musí být dodrženy požadavky
kladené na členy statutárních a dalších orgánů společností ZOK: plná
svéprávnost, bezúhonnost, neexistence překážek podle § 8 živnostenského
zákona a neexistence diskvalifikačního rozhodnutí podle
§ 63 a násl. ZOK.
Pokud jde o postavení členů orgánů obchodních společností
jmenovaných do této funkce obcí, je nutno přihlédnout též k z.
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. Podle tohoto zákona se za veřejného
funkcionáře považuje též člen zastupitelstva obce, který byl pro výkon
funkce dlouhodobě uvolněn, a člen zastupitelstva, který před svým
zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyl v pracovním poměru,
ale vykonával funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolněný
člen zastupitelstva. Podle § 5 odst. 2 zákona o střetu zájmů nenáleží
tomuto veřejnému funkcionáři, který zatupuje obec v řídících nebo
13 Tím není řečeno, že by funkce v orgánech obchodních společností s účastí obce měli
vykonávat politici. Naopak, úkolem politické reprezentace je formulace programových
cílů rozvoje obce, praktická realizace těchto cílů v rámci činnosti obchodních společností
s účastí obce by však měla být v rukou profesionálních manažerů, u nichž by cílové
směřování aktivit společností tvořilo obsah požadavku péče řádného hospodáře ve smyslu
§ 159 NOZ a § 51 a 52 ZOK.
II Podnikatel při ochraně životního prostředí
51
dozorčích orgánech podnikajících právnických osob, v nichž má obec
podíl nebo hlasovací práva, za výkon funkce v orgánech společnosti
odměna. Neuvolněným funkcionářům, kteří by se stali členy orgánů
společnosti s účastí obce, by potom výkladem z opaku odměna příslušela.
Tyto otázky by měla podrobněji řešit smlouva o výkonu funkce
(§ 59 - 61 ZOK).
Pokud by do funkcí v obchodní společnosti s účastí obce byli jmenováni
úředníci obecního úřadu, potom podle § 16 z. č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků platí, že úředník nesmí
být členem řídícího nebo dozorčího orgánu právnické osoby, která
je podnikatelem, ovšem s výjimkou, že byl do takové funkce vyslán
územním samosprávným celkem, jehož je zaměstnancem. V takovém
případě by mu za výkon funkce v orgánech nenáležela odměna. Je však
otázka, zda bude účast úředníků obecních úřadů v orgánech obchodních
společností s účastí obcí pravidlem nebo spíše jen výjimkou.
c) Rozhodování o zrušení a likvidaci obchodní společnosti s účastí obce
Obdobně jako je tomu u zakládání obchodních společností rozhoduje
zastupitelstvo obce též o jejich zrušení a likvidaci. Situace však
opět není tak jednoznačná, jak by se na základě úpravy v § 84 ZoO
mohlo zdát.
Ve vícečlenných společnostech přísluší rozhodování o zrušení společnosti
buď společníkům (společnost s ručením omezeným) nebo
valné hromadě. Je-li tedy společníkem obec, muselo by vůli společníka
směřující ke zrušení společnosti vyjádřit zastupitelstvo obce
svým hlasováním. Jestliže by o zrušení společnosti rozhodovala valná
hromada, muselo by patrně jejímu hlasování předcházet rozhodnutí
zastupitelstva o tom, jakým způsobem má na valné hromadě hlasovat
zástupce obce delegovaný na jednání valné hromady. Vlastní rozhodnutí
o zrušení společnosti by však činila valná hromada společnosti.
Ke střetu různých ustanovení ZoO dochází opět u jednočlenných
společností, jejichž jedinými společníky jsou obce. Podle § 102 odst. 2
písm. c) přísluší rozhodnutí o zrušení společnosti radě obce vykonávající
funkci valné hromady. Tomuto ustanovení však konkuruje
§ 84 odst. 2 písm. e) ZoO, podle něhož náleží rozhodovací působnost
o zrušení právnických osob zastupitelstvu. Podle mého názoru
by měla mít přednost rozhodovací působnost zastupitelstva, neboť
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
52
to odpovídá jeho postavení jako zakladatele společnosti. Rada obce
by potom rozhodovala v průběhu likvidace všude tam, kde by bylo
třeba rozhodnutí valné hromady. Postup při likvidaci a postavení likvidátora
se řídí příslušnými ustanoveními NOZ, který zde představuje
obecné východisko soukromoprávní regulace právnických osob.
2.5 Výhody a rizika využívání právní formy obchodní společnosti
při činnosti obcí
Platná právní úprava dovoluje obcím využívat celou řadu právně-organizačních
forem pro realizaci úkolů obcí ve sféře jejich samostatné působnosti.
Kapitálové obchodní společnosti představují jednu z těchto možností. Svou
povahou jsou sice určeny pro podnikatelské účely, jejich právní úprava však
počítá i s tím, že budou poskytovat právní rámec pro činnosti neziskové
povahy.
Péče obcí o životní prostředí je sférou, kde se obě hlediska velmi silně
prolínají - ochrana zdravého životního prostředí je nepochybně veřejným
zájmem, který patří do obecně vymezené povinnosti obcí pečovat o všestranný
rozvoj území a potřeby občanů, zahrnuje ale současně řadu činností
podnikatelského charakteru. Využívání podnikatelských právních forem
zde lze očekávat, současně by však měla být respektována i hlediska veřejné
potřebnosti aktivní péče o životní prostředí.
Hlavní výhody využití formy kapitálových obchodních společností lze
spatřovat v jejich majetkovém oddělení od samotné obce jako společníka
a v jejich rozhodovací autonomii. Oboje umožňuje flexibilní využívání
majetku, dostupnost financování z cizích zdrojů, snížení dopadu podnikatelských
rizik bezprostředně na majetek obcí. Tyto výhody představují však
i značné problémy: úzké spojení s obcemi, zejména v případě jednočlenných
společností, může vést k tlaku na poskytování finančních zdrojů z obecních
rozpočtů za netransparentních podmínek, popř. neefektivnímu využívání
majetku s poukazem na nutnost zajistit služby pro veřejnost.
Je nezbytné uvážit i to, že společnosti s výhradní nebo většinovou účastí
obcí určené k plnění úkolů obcí nejsou ve své převažující většině vystaveny
běžnému konkurenčnímu prostředí, protože v dané oblasti zabezpečují příslušné
činnosti jako jediné. Jejich činnost není ryze komerční, ale není též
II Podnikatel při ochraně životního prostředí
53
realizována v plně konkurenčním prostředí. Jsou proto oslabeny kontrolní
mechanismy, které při běžném podnikání vyplývají ze vztahů soutěže a konkurence
a které zde musí nahrazovat administrativní kontrola vykonávaná
vnitřními orgány obcí. V těchto souvislostech se může jako problematická
jevit i volba osob do funkcí v orgánech společností s účastí obcí, do nichž
mohou být nominováni kandidáti nikoli podle odborných kritérií, ale podle
své spřízněnosti s politickými koalicemi vládnoucími v obcích.
V konečných důsledcích hodnotí úspěšnost činnosti obcí i jejich obchodních
společností občané při rozhodování o politické reprezentaci obce ve volbách.
Tato kontrola přichází však se značným časovým odstupem a nemůže
zachytit jednotlivé případy neefektivnosti v hospodaření společností. Právní
konstrukce přístupu společníků k informacím o činnosti společností podle
ZOK vyhovuje sice fungování těchto společností jako podnikatelských
subjektů, není ale kompatibilní s požadavky na dostupnost informací při
kontrole, jakým způsobem jsou využívány veřejné prostředky, zejména při
uplatňování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
I když tato otázka byla již řešena judikaturou tak, že se zákon o svobodném
přístupu k informacím má aplikovat i na společnost, jejímž jediným
společníkem je územní samosprávný celek14
, je občanská kontrola činnosti
obchodních společností, na nichž jsou účastny obce, stále velmi omezená.
Pokud bychom měli hodnotit, zda je výhodou využívání poměrně podrobné
právní regulace obchodních korporací, která by měla poskytovat pro činnost
obcí potřebou právní jistotu, nemůžeme ani zde dospět k jednoznačným
závěrům. Deficity právní úpravy vyplývají podle mého názoru především
z toho, že chybí potřebné propojení soukromoprávní úpravy obchodních
korporací a úpravy úkolů a činností obcí v ZoO. Ani ZOK ani ZoO nepočítají
se specifiky, která jsou dána propojením podnikatelských a veřejně
14 U akciové společnosti založené územním samosprávným celkem, jejíž orgány jsou vytvářeny
tímto územním samosprávným celkem jako jediným akcionářem společnosti,
který zároveň zákonem stanovenými prostředky vykonává dohled nad činností akciové
společnosti plnící veřejný účel (provozování fotbalu v dané obci), převažují znaky svědčící
o její veřejné povaze, a jedná se tedy o veřejnou instituci ve smyslu § 2 odst. 1 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 5. 2008, čj. 8 As 57/2006-67,
srov. též nález Ústavního soudu ČR č. 30/2003 Sb. ÚS (sp. zn. III. ÚS 686/02, ze dne
21. 10. 2004).
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
54
prospěšných prvků při činnosti obcí (jak již bylo řečeno, péče obcí o životní
prostředí je výstižným příkladem takových činností), neposkytují proto
potřebná speciální pravidla, do nichž by se promítla např. nutnost administrativních
kontrolních mechanismů, povinnost orgánů společností poskytovat
informace o své činnosti zastupitelstvu, popř. občanům obce, speciální
postupy pro jmenování zástupců obce do orgánů společností a požadavky
na osoby těchto zástupců, obsah jejich smluv o výkonu funkce. Není vyjasněna
ani aplikace zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na společnosti
s účastí obcí - může být sporné, zda jsou tyto společnosti veřejnými
nebo sektorovými zadavateli a zda vůbec při své činnosti podléhají zákonu
o veřejných zakázkách.
2.6 Závěry
Využití právních forem kapitálových obchodních společností při péči obcí
o životní prostředí je jednou z možností, jak spojit neziskové činnosti nesoucí
prvky veřejného zájmu s činnostmi podnikatelského charakteru. Z hlediska
právní regulace jde o průřezovou oblast, v níž se stýkají předpisy soukromého
i veřejného práva s věcnou působností, která není primárně určena
k úpravě tohoto typů činnosti obcí. Vyvolává proto řadu interpretačních
a aplikačních potíží a neposkytuje svým uživatelům dostatečnou míru právní
jistoty. Pro legislativní činnost se zde skrývá velké množství zajímavých podnětů
a je patrně otázkou budoucího vývoje, zda budou řešeny v rámci dosavadních
předpisů snahou o jejich dokonalejší provázanost, zda budou řešeny
speciálními předpisy nebo zda k jejich řešení v legislativě vůbec nedojde
a upřesňující postupy vyplynou z judikatury a praktických zkušeností obcí.
3 Podnikatel a pracovní prostředí
Zdeňka Gregorová
3.1 Pojem pracovní prostředí
Nedílnou součástí životního prostředí je prostředí pracovní, v němž člověk
bezpochyby prožije nejméně třetinu svého ekonomicky aktivního života.
Z tohoto pohledu je pracovní prostředí jednou z nejdůležitějších součástí
životního prostředí jako celku. Je proto nezbytné zabývat se otázkou,
II Podnikatel při ochraně životního prostředí
55
co je pracovní prostředí, jaké jsou parametry tohoto prostředí, jaké je postavení
podnikatele ve vztahu k pracovnímu prostředí, případně jaké jsou okolnosti,
které mohou ovlivňovat pracovní prostředí.
Pracovní právo ani jeho základní právní předpis – zákon č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“ nebo
též „ZP“), pojem pracovní prostředí nezná a nepoužívá. V pracovním právu
se setkáváme s pojmem pracovní podmínky, případně též s pojmem podmínky
pro výkon práce (plnění pracovních úkolů zaměstnancem). Oba
pojmy jsou použity současně v ustanovení § 38 odst. 1 ZP, v němž je zaměstnavateli
uložena povinnost „…vytvářet podmínky pro plnění pracovních úkolů
a dodržovat ostatní pracovní podmínky…“. Druhý pojem je pak obsažen v ustanovení
§ 224 odst. 1 ZP, z něhož vyplývá pro zaměstnavatele povinnost „…
vytvářet zaměstnancům pracovní podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce…“.
Z uvedeného by bylo možno vyvodit dílčí závěr, že lze rozlišovat „podmínky
pro výkon práce“ a „pracovní podmínky“, případně i tak, že „podmínkami
pro výkon práce“ se rozumí objektivně existující vnější prostředí, v němž
je práce vykonávána, zatímco „pracovními podmínkami“ by bylo možno
rozumět nehmotné okolnosti, které rovněž vytvářejí rámec, v němž je práce
konána. Uvedené rozlišení by pak v návaznosti na termín pracovní prostředí
jako součást životního prostředí mohlo vést k závěru, že pracovní prostředí
představuje objektivně existující vnější prostředí, tj. ztotožňuje se s pojmem
„podmínky pro výkon práce“.15
Z obou nastíněných pojmů by však bylo možné vyvodit ještě jiný závěr, totiž
že zákonodárce sice zdůraznil objektivní vnější okolnosti nutné pro výkon
práce (podmínky pro plnění pracovních úkolů – případně pracovní prostředí),
ale současně je začlenil do obecnějšího pojmu pracovní podmínky.
Tento závěr je – podle našeho názoru – možno vyvodit z dikce ustanovení
§ 38 odst. 1 ZP, kde je jednoznačně řečeno, že zaměstnavatel je povinen
vytvářet podmínky pro plnění pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní
podmínky. Pracovními podmínkami se proto – podle našeho názoru –
rozumí všechny okolnosti, které ovlivňují výkon práce zaměstnanců, tedy
15 Takto např. uvádí VYSOKAJOVÁ M. in BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 6.
doplněné a podstatně přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 289.
ISBN 978-80-7400-283-0.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
56
jak pracovní prostředí jako objektivně existující vnější hmotné podmínky
pro výkon práce, tak i další podmínky, které výkon práce ovlivňují, stanovují
jeho hranice apod. Dokonce lze tento pohled vzít i šířeji a za pracovní
podmínky považovat i začlenění pracoviště v určitém regionu s jeho sociálně
ekonomickými, klimatickými, demografickými a dalšími parametry.16
Zde
se potom jednoznačně pracovní podmínky v nejširším smyslu slova potkávají
se životním prostředím.
Vyjdeme-li z našeho výše uvedeného závěru, pak pracovními podmínkami
rozumíme:
• materiálně technické pracovní podmínky, tj. objektivně existující
vnější hmotné podmínky pro výkon práce (pracovní prostředí), které
zahrnují:
▫▫ budovy a jejich vybavení,
▫▫ stroje a další zařízení v určité technické úrovni,
▫▫ osvětlení, čistota ovzduší, vytápění
▫▫ pracovní nástroje
• pracovní podmínky nehmotné povahy, tj. objektivně existující vnější
nehmotné podmínky pro výkon práce, které zahrnují:
▫▫ organizační podmínky, např. dělba práce, rozvržení pracovní doby
a doby odpočinku,
▫▫ ekonomicko-sociální podmínky, jimiž rozumíme např. odměňování,
sociální fond, stravování a
▫▫ sociálně psychologické podmínky jako např. mezilidské vztahy
na pracovišti, možnosti odborného růstu, možnosti kariérního
růstu a další.17
3.2 Právní zakotvení pracovních podmínek
Pracovní podmínky jsou zachyceny jako institut v mezinárodních, evropských
i národních právních úpravách. Mezinárodní a evropské úpravy
zařazují pracovní podmínky pod širší pojem sociálních práv a formulují
je jako sociální právo pracovníků na pracovní podmínky v nejširším
slova smyslu. Vymezení parametrů pracovních podmínek v jejich obou
16 Obdobně i GALVAS, M. a kol. Pracovní právo. 2. aktualizované a doplněné vydání. Brno:
Doplněk, 2004, s. 453. ISBN 80-7239-173-9.
17 Viz i GALVAS, M. a kol. Pracovní právo. Brno: MuniPRESS, 2012, s. 500.
ISBN 978-80-210-5852-1.
II Podnikatel při ochraně životního prostředí
57
podobách je základem pro realizaci pracovního procesu v plném slova
smyslu. Bezpečné a zdraví neohrožující pracovní podmínky byly ústředním
pojmem, který se projevil na všech uvedených úrovních, zejména z pohledu
ochrany pracovní síly. Podívejme se proto na základní dokumenty, v nichž
najdeme zakotvení pracovních podmínek.
Podíváme-li se na mezinárodní dokumenty, můžeme konstatovat, že právo
na bezpečné a zdraví neohrožující pracovní podmínky lze nalézt již
ve Všeobecné deklaraci lidských práv, která sice nemá charakter závazné
mezinárodní smlouvy, ale je východiskem pro další mezinárodní, již závazné,
právní úpravy. V čl. 23 tohoto dokumentu je zakotveno právo na spravedlivé
a uspokojivé pracovní podmínky, právo na spravedlivou a uspokojivou
odměnu bez diskriminace a zajišťující dostatečné prostředky odpovídající
lidské důstojnosti pro něho a jeho rodinu. V čl. 24 je pak zakotveno právo
na odpočinek a na zotavení, zejména také na rozumné omezení pracovních
hodin a na pravidelnou placenou dovolenou.18
Další závaznou mezinárodní smlouvou, v níž je právo na bezpečné a zdraví
neohrožující pracovní podmínky zachyceno, je Mezinárodní pakt o hospodářských,
sociálních a kulturních právech. V čl. 7 tohoto dokumentu
je stanoveno:
„Státy, smluvní strany Paktu, uznávají právo každého člověka na spravedlivé a uspokojivé
pracovní podmínky, které zajišťují zejména:
a) odměnu, která poskytuje jako minimum všem pracovníkům:
(i) spravedlivou mzdu a stejnou odměnu za práci stejné hodnoty bez jakéhokoli
rozlišování, přičemž zvláště ženám jsou zaručeny pracovní podmínky ne horší,
než jaké mají muži, se stejnou odměnou za stejnou práci;
(ii) slušný život pro ně a jejich rodiny, v souladu s ustanoveními tohoto Paktu;
b) bezpečné a zdravotně nezávadné pracovní podmínky;
c) stejnou příležitost pro všechny dosáhnout v zaměstnání povýšení na odpovídající
vyšší stupeň, přičemž nebudou uplatňována jiná kritéria, než délka zaměstnání
a schopnosti;
18 Viz Všeobecná deklarace lidských práv. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters
Kluwer ČR [cit. 11. 12. 2014].
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
58
d) odpočinek, zotavení a rozumné vymezení pracovních hodin a pravidelná placená
dovolená, jakož i odměna ve dnech veřejných svátků.“19
Z uvedeného textu čl. 7 Mezinárodního paktu lze dovodit, že i v něm se pracovní
podmínky chápou ve velmi širokém smyslu a zahrnují více nástrojů,
které ovlivňují výkon práce, tj. zahrnují jak vnější objektivní hmotné podmínky
nezbytné pro výkon práce, tak i podmínky nehmotné povahy, které
však také výkon práce bezprostředně ovlivňují.
Na evropské úrovni nelze pominout Evropskou sociální chartu (Rada
Evropy) z roku 196120
a její revidovanou podobu z roku 1991. V čl. 1 revidované
Evropské sociální charty je obsažen katalog základních sociálních
práv a principů, z nichž pod námi zkoumaný pojem můžeme zařadit:
• všichni zaměstnanci mají právo na spravedlivé pracovní podmínky,
• všichni zaměstnanci mají právo na bezpečné a zdraví neohrožující
pracovní podmínky,
• všichni zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu, dostačující
pro zajištění standardní životní úrovně pro ně a jejich rodiny,
• děti a mladiství mají právo na zvláštní ochranu proti fyzickému
a morálnímu riziku, kterému jsou vystaveni,
• zaměstnané ženy mají právo na zvláštní ochranu v případě mateřství.
I Evropská unie věnuje právu na pracovní podmínky zásadní pozornost,
zakotvení tohoto práva nalezneme jak v Chartě základních sociálních práv
pracujících Evropského společenství, tak samozřejmě i v Chartě základních
práv Evropské unie. Evropská unie v oblasti sociálních práv v mnoha směrech
navazuje na činnost Rady Evropy a její základní dokumenty. Budeme-li
vycházet z výše uvedeného širokého pojetí pracovních podmínek, lze pod
tento pojem podřadit zejména následující základní práva zakotvená v Chartě
základních práv EU:
• právo pracovníka na důstojné, bezpečné a zdraví neohrožující pracovní
podmínky (čl. 31),
• ochrana dětí a mladistvých (čl. 32) a
19 Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 120/1976 Sb., o Mezinárodním paktu o občanských
a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních
právech.
20 Evropská sociální charta byla přijata 18. října 1961 v Turíně a nabyla účinnosti od roku
1965.
II Podnikatel při ochraně životního prostředí
59
• právo na placenou mateřskou a rodičovskou dovolenou, včetně
ochrany souladu mezi rodinným a pracovním životem (čl. 33).21
Konkrétní požadavky na úroveň pracovních podmínek tak, aby byly harmonizovány
v rámci Evropské unie, jsou potom vyjádřeny v sekundárním
právu, zejména v komplexu směrnic upravujících bezpečnost a ochranu
zdraví při práci, ale také v celé řadě směrnice, které se týkají nehmotných
pracovních podmínek (např. úprava pracovní doby a další).22
Zvláštní význam pro vytváření minimálního základu pracovních podmínek
má činnost Mezinárodní organizace práce (dále jen „MOP“).23
Tato mezinárodní
organizace si jako hlavní cíl vytyčila vytváření pracovních a životních
podmínek, které by přispívaly ke zlepšení postavení člověka tak, aby nedocházelo
k bezpráví, vykořisťování a ohrožování života a zdraví pracovníků
a členů jejich rodin.24
Na rozdíl od výše uvedených mezinárodních a evropských
smluv, které zakotvují obecně sociální práva, včetně práva na uspokojivé
pracovní podmínky, úmluvy, které jsou přijímány v MOP, představují
již konkrétní minimální standardy pracovních podmínek, opět v nejširším
smyslu slova.25
Právo na bezpečné a uspokojivé pracovní podmínky je vyjádřeno i v národních
předpisech, a to i v LZPS, která v čl. 28 zakotvuje právo zaměstnanců
na spravedlivouodměnuza práci a na uspokojivépracovnípodmínkya v čl. 29
pak právo žen, mladistvých a osob zdravotně postižených na zvýšenou
ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky s tím, že podrobnosti
těchto práv pak upravuje zákon. Ústavní právo na bezpečné a uspokojivé
pracovní podmínky, které i zde můžeme chápat v širokém smyslu,
21 Blížek vymezenízákladníchsociálníchprávv ChartězákladníprávEU viz GREGOROVÁ,
Z. Sociální práva. In BARANCOVÁ, H. a kol. Základné práva a slobody v pracovnom práve.
Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, s. 269 a násl. EAN kod: 9788073804220.
22 Přehled unijních předpisů týkajících se sociální politiky (včetně pracovních podmínek)
je dostupný např. z http://eur-lex.europa.eu/browse/pdf/directories/consleg.html?fi-
le=chapter%2005.pdf & classification=in-force [cit. 11. 12. 2014].
23 Mezinárodní organizace práce (International Labour Organisation), založená
Versailleskou mírovou smlouvou z roku 1919.
24 Blíže viz preambule Ústavy Mezinárodní organizace práce. [cit. 11. 12. 2014]
Dostupné z http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:62:0:NO:62:
P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO.
25 Jen pro ilustraci lze uvést např. úmluvu č. 176 o bezpečnosti a ochraně zdraví v dolech,
1995. Seznam úmluv, které jsou závazné pro Českou republiku lze najít na http://www.
mpsv.cz/cs/1009 [cit. 11. 12. 2014].
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
60
je potom blíže konkretizováno v dalších právních předpisech, zejména pak
v ZP. Výslovně potom je toho ústavní právo promítnuto ve formě základních
zásad pracovněprávních vztahů v ustanovení § 1a odst. 1 ZP, a to
• zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance,
• uspokojivé a bezpečné podmínky pro výkon práce a
• spravedlivé odměňování zaměstnance.
3.3 Postavení zaměstnavatele ve vztahu k pracovním podmínkám
Zaměstnavatel je klíčovým subjektem ve vztahu k pracovním podmínkám,
protože jemu – jak již bylo uvedeno výše – je stanovena povinnost vytvářet
pracovní podmínky ve všech jejich podobách. Na postavení zaměstnavatele
je však nutno pohlížet i z dalšího zorného úhlu. Pracovní podmínky nejsou
vytvářeny samy pro sebe, ale jsou určeny k tomu, aby rámovaly pracovní
proces, v němž zaměstnanci vykonávají práci pro zaměstnavatele. Lze říci,
že zde ve většině případů existuje přímá úměra mezi charakterem a úrovní
pracovních podmínek a kvalitou výkonu zaměstnance. Budeme-li se držet
tohoto úhlu pohledu, pak lze říci, že zaměstnavatel, který má zájem na dobrém
rozvoji své podnikatelské činnosti, si je vědom toho, že bez pracovní
síly (kvalifikovaných a spokojených, případně motivovaných zaměstnanců)
není schopen svou podnikatelskou činnost dostatečně rozvinout. S pracovními
podmínkami se nám střetávají potom ještě další pojmy, a to zejména
pojem péče o zaměstnance, který je chápán jako ústřední pojem podnikové
sociální politiky.
Vyjdeme-li ze základního vymezení pojmu sociální politika jako cílevědomé
činnosti subjektů, která směřuje k vytváření podmínek pro všestranný rozvoj
jedince26
, pak můžeme říci, že pracovní podmínky představují jádro podnikové
sociální politiky a tím i jádro péče zaměstnavatele o zaměstnance.
Jejich minimální rozsah je stanoven v obecně závazných právních předpisech,
případně (ve vztahu ke konkrétnímu zaměstnavateli) i v kolektivní
smlouvě vyššího stupně, která je pro něho závazná. Toto minimální jádro
péče o zaměstnance můžeme označit za povinnou péči, kterou zaměstnavatel
musí realizovat. Jeho vlastní cílevědomá činnost, která již představuje
26 Viz GREGOROVÁ, Z., GALVAS, M. Právo sociálního zabezpečení. Brno: Doplněk, 2005,
ISBN 80-7239-176-3.
II Podnikatel při ochraně životního prostředí
61
určité utváření podnikové sociální politiky, se však – podle našeho názoru –
projevuje až ve vyšším stupni péče o zaměstnance, ve smluvní péči o zaměstnance,
která má své kořeny v podnikové kolektivní smlouvě. Vlastní podniková
sociální politika, která by byla výsledkem uvážlivé cílevědomé činnosti
zaměstnavatele, má charakter dobrovolné péče, kterou poskytuje zaměstnavatel
sám s cílem motivovat zaměstnance k lepším pracovním výkonům.27
Takový zaměstnavatel si je vědom toho, že dobré pracovní podmínky, které
umožňují zaměstnanci zajistit nejen sebe, ale i rodinu, jsou jedním z nejsilnějších
motivačních faktorů (nemusí to být jen mzda jako jedna z nehmotných
pracovních podmínek). Rozvinutá podniková sociální politika neovlivňuje
jen materiální pracovní podmínky a nehmotné pracovní podmínky,
ale vytváří základ i pro rozvoj mezilidských vztahů na pracovišti, které představují
sociální rozměr pracovních podmínek.
Postavení podnikatele ve vztahu k pracovním podmínkám lze zkoumat
ještě i z jiného pohledu. Základní podmínky, které musejí být splněny
pro ochranu života a zdraví zaměstnanců (povinné pracovní podmínky –
bezpečnost a ochrana zdraví při práci), však zaměstnavatel zajišťuje nejen
pro své zaměstnance, ale i pro další fyzické osoby, které se s jeho vědomím
zdržují na jeho pracovištích.28
Postavení podnikatele ve vztahu k pracovním podmínkám je pak ještě zdůrazněno
i tím, že jemu je ukládána povinnost zajistit pracovní podmínky
v povinném a smluvním rozsahu (viz členění uvedené výše v souvislosti
s podnikovou sociální politikou) a také on je postihován pro případ, že tyto
pracovní podmínky nezabezpečí. Kontrolou nad dodržováním pracovních
podmínek je pověřen Státní úřad inspekce práce a jeho oblastní inspektoráty
práce29
, které také mohou ukládat pokuty za přestupky a správní delikty spáchané
v této oblasti.
27 Obdobné úvahy lze nalézt i v BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. Praha: C. H. Beck, 2014,
s. 379. ISBN 978-80-7400-283-0.
28 Tato povinnost vyplývá zaměstnavateli ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci), ve znění pozdějších předpisů.
29 Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
62
Na základě výše uvedeného lze proto jednoznačně uzavřít, že podnikatel
má ve vztahu k pracovním podmínkám a tím i k pracovnímu prostředí jako
jejich součásti nezastupitelnou roli, je subjektem, který je zatížen povinností
vytvářet tyto pracovní podmínky, zajišťovat jejich soulad s rozvojem vědy
a techniky, odstraňovat a zmírňovat rizika, která by z pracovních podmínek
mohla vznikat pro zaměstnance, ale i pro širší okolí. Zaměstnavatel je zde
v širším smyslu slova odpovědný nejen za pracovní podmínky na jeho pracovištích,
ale také za to, jak tyto pracovní podmínky mohou ovlivňovat místa,
v nichž se pracoviště zaměstnavatele nacházejí. Touto vazbou se dostáváme
zpět k obecnějšímu pojmu životní prostředí, které je a může být pracovními
podmínkami ovlivňováno (v negativním i pozitivním smyslu).
4 Hospodářská soutěž a ochrana životního prostředí
Petr Hajn
4.1 Výchozí úvahy
Hodnoty zdraví a příznivého životního prostředí na jedné straně a hodnota
úspěchu v hospodářské soutěži se mají vůči sobě v poměru komplementarity
a konkurence zároveň. Soutěžní úspěchy povzbuzují lidskou psychiku
a přispívají tak k dobrému stavu populace. Hospodářské soutěžení jako
zdroj ekonomické prosperity pomáhá vytvářet rozsáhlejší materiální zdroje,
které mohou být použity mj. na prevenci i léčení zdravotních poruch a také
k ochraně a rozvoji životního prostředí. Existuje proto v zásadě pozitivní
korelace mezi hospodářskou vyspělostí jednotlivých států a zdravotním
stavem jejich obyvatelstva, pokud jej například posuzujeme globálně jako
naději na dožití se určitého věku. Z dlouhodobějšího hlediska se potvrzuje,
že i stav řady ekologických ukazatelů (čistota ovzduší například) je lepší
ve státech, kde výkonná ekonomika umožňuje přijímat účinná opatření, jež
chrání životní prostředí. V těchto státech také zpravidla bývá vyšší celková
míra ekologického uvědomění (viz např. třídění odpadu v Německu, jak
se o tom autor mohl přesvědčit za svých studijních pobytů v Mnichově).
Úspěch v soutěži (hospodářské i jiné) bývá často preferovaným cílem. Snaha
dosáhnout „vítězství“ v soutěži pak ohrožuje přežití jednotlivce a vyvolává
II Podnikatel při ochraně životního prostředí
63
rizikapro přežitílidskéhodruhua ohrožujei ekologickýstavplanety.Setkáváme
se i s vysokou mírou „sebevykořisťování“ u drobných živnostníků i pracovníků
ve svobodných povoláních soutěživého charakteru (například advokáti).
Ještě výraznější doklady přináší soutěžení sportovní (to se ostatně stává jen
jednou ze součástí soutěžení hospodářského), při němž se doping ohrožující
zdraví stává prostředkem k dosažení sportovních úspěchů.
Jestliže lidé neváhají ohrožovat a někdy i obětovat své zdraví tomu, aby dosáhli
soutěžních úspěchů, tím spíše budou ochotni ohrožovat (k dosažení osobních
nebo kolektivních soutěžních úspěchů) zdraví těch druhých nebo společné
životní prostředí. Může se to projevovat i žitím na úkor budoucích generací.
K úkolům práva mj. patří, aby přispívalo k rovnováze, k rozumné proporcionalitě
mezi různými životními hodnotami. Takto lze chápat i význam
či účel ustanovení § 2987 NOZ zejména pak v souvislosti s právem člověka
na zdraví a s jeho právem žít v příznivém životním prostředí (§ 81
odst. 2 NOZ) a ovšem také s právem na podnikání podle čl. 26 LZPS. Žádná
z právních úprav by neměla mít pouhý demonstrativní význam a být chápána
i vykládána ve smyslu starořímského „ut aliquid fecisse videatur“ (aby
se zdálo, že se něco dělá). Valný smysl by nemělo ani nahodilé či přepjaté
uplatnění práva. V tomto duchu bude dále podán výklad § 2987 NOZ.
4.2 Skutkové podstaty ohrožení zdraví nebo životního prostředí
Má-li být určité jednání postihováno podle § 2987 NOZ, musí především
zkreslovat podmínky hospodářské soutěže. Půjde tak o případy, za nichž
jednání v zkoumaném ustanovení uvedené a zakázané přináší jednajícímu
soutěžní výhodu (např. nižší náklady, vyšší produktivitu) a tím ohrožuje konkurenční
pozici soutěžitelů, kteří právo podobným způsobem neporušují,
resp. ohrožuje jiné subjekty chráněné právem proti nekalé soutěži (zákazníci
včetně spotřebitelů).
Jednání zakázané v § 2987 se bude uskutečňovat ve sféře výroby a jiné provozní
činnosti; jestliže nebudou např. respektovány předpisy o ochranných
pracovních pomůckách; nebudou uplatněny předepsané technologické procesy,
jež jsou šetrné k životnímu prostředí. Zákon používá pojem „provozuje
výrobu“ a mohlo by se zdát, že je vyžadováno soustavné, pokračující jednání.
Bude však možné (podobně jako u jiných skutkových podstat nekalé
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
64
soutěže) postihnout i jednotlivý závažnější čin v provozu výroby (vypuštění
odpadních látek do vodního toku), pokud jsou splněny další podmínky dané
úpravy; k tomu viz též označení dané skutkové podstaty (ohrožení zdraví
nebo životního prostředí).
Pojem uvádět na trh výrobek nebo provádět výkon ohrožující zájem
na ochraně zdraví nebo životního prostředí chráněný zákonem míří zřejmě
na škodlivou povahu samotného výrobku nebo výkonu. Z hlediska textu
zákona může být spornější, zda lze podle § 2987 postihovat sám škodlivý
způsob uvádění na trh („divoké trhy“, kolem nichž se hromadí množství
odpadů; příliš hlasitý způsob uvádění na trh, jež je v rozporu s normami
hluku apod.). Pokud nelze podřadit i tyto způsoby uvádění zboží a služeb
na trh pod § 2987, přichází v úvahu aplikace generální klauzule proti nekalé
soutěži (§ 2976 odst. 1). Podle samostatně použitelné generální klauzule
proti nekalé soutěži bývají totiž postihována jednání velmi blízká jednání
zapovězeným v některé speciální skutkové podstatě nekalé soutěže, u nichž
chybí nebo je sporný některý z jejich podružnějších znaků.
Důvodová zpráva k NOZ poukazuje na to, že pod § 2987 by mohly být
podřazeny i případy reklam, které určitému výrobku nebo výkonu připisují
v rozporu se skutečností zvlášť příznivé účinky na zdraví nebo je zdůrazňován
jejich šetrný vztah k lidskému prostředí. Taková reklama může být posuzována
jako klamavá reklama a v úvahu přichází i skutková podstata klamavé
označení zboží a služeb (např. když je nedůvodně užito označení „bio“)
a také úpravy veřejnoprávní (zákon o ochraně spotřebitele, zákon o regulaci
reklamy aj.). Pro aplikaci i § 2987 NOZ mluví skutečnost, že reklama je jedním
ze způsobů, jimiž jsou výrobky a výkony uváděny na trh. Navíc v zákonném
textu se nemluví o výrobku nebo výkonu, jež ohrožuje zdraví nebo
životní prostředí, nýbrž je použita formulace o výrobku či výkonu ohrožujícím
zájem na ochraně zdraví nebo životního prostředí. Předpokládejme,
že na trh je uváděn výrobek nebo prováděn výkon nezávadný z hlediska
zdraví nebo životního prostředí, je jim však v reklamě přisuzován zvlášť
pozitivní vliv na tyto hodnoty. Tím může být z trhu vytlačován výrobek,
resp. výkon vykazující skutečně pozitivní vliv na hodnoty zdraví a životního
prostředí. V takovém případě zmíněné počínání ohrožuje zájem na ochraně
zdraví nebo životního prostředí.
II Podnikatel při ochraně životního prostředí
65
Ustanovení § 2987 NOZ lze aplikovat, jestliže je ohrožen zájem na ochraně
zdraví anebo životního prostředí chráněný zákonem. Musí proto existovat
určitý jiný zákon (a také existují zákony z oblasti práva veřejného), který
v zájmu zdraví a životního prostředí přikazuje nebo zakazuje určité chování.
Teprve porušení takové normy zakládá i rozpor s § 2987, pokud jsou
splněny i další podmínky uvedené v tomto ustanovení a v dalších ustanoveních
NOZ. Závadné jednání pak může být postihováno v souběhu více
právních úprav. S komentovaným ustanovením není v rozporu, jestliže
je provozována výroba a je na trh uváděn výrobek sice ohrožující chráněné
zájmy, pokud však takové činnosti a jejich výsledky nejsou zákonem zakázány
a uskutečňují se v rámci zákonem stanovených podmínek (příkladem
je tu výroba cigaret a jejich uvádění na trh včetně stanoveného způsobu
reklamy a označování).
V souladu s celkovou úpravou nekalé soutěže je postihované jednání chápáno
jako civilní delikt ohrožovací. Postačí proto pouhé ohrožení chráněných
zájmů, ke skutečné újmě na těchto zájmech nemusí dojít a nemusí být
prokazována. Nepříliš důsledně (s ohledem na způsob, jakým jsou pojímány
jiné skutkové podstaty nekalé soutěže) je v textu § 2987 obsažen i subjektivní
prvek zakládající celkovou odpovědnost za nekalou soutěž. Zakázaným jednáním
musí soutěžitel sledovat pro sebe nebo pro jiného prospěch na úkor
jiného soutěžitele nebo zákazníků. Jde o podmínku duplicitní s ohledem
na předchozí text daného ustanovení („zkresluje podmínky hospodářské soutěže“)
i vzhledem ke generální klauzuli nekalé soutěže v § 2976 odst. 1, kde je jako
obecná podmínka nekalé soutěže stanovena způsobilost přivodit újmu jiným
soutěžitelům nebo zákazníkům, to znamená jednat na jejich úkor.
5 Zásada „znečišťovatel platí“ aneb jak je to doopravdy
Milan Pekárek
Problematika vztahu vlastnictví, podnikání a životního prostředí se vždy
těšila mému zájmu. Zejména otázka do jaké míry jsou vlastnictví, podnikání
a trh schopny samy být nástroji, které ochrání životní prostředí a nahradí tak
zejména státní zásahy, dnes velmi rozšířené i do oblasti výkonu vlastnických
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
66
práv a podnikatelských vztahů, a to právě z důvodu ochrany životního
prostředí.30
Jednou z obvykle uváděných zásad práva životního prostředí, která je dávána
i do souvislosti s výše zmíněnou problematikou, je zásada znečišťovatel
platí. Jsem přesvědčen, že vztah této zásady k uvedené problematice, a ještě
spíš sama její podstata, si zaslouží trochu zamyšlení. Podnětem se pro mě
stala publikace Ondřeje Víchy, v níž se tento autor na 234 stranách věnuje
speciálně právě principu „znečišťovatel platí“.31
Uvedený autor se ve své práci zabývá tímto principem velice zeširoka.
A to nejen z hlediska jeho vývoje, ale i z hlediska právních pramenů (státních,
evropských i mezinárodních) a také z hlediska vztahu tohoto principu
k ostatním principům práva životního prostředí. Nástroje, s nimiž právní
úprava pracuje (a to v podstatě stejně právní úprava česká jako úprava
Evropské unie nebo úprava mezinárodní), člení autor do několika skupin.
První skupinou jsou nástroje ekonomické (v užším slova smyslu). Mezi
ně řadí poplatky, odvody či jinak označené platby za znečišťování nebo
poškozování životního prostředí, dále ekologické daně, popřípadě mechanismy
obchodování s emisemi a tzv. kredity. Řadí k nim i pravidla pro poskytování
veřejných podpor na ochranu životního prostředí. Další skupinu
představuje právní odpovědnost. V rámci ní pak rozlišuje na právní odpovědnost
na úseku ochrany životního prostředí, kterou označuje, s odkazem
na obdobné její označování (běžné) v odborné literatuře, a do níž zahrnuje
jak odpovědnost za ztráty na životním prostředí, tak i odpovědnost
deliktní. Za ztráty na životním prostředí pak označuje jak „škody“, tj. ztráty
ekonomické (materiální), tak tzv. „ekologickou újmu“ označující imateriální
snížení funkčních vlastností ekosystémů či jiných hodnot prostředí.32
Vedle
předchozích dvou případů nástrojů zařazených uvedeným autorem do skupiny
nástrojů označených společným označením právní odpovědnost autor
30 Viz Kolektiv autorů: Právo životního prostředí, I díl. 2. přepracované vydání, Masarykova
univerzita, Brno 2009, ISBN 978-80-210-4926-0. S. 311 – 323, k tématu této kapitoly
pak především s. 74 – 75.
31 Vícha, O.: Princip „znečišťovatel platí“ z právního pohledu. Linde, Praha, a. s., 2014.
ISBN 978-80-7201-947-2, 240 s.
32 Vícha, O.: Princip „znečišťovatel platí“ z právního pohledu. Op. cit. S. 30.
II Podnikatel při ochraně životního prostředí
67
zařazuje jako příklad třetí „pokuty“ (jako prostředek provádějící princip znečišťovatel
platí v širším smyslu).33
Zatímco ekonomické nástroje (nástroje první skupiny) plní motivační (preventivní)
funkci principu „znečišťovatel platí“, nástroje odpovědnostní
a pokuty (skupina druhá a třetí) působí především ex post a plní funkci
trestu a nápravy, případně funkci kompenzační.
Dalšími běžně i citovaným autorem uváděnými funkcemi ekonomických
nástrojů jsou funkce internalizační, funkce vytváření zdrojů financování opatření
k ochraně a reprodukci životního prostředí a funkce nápravy selhání
trhu při ochraně životního prostředí.
V závěru 2. kapitoly pojednávající o vývoji a funkcích principu „znečišťovatel
platí“, jeho vztazích k ostatním principům práva životního prostředí
a nástrojích jej provádějících, shora uvedený autor mj. uvádí, že tento princip
byl „původně koncipován jako zásada (princip) ekonomická, jejímž prostřednictvím
se mělo zabránit ekonomickému zvýhodňování některých ekonomických subjektů na úkor
jiných“. V průběhu dalšího vývoje společnosti a jejího poznání pak přibyly
funkce další - funkce přerozdělovací, tj. funkce přerozdělení části zisku dosahovaného
znečišťovatelem životního prostředí či uživatelem jeho zdrojů,
funkce preventivní spočívající v působení prostřednictvím ekonomických
podnětů na subjekty ovlivňující negativně životní prostředí ve směru zavádění
opatření ke snižování negativních důsledků své činnosti na životní prostředí
a konečně funkce kompenzační, na jejímž základě dochází k náhradě
škod způsobených znečištěním životního prostředí.
Současně tamtéž autor jakoby odkrývá samu podstatu tohoto principu, když
píše, že „Princip ‚znečišťovatel platí‘ představuje výsledek vzájemného působení dvou
principů práva životního prostředí, kterými jsou princip odpovědnosti původce na jedné
straně a princip ekonomické stimulace odpovědnosti na straně druhé“.34
33 Za ekonomické nástroje v tzv. širším slova smyslu jsou obvykle uváděny nástroje druhé
a třetí shora uvedené skupiny, tzn. právní odpovědnost a v případě práce cit. autora
i pokuty, i když v jejich v případě v podstatě jde o sankce vyplývající z odpovědnostních
vztahů. V širším slova smyslu proto, že zatímco ekonomické nástroje v užším slova smyslu
jsou ekonomickými svou podstatou, ekonomické nástroje širším slova smyslu jsou
svou podstatou nástroje právní, ale svými důsledky působí na ekonomiku dotyčného
subjektu.
34 Vícha, O.: Princip „znečišťovatel platí“ z právního pohledu. Op. cit. S. 33 – 34.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
68
Již zde pak začínají mé některé výhrady k celkovému pojetí, a to nejen uvedeného
autora, tohoto principu (zásady). Za prvé. Pokud jde o výše uvedenou
„druhou stranu“ vztahu obou výše jmenovaných principů práva životního
prostředí, je její označení nepřesné. Jestliže hovoříme o právních principech
a navíc vymezujeme jejich vztah, nemůžeme na místo některé z obou stran
vymezovaného vztahu proti principu právnímu (v tomto případě principu
odpovědnosti - rozumí se odpovědnosti právní, ale nejenom právní) postavit
princip pouze čistě ekonomický. Takový princip by se musel nejdříve stát
i principem právním. Tím se stane v okamžiku, co jej za vlastní přijalo platné
právo. Za druhé. Právní principy, ať jako jednotlivé anebo ve vzájemném
působení, se obvykle projevují v platném právu, v jeho textech. Nabývají
podoby konkrétních právní řešení obsažených v právních normách a jimi
tvořených právních institutech, případně v právních odvětvích či dokonce
v právu jako celku. To, že výsledkem vzájemného působení je vznik dalšího
nového principu, je, pokud je to vůbec možné, neobvyklé. V uvedeném případě
se domnívám, že právní nástroje uváděné autorem jako příklady projevu
principu „znečišťovatel platí“ mohou být uváděny jako přímé výrony obou
shora jmenovaných principů bez toho, aby prostředníka mezi nimi a vyjmenovanými
nástroji uváděnými jako příklady projevů principu „znečišťovatel
platí“ musel sehrávat další, a to právě posledně jmenovaný princip.
Lze uvést i další pochybností o skutečné existenci tohoto principu. Než
v nich však budu pokračovat, dovolím si připomenout několik, podle mého
názoru podstatných, skutečností osvětlujících východiska posuzování podstaty
a povahy uvedeného principu.
Snad bude nejlépe začít připomenutím si skutečnosti, že každý právní subjekt
je současně i subjektem ekonomickým.35
Jeho chování určují nejen právní
normy, ale i jiné normativní systémy. Jejích účinností v této souvislosti rozumím
míru, v jaké ovlivňují chování subjektů. Aby tato účinnost byla co nejvyšší,
je důležitá jejich synergie, tj. jejich působení stejným směrem. V našem
případě to znamená směrování subjektů k obdobnému chování a k dosažení
obdobných cílů. Dosáhnout tohoto stavu je velmi obtížné. Nejen proto,
že vedle pravidel (norem), která určují chování lidí a jejichž tvůrcem je sám
člověk (společnost, stát), což vedle právních norem jsou např. i pravidla
35 V řadě případů ekonomickým subjektem snad dokonce dřív než subjektem právním.
II Podnikatel při ochraně životního prostředí
69
morální, náboženská, politická, existují i pravidla na vůli člověka zcela nebo
převážně nezávislá. K nim náleží především přírodní zákony, ale i základní
pravidla ekonomická. Pravidla posledních dvou jmenovaných skupin musí
respektovat i zákonodárce.
Dosáhnout synergie zejména mezi zákony právními a zákonitostmi ekonomickými
je obtížné také pro velký počet subjektů a mnohost a rozdílnost
jejich potřeb a zájmů. Zejména v situaci, kdy si společnost zvolí ekonomiku
založenou na svobodně fungující tržní ekonomice, a v níž jednotné vlastnictví
představuje základní vztah, a to nejen právní, ale i ekonomický, a kdy
naopak stav životního prostředí naléhavě vyžaduje změnu dosavadního chování
všech subjektů.
Zvláštnost životního prostředí spočívá v tom, že je tím, v čem život vznikl,
co jeho existenci nadále umožňuje, spoluurčuje jeho kvalitu a dokonce
i nadále podmiňuje. Živé organismy a jejich společenství včetně člověka
a lidské společnosti jsou se svým životním prostředím neoddělitelně spojeny.
Z tohoto prostředí si berou vše, co pro život potřebují a vrací do něho,
co je pro ně již nepotřebné. Tento proces výměny látek, energií a informací
probíhá i mezi člověkem (společností) a životním prostředím. Navíc probíhá
v situaci, kdy, až na několik výjimek, všechny hmotné části životního
prostředí na této planetě někomu patří – státům (jako státní území, případně
i jako vlastníkům), anebo vlastníkům - fyzickým nebo právnickým
osobám. Jako zdroje vstupují do výrobních procesů a jako zboží vstupují
na trh. Na jedné straně tedy životní prostředí jako veřejný statek a jedna
z nejvyšších hodnot náležející všem, na straně druhé zboží, předmět vlastnictví
a podnikání.
Historie lidstva jednoznačně prokazuje, že samo vlastnictví a zejména
podnikání nezajistí dostatečnou ochranu životního prostředí. Vlastnictví,
ať již v ekonomickém nebo právním slova smyslu, je nástrojem přisvojování
si částí životního prostředí člověkem (vlastníkem). Je prostředkem,
jehož prostřednictvím člověk (fyzická nebo právnická osoba) uspokojuje
své potřeby a zájmy. Ten je ochoten dát jim vždy přednost před potřebami
a zájmy ostatních. Je tedy vždy vztahem ve své podstatě individuálním (soukromým).
Proto také vlastnictví jako právní vztah je základním soukromoprávním
vztahem. V případě vlastníka podnikatele je tento přístup zesílen
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
70
tím, že „motorem“ podnikání (a ekonomických vztahů vůbec) je zisk. Jeho
dosahování je v systému zbožní výroby a volného trhu dokonce existenční
podmínkou každého podnikatele. Ten jeho dosažení proto musí podřídit
vše. Historie lidstva a stav životního prostředí a to, jak se v jejím průběhu
vlivem lidských aktivit měnilo, jednoznačně prokazuje, že samo vlastnictví
a zejména podnikání dostatečnou jeho ochranu nezajistí. Naproti tomu, jak
jsem uvedl již výše, životní prostředí je existencionálním předpokladem existence
všeho živého, tedy i všech lidí. Proto patří všem. Jeho ochrana je proto
také v zájmu všech a každý má právo na jeho příznivý stav. A to životního
prostředí jako celku, ale i jeho jednotlivých částí.36
Na druhé straně jeho
ochrana a racionální vyžívání jeho částí (zdrojů) jsou povinností každého,
vlastníky jeho částí a osoby využívající je ke své podnikatelské činnosti
nevyjímaje.
A právě stav životního prostředí zhruba v polovině 20. století donutil,
ne jednotlivé vlastníky a podnikatele, ale státy, nestátní organizace a dokonce
i mezinárodní společenství stavem životního prostředí se vážně zabývat
a přijmout účinná opatření ke zlepšení tohoto stavu, který byl v řadě oblastí
dokonce kritický. A protože dosavadní historické zkušenosti dokazovaly,
že sami vlastníci a podnikatelé jsou ochotni své k životnímu prostředí nešetrné
chování (řečeno velmi mírně) změnit až ex post, tj. poté, co určitá část
životního prostředí je již neobnovitelně zničena anebo je obnovitelná jen
za cenu vysokých nákladů, nebo určitý (zejména neobnovitelný) zdroj vyčerpán,
musela do výkonu těchto jinak ve svobodných demokratických zemích
uznávaných základních práv (právo vlastnické a právo podnikání) zasáhnout
veřejná moc a výkon těchto práv začít cílevědomě regulovat. A to především
prostředky právními, z nich pak zejména prostředky práva veřejného.
Právě prostřednictvím práva mohou být využity i prostředky svou povahou
od prostředků ryze právních odlišné. Zejména je to významné ve vztahu
k regulaci vztahů ekonomických, kterými, jak jsem i výše již byl zmínil, jsou
současně i vztahy vlastnické. To, že právo poskytne těmto regulačním nástrojům
svou formu, jim současně poskytuje i právní závaznost a v neposlední
řadě i vynutitelnost chování ve shodě s nimi. Je pravdou, že v případě právní
36 Vzhledem k tomu, že životní prostředí je na této planetě pouze jedno a má povahu nesmírně
složitého systému, je třeba je také jako systém chránit. To znamená chránit je jako
celek i jeho jednotlivé části.
II Podnikatel při ochraně životního prostředí
71
úpravy ekonomických nástrojů, tj. nástrojů působících v oblasti ekonomických
vztahů, v nichž platí ekonomické zákonitosti, musí brát zákonodárce
tyto zákonitosti v úvahu jako faktory objektivně existující. Musí proto volit
prostředky a řešení, jimiž by případné negativní působení samotných ekonomických
vztahů na životní prostředí mírnil či dokonce zakazoval, usměrňoval
či měnil motivaci ekonomických subjektů, kompenzoval jim ekonomické
ztráty vzniklé jim v důsledku ekologického chování nebo naopak ukládal
jim povinnost kompenzovat újmy jimi způsobené nejen jiným konkrétním
subjektům˝na jejich majetku, ale i přímo na samotném životním prostředí
či jeho částech jako společného veřejného statku. Jinými slovy řečeno, zákonodárce
(ať již jím je zákonodárný orgán státu nebo Evropské unie nebo
mezinárodní společenství v podobě mezinárodních smluv) využívá skutečnosti
shora již rovněž zmíněné, že každý právní subjekt (osoba, fyzická nebo
právnická) je současně rovněž i subjektem ekonomickým. A protože, jak
jsem shora již rovněž zmínil, je důležitá synergie působení různých normativních
systémů, v dané oblasti vztahů především systémů právních a ekonomických
pravidel chování, má tak zákonodárce možnost této synergie
dosáhnout.
Princip „znečišťovatel platí“ pak má být jednou z těch vůdčích myšlenek (idejí),
na nichž je celý systém prostředků této regulace postaven. Určitý problém
spatřuji především v tom, že takto, tj. bez vyslovení uvedeného principu,
aniž je současně zdůrazněna jeho souvislost s principy dalšími, je vyslovením
jen první poloviny skutečného stavu, který je důsledkem jeho aplikace.
Tak jak uvedený princip zní vysloven sám o sobě, je v praxi zcela naplněn
v okamžiku, kdy subjekt, jemuž v důsledku určitého negativního působení
na životní prostředí (jeho část) včetně i povoleného využívání určitého
zdroje, vznikla povinnost platit určitou částku podle některého z řady právem
nastavených nástrojů - daň, poplatek, odvod, pokutu aj. shora vyjmenovaná
plnění - příslušnou částku zaplatil. Tak tomu však není. Zcela logickým
krokem znečišťovatele, který bude následovat vzápětí, bude, že si uvedenou
částku zahrne do svých nákladů. A jestliže je znečišťovatel současně i podnikatelem,
nepochybně tyto náklady zahrne i do nákladů vynakládaných při
výrobě svých výrobků nebo do nákladů jím poskytovaných služeb a tím
současně i do jejich ceny. V okamžiku, kdy výrobek nebo službu prodá,
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
72
vrátí se mu v zaplacené ceně i částka zaplacená za znečišťování životního
prostředí nebo využívání jeho části jako zdroje. Navíc spolu s ní získá i další
částku v podobě zisku. Je třeba dodat, že to platí jen v případě, kdy kupní
cena přesahuje nebo se alespoň rovná výši nákladů vynaložených na prodaný
výrobek nebo poskytnutou službu. Pokud by prodal „pod cenou“, tzn.,
že náklady za nabízené zboží by převyšovaly zaplacenou cenu za ně, by část
či celá takto zaplacená částka za znečišťování životního prostředí zůstala
neuhrazena. Tento stav by však pro něj byl perspektivně neudržitelný - uvedenou
podnikatelskou činnosti by musel změnit nebo ukončit.
Pokud by se mu však za znečištění životního prostředí zaplacená částka
v ceně vrátila, bylo by to proto, že i tuto částku mu v ceně kupovaného
zboží zaplatil kupující, resp. spotřebitel. Znečišťovatele by negativní zásah
do životního prostředí tedy nestál vůbec nic a ještě by mu eventuálně přinesl
zisk. Takže nikoli znečišťovatel, ale spotřebitel je ve většině případů tím, kdo
za „znečištění“ životního prostředí platí. V této souvislosti se dokonce situace
jeví tak, že se zde nerealizuje, resp. realizuje pokřiveně i jedna z obecně
uváděných funkcí uvedeného principu, a to funkce internalizační, jejíž podstatou
je rozpočtení těchto plateb do cen spotřebovávaných statků (zboží)
a služeb a tím i na široký okruh dalších subjektů. Pokřiveně právě proto,
že při tomto rozpočtení z okruhu plátců vypadávají právě ti, co platili jako
první, tj. sami původci příčin, pro které povinnost platby vznikla.
Proto zákonodárce využívá nejen nástroje negativní stimulace ekologického
chování podnikatelských činností, ale i stipulace pozitivní. Jinými
slovy řečeno, v právních předpisech jim nabízí výhody („odměny“) za to,
že se budou chovat šetrně k životnímu prostředí a přírodním zdrojům –
daňové úlevy, prominutí plateb, dotací na zavedení šetrnějších a efektivnějších
technologií, kompenzací apod. Samozřejmě že zde působí i vzájemná
konkurence subjektů podnikajících ve stejném oboru.
Na druhé straně shora popsaná pozice spotřebitele mu současně nabízí velmi
významné místo mezi činiteli, kteří jsou potencionálně schopni ovlivnit chování
podnikatelů. Na něm totiž záleží, zda si nabízené mu zboží nebo služby
II Podnikatel při ochraně životního prostředí
73
koupí.37
Pokud ano, nejenže tak vrací podnikateli částku jím zaplacenou
jako kompenzaci nebo sankci za poškození životního prostředí nebo využití
některého z jeho zdrojů, ale současně se tím také podílí na důsledcích, které
chování podnikatele na životní prostředí mělo. Jeho postavení je o to horší,
že za ním již nestojí nikdo, na koho by mohl povinnosti nahradit újmu
na životním prostředí přesunout. Svým způsobem se tak vlastně do určité
míry podílí na znečisťování životního prostředí a tedy i odůvodněně zčásti
i na platbě za ně. Pokud ji nekoupí, přispěje naopak k tomu, že o takovéto
ekologicky „nákladné“ zboží a služby se sníží poptávka, což povede k omezení
jejich nabídky případně k zastavení jejich výroby a poskytování.
Chování spotřebitele je ovšem rovněž výsledkem potřeb a zájmů, které musí
nebo chce uspokojit. Společnost (stát) mu dokonce jako jedno z jeho základních
práv garantuje právo na životní prostředí, a to ne jakékoliv, ale na životní
prostředí příznivé. Na druhé straně je také každý povinen, podle svých sil
a možností a podle charakteru svých aktivit, jimiž sám působí na životní
prostředí, životní prostředí chránit. Záleží na každém jednotlivci, zda v něm
převáží zájmy ekologické, jejichž uspokojení přispěje současně i k ochraně
či dokonce ke zlepšení životního prostředí, anebo naopak zájmy spotřebitelské.
V rozhodování mu může pomoci jeho výchova, osvěta a vzdělání zaměřené
i k ochraně životního prostředí. Pomoci mu může stát i tím, že v rámci
opět jednoho ze základních práv mu jím samotným garantovaných – práva
na informace o životním prostředí – zajistí pro toto jeho rozhodování
dostatek informací, např. uložením povinnosti výrobcům a poskytovatelům
služeb poskytovat spotřebitelům informace o tzv. ekologické stopě jimi
poskytovaného zboží a služeb. Stát, resp. jeho orgány, které v příslušných
správních řízeních podnikatelské činnosti povolují, včetně soudů, které pak
následně jejich rozhodnutí přezkoumávají, by měly také přihlížet k tomu,
zda vůbec, a v lepším případě do jaké míry, je v těchto řízeních přihlíženo
k ochraně životního prostředí a pochytována ochrana práva na příznivé
životní prostředí ostatních účastníků těchto řízení. Vždyť šetrné využívání
přírodních zdrojů, a těmi je všechno, co si člověk z životního prostředí bere,
se stát zavázal (a tím zavázal i všechny orgány jeho jménem jednající) v čl. 7
37 To ovšem neplatí v případě, kdy dodavatel zboží nebo služeb je vůči spotřebiteli v monopolním
postavení, to znamená, že je jediným subjektem, kdo stejné nebo podobné
zboží nebo službu spotřebiteli nabízí.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
74
Ústavy České republiky. Bohužel jsou to právě státní orgány, které na tuto
svou ústavní povinnost „zapomínají“ a mnohdy zcela otevřeně v těchto řízeních
upřednostňují zájmy podnikatelské.38
Domnívám se, že z uvedeného je zřejmé, že aspirace uvedeného sousloví
„znečišťovatel platí“ na roli principu práva životního prostředí vyvolává odůvodněné
pochybnosti. Ty lze oslabit pouze tím, že jako případný princip
bude vždy uváděno v souvislostech s dalšími principy práva životního prostředí.
Kromě výše již jmenovaných i s principy formulovanými např. jako
„princip ochrany životního prostředí jako všeobecné povinnosti“ a „princip účasti jednotlivce
i veřejnosti na rozhodování o životním prostředí“.39
V obou případech tato
souvislost vyplývá právě z výše zmíněné skutečnosti, že jsou to spotřebitelé,
kdo může významně působit na chování subjektů, které nejvíce mohou stav
životního prostředí ovlivnit. A to zejména tehdy, jestliže si tuto svou možnost
uvědomí.
38 A přitom ignorují např. princip trvale udržitelného rozvoje, který je obecným vyjádřením
jednoho ze základních východisek a současně cílů právní regulace ochrany životního
prostředí, podle kterého rozvoj společnosti, zejména právě v oblasti ekonomické,
musí být korigován právě stavem životního prostředí, který by se přinejmenším neměl
zhoršovat.
39 Kolektiv autorů: Právo životního prostředí, I díl. Op. cit. s. 75 a 76.
75
III Ústavněprávní východiska
6 Ústavnoprávne princípy obmedzenia vlastníckeho práva
z dôvodu ochrany životného prostredia
Soňa Košičiarová40
6.1 Vlastnícke právo ako predmet medzinárodnoprávnej a ústavnoprávnej
ochrany
Vlastníckemu právu sa v demokratickom a právnom štáte poskytuje najvyššia
ochrana. Listina základných práv a slobôd (ďalej len „sLZPS“) (čl. 11)
ako aj Ústava Slovenskej republiky (čl. 20) ho zaraďujú medzi základné ľudské
práva.
Ústavnoprávna úprava v Českej i v Slovenskej republike garantuje ochranu
tohto práva každej osobe, či už právnickej alebo fyzickej, bez rozdielu
a na rovnakej úrovni. Vyjadruje to dikcia: „Každý má právo vlastniť majetok.
Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah a ochranu.“
Na tejto skutočnosti nemení nič ani odsek 2 čl. 11 sLZPS a odsek 2 čl. 20
Ústavy Slovenskej republiky, ktoré umožňujú, aby zákon ustanovil, ktorý
majetok nevyhnutný na zabezpečovanie potrieb spoločnosti, rozvoja národného
hospodárstva a verejného záujmu, môže byť iba vo vlastníctve štátu,
obce alebo určených právnických osôb. Ustanovenie exkluzivity vo vzťahu
k majetku, ktorý je motivovaný verejným záujmom pre realizáciu tzv. sociálnej
funkcie vlastníctva, neznamená porušenie princípu rovnosti z hľadiska
obsahu vlastníckeho práva, ani jeho právnej ochrany. Ústava Slovenskej
republiky na rozdiel od sLZPS zakotvuje, že „nerastné bohatstvo, jaskyne, podzemné
vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky sú vo vlastníctve Slovenskej republiky“.
Tým je ústavnoprávne garantované, že žiadna iná osoba než štát sa nemôže
40 Táto kapitola bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe
Zmluvy č. APVV-0024-12.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
76
na základe zákona stať vlastníkom environmentálne významnej veci vypočítanej
taxatívnym spôsobom, ktorá má vo väčšine prípadov charakter prírodného
zdroja.
Princíp rovnosti osôb vo vzťahu k vlastníckemu právu sa prejavuje v tom, že:
• každý má právo vlastniť majetok, ktorý ústavou alebo zákonom nie
je z vlastníctva vylúčený,41
• každý má zabezpečené rovnaké predpoklady a možnosti nadobudnúť
vec do vlastníctva za podmienok uvedených v ústave a v ďalších
zákonoch,
• vlastníci druhovo rovnakej veci musia mať rovnaký zákonom ustanovený
obsah svojho vlastníckeho práva.
• vlastnícke právo je subjektívnym právom vlastníka k určitej konkrétnej
veci.
sLZPS (čl. 11) ako aj Ústava Slovenskej republiky (čl. 20) zakotvujú v odseku
1 rovnaký zákonný obsah vlastníckeho práva všetkých vlastníkov. Obsahom
tohto vecného práva je oprávnenie:
• vec držať,
• užívať,
• brať z nej plody a iné úžitky a
• nakladať s ňou.
Realizácia týchto čiastkových práv je obsahom práva zaručeného v čl. 1
Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných
slobôd (ďalej len v tejto kapitole ako „Dohovor“), a to práva pokojne užívať
svoj majetok. Pojem „užívanie“ je tradične spojené najmä s pojmom držba
a jeho základným obsahovým znakom je oprávnenie mať právo majetkového
charakteru vo svojej držbe a užívať ho.42
Skutočnosť, že ochrana vlastníckeho práva je garantovaná v Českej
i v Slovenskej republike ústavnoprávne, má veľký význam pre výklad
41 Ústavný súd Slovenskej republiky vo viacerých svojich rozhodnutiach zdôraznil, že ústava
zabezpečuje každému rovnaké predpoklady a možnosti nadobudnúť veci do vlastníctva
za podmienok uvedených v ústave alebo v ďalších zákonoch. (I. ÚS 59/94, I.
ÚS 128/95).
42 Svák, J.: Ochrana ľudských práv (z pohľadu judikatúry a doktríny štrasburských orgánov
ochrany práv). 2. rozšírené vydanie. Poradca podnikateľa, spol., s. r. o. 2006, Žilina,
s. 866. ISBN 80-88931-51-7.
III Ústavněprávní východiska
77
a uplatňovanie ústavných zákonov, zákonov a ostatných všeobecne záväzných
právnych predpisov orgánmi verejnej moci.
Doložka prednosti priznáva medzinárodným zmluvám uvedeným v čl. 7
ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pre zákonmi pri aplikácii práva.
V dôsledku toho je orgán verejnej moci povinný použiť v prípade konfliktu
medzi medzinárodnou zmluvou a vnútroštátnou právnou úpravou medzinárodnú
zmluvu.
Doložka prednosti podľa čl. 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky ukladá
orgánom verejnej moci povinnosť neuplatniť taký prameň vnútroštátneho
práva, ktorý odporuje Ústave Slovenskej republiky.43
Pre rozhodovanie orgánov verejnej moci na Slovensku a v Českej republike
má z medzinárodnoprávneho hľadiska najväčší význam už spomínaný
Dohovor.
Dohovor nielenže zaväzuje jednotlivé štáty, aby poskytovali ochranu práv
a slobôd jednotlivcom, ale poskytuje jednotlivcom procesné nástroje na priame
uplatnenie ním zaručených práv a slobôd voči štátu prostredníctvom
Európskeho súdu pre ľudské práva. Z tohto hľadiska Dohovor v súčasnosti
poskytuje – v porovnaní s ostatnými medzinárodnými zmluvami na ochranu
ľudských práv – najefektívnejšiu právnu ochranu práv a slobôd jednotlivca.
Dodatkový protokol č. 1 k Dohovoru v čl. 1 zakotvuje právo na ochranu
majetku nasledovne: „Každá fyzická alebo právnická osoba má právo pokojne užívať
svoj majetok. Nikoho nemožno zbaviť jeho majetku s výnimkou verejného záujmu
a za podmienok, ktoré stanovuje zákon a všeobecné zásady medzinárodného práva.
Predchádzajúce ustanovenie však nebráni právu štátu prijímať zákony, ktoré považuje
za nevyhnutné, aby upravil užívanie majetku v súlade so všeobecným záujmom alebo
zabezpečil platenie daní alebo iných poplatkov alebo pokút.“
Z povahy a cieľa úpravy Dohovoru vyplýva, že čl. 1 Dodatkového protokolu
č. 1 k Dohovoru je zásadne aplikovateľný na ochranu súkromného majetku.
Pojem „majetok“ v článku 1 Dodatkového protokolu č. 1 Dohovoru má autonómny
dosah. To znamená, že sa neobmedzuje na vlastníctvo hmotného
majetku a je nezávislý na formálnych kvalifikáciách vo vnútroštátnom práve.
43 Drgonec, J. in: Čič, M.A. kolektív: Komentár k Ústave Slovenskej republiky.
Eurokódex, s. r. o. 2012, Žilina, s. 55. ISBN 978-80-89447-93-0.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
78
Predmetom ochrany je už existujúce vlastníctvo a nie právo na nadobudnutie
majetku. „Existujúcim majetkom“ sú tiež majetkové hodnoty, vrátane
pohľadávok, na základe ktorých môže sťažovateľ tvrdiť, že má prinajmenšom
„legitímnu nádej“ na ich zhodnotenie.
„Legitímna nádej“ musí byť pritom založená na rozumne odôvodnenej viere
v právny akt, ktorý má solídny právny základ a dopad na vlastnícke práva.
Za majetok sa nepovažuje nádej na uznanie bývalého vlastníckeho práva,
ktorého výkon už dlho nie je efektívny, ani podmienečná pohľadávka, ktorá
je premlčaná pre nerealizáciu podmienky.
Do majetku chráneného článkom 1 Dodatkového protokolu č. 1 Dohovoru
patrí nielen hmotný (hnuteľný a nehnuteľný), ale aj nehmotný majetok.
Ide predovšetkým o práva spojené s právom na pokojné užívanie majetku
(najmä nájomné práva). Patria sem aj iné vecné práva, ako napríklad vecné
bremená, ale aj pohľadávky.
Z uvedeného možno teda uzavrieť, že pod pojem „majetok“ podľa čl. 1
Dodatkového protokolu č. 1 Dohovoru možno zaradiť hmotné i nehmotné
právo, ktoré:
• má ekonomickú hodnotu (charakter),
• je aktuálne a existujúce,
• je presne identifikovateľné.44
Z článku 1 Dodatkového protokolu č. 1 Dohovoru možno odvodiť nasledujúce
práva zaručené touto medzinárodnou zmluvou:
• právo na pokojné užívanie majetku,
• právo nebyť zbavený majetku s výnimkou verejného záujmu a za podmienok,
ktoré ustanovuje zákon a všeobecné zásady medzinárodného
práva,
• právo štátov prijímať zákony, ktoré považujú za nevyhnutné, aby
upravili užívanie majetku v súlade so všeobecným záujmom a zabezpečili
platenie daní a iných poplatkov alebo pokút.
44 Svák, J.: Ochrana ľudských práv (z pohľadu judikatúry a doktríny štrasburských orgánov
ochrany práv). Op. cit. s. 869 – 886.
III Ústavněprávní východiska
79
6.2 Právo na pokojné užívanie majetku
Právo na pokojné užívanie majetku je zaručené vtedy, ak právna úprava zabezpečuje
možnosť vlastníkovi realizovať obsah jeho vlastníckeho práva s tým,
že ostatné osoby majú povinnosť do vlastníkových práv nezasahovať.
Absolútna povaha vlastníckeho práva pôsobí proti všetkým (erga omnes).
Na druhej strane zo základnej liberálnej zásady spočívajúcej v tom, že sloboda
jednotlivca končí tam, kde začína sloboda druhého, vyplýva povinnosť
vlastníka zdržať sa takej realizácie svojho vlastníckeho práva, ktorá by znamenala
zásah do vlastníckeho či iného práva druhého.45
Zákonná povinnosť vlastníka nezasahovať nad rámec ustanovený zákonom
do práv tretích osôb, je z legislatívneho hľadiska vyjadrená:
• zákazom zasahovať bez právneho dôvodu do práv a oprávnených
záujmov tretích osôb spôsobom, ktorý vyvoláva nepriaznivý následok
v oblasti súkromných subjektívnych práv (napr. výkon vlastníckeho
práva v rozpore s dobrými mravmi podľa § 3 ods. 1 Občianskeho
zákonníka, výkon vlastníckeho práva spôsobom, ktorý nad mieru primeranú
pomerom obťažuje iného vlastníka veci alebo vážne ohrozuje
výkon jeho práva podľa § 127 Občianskeho zákonníka, výkon
vlastníckeho práva, ktorým sa spôsobí škoda na majetku inej osoby –
neminem laedere podľa § 415 Občianskeho zákonníka),
• zákazom zasahovať výkonom vlastníckeho práva do práv a oprávnených
záujmov tretích osôb spôsobom, ktorý vyvoláva nepriaznivý
následok v oblasti verejných subjektívnych práv (napr. jeho výkon
nesmie poškodzovať ľudské zdravie, prírodu a životné prostredie nad
mieru ustanovenú zákonom),
• príkazom strpieť výkon práv tretích osôb, ktoré vlastníka veci neobmedzujú
v jeho pokojnom užívaní majetku.
Existencia takýchto zákonných ustanovení je výrazom vôle zákonodarcu
legislatívne riešiť kolíziu výkonu práv rôznych subjektov. Je totiž úlohou
štátu (verejnej moci) zabezpečiť pokojné súžitie ľudí, ako i obranu a ochranu
pre spoločnosť dôležitých hodnôt.
45 Šimáčková, K. in: Wagnerová, E. – Šimíček, V. – Langášek, T. – Pospíšil, I. a kolektiv:
Listina základních práv a svobod. Komentář. Wolters Kluwer ČR, a. s. 2012, Praha,
s. 313. ISBN 978-80-7357-750-6.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
80
Vo všetkých prípadoch ide o situáciu, keď z právneho hľadiska nemožno
hovoriť o práve štátu upraviť zákonom užívanie majetku v súlade so všeobecným
záujmom tak, ako to má na mysli tretia veta článku 1 Dodatkového
protokolu č. 1 Dohovoru. Samotný výkon žiadneho z čiastkových obsahových
práv vlastníka, nie je z dôvodu všeobecného záujmu zúžený, resp.
úplne vylúčený. Hranice legálneho výkonu tohto základného práva sú dané
len hranicami výkonu základných práv iných osôb. Spôsobenie nepriaznivého
následku výkonom vlastníckeho práva (ujma práv iných alebo rozpor
so všeobecným záujmom chráneným zákonom) je však protiprávne.
Uvedenú požiadavku v podobe generálneho zákazu nespôsobovať nepriaznivý
následok využívaním vlastníckeho práva vyjadruje čl. 11 ods. 3 sLZPS
nasledovne: „Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo
v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské
zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.“ Rovnakú dikciu
používa čl. 20 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
Z tohto hľadiska sa ustanovenie čl. 35 ods. 3 sLZPS, podľa ktorého „při
výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní
zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem“
javí ako všeobecnejšie formulované, pokiaľ ide o subjekt tohto generálneho
zákazu („nikto nesmie“). Predmetný zákaz sa totiž vzťahuje nielen na vlastníka
veci. V porovnaní s čl. 11 ods. 3 je však špeciálnejšie, pokiaľ ide o vymedzenie
nepriaznivého následku na ústavou chránených hodnotách („životné
prostredie, prírodné zdroje, druhové bohatstvo prírody a kultúrne pamiatky“).
Na rozdiel od dikcie sLZPS, článok 44 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky
ustanovuje, že „nikto nesmie nad mieru ustanovenú zákonom ohrozovať ani poškodzovať
životné prostredie, prírodné zdroje a kultúrne pamiatky“.
Ústava Slovenskej republiky vo verejnom záujme zabezpečuje ochranu životného
prostredia, prírodných zdrojov a kultúrnych pamiatok ako osobitných
hodnôt ustanovením zákazu ich ohrozovania a poškodzovania („nikto“).
I tu ide o generálny zákaz, avšak v texte chýbajú slová „pri výkone svojich práv“.
To dáva obsahu tohto ústavnoprávneho ustanovenia iný rozmer. Kým česká
úprava vyjadruje, že je dovolené všetko, pokiaľ sa tým nezasahuje do iných
zákonom chránených práv, slovenská úprava sa sústreďuje výlučne na kvalifikáciu
protiprávneho správania osôb.
III Ústavněprávní východiska
81
Ohrozovanie a poškodzovanie hodnôt taxatívnym spôsobom vypočítaných
v čl. 44 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky je z ústavnoprávneho hľadiska
protiprávnym správaním.
Slová „nad mieru ustanovenú zákonom“ treba vykladať tak, že len zákon, a nie
predpis nižšej právnej sily, smie zakotviť zákaz ohrozovania a poškodzovania,
resp. vymedziť skutkové podstaty deliktov ohrozovania a poškodzovania
životného prostredia, prírodných zdrojov a kultúrnych pamiatok.
Podľa čl. 20 ods. 3 ústavy výkon vlastníckeho práva nesmie poškodzovať
prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.
Predmetné ustanovenie je vyjadrením všeobecného pravidla vyplývajúceho
z čl. 44 ods. 3 ústavy. Podľa neho výkon žiadneho práva nemôže
zbaviť osobu jej právnej zodpovednosti, ak privodila vznik nebezpečenstva
zhoršenia stavu hodnoty chránenej podľa čl. 44 ods. 3 (ohrozenie) alebo
faktické zhoršenie jej stavu (poškodenie).46
Právo na pokojné užívanie majetku, garantované Dohovorom aj ústavnoprávne,
nemôže byť z právneho hľadiska dotknuté realizáciou práv tretích
osôb zaručených predpismi súkromného a verejného práva. Zákonná úprava
rieši prípad kolízie vlastníckeho práva so základným právom iného alebo
pre kolíziu s iným, ústavným poriadkom chráneným právnym statkom tak,
že výkon zákonných práv tretích osôb ide vždy na ťarchu vlastníka, pokiaľ
sa uskutočňuje rešpektovaním kolíznych noriem.47
„Vyrovnávanie medzi nimi
prebieha tak, aby žiadna z kolidujúcich právnych pozícií nebola bezdôvodne uprednostnená,
a ďalej tak, aby bolo zachované maximum z oboch“.48
Iba v prípade excesívneho uplatnenia zákonného práva tretej osoby, vzniká
zodpovednosť za spôsobenú škodu, ktorú si vlastník môže uplatňovať
podľa platných právnych predpisov.49
46 Košičiarová, S. in: Čič, M.A. kolektív: Komentár k Ústave Slovenskej republiky.
Eurokódex, s. r. o. 2012, Žilina, s. 327. ISBN 978-80-89447-93-0.
47 Košičiarová, S.: Právne postavenie vlastníka environmentálne významného predmetu
v Slovenskej republike. In: Damohorský, M. (Edit.): Právo životního prostředí –
Vlastnické právo, trestní právo a ochrana životního prostředí. Sborník z konference,
KRNAP – Rýchory 2000, Pf UK Praha 2000, s. 21. ISBN 80-85889-37-4.
48 Wagnerová, E. in: Wagnerová, E. – Šimíček, V. – Langášek, T. – Pospíšil, I. a kolektiv:
Listina základních práv a svobod. Komentář. Wolters Kluwer ČR, a. s. 2012, Praha, s. 25.
ISBN 978-80-7357-750-6.
49 Košičiarová, S.: Právne postavenie vlastníka environmentálne významného predmetu
v Slovenskej republike. Op. cit.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
82
Príkladom zákonnej úpravy práv tretích osôb, ktoré sú zakotvené vo verej-
noprávnych predpisoch a ktoré je povinný vlastník nehnuteľnosti strpieť
bez nároku na náhradu, je:
• právo verejného užívania veci,
• právo voľného prechodu cez pozemky v rámci prístupu do krajiny,
• právo vstupovať na lesné pozemky v rámci využívania lesov
verejnosťou,
• výkon rybárskeho práva.
Verejné užívanie je užívanie materiálnych statkov (t. j. vecí v právnom slova
zmysle), ktoré zodpovedá ich účelovému určeniu, vopred neobmedzeným
okruhom užívateľov.50
Predmetom verejného užívania sú materiálne statky – prírodné (územie,
zložky životného prostredia, ekosystémy, energia) a človekom vytvorené
veci (pozemné komunikácie, verejné priestranstvo atď.).
Podľa spôsobu vzniku právnej možnosti verejného užívania sa rozlišujú dva
druhy verejného užívania: všeobecné a osobitné. Obe majú verejnoprávnu
povahu – na konkrétne užívanie materiálneho statku určeného na verejné
užívanie jednotlivými užívateľmi, nemá vplyv prejav vôle vlastníka (napr.
užívanie vôd, užívanie pozemných komunikácií).51
Právna možnosť všeobecného užívania vzniká priamo zo zákona.
Samotný obsah všeobecného užívania nemusí byť právnou normou špecifikovaný.
V takom prípade možno odvodiť, že musí ísť o:
• užívanie obvyklé vzhľadom k účelovému určeniu, daného povahou
materiálneho statku,
• primerané faktickému stavu užívaného materiálneho statku,
• užívanie, ktoré nevylučuje užívanie ostatnými (i potenciálnymi)
užívateľmi.52
50 Staša, J. in: Hendrych. D. a kolektiv: Správní právo. Obecná část. 6. vydání. C. H. Beck
2006, Praha, s. 303. ISBN 80-7179-442-2.
51 Staša, J. Správní právo. Obecná část. Op. cit. s. 304.
52 Podľa § 8 ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
majetok obce, ktorý slúži na verejné účely (najmä pre miestne komunikácie a iné verejné
priestranstvá), je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho
používanie obec neobmedzila.
III Ústavněprávní východiska
83
Na základe zákona môže byť všeobecné užívanie dočasne obmedzené alebo
vylúčené rozhodnutím orgánu verejnej správy všeobecnej povahy alebo
individuálnym správnym aktom. Dôvodom takéhoto obmedzenia môže byť
ochrana materiálneho statku, jeho údržba alebo opravy, bezpečnosť osôb
alebo majetku, osobitné užívanie materiálneho statku určitým subjektom.
V takom prípade nemožno tvrdiť, že správnym aktom je dotknuté právo
pokojného užívania vlastníka veci v zmysle článku 1 Dodatkového protokolu
č. 1 Dohovoru, nakoľko týmto sa zabezpečuje ochrana jeho majetku.53
Ustanovenie § 57 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
v znení neskorších predpisov zakotvuje všeobecné právo voľného prechodu.
Každý má právo pri rekreácii, turistike a obdobnom užívaní prírody
na voľný prechod cez pozemky vo vlastníctve (správe, nájme) štátu, obce,
právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ak tým nespôsobí škodu na majetku
alebo zdraví inej osoby. Je pritom povinný rešpektovať práva a oprávnené
záujmy vlastníka, správcu a nájomcu pozemku, ako aj podmienky ochrany
prírody a krajiny.
Právo sa nevzťahuje na zastavané pozemky alebo stavebné pozemky, dvory,
záhrady, sady, vinice, chmeľnice, lesné škôlky, zvernice a na miesta, na ktoré
sa vzťahuje zákaz vstupu podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov.
Orná pôda, lúky a pasienky sú z práva voľného prechodu vylúčené v čase,
keď môže dôjsť k poškodeniu porastov alebo pôdy, ako aj vtedy, keď
sa na nich pasie dobytok. Pri oplocovaní pozemku, ktorý nie je vylúčený
z práva voľného prechodu, je jeho vlastník, správca alebo nájomca povinný
zabezpečiť možnosť voľného prechodu na vhodnom mieste pozemku.
Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov upravuje
všeobecné právo verejnosti na využívanie lesov. Podľa § 30 ods. 1 každý
53 Právna ochrana vlastníka je zabezpečená možnosťou vlastníka, správcu alebo obhospodarovateľa
lesa na základe jeho žiadosti dosiahnuť obmedzenie výkonu využívania
lesa verejnosťou v konkrétnom prípade, keď orgán štátnej správy lesného hospodárstva
môže zakázať alebo obmedziť využívanie lesov verejnosťou na dobu nevyhnutne potrebnú,
ak to vyžaduje ochrana práv a oprávnených záujmov vlastníka, správcu a obhospodarovateľa
lesa (§ 30 ods. 4 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších
predpisov). Orgán štátnej správy lesného hospodárstva zákaz alebo obmedzenie využívania
lesov verejnosťou vhodným spôsobom zverejní a v prípade potreby obhospodarovateľovi
lesa uloží dotknutú časť lesa označiť. Vydanie všeobecného rozhodnutia orgánu
je možné aj bez žiadosti vlastníka, správcu alebo obhospodarovateľa lesa z dôvodu
ochrany lesa alebo iného verejného záujmu.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
84
má právo na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo vstupovať na lesné
pozemky; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov. Zákon
súčasne ustanovuje hranice výkonu tohto všeobecného užívacieho práva.
Podľa § 30 ods. 2 „pri využívaní lesov verejnosťou je každý povinný chrániť
a nenarušovať lesné prostredie, rešpektovať práva a oprávnené záujmy
vlastníka, správcu a obhospodarovateľa lesa a pokyny obhospodarovateľa
lesa, člena lesnej stráže a orgánu štátnej správy lesného hospodárstva“.
Využívanie lesov verejnosťou sa zo zákona nevzťahuje na uzavreté a ohradené
lesné pozemky vo vojenských lesoch.
V porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou v zákone č. 61/1977 Zb.
o lesoch v znení zákona č. 229/1991 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 183/1993 Z. z. je rozsah tohto práva verejnosti vymedzený
oveľa užšie. V minulosti zahŕňal nielen právo vstupu na lesné pozemky,
ale aj právo zbierať lesné plodiny a raždie pre vlastnú potrebu. Takáto
úprava však – podľa nášho názoru – prekračovala rámec zákonného príkazu
strpieť výkon práv tretích osôb, ktoré by vlastníka nehnuteľnosti neobmedzovali
v jeho pokojnom užívaní majetku a ktorá by bola výrazom vôle
zákonodarcu riešiť kolíziu výkonu práv. Zákonné vymedzenie všeobecného
užívacieho práva verejnosti k lesom v uvedenom rozsahu totiž obmedzovalo
vlastníkovo právo pokojne užívať svoj majetok, nakoľko sa v prospech
tretích osôb ex lege čiastočne obmedzilo ius fruendi, tj. právo vlastníka brať
z predmetu svojho vlastníka plody a iné úžitky, a to bez akejkoľvek náhrady.
V súčasti právo verejnosti v uvedenom rozsahu z platnej právnej úpravy
odvodiť nemožno. Zber lesných plodín a raždia tretími osobami treba
z právneho hľadiska kvalifikovať ako protiprávne správanie, ktorým sa neoprávnene
zasahuje do práva vlastníka pokojne užívať svoj majetok. Ten
sa môže domáhať svojej ochrany súkromnoprávnou cestou.
Medzi povinnosti vlastníkov a nájomcov pobrežných pozemkov podľa § 5
zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov patrí:
• strpieť vstup na tieto pozemky v nevyhnutnej miere, okrem pozemkov,
na ktoré je vstup zakázaný podľa osobitných predpisov,
• strpieť označenie rybárskeho revíru.
Užívateľ, ktorý má zákonnú povinnosť označiť rybársky revír tabuľou,
pri jeho označovaní nesmie poškodzovať živé časti prírody a obmedzovať
III Ústavněprávní východiska
85
vlastníka, prípadne nájomcu pobrežného pozemku vo výkone vlastníckych
práv k pobrežným pozemkom. Ak je vlastník, prípadne nájomca pobrežného
pozemku umiestnením označenia rybárskeho revíru obmedzený vo výkone
vlastníckych práv, má právo na náhradu od užívateľa; ak sa o náhrade nedohodnú,
na návrh vlastníka, nájomcu alebo užívateľa rozhodne súd.
Takáto právna úprava je vzornou ukážkou legislatívneho vykonania ústavnoprávnej
požiadavky na zákonné riešenie kolízie výkonu práv vlastníka
a tretích osôb.
6.3 Právo štátu na zásah do práva na pokojné užívanie majetku
- kritériá
I keď tretia veta článku 1 Dodatkového protokolu č. 1 Dohovoru explicitne
vyjadruje právo štátu zasiahnuť do práva súkromnej osoby na pokojné užívanie
jej majetku, v skutočnosti predstavuje ochranu vlastníka pred takými
zásahmi zo strany štátu, ktoré nemožno považovať za legálne, legitímne
a proporcionálne.
Zásah štátu do práva vlastníka na pokojné užívanie veci je z pohľadu tejto
medzinárodnej zmluvy prípustný a ospravedlniteľný, len ak má oporu
v zákone, sleduje účel zákonnej úpravy a je primeraný.
O zásahu štátu, ktorý má z právneho hľadiska charakter obmedzenia vlastníckeho
práva sensu stricto, možno hovoriť iba v situácii, keď dochádza
k čiastočnému obmedzeniu niektorého z oprávnení vlastníka k veci, ako
i v situácii, keď dochádza k ich úplnému obmedzeniu, tj. k ich odňatiu.
Na takýto druh zásahu štátu je potrebné aplikovať druhú vetu článku 1
Dodatkového protokolu č. 1 Dohovoru.
Právomoc štátu podľa tretej vety článku 1 Dodatkového protokolu č. 1
Dohovoru upraviť zákonom užívanie majetku v súlade so všeobecným
záujmom musí rešpektovať ústavnoprávnu dikciu čl. 4 sLZPS (rovnako tak
čl. 13 Ústavy Slovenskej republiky). Ide v zásade o také obmedzenia, ktoré
limitujú vlastníka v realizácii jeho vlastníckeho práva, ale na rozdiel od inštitútu
núteného obmedzenia vlastníckeho práva nevylučujú ani jedno z obsahových
vecných oprávnení vlastníka k veci.
Príkladom takejto právomoci je zákonná úprava tzv. predkupného práva
štátu k veci, ktorá je kultúrnou pamiatkou. Právo vec predať je súčasťou
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
86
práva vlastníka nakladať s vecou. Podľa § 23 zákona č. 49/2002 Z. z.
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov ak vlastník
zamýšľa predať kultúrnu pamiatku alebo jej časť, je povinný písomne
ju ponúknuť na kúpu štátu. Z platnej právnej úpravy vyplýva, že vlastník
veci nie je ukrátený v jeho práve realizovať výmennú hodnotu veci, musí
však z dôvodu verejného záujmu na ochrane kultúrnych pamiatok splniť
zákonom určenú podmienku. Ak štát využije svoje zákonné právo, vlastník
kultúrnej pamiatky sa nedostáva do právne nevýhodnejšej situácie, než
by tomu bolo, ak by ponúkol svoj majetok na predaj inej osobe.
Kým tretia veta článku 1 Dodatkového protokolu č. 1 Dohovoru vyjadruje
rovnováhu medzi ochranou práva vlastníka pokojne užívať svoj majetok
a požiadavkami všeobecného záujmu, druhá veta článku 1 Dodatkového
protokolu č. 1 Dohovoru vyjadruje jeho právo nebyť zbavený majetku,
pokiaľ nie sú splnené podmienky ustanovené zákonom a všeobecnými zásadami
medzinárodného práva.
Legalita, legitímnosť a proporcionalita sú kritériá, ktoré sa využívajú pri
posúdení toho, do akej miery bol zásah verejnej moci do právneho postavenia
vlastníka ospravedlniteľný, či už z hľadiska ústavnoprávneho alebo
z hľadiska jeho medzinárodnoprávnej ochrany zaručenej Dohovorom.
V zásade sa totiž obmedzenia vlastníckeho práva pripúšťajú, avšak len spôsobom
a do tej miery, ktorá je spravodlivá.
Uvedenými kritériami sa treba riadiť nielen v prípadoch, keď dochádza
k vyvlastneniu alebo k nútenému obmedzeniu vlastníckeho práva, ale aj
v prípadoch, keď štát vo verejnom záujme upraví spôsob užívania majetku
vlastníka bez toho, aby ho z právneho hľadiska zbavil jeho majetku.
Legalita. Podľa článku 1 Dodatkového protokolu č. 1 Dohovoru „nikoho
nemožno zbaviť jeho majetku s výnimkou verejného záujmu a za podmienok,
ktoré stanovuje zákon a všeobecné zásady medzinárodného práva.
Predchádzajúce ustanovenie nebráni štátu prijímať zákony, ktoré považuje
za nevyhnutné, aby upravil užívanie majetku v súlade so všeobecným záujmom“.
Medzinárodný dohovor tak výslovne zdôrazňuje princíp legality
v súvislosti s ochranou vlastníckeho práva.
III Ústavněprávní východiska
87
V právnom a demokratickom štáte je dôležité dodržiavať požiadavky
na ukladanie povinností, ako aj na obmedzovanie základných práv a slobôd.
Všeobecné pravidlá v tomto smere zakotvuje čl. 4 sLZPS a čl. 13 Ústavy
Slovenskej republiky. Musia sa dodržiavať vždy, teda aj v situácii, keď možnosť
obmedziť základné právo alebo slobodu vyplýva explicitne a priamo
z ústavného poriadku.
Vlastnícke právo patrí de constitutione lata medzi základné práva, pri ktorých
možnosť a dôvody ich obmedzenia zákonom je výslovne zmienená
priamo v ústavnom poriadku (čl. 11 ods. 3 a 4 sLZPS, čl. 20 ods. 3 až 5
Ústavy Slovenskej republiky).
Zásada výhrady zákona kladie určité požiadavky aj na obsah zákonnej
úpravy, ktorá je vykonaním možnosti obmedziť vlastnícke právo na základe
splnomocnenia ústavodarcu. Princíp legality „vyžaduje, aby: (a) podstatné otázky
boli upravené zákonom, (b) právna norma ich upravujúca musí minimálne obsahovať
skutkovú podstatu a následok a (c) čím podstatnejšia (dôležitejšia) upravovaná matéria
je, tým podrobnejšia musí byť úprava.“54
Legitímnosť. Uvedený princíp je vyjadrením požiadavky, aby obmedzenie
vlastníckeho práva sledovalo účel ustanovený v zákone.
Požiadavka legitímnosti zásahu do základného práva zakotvuje čl. 4 ods.
4 sLZPS a čl. 13 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého „pri
obmedzovaní základných práv a slobôd sa musí dbať na ich podstatu
a zmysel.“
Podstatou základného práva je to, na čom je založené. Jeho zmyslom
je potom to, na čo slúži. Nedbaním na podstatu a zmysel základných práv
by bolo, keby zákon obmedzujúci niektoré v ústave zakotvené právo toto
právo poprel alebo keby sa preukázalo, že určité právo občan nemôže reálne
uplatniť, pretože nebol vydaný zákon na jeho vykonanie.55
Okrem toho Ústava Slovenskej republiky v čl. 13 ods. 4 zakotvuje, že „takéto
obmedzenia sa môžu použiť len na ustanovený cieľ.“ To inými slovami znamená,
že nesmú byť zneužité na iné účely, než pre ktoré boli ustanovené.
54 Wagnerová, E. Listina základních práv a svobod. Komentář. Op. cit. s. 25.
55 Somorová, Ľ. in: Čič, M.A. kolektív: Komentár k Ústave Slovenskej republiky.
Eurokódex, s. r. o. 2012, Žilina, s. 100. ISBN 978-80-89447-93-0.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
88
Rovnakú požiadavku obsahuje aj čl. 18 Dohovoru. „Pokiaľ ide o účel, pre ktorý
možno právo obmedziť, zaoberá sa ním Európsky súd pre ľudské práva výslovne najmä
vtedy, ak sa štát dovoláva toho, že určitým opatrením chce dosiahnuť ciele, ktoré nie
sú súladné s Dohovorom.“56
Dohovor za legitímny dôvod zásahu štátu do vlastníckeho práva považuje
verejný záujem (druhá veta článku 1 Dodatkového protokolu č. 1
Dohovoru) a všeobecný záujem (tretia veta článku 1 Dodatkového protokolu
č. 1 Dohovoru) bez bližšieho vymedzenia jeho obsahu.
Rovnako Listina základných práv a slobôd a Ústava Slovenskej republiky
používa pojem „verejný záujem“, keď ustanovujú podmienky, pre ktoré môže
byť osoba pozbavená práva na majetok („vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického
práva je možné ve veřejném zájmu“), alebo pojem „všeobecný záujem“, keď
ustanovujú zákaz zneužitia výkonu vlastnického práva („nemožno ho zneužiť
na ujmu práv iných alebo v rozpore so všeobecnými záujmami chránenými zákonom“).
Pojmom „verejný záujem“ sa zaoberal v jednom zo svojich nálezov Ústavný
súd Českej republiky (ze dne 28. 3. 1996, I. ÚS 198/95). V tomto náleze
vyslovil, že nie každý kolektívny záujem možno označiť za verejný záujem.
Verejný záujem je podľa ústavného sudu potrebné chápať ako taký záujem,
ktorý by bolo možné označiť za všeobecný alebo za všeobecne prospešný.57
Vzhľadom na účel úpravy druhej a tretej vety článku 1 Dodatkového protokolu
č. 1 Dohovoru možno odvodiť, že rozdielnosť použitej terminológie
v medzinárodnej zmluve má vystihnúť požiadavku, aby sa uplatnenie právomoci
štátu zbaviť osobu jej majetku realizovalo za prísnejších podmienok,
než je tomu pri úprave užívania majetku odôvodnenej všeobecným záujmom.
To isté by malo platiť aj pri interpretácii vnútroštátnej právnej úpravy.
Proporcionalita. Do roku 1982 štrasburské orgány ochrany práva skúmali
v rámci ochrany vlastníckeho práva garantovaného článkom 1 Dodatkového
protokolu č. 1 Dohovoru len legalitu a legitimitu zásahov štátu do tohto
práva. Kľúčovým pre rozsah európskej ochrany vlastníckeho práva sa stalo
rozhodnutie vo veci Sporrong a Lönnroth c. Švédsko (z 23. septembra 1982
Annuaire, č. 52). Po prijatí predmetného rozhodnutia sa preskúmavanie
56 Wagnerová, E. Listina základních práv a svobod. Komentář. Op. cit., s. 130.
57 Kusák, M.: Omezení vlastnického práva z důvodů ochrany životního prostředí a přírodních
zdrojů. In: České právo životního prostředí, ISBN 1213-5542, s. 5.
III Ústavněprávní východiska
89
opodstatnenosti zásahov štátu rozšírilo o proporcionalitu – hľadanie spravodlivej
rovnováhy medzi záujmami spoločnosti (v jej mene štát zasahuje
do vlastníckeho práva) a záujmami jednotlivca, do vlastníckeho práva ktorého
štát zasahuje.
Vo veci Sporrong a Lönnroth c. Švédsko šlo o dlhodobé povolenie
na vyvlastnenie a s tým spojený zákaz stavby na pozemku, ktorý sa vzťahoval
na dedičov. Sťažovatelia tvrdili, že dlhá doba platnosti povolenia
na vyvlastnenie (23, resp. 8 rokov) sprevádzaná zákazom stavby (25, resp. 20
rokov) mala nepriaznivé dôsledky na ich právo pokojne užívať svoj majetok.
Predmetné povolenia a zákazy znamenali pre výkon ich práva pokojne
užívať majetok také obmedzenia, ktoré boli extrémne neprimerané a neoprávňovali
ich na odškodnenie. Vláda zastávala stanovisko, že predmetné
povolenia a zákazy boli neoddeliteľnou súčasťou urbanistického plánovania
a neovplyvnili právo majiteľov pokojne užívať svoj majetok.
Povolenie na vyvlastnenie nepriaznivo ovplyvnilo samotnú podstatu vlastníctva
tým, že vopred oprávňovalo mesto Štokholm k legitímnemu vyvlastneniu,
kedykoľvek to uzná za vhodné. Podľa názoru Súdu účinky týchto
opatrení nebolo možné porovnávať so zbavením majetku. Majitelia mohli
svoj majetok užívať a možnosť ich predaja stále existovala, aj keď sa stalo
omnoho ťažším tento majetok predať, lebo podliehal režimu povolenia
k vyvlastneniu a zákazu stavby. Preto tu nebol priestor pre aplikáciu druhej
vety čl. 1 Dodatkového protokolu č. 1 Dohovoru. Keďže išlo o prvý
krok v konaní vedúcom k zbaveniu majetku, spadalo pod rozsah tejto
tretej vety a bolo ho preto potrebné posudzovať podľa prvej vety článku 1
Dodatkového protokolu č. 1 Dohovoru.
Existencia zákazu stavby v priebehu uvedenej doby ešte viac zhoršovala
účinky vyvolané povolením na vyvlastnenie. Vo vzájomnej kombinácii
vytvorili obe tieto opatrenia situáciu, ktorá narušila spravodlivú rovnováhu
medzi ochranou práva pokojne užívať svoj majetok a požiadavkami všeobecného
záujmu.58
Z uvedeného prípadu vyplýva, že Európsky súd pre ľudské práva si vypomáha
princípom proporcionality, keď správanie štátu dostáva vlastníka
58 Svák, J.: Ochrana ľudských práv (z pohľadu judikatúry a doktríny štrasburských orgánov
ochrany práv). Op. cit. s. 887 – 888.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
90
do nepriaznivej situácie v dôsledku toho, že sa vytvára status na pomedzí
medzi statusom chráneným druhou a treťou vetou článku 1 Dodatkového
protokolu č. 1 Dohovoru.
Obdobne tomu tak bolo aj vo veci Elia S. r. l. c. Taliansko (rozhodnutie
z 2. augusta 2001 týkajúce sa sťažnosti č. 37710/97). V tomto prípade bolo
ešte v roku 1967 Mestským úradom rozhodnuté, že na pozemkoch sťažovateľky
bude vytvorený verejný park a stanovil zákaz stavebných prác pre
účely vyvlastnenia.
Súd konštatoval, že dôsledky príslušných opatrení nie sú také, aby ich bolo
možné kvalifikovať ako pozbavenie vlastníctva, pretože sťažovateľka neprišla
ani o prístup k pozemku, ani o kontrolu nad ním a mala možnosť, aj keď
sťaženú, pozemok predať. Zároveň tieto opatrenia nemožno zaradiť ani
pod pojem úpravy užívania majetku, pretože zákaz stavebných prác bol spojený
s účelom ich vyvlastnenia. Súd skúmal, či bola dodržaná spravodlivá
rovnováha medzi verejným a súkromným záujmom. V neprospech súkromného
záujmu hovorila najmä neistota znásobená neexistenciou akéhokoľvek
účinného vnútroštátneho prostriedku spôsobilého inkriminovanú situáciu
napraviť v spojení s prekážkou plného užívania vlastníckeho práva a absenciou
odškodnenia. Súd dospel k záveru, že sťažovateľka musela niesť
zvláštne a nadmerné bremeno, ktoré porušilo spravodlivú rovnováhu.59
Ďalším príkladom z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva je prípad
Skärby a ostatní c. Švédsko (rozhodnutie z 28. júna 1990). Sťažovatelia
boli vlastníkmi farmy v južnom Švédsku v oblasti zátoky Skaene, ktorá bola
v roku 1987 vyhlásená zákonom o ochrane prírody za prírodnú pamiatku.
Na svojom pozemku chceli realizovať stavbu, avšak úrad im zamietol vydať
stavebné povolenie na základe ich žiadosti.
Európska komisia pre ľudské práva musela posúdiť, či odmietnutie stavebného
povolenia bolo „nevyhnutným na úpravu užívania majetku v súlade so všeobecným
záujmom“. V tomto kontexte bolo úlohou Komisie dohliadnuť na zákonnosť,
účel a primeranosť rozhodnutí prijatých vnútroštátnymi orgánmi.
Otázka proporcionality vyžadovala určiť, či existoval rozumný vzťah medzi
použitými prostriedkami a sledovaným účelom.
59 Svák, J.: Ochrana ľudských práv (z pohľadu judikatúry a doktríny štrasburských orgánov
ochrany práv). Op. cit. s. 889.
III Ústavněprávní východiska
91
V súvislosti s primeranosťou medzi zasahovaním do majetkových práv
sťažovateľa a sledovaným všeobecným záujmom Komisia pripomenula,
že právo stavby na pozemkoch sťažovateľa je upravené stavebným zákonom
a stavebným plánom. Stavba navrhnutá sťažovateľmi týmto aktom
odporuje a výnimku im miestny stavebný orgán v rámci svojho diskrečného
práva neudelil. Komisia konštatovala, že rozhodnutie stavebného orgánu
odmietnuť stavebné povolenie na stavbu konkrétnych budov navrhnutých
v žiadosti sťažovateľov o stavebné povolenie nemožno považovať za neprimerané
legitímnemu účelu.60
Zmyslom princípu proporcionality je zabezpečiť, aby nebola výhrada
zákona použitia k závažnejšiemu než naozaj nevyhnutnému obmedzeniu
základných práv. Explicitne ho vyjadruje čl. 20 ods. 3 Ústavy Slovenskej
republiky, podľa ktorého „vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva
je možné iba v nevyhnutnej miere“ (porovnaj dikciu čl. 11 ods. 3 sLZPS). Ako všeobecný
princíp sa však uplatní aj v ostatných prípadoch, v ktorých dochádza
k obmedzeniu vlastníckeho práva, a to aj keď by sa o ňom zákonná úprava
výslovne nezmienila.
Literatúra rovnako ako judikatúra diferencujú princíp proporcionality
do nasledujúcich troch čiastkových príkazov: (a) vhodnosť (spôsobilosť)
prostriedku pre dosiahnutie určitého účelu (cieľa), (b) potrebnosť (nevyhnutnosť)
použitia práve a len zákonodarcom vybraného prostriedku, (c)
proporcionalita (v užšom zmysle), resp. primeranosť zákonodarcom vybraného
prostriedku v relácii k dotknutému právnemu statku – základnému
právu (v poslednom čase sa v Európe vyskytuje označenie spravodlivá únosnosť
či ako „to, čo možno spravodlivo vyžadovať“).
Prijaté obmedzujúce opatrenia je vhodné (spôsobilé) dosiahnuť určitý účel
(cieľ), ak sa s jeho pomocou môže priblížiť žiaduci účinok. Opatrenie naopak
nie je vhodné, ak sťažuje dosiahnutie zamýšľaného cieľa alebo nemá
žiadny účinok s ohľadom na stanovený cieľ.
Súdy obvykle preskúmavajú, či opatrenie nie je celkom nevhodné, alebo objektívne
nevhodné, zásadne nevhodné apod. Vhodnosť nie je identická s účelnosťou,
lebo vhodnosť je tu právny pojem, zatiaľ čo účelnosť je hodnotový súd.
60 Svák, J.: Ochrana ľudských práv (z pohľadu judikatúry a doktríny štrasburských orgánov
ochrany práv). Op. cit. s. 922 – 923.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
92
Za potrebný (nevyhnutný) prostriedok je treba považovať prostriedok vtedy,
ak zákonodarca nemohol zvoliť iný, rovnako účinný, avšak základné právo
menej obmedzujúci prostriedok. Potrebnosť preto nie je daná v prípade,
keď rovnaký výsledok možno dosiahnuť za použitia takého prostriedku,
ktorý predstavuje miernejší zásah do sféry chránenej základným právom.
Proporcionalita v užšom zmysle – ide o nastavenie relácie medzi dvomi
veličinami, a to medzi účelom a prostriedkom. Obeť prinesená v podobe
obmedzenia (zásahu do) do základného práva sa nesmie dostať do nepomeru
s úžitkom, ktorý bol obmedzením základného práva dosiahnutý v prospech
verejnosti.61
6.4 Právo štátu upraviť zákonom užívanie majetku v súlade so všeobecným
záujmom
Dohovor v tretej vete článku 1 Dodatkového protokolu č. 1 Dohovoru
zakotvuje právo prijímať zákony, ktoré štáty považujú za nevyhnutné, aby
upravili užívanie majetku v súlade so všeobecným záujmom.
Zásah štátu do práva na pokojné užívanie majetku je prípustný, ak má oporu
v zákone, sleduje účel zákonnej úpravy a je primeraný.
Medzi legitímne dôvody takéhoto zásahu, podľa rozhodnutí štrasburských
orgánov ochrany práva, patria „najmä otázky spojené s udeľovaním stavebných
povolení, so znižovaním hodnoty majetku v dôsledku rôznych konaní štátu, s núteným
výkonom určitých činností spojených s užívaním majetku, resp. zákazom vykonávania
určitých činností“.62
Vôľa štátu je v tomto smere autonómna. Štát má pomerne široký rozsah voľnej
úvahy vo vzťahu k výberu prostriedkov, ako aj k posúdeniu, či dôsledky
donútenia sú opodstatnené z hľadiska všeobecného záujmu. Je tomu tak
preto, lebo v týchto prípadoch nedochádza k obmedzeniu žiadnej z obsahových
zložiek vlastníckeho práva.
Zásah nemá charakter individuálny, ale všeobecný v tom smere, že štát upravuje
právo užívania majetku zákonom formou:
• povinností vlastníka veci,
61 Wagnerová, E. Listina základních práv a svobod. Komentář. Op. cit. s. 26 – 27.
62 Svák, J.: Ochrana ľudských práv (z pohľadu judikatúry a doktríny štrasburských orgánov
ochrany práv). Op. cit. s. 922.
III Ústavněprávní východiska
93
• zákazov alebo
• určenia záväzných podmienok pre výkon vlastníckeho práva.
Všeobecnosť zásahu je zabezpečená tým, že sa vzťahuje na skupinu prípadov
neurčitého počtu. Musí pritom napĺňať požiadavku čl. 4 ods. 3
sLZPS, podľa ktorého „zákonná omezení základních práv a svobod musí platit
stejně pro všechny případy, které splňují stanovené podmínky“ (pozri tiež čl. 13 ods.
3 Ústavy Slovenskej republiky). Prameňom úpravy takéhoto zásahu je vždy
prameň verejného práva.
Kľúčovou otázkou je, či povinnosť vlastníka veci, zákaz alebo určenie záväzných
podmienok pre výkon vlastníckeho práva má za následok čiastočné
obmedzenie niektorého z oprávnení vlastníka k veci alebo ich úplné obmedzenie,
tj. ich odňatie. Ak by takýto následok mali, ochrana vlastníka spadá
pod režim druhej vety článku 1 Dodatkového protokolu č. 1 Dohovoru.
Ako príklad v tomto smere možno uviesť vec Alatulkkila a ostatní c. Fínsko
(rozhodnutie z 28. júla 2005 týkajúce sa sťažnosti č. 33538/96), ktorý sa týkal
zákazu lovu rýb. Predmetný zásah zo strany štátu však nezbavil sťažovateľov
úplne práva rybolovu v určených vodných plochách. Rybári, ktorých
sa zákaz rybolovu dotkol, získali odškodnenie za svoje finančné straty. Súd
preto rozhodol, že kontrola využívania vodných plôch bola v súlade s požiadavkami
článku 1 Dodatkového protokolu č. 1 Dohovoru.63
V slovenskej a v českej právnej úprave ochrany životného prostredia sa väčšina
zásahov štátu podľa tretej vety článku 1 Dodatkového protokolu č. 1
Dohovoru týka ius utendi a ius fruendi, existujú však taktiež zákonné opatrenia,
ktoré sa vzťahujú na právo s predmetom vlastníctva nakladať (ius disponendi).
Odborná literatúra ich považuje z právneho hľadiska za obmedzenia vlastníckeho
práva podľa čl. 4 sLZPS a čl. 13 Ústavy Slovenskej republiky. Keďže
nejde o prípad vyvlastnenia alebo núteného obmedzenia podľa čl. 11 ods.
4 sLZPS a podľa čl. 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, vlastník veci
nemá nárok na primeranú náhradu za takéto „obmedzenie“ vlastníckeho
práva vo všeobecnom záujme. Mnohé z týchto zásahov pritom vyplývajú
63 Svák, J.: Ochrana ľudských práv (z pohľadu judikatúry a doktríny štrasburských orgánov
ochrany práv). Op. cit. s. 928.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
94
z medzinárodných zmlúv na ochranu životného prostredia alebo z právne
záväzných aktov Európskej únie, ktoré je Česká a Slovenská republika
povinná transponovať do právneho poriadku.
Treba zdôrazniť, že nie každé zákonné obmedzenie v záujme ochrany
životného prostredia má právny charakter obmedzenia vlastníckeho práva
už aj preto, lebo sa nemusí týkať zložky životného prostredia alebo prírodného
zdroja, ktoré sú, resp. môžu byť z právneho hľadiska predmetom vlastníctva.
Príkladom sú voľne žijúce živočíchy. Považujú sa za res nullius. Vlastníctvo
k voľne žijúcemu živočíchovi môže vzniknúť jeho legálnou okupáciou (oprávneným
odchytom, ulovením), pokiaľ zákon výslovne umožňuje takýmto spôsobom
jedinca alebo jeho vývinové štádium nadobudnúť do vlastníctva.
Takúto úpravu obsahuje poľovnícky zákon, podľa ktorého špeciálnou kategóriou
voľne žijúcich živočíchov je zver. Vlastnícke právo k nej sa nadobúda
momentom jej ulovenia alebo uhynutia. Podľa judikatúry Najvyššieho súdu
Českej republiky (rozhodnutie ze dne 21. 02. 2006, sp. zn. 22 Cdo 980/2005)
sa toto pravidlo netýka zvere, ktorá je chovaná v uzavretej obore, pretože
táto je vlastníctvom toho, kto ju zakúpil či vyšľachtil.64
Naopak, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov vymedzuje pojem voľne žijúceho živočícha tak,
že sa zaň považuje jedinec živočíšneho druhu, ktorého populácia sa udržuje
samovoľne, a to aj v prípade jeho držby vrátane chovu v ľudskej opatere.
V dôsledku toho nemožno nadobudnúť vlastnícke právo k takémuto živočíchovi
jeho odobratím z voľnej prírody.
Nakoľko ochrana podľa Dohovoru sa poskytuje súkromnému majetku,
nebudeme sa zaoberať zákonnými obmedzeniami ustanovenými pre štát ako
vlastníka environmentálne významného predmetu vlastníctva. Ide o úpravu
správy chránených druhov, ktoré sa stali majetkom štátu, podľa § 94 zákona
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
zakotvujúcu zákaz ich prevodu, o úpravu podmienok pre prenechanie
64 Tomoszková, V.: Úvaha nad vlastnictvím jako nástrojem ochrany životního prostředí.
In: Filip Dienstbier (ed.): Nástroje ochrany životního prostředí – role práva. Iuridicum
Olomoucense, o. p. s. a Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta 2011,
Olomouc, s. 57. ISBN 978-80-87382-13-4.
III Ústavněprávní východiska
95
nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v území s tretím, štvrtým
alebo piatym stupňom územnej ochrany do nájmu atď.
Obmedzenie dispozičného práva vlastníka (ius disponendi). Dispozičné
právo umožňuje vlastníkovi realizovať výmennú hodnotu veci. Zahŕňa i celkové
spotrebovanie veci alebo jej zničenie.65
Obmedzenie vlastníka environmentálne významného predmetu vlastníctva
(zložky životného prostredia, ekosystému, prírodného zdroja) môže spočívať
buď v zákonnom zákaze disponovať s vecou alebo v ustanovení zákonných
povinností a podmienok, ktoré musí vlastník veci splniť, ak chce dispozičný
úkon uskutočniť legálnym spôsobom.
Platné predpisy obmedzujú dispozičné oprávnenie vlastníka nasledovným
spôsobom:
a) úpravou predkupného práva štátu,66
b) ustanovením pravidiel, resp. podmienok uskutočňovania dispozičných
úkonov,
c) obmedzením práva vlastníka vec ničiť, prípadne zničiť.
Súčasťou dispozičného práva vlastníka je tiež jeho právo vec predať, vymeniť,
zapožičať, darovať atď. Ak je však predmetom tohto úkonu zložka
životného prostredia (napr. chránený druh rastliny alebo živočícha) alebo
vec, ktorá predstavuje riziko, zákonodarca môže v záujme ochrany životného
prostredia zakotviť:
• zákaz prevodu vlastníctva na súkromnú 67
osobu alebo na určitú kategóriu
súkromných osôb,68
65 Košičiarová, S. in: Košičiarová, S. a kolektív: Právo životného prostredia. 2. zmenené
a rozšírené vydanie. Bratislavská vysoká škola práva. Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o. 2009, s. 175. ISBN 978-80-7380-143-4.
66 Podľa § 63 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
„k pozemkom nachádzajúcim sa za hranicami zastavaného územia obce v územiach s tretím,
štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, ktoré nie sú vo vlastníctve štátu, má štát predkupné právo“.
67 Podľa § 62 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov: „Vlastníctvo štátu k pozemkom a vodným plochám v územiach s tretím, štvrtým alebo
piatym stupňom ochrany je zakázané previesť na iné osoby. Tým nie sú dotknuté práva fyzických osôb
a právnických osôb podľa predpisov o majetkovej reštitúcii.“
68 Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v § 94 ods.
4 zakazuje akýkoľvek prevod jedincov chráneného druhu 1, ako aj akákoľvek zmena
ich držiteľa: a) na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorej boli zhabané alebo ktorá
sa dopustila protiprávneho konania podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu,
alebo ktorá sa dopustila úmyselného trestného činu alebo trestného činu ohrozenia životného
prostredia spáchaného z nedbanlivosti, b) na neštátny subjekt, ak to zakazuje
osobitný predpis.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
96
• zákaz držby alebo obchodovania69
,
• právomoc orgánu verejnej správy udeliť výnimku zo všeobecného
zákazu (napr. zo zákazu vykonávania komerčných činností),
• povinnosť uskutočniť prevod v súlade s podmienkami ustanovenými
zákonom70
,
• zákaz opustiť vec.71
Právo vlastníka vec ničiť, prípadne zničiť sa v predpisoch environmentálneho
práva obmedzuje:
• zákonným zákazom takého dispozičného úkonu72
,
• vymedzením zákonných podmienok pre uskutočnenie takéhoto dispozičného
úkonu,73
• vymedzením podmienok tohto dispozičného úkonu v rozhodnutí
správneho orgánu, ktorým tento úkon povolil.
Nariadenie zničenia veci z dôvodu ochrany verejného záujmu je právomocou
štátu, ktorá má charakter pozbavenia majetku. Z tohto dôvodu podľa
platnej právnej úpravy vlastníkovi patrí náhrada, avšak len za podmienky,
že svojím predchádzajúcim správaním nezavinil vznik nebezpečenstva,
ktoré je potrebné nariadeným verejno-mocenským opatrením odstrániť,
69 Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne
rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov sa zakazuje sa dovoz, tranzit a preprava výrobkov z tuleňov druhu tuleň
grónsky (Pagophilus groenlandicus) a tuleň mechúrnatý (Cystophora cristata) na účely
predaja, kúpy, ponuky na kúpu, nadobudnutia na komerčné účely, vystavovania na verejnosti
na komerčné účely, využitia na komerčný zisk a predaj, držby na predaj a ponuky
na predaj.
70 Podľa § 42 ods. 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov:
„Pri každom prevode jedinca chráneného živočícha je pôvodný držiteľ povinný odovzdať novému
držiteľovi spolu s jedincom chráneného živočícha aj originál preukazu o pôvode. Nový držiteľ je povinný
nadobudnúť jedinca chráneného živočícha len spolu s preukazom o pôvode.“
71 Podľa § 22 ods. 3 písm. h) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších
predpisov je zakázané „opustiť zviera s úmyslom zbaviť sa ho; za opustenie sa nepovažuje vypustenie
voľne žijúceho zvieraťa do jeho prirodzeného prostredia“.
72 Podľa § 22 ods. 3 písm. i) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších
predpisov je zakázané „usmrtiť zviera bez primeraného dôvodu“. Za primeraný dôvod usmrtenia
sa okrem iného považuje aj „usmrtenie jatočného zvieraťa alebo iného zvieraťa využívaného
na získavanie produktov živočíšneho pôvodu“.
73 Podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov:
„Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických
a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu,
prípadne nájomcu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, pozemku, na ktorom drevina
rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník, správca alebo nájomca a po vyznačení výrubu dreviny.“
III Ústavněprávní východiska
97
tj. neprivodil protiprávny stav ohrozenia alebo porušenia ochrany verejného
záujmu.74
Obmedzenie práva vlastníka vec užívať (ius utendi et fruendi). Právo vlastníka
užívať vec znamená jeho právo využívať jej úžitkovú hodnotu (brať
z nej úžitky) a v užšom zmysle slova je to oprávnenie užívať podstatu veci
vo svoj prospech, prípadne ju meniť (napr. spracovaním).75
Ak je predmetom vlastníctva zložka životného prostredia alebo ekosystém,
predpisy environmentálneho práva upravujú povinnosť vlastníka dbať o predmet
svojho vlastníctva tak, aby tento plnil všetky svoje funkcie76
, prípadne
sa nestal zdrojom ohrozenia pre ostatné zložky životného prostredia a eko-
systémy.77
Právnym prostriedkom na zabezpečenie plnenia takejto zákonnej
povinnosti vlastníka je aj právomoc orgánu verejnej správy uložiť vlastníkovi
rozhodnutím vydaným v správnom konaní plnenie tejto povinnosti78
.
Predpisy environmentálneho práva ukladajú rovnaké povinnosti nielen vlastníkovi,
ale i ďalším osobám – správcovi, resp. nájomcovi pozemku. Je to v prípade,
ak vlastník výkon svojho vlastníckeho práva prenechal inej osobe. I táto
osoba, aj keď nie je vlastníkom zložky životného prostredia alebo ekosystému,
sa k nej totiž musí správať so starostlivosťou riadneho hospodára.79
74 Podľa § 45 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov: „Ak
sa na území Slovenskej republiky vyskytne niektorá z chorôb zo zoznamu uvedeného v prílohe č. 1
alebo choroba včiel a rýb uvedená v prílohe č. 4, chovateľovi zvierat možno poskytnúť podporu podľa
osobitného predpisu na úhradu nákladov a strát spôsobených nariadenými opatreniami. Úhradu nákladov
a strát pre jedného chovateľa zvierat je možné poskytnúť do 100 % nákladov a strát, najviac
do 1 000 000 €.“
75 Košičiarová, S.: Právne postavenie vlastníka environmentálne významného predmetu
v Slovenskej republike. Op. cit. s. 19.
76 Podľa § 47 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
vlastník, správca alebo nájomca pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, je povinný
sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať.
77 Podľa § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej
pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „každý vlastník
poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“) alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy (ďalej
len „užívateľ“) je povinný predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch“.
78 Podľa § 69 ods. 1 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov obec môže uložiť vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi pozemku,
na ktorom drevina rastie, vykonať nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie.
79 Podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej
pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov „každý vlastník
poľnohospodárskej pôdy (ďalej len „vlastník“) alebo nájomca a správca poľnohospodárskej pôdy (ďalej
len „užívateľ“) je povinný vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych
vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou“.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
98
V predpisoch environmentálneho práva sa možno stretnúť aj s opačným
legislatívnym prístupom, keď zákonodarca limituje vlastníka v jeho úsilí
využívať úžitkovú hodnotu predmetu jeho vlastníckeho práva, a to ustanovením
podmienok alebo spôsobu využívania prírodného zdroja (v súlade
s princípom trvalo udržateľného rozvoja).80
6.5 Právo nebyť zbavený majetku
Druhá veta článku 1 Dodatkového protokolu č. 1 Dohovoru upravuje právo
súkromnej osoby na to, aby nebola zbavená majetku zásahom zo strany
štátu, tj. proti jej vôli.
Uvedený zákaz však nie je absolútny. Štát môže zbaviť fyzickú a právnickú
osobu majetku na základe zákona, v prípade verejného záujmu a pri rešpektovaní
všeobecných zásad medzinárodného práva. Ide však o výnimočné
opatrenie, ktorého adekvátnosť posudzujú štrasburské orgány ochrany
práva najmä z pohľadu: a) existencie verejného záujmu, b) spravodlivého
vyrovnania vo vzťahu k odškodneniu c) dodržania procesných pravidiel.81
Ústavnoprávna ochrana vlastníka veci na Slovensku a v Českej republike
je garantovaná v čl. 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky a v čl. 11 ods. 4
sLZPS, podľa ktorého „vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné
ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu“.
Z dikcie ústavnoprávnej úpravy vyplýva, že inštitútu vyvlastnenia, ktorého
dôsledkom je odňatie všetkých oprávnení tvoriacich obsah vlastníckeho
práva vlastníkovi, je de constitutione lata na rovnakú úroveň postavený inštitút
núteného obmedzenia vlastníckeho práva.
Nútené obmedzenie vlastníckeho práva. Z právneho hľadiska nejde o vyvlastnenie
(lebo nedochádza k trvalému zániku všetkých vlastníckych práv subjektu
k veci a k ich prechodu na inú osobu na základe rozhodnutia verejno-mocenského
orgánu). Odňatie sa najčastejšie týka práva vlastníka užívať vec a brať
z nej plody a iné úžitky. Čiastkové právo, ktoré je súčasťou obsahu vlastníckeho
práva, neprechádza síce na inú osobu, vlastník veci ho však nemôže
80 Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov „holorubný
hospodársky spôsob možno uplatniť len na základe programu starostlivosti o lesy,
ak obnovu lesa nie je možné dosiahnuť inými hospodárskymi spôsobmi“.
81 Svák, J.: Ochrana ľudských práv (z pohľadu judikatúry a doktríny štrasburských orgánov
ochrany práv). 2. rozšírené vydanie. Poradca podnikateľa, spol., s. r. o. 2006, Žilina, s. 901.
III Ústavněprávní východiska
99
realizovať a to dovtedy, dokiaľ trvá verejný záujem na nútenom obmedzení
vlastníckeho práva. Z tohto hľadiska má predmetný inštitút dočasný charakter,
i keď dlhodobosť jeho trvania nie je vylúčená.
Verejný záujem vyplýva buď z účelu zákona (napr. ochrana životného prostredia,
ochrana prírody) alebo môže byť definovaný zákonom. Napríklad podľa
§ 39 ods. 1 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečivých
kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných liečivých vodách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je ním záujem na vyhľadávaní
a využívaní prírodného liečivého zdroja na liečebné účely, ako aj záujem
na ochrane prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov
na účel zachovania ich kvalitatívnych a kvantitatívnych vlastností a zdravotnej
bezchybnosti.
Dôvodom núteného obmedzenia vlastníckeho práva môžu byť zákazy
a opatrenia vyplývajúce zo zákonných zákazov činností v území (napr.
ak v dôsledku vyhlásenia chráneného územia dôjde k obmedzeniu bežného
obhospodarovania82
), zavedenie osobitného režimu hospodárenia v území
vo verejnom záujme atď.
Platné predpisy v takom prípade priznávajú vlastníkovi právo na náhradu.
Z právneho hľadiska nejde o náhradu škody. Je tomu tak aj preto, lebo
nútené obmedzenie vlastníckeho práva nie je dôsledkom právom aprobovaného
správania štátu a absentuje prvok protiprávnosti výsledku. Podmienky
a spôsob uplatňovania nároku zo strany vlastníka zakotvujú predpisy verejného
práva, nie predpisy súkromného práva.
Povinnou osobou je ten, v prospech koho došlo k nútenému obmedzeniu vlastníkovho
práva.83
82 Pojmom „bežné obhospodarovanie“ sa podľa § 61 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov rozumie: a) obhospodarovanie poľnohospodárskej
pôdy v súlade s osobitným predpisom, b) bežné hospodárenie v lesoch bez
obmedzujúcich požiadaviek orgánov ochrany prírody vyplývajúcich zo zákazov a iných
podmienok ochrany prírody ustanovených týmto zákonom alebo na jeho základe, c)
hospodárenie na inom pozemku, ako je uvedené v písmenách a) a b), ktoré je v súlade
s podmienkami určenými v povolení činnosti podľa osobitných predpisov.
83 Podľa § 39 ods. 3 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečivých
kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných liečivých vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov: „Vlastníkom nehnuteľností a tretím osobám, ktorým vznikne v dôsledku
obmedzení doterajšieho užívania nehnuteľností alebo v dôsledku skončenia doterajšej činnosti v súvislosti
s opatreniami podľa tohto zákona ujma, patrí primeraná náhrada. Primeranú náhradu je povinný
uhradiť využívateľ prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja. Ak nie je využívateľ
prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja určený, poskytne primeranú
náhradu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.“
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100
Vyvlastnenie. Expropriácia je právny inštitút, ktorého realizáciou dôjde
k odňatiu majetku vlastníkovi proti jeho vôli bez časového obmedzenia.84
Druhá veta článku 1 Dodatkového protokolu č. 1 Dohovoru používa pojem
„zbavenie majetku“.
Štrasburské orgány ochrany práva tým rozumejú verejno-mocenský postup
štátu voči fyzickej alebo právnickej osobe s týmto cieľom. Uvedený postup
nemusí pritom spočívať len v aktívnom konaní. Štát môže zbaviť osobu jej
majetku „aj pasívne, a to vytvorením takých, najmä legislatívnych podmienok,
ktoré umožnia tretím osobám neprimerane zasahovať do vlastníckeho práva.
K vyvlastneniu môže, podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva,
dôjsť nielen formálne (na základe zákona, rozhodnutím štátneho orgánu),
ale aj fakticky. Faktické vyvlastnenie však v žiadnom prípade nekorešponduje
s právom pokojného užívania majetku. K faktickému zbaveniu majetku
môže dôjsť nielen na základe právnych úkonov, ale aj na základe vytvorenia
fyzických prekážok (prípad Loizidou c. Turecko, 1996).“85
Popri faktickom vyvlastnení Európsky súd pre ľudské práva považoval
za konanie štátu v nesúlade s druhou vetou čl. 1 Dodatkového protokolu č. 1
Dohovoru aj postup miestnych orgánov v Taliansku, ktoré v 70. rokoch zabrali
pozemky, ktoré neskôr neboli formálne vyvlastnené. Vlastník pozemku stratil
de facto možnosť nakladať s pozemkom. Zabratie trvalo dlhšie než po stanovenú
dobu, bez toho, aby bolo prijaté rozhodnutie o vyvlastnení.
Európsky súd pre ľudské práva v tejto súvislosti poznamenal, že mechanizmus
nepriameho vyvlastnenia umožňuje vo všeobecnosti verejnej správe obísť
pravidlá stanovené pre konanie o vyvlastnení s rizikom nepredvídateľného
alebo svojvoľného výsledku pre dotknuté osoby. Nepriame vyvlastnenie
umožňuje verejnej správe zabrať pozemok a nezvratne ho zmeniť takým
spôsobom, že sa bude považovať za verejný majetok bez toho, aby bolo
vydané formálne rozhodnutie o prevode vlastníckeho práva, bez súčasnej
finančnej náhrady.86
84 Grancová, B. in: Čič, M.A. kolektív: Komentár k Ústave Slovenskej republiky.
Eurokódex, s. r. o. 2012, Žilina, s. 154. ISBN 978-80-89447-93-0.
85 Svák, J.: Ochrana ľudských práv (z pohľadu judikatúry a doktríny štrasburských orgánov
ochrany práv). Op. cit. s. 900.
86 Svák, J.: Ochrana ľudských práv (z pohľadu judikatúry a doktríny štrasburských orgánov
ochrany práv). Op. cit. s. 890.
III Ústavněprávní východiska
101
Expropriácia je najzávažnejší verejnoprávny zásah do majetkových práv osoby.
Predmet, ktorého sa môže týkať, nie je v čl. 11 ods. 4 sLZPS ani v čl. 20
ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky špecifikovaný. V zásade však predmetom
vyvlastnenia môžu byť veci:
• nehnuteľné (pozemok, stavba),
• hnuteľné.
Podľa čl. 11 ods. 4 sLZPS a čl. 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky
vyvlastnenie je možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme,
a to na základe zákona a za primeranú náhradu. Dikcia podmienok pre
vyvlastnenie zodpovedá podmienkam ustanoveným v druhej vete článku 1
Dodatkového protokolu č. 1 Dohovoru, podľa ktorej „nikoho nemožno zbaviť
jeho majetku s výnimkou verejného záujmu a za podmienok, ktoré ustanovuje zákon
a všeobecné zásady medzinárodného práva“.
Osoba, ktorej práva majú byť prevedené, môže byť osobou súkromného
i verejného práva (v súlade s ústavnou zásadou rovnosti vlastníctva všetkých
subjektov, je tak možné vyvlastnenie proti štátu alebo obci).
Podmienky vyvlastnenia sú upravené zákonom. Z právneho hľadiska ide
o nútený prechod vlastníckeho práva na základe správneho aktu.
V prípade nehnuteľností (pozemkov a stavieb) je na Slovensku kľúčovým
predpisom zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov (§ 108 – 116).
Podmienky pre vyvlastnenie nehnuteľností však ustanovujú aj osobitné zákony,
ktoré:
• následne odkazujú na použitie stavebného zákona,
• obsahujú špeciálnu úpravu postupu pri vyvlastňovaní vo verejnom
záujme (napr. zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky znení
neskorších predpisov upravuje vyvlastňovanie nehnuteľností na účely
obrany v čase vojny alebo vojnového stavu, zákon č. 129/1996 Z. z.
o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľníc a ciest pre motorové
vozidlá v znení neskorších predpisov).
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
102
Pri vyvlastnení sa v právnom a demokratickom štáte uplatňujú nasledujúce
princípy:
• princíp subsidiarity – vyvlastniť možno len vtedy, ak cieľ vyvlastnenia
nemožno dosiahnuť dohodou (kúpnou zmluvou, zmluvou o vzniku,
zmene alebo zániku vecného bremena) alebo iným spôsobom (zrušenie
spoluvlastníctva alebo iné súdne usporiadanie vlastníckych
vzťahov),
• princíp proporcionality (vyvlastnenie sa môže uskutočniť len
v nevyhnutnej miere; ak možno účel vyvlastnenia dosiahnuť iba
obmedzením práva, nemožno právo odňať v plnom rozsahu),
• princíp legality (na základe zákona, čo znamená, že príslušný orgán
musí mať zákonom ustanovenú právomoc zákonom a vyvlastnenie
sa uskutočňuje na základe jeho rozhodnutia),
• princíp legitímnosti (existencia verejného záujmu na vyvlastnení
sa musí preukázať vo vyvlastňovacom konaní),
• princíp spravodlivého vyrovnania (ten, v prospech ktorého sa vyvlastňuje
je povinný uhradiť vlastníkovi náhradu).
Existencia verejného záujmu ako predpoklad vyvlastnenia. Pri posudzovaní verejného
záujmu štrasburské orgány ochrany práva najprv rozhodujú o jeho
existencii, a potom porovnávajú všeobecný (spoločenský) záujem na zbavení
majetku s individuálnym právom užívateľa majetku.
Vnútroštátne orgány majú diskrečnú právomoc pri posúdení toho, čo predstavuje
všeobecný záujem spoločnosti. Prevod majetku pri sledovaní legitímnych
sociálnych, hospodárskych alebo iných politík môže byť vo verejnom
záujme dokonca aj vtedy, ak spoločnosť nemá priamy úžitok alebo prospech
z prevedeného majetku,87
resp. spoločenstvo ako celok príslušný majetok
samé neužíva (Popamichalopoulos a ďalší c. Grécko).88
Rozhodnutím stavebného úradu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov možno
vyvlastniť pozemky, stavby a práva k nim, potrebné na uskutočnenie stavieb
alebo opatrení vo verejnom záujme. Zákon obsahuje taxatívny výpočet
dôvodov na vyvlastnenie (vyvlastniť možno pre verejnoprospešné stavby
87 Svák, J.: Ochrana ľudských práv (z pohľadu judikatúry a doktríny štrasburských orgánov
ochrany práv). Op. cit. s. 901 – 902.
88 Šimáčková, K. Listina základních práv a svobod. Komentář. Op. cit. s. 317.
III Ústavněprávní východiska
103
podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie, vytvorenie podmienok
pre nevyhnutný prístup k pozemku a stavbe, výstavbu energetického diela,
plynárenských zariadení, účely dobývania ložísk nerastov, uskutočnenie stavieb,
ktoré sú významnou investíciou podľa osobitných predpisov). Za verejnoprospešné
stavby sa pritom považujú stavby určené na verejnoprospešné
služby a pre verejné technické vybavenie územia podporujúce jeho rozvoj
a ochranu životného prostredia, ktoré vymedzí schvaľujúci orgán v záväznej
časti územnoplánovacej dokumentácie.
Podľa § 39 ods. ods. 1 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných
liečivých kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných liečivých vodách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vlastnícke právo
k nehnuteľnostiam možno obmedziť alebo nehnuteľnosť možno vyvlastniť
len vo verejnom záujme. Verejný záujem na účely tohto zákona je záujem
na vyhľadávaní a využívaní prírodného liečivého zdroja na liečebné
účely, ako aj záujem na ochrane prírodných liečivých zdrojov a prírodných
minerálnych zdrojov na účel zachovania ich kvalitatívnych a kvantitatívnych
vlastností a zdravotnej bezchybnosti.
V oboch uvádzaných prípadoch zákony ustanovujú, čo možno de lege lata
považovať za verejný záujem na účely vyvlastňovania, avšak pri súčasnom
dodržaní požiadavky všeobecnosti ako jednej zo základných vlastností normatívneho
právneho aktu. Opak by bol zásahom do deľby moci medzi zákonodarnou
a výkonnou mocou. Zákonodarca má totiž právomoc ustanoviť
všeobecne záväzné pravidlá pre expropriáciu, avšak jej realizácia v konkrétnych
prípadoch vždy podlieha rozhodovacej činnosti verejnej správy.89
Náhrada ako predpoklad vyvlastnenia. Druhá veta článku 1 Dodatkového protokolu
č. 1 Dohovoru sa explicitne nezmieňuje o nevyhnutnosti existencie
89 Uvedený názor zdôraznil aj Ústavný súd Českej republiky vo veci preskúmania ústavnosti
novely zákona o vnútrozemskej plavbe, ktorá zakotvila, že výstavba konkrétnej,
v zákone opísanej stavby vodnej cesty na Labe, je vo verejnom záujme. Ústavný súd taký
postup považoval za protiústavný zásah do deľby mocí a porušenia maximy všeobecnosti
právnej regulácie. Podľa nálezu Ústavného súdu Českej republiky (ze dne 28. 6. 2005,
Pl. ÚS 24/04): „Verejný záujem v konkrétnej veci by mal byť zisťovaný v priebehu správneho
konania na základe hodnotenia najrôznejších partikulárnych záujmov, po zvážení všetkých rozporov
a pripomienok. Verejný záujem treba nájsť v procese rozhodovania o určitej otázke a nemožno
ju v konkrétnej veci a priori ustanoviť. Z týchto dôvodov je zisťovanie verejného záujmu v konkrétnom
prípade typickou právomocou výkonnej moci a nie zákonodarnej.“
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
104
a kritériách pre určenie výšky náhrady v prípade expropriácie, z judikatúry
Európskeho súdu pre ľudské práva však vyplýva, že „opatrenie, ktorým
dochádza k zbaveniu majetku, musí zachovávať spravodlivú rovnováhu medzi
požiadavkami všeobecného záujmu spoločenstva a imperatívmi ochrany
základných práv jednotlivca“.90
Výrazom spravodlivej rovnováhy pri expropriácii v zmysle Dohovoru je, keď
vlastníkovi veci: a) sa poskytne náhrada, a b) náhrada sa poskytne vo výške,
ktorá je „v rozumnom pomere k hodnote majetku“.
Oba požiadavky musia byť naplnené súčasne. „Bez vyplatenia čiastky, ktorá
je v rozumnom pomere k hodnote majetku, je zbavenie majetku obyčajne neprimeraným
zásahom a úplná absencia odškodnenia môže byť ospravedlnená len za výnimočných okolnosti
(Sväté kláštory c. Grécko, 1994)“.91
Za naplnenie požiadavky druhej vety článku 1 Dodatkového protokolu č. 1
Dohovoru vzhľadom k forme náhrady za vyvlastnenie nie je pritom vždy
potrebné striktne považovať vyplatenie finančnej náhrady. Európsky súd
pre ľudské práva v rámci svojej judikatúry akceptoval aj inú formy náhrady.
Napríklad porušenie článku 1 Dodatkového protokolu č. 1 konštatoval tiež
v prípade Kirilova a ostatní c. Bulharsko (rozhodnutie z 9. júna 2005), kde ako
náhradu za vyvlastnené nehnuteľnosti sa štát zaviazal postaviť sťažovateľom
byty, ktoré však neboli postavené. Súd akceptoval, že k zásahu do vlastníctva
sťažovateľov došlo trvalým neposkytnutím priznaných naturálnych náhrad
za vyvlastnenie. Sťažovatelia sa po dlhú dobu nachádzali v stave neistoty
a museli tak znášať neprimerane veľké bremeno, čím došlo k porušeniu
spravodlivej rovnováhy, ktorá má byť zachovaná medzi potrebami verejného
záujmu a ochranou práva na pokojné užívanie majetku.92
Uvedenej požiadavke zodpovedá úprava formy náhrady za vyvlastnenie
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov, podľa ktorého: „Náhrada podľa § 111
sa poskytne v peniazoch, ak osobitný zákon alebo dohoda pôvodného vlastníka s novým
vlastníkom nepripúšťa iný spôsob. Za právo zodpovedajúce vecnému bremenu možno
90 Šimáčková, K. Listina základních práv a svobod. Komentář. Op. cit. s. 315.
91 Svák, J.: Ochrana ľudských práv (z pohľadu judikatúry a doktríny štrasburských orgánov
ochrany práv). Op. cit. s. 905.
92 Svák, J.: Ochrana ľudských práv (z pohľadu judikatúry a doktríny štrasburských orgánov
ochrany práv). Op. cit. s. 907 - 908.
III Ústavněprávní východiska
105
poskytnúť náhradu aj vo vecnom plnení. Ak je možné majetkové vyrovnanie za vyvlastnený
pozemok pridelením náhradného pozemku a vyvlastnený s tým súhlasí, tento spôsob
vyrovnania má prednosť pred poskytnutím náhrady v peniazoch.“ Okrem toho
sa poskytuje aj náhrada vo výške účelne vynaložených nákladov za presťahovanie
hnuteľného majetku užívateľa vyvlastnenej stavby do miesta
nového určenia.
Náhradu podľa § 111 b ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
poskytne ten, na koho prechádza vlastnícke právo k pozemku alebo k stavbe
alebo v prospech koho sa vyvlastnením zriadilo právo zodpovedajúce vecnému
bremenu.
Osobitným problémom môže byť otázka vykonateľnosti rozhodnutia
o vyvlastnení orgánu verenej správy, ktorým sa určuje náhrada za vyvlastnenie
a spôsob jej úhrady. V tejto súvislosti neprekvapí rozhodnutie
Európskeho súdu pre ľudské práva z 15. júla 2005 vo veci Capone c. Taliansko,
v ktorom uviedol, že „samotná dĺžka doby, počas ktorej sťažovateľka nedostala
náhradu za vyvlastnenie, môže spôsobiť porušenie článku 1 Dodatkového protokolu č. 1
Dohovoru“.93
Oneskorené vyplatenie odškodného, ako porušenie procesných
pravidiel pri vyvlastňovaní, bolo predmetom sporu v prípade Akkus c. Turecko
(1997), v ktorom Európsky súd pre ľudské práva zdôraznil, že „abnormálne
dlhé oneskorenie pri výplate odškodnenia za vyvlastnenie majetku má za následok zvýšenie
finančnej straty osoby postihnutej vyvlastním a stavia ju do situácie neistoty“.94
V zmysle Dohovoru štát má právo vyvlastniť majetok a pomocou zákona
obmedziť úroveň odškodnenia. K porušeniu spravodlivej rovnováhy pri
vyvlastnení majetku môže dôjsť nielen odmietnutím odškodnenia, prípadne
určením tzv. inej náhrady, ale aj jeho neprimeranou výškou.95
Za neprimeranú výšku treba, podľa nášho názoru, považovať takú, ktorá
sama osebe nie je spôsobilá splniť funkciu vyrovnania ujmy vzniknutej vlastníkovi
veci jej vyvlastnením. Z tohto dôvodu je dôležité, aby štát zákonom
93 Svák, J.: Ochrana ľudských práv (z pohľadu judikatúry a doktríny štrasburských orgánov
ochrany práv). Op. cit. s. 911.
94 Svák, J.: Ochrana ľudských práv (z pohľadu judikatúry a doktríny štrasburských orgánov
ochrany práv). Op. cit. s. 917.
95 Svák, J.: Ochrana ľudských práv (z pohľadu judikatúry a doktríny štrasburských orgánov
ochrany práv). Op. cit. s. 909.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
106
zakotvil také kritériá pre určenie výšky náhrady za vyvlastnenie, ktoré tento
cieľ napĺňajú v čo najväčšom rozsahu.96
7 Ústavní zásada „vlastnictví zavazuje“ v ochraně životního
prostředí
Hana Müllerová 97
7.1 Úvod
Uvádí se, že formulace čl. 11 odst. 3 věty první LZPS („Vlastnictví zavazuje.“)
byla inspirována článkem 14 odst. 2 německého Základního zákona
(Grundgesetz, GG),98
který stanoví tzv. sociální funkci vlastnictví: „Vlastnictví
zavazuje. Jeho užívání má zároveň sloužit obecnému blahu.“ Tyto věty německé
ústavy mají historický původ v ustanovení čl. 153 odst. 3 Výmarské ústavy
z r. 1919. Hlubší vhled do myšlenkových zdrojů, které historicky ovlivnily
právě citovaný článek Výmarské ústavy, podává práce F. K. Küblera
z r. 1961.99
Možná bude pro nás překvapivé, že historicky původním ideologickým
zdrojem zásady „vlastnictví zavazuje“ byla luteránská etika vlastnictví,
tedy věroučná ideologie reformace, na jejíž tradici německá nauka
přelomu 19. a 20. století hojně odkazovala.100
96 Ako príklad možno v tomto ohľade citovať § 111 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
podľa ktorého: „Ak sa náhrada za vyvlastňovanú nehnuteľnosť poskytuje v peniazoch, určuje sa jej
primeranosť podľa trhovej ceny určenej znaleckým posudkom. Na účely tohto zákona sa za trhovú cenu
nehnuteľnosti považuje cena rovnakej alebo porovnateľnej nehnuteľnosti v tom istom čase, v tom istom
mieste a v porovnateľnej kvalite.“
97 Tato kapitola vznikla s podporou na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i., RVO 68378122.
98 KNAPP, V. a PAVLÍČEK, V. Komentář k čl. 11 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.
In PAVLÍČEK, V. a kol. Ústava a ústavní řád České republiky. Komentář. 2. díl –
Práva a svobody, 2. doplněné a rozšíření vydání. Praha: Linde, 1999, ISBN 80-7201-170-
7, s. 123n.
99 KÜBLER, F. K. Eigentum vepflichtet - eine Zivilrechtliche Generalklausel?
Archiv für die civilistische Praxis 159. Bd., H. 3/4 (1960/1961), Mohr Siebeck
GmbH & Co. KG, s. 236-293. Dostupné z databáze JSTOR: http://www.jstor.org/
discover/10.2307/40993774?uid=3739008 & uid=2 & uid=4 & sid=21104110982291.
100 KÜBLER, F. K. op. cit., s. 245-250. Podle Lutherova pojetí původním zdrojem veškerého
vlastnictví je Bůh, který ho svěřuje lidem, a ti ho mají užívat výhradně ve službě
křesťanské lásce. Zásada, že vlastnictví zavazuje, tak zcela původně vyvěrá z požadavku
křesťanské lásky k bližnímu, a zahrnuje jak požadavky na vlastníka ve vztahu ke společenství,
tak ve vztahu k částem tohoto společenství, tj. jednotlivcům.
III Ústavněprávní východiska
107
V německém právu je nicméně zásada „vlastnictví zavazuje“ nyní vykládána
jako zcela obecná ústavněprávní zásada, která není jako taková naplněna
žádným věcným obsahem nebo konkrétními fixními hodnotami.101
Naopak,
jde obecnou zásadu, která teprve při konkrétním rozhodování má být naplněna
hodnotovým obsahem – má být „oknem materiálních hodnotových principů
v uspořádání schématu zákonů.“102
To znamená, že naplnění této s vlastnictvím
spojené zásady konkrétním hodnotovým obsahem má v každé době odrážet
etiku dané společnosti. Právě proto tato zásada, přestože původně vyvěrala
z věrouky, umožnila ve 20. století naplnit koncepci vlastnictví sociální etikou
a myšlenkou sociálního státu. Ústavní zásada jednou zakotvená může „začít
žít svým vlastním životem“, vzdálit se od svého prapůvodního účelu, tím spíše,
pokud byl společností zapomenut, a její výklad se může rozvíjet „evolutivním
způsobem“103
, odrážeje vývoj hodnotového systému společnosti.
I v naší teorii je poukazováno na proměnlivost pojetí vlastnictví v čase.
Názory na vlastnictví se v průběhu doby mění, existují různé názorové
proudy a mění se převažující směry uvažování, přestože vlastnictví zůstává
neustále stejně klíčovou kategorií všech teorií vzniku a funkcí státu, na němž
budují jakékoli ideologie.104
Na nějaké podobě vlastnictví jsou nutně založeny
veškeré politické a ekonomické systémy. Hlubší interpretace zásady
„vlastnictví zavazuje“ však v české teorii de facto chybí – tato zásada zatím
byla v literatuře i judikatuře spíše pouze naznačena, než probádána. Zejména
je poukazováno na to, že není jasné, k čemu přesně vlastnictví zavazuje.105
101 Viz např. KÜBLER, F. K., op. cit.; KERSTING, W. Eigentumsfreiheit und Soziale
Gerechtigkeit. Versuch einer Philosophischen Deutung des Verfassungsrechtlichen
Grundsatzes „Eigentum verpflichtet“. In DEPENHEUER, O. (Ed.) Eigentum.
Ordnungsidee, Zustand, Entwicklungen. Springer: Berlin, Heidelberg, 2005, ISBN 3-540-
23355-5, s. 43-60; BLASBERG, D. Inhalts- und Schrankenbestimmungen des Grundeigentums
zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. Das Verhältnis von Art. 14 Abs. 1 und 2 GG zu Art.
20a GG. Springer: Berlin, Heidelberg, 2008, ISBN 978-3-540-77738-0.
102 KÜBLER, F. K. op. cit., s. 264.
103 Srov. požadavek evolutivní interpretace Evropské úmluvy založený rozhodovací praxí
Evropského soudu pro lidská práva, který lze jistě aplikovat i mimo sféru Evropské
úmluvy pro takové normy, které mají vysokou právní sílu a u nichž se předpokládá dlouhá
doba jejich aplikace, jako jsou právě normy ústavního práva zakotvující základní práva
a svobody.
104 Např. FILIP, V. Aktuální problémy ústavní regulace vlastnictví – úvod a náměty do diskuse.
In Sborník Dny práva, online http://sauron.law.muni.cz/sborniky/dp08/files/
pdf/ustavko/filip.pdf.
105 KNAPP, V. a PAVLÍČEK, V. op. cit., s. 124.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
108
Tato krátká kapitola nedokáže být komplexním rozpracováním zásady
„vlastnictví zavazuje“. Spíše chce předložit některé úvahy k možnému směru
interpretace této zásady, vycházeje přitom zejména právě z teze proměnlivosti
pojetí vlastnictví v různých společenských epochách a podmínkách.
Klade otázku, zda tato zásada nemá být ve 21. století naplněna, vzhledem
k současnému neutěšenému stavu a vývoji přírodních zdrojů a shodně
s dynamikou společnosti, vedle sociální etiky též etikou environmentální,
a směřována k environmentální funkci vlastnictví, a zda snad nemá tato zásada
dostat i důležitější roli v oblasti principů ochrany životního prostředí. Tato
kapitola se chce soustředit výlučně na uvedenou zásadu „vlastnictví zavazuje“,
tj. na čl. 11 odst. 3 větu první LZPS, ve vztahu k ochraně životního
prostředí, tj. nebude rozebírat environmentální význam dalších ústavních
ustanovení, neboť jim většinou již byla věnována dostatečná pozornost.
Autorka se přitom ohledně čl. 11 odst. 3 LZPS přiklání k výkladu, že jeho
druhá a třetí věta nejsou interpretací věty první, ale samostatnými ústavními
normami.106
7.2 Koncepce omezenosti vlastnického práva
V obecné rovině je zásada „vlastnictví zavazuje“ především vyjádřením
omezenosti (limitovanosti) vlastnického práva, jako protikladu k jeho neomezenosti
(absolutnosti).
Český Ústavní soud opakovaně využívá zásadu, že vlastnictví zavazuje, jako
jeden z argumentů pro odmítnutí koncepce neomezenosti vlastnického
práva, a naopak pro zdůraznění jeho vnitřních i vnějších limitů. Spojuje přitom
tyto limity s ochranou případných dalších zájmů požívajících právní
i ústavní ochrany, které je nutno vzájemně vážit. Je zřejmé, že český Ústavní
soud neomezuje dopady zásady „vlastnictví zavazuje“ pouze do sféry soukromého
práva – uvádí ji v přímé souvislosti jak s projevy střetů různých zájmů
v oblasti konkurence vlastnických práv, tj. různých soukromých zájmů, které
jsou v civilní úpravě představovány institutem sousedských práv,107
tak s pro-
106 Komentář k předmětnému článku Listiny výslovně zmiňuje obě varianty výkladu jako
možné. Viz KNAPP, V. a PAVLÍČEK, V. op. cit., s. 124.
107 Například Nález ÚS I.ÚS 451/11 ze dne 11. 1. 2012 k právu vlastnit majetek a povinnost
vlastníka pozemní komunikace chránit vlastníky sousedících nemovitostí před
hlukem z této komunikace, odst. 19.
III Ústavněprávní východiska
109
jevy konkurence soukromého zájmu z oblasti vlastnictví a zájmu veřejného
např. z důvodu ochrany lidského zdraví, přírody a životního prostředí.108
Rovněž Evropský soud pro lidská práva a Soudní dvůr EU vycházejí z koncepce
omezenosti vlastnického práva.109
Celé znění čl. 11 odst. 3 se tak vykládá jako zdroj tzv. vnitřních (imanentních)
omezení vlastnického práva, v jejichž případě nenáleží vlastníku, přestože
jeho vlastnické právo je omezováno, kompenzace.110
7.3 Úvahy o zásadě „vlastnictví zavazuje“ ve vztahu k ochraně
životního prostředí
O zásadě „vlastnictví zavazuje“ budu zde uvažovat především v souvislosti
s vlastnictvím pozemků, neboť půda je základním vstupem a nutným prostředkem
téměř jakékoli produkce, jakýmsi nejzákladnějším pra-předmětem
vlastnictví, a zároveň je součástí životního prostředí, základním přírodním
zdrojem, prostředím pro růst rostlin a stanovištěm pro život živočišných
druhů i místem pro život člověka. Její plocha na planetě je konečná.
Z pohledu této dvojí role pozemkového vlastnictví lze říci, že právní koncepce
vlastnického práva (ať je v určitém časovém okamžiku naplněna
jakýmkoli obsahem), vyjadřuje model vztahu mezi člověkem a základním
přírodním zdrojem. Právě především v rámci výkonu vlastnického práva
lidé mění životní prostředí. Proto je koncept vlastnického práva i základem
pro definování vztahu společnosti a „jejího“ ekosystému. Systém vlastnictví
se začal vyvíjet v době, kdy příroda bez problémů absorbovala lidské zásahy.
Tradiční koncepty vlastnictví převážně vycházely z důrazu na neomezené
panství vlastníka nad věcí, na jeho svrchovanost a právo vyloučit z oprávnění
vůči předmětu vlastnictví kohokoli jiného včetně státu. Např. podle liberálního
pojetí, které bylo podtextem společenské a politické debaty v době
108 Například Nález ÚS IV.ÚS 2005/09 ze dne 26. 4. 2012, N 91/65 SbNU 221 k právu
na náhradu za nucené omezení vlastnického práva (zákaz těžby dřeva), odst. 24.
109 Aniž by bylo záměrem zde tuto tezi jakkoli blíže rozvádět, lze uvést alespoň příklady
důležitých rozhodnutí: Evropský soud pro lidská práva: James a další proti Spojenému
království, rozsudek ze dne 21. 2. 1986, stížnost č. 8793/79; Mellacher a další proti
Rakousku, rozsudek ze dne 19. 12. 1989, stížnosti č. 10522/83, 11011/84, 11070/84.
Evropský soudní dvůr, resp. Soudní dvůr EU: Liselotte Hauer proti Land RheinlandPfalz
ze dne 13. prosince 1979.
110 Blíže viz DAMOHORSKÝ, M.a kol. Právo životního prostředí. Op. cit., s. 56.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
110
a prostředí vzniku amerického politického systému, bylo hlavní úlohou státu
chránit vlastnictví jednotlivce před jakýmikoli zásahy ze strany jiných jednotlivců
nebo státu, a to i kdyby to bylo v neprospěch zájmu společnosti jako
celku.111
V takovém vyhraněném pojetí vlastnického práva, které je ostatně
dnes již překonáno, by měl ohled na hodnoty životního prostředí pochopitelně
těžko nějaké místo. Protipólem právě uvedeného přístupu je vnímání
vlastnictví primárně jako nástroje pro utváření veřejného dobra, k němuž
má jako k nejvyšší metě směřovat celé uspořádání společnosti a veškerá její
aktivita, ať už má právě prosazované veřejné dobro jakoukoli podobu112
(může to být třeba i vyhraněná forma některého z proudů environmentalismu,
vyvyšující například zájmy přírody nad zájmy člověka jakožto pouze
jednoho z druhů). První extrém vede k absolutní preferenci individua bez
ohledu na zájem společnosti, druhý zase přehlíží individuální zájmy. Asi
jedině vzájemným vyvažováním obou přístupů lze dosáhnout zohlednění
všech důležitých zájmů, soukromých i veřejných.
Zásada „vlastnictví zavazuje“ je vyjádřením (nebo chcete-li slovy Ústavního
soudu, „výronem“113
) principu omezenosti vlastnického práva. Připomíná
ve velmi obecné rovině, že vlastnictví nespočívá pouze v právech (oprávněních),
ale i v povinnostech vlastníka. Základní povinností vyplývající ze samé
podstaty vlastnictví je povinnost strpět výkon vlastnického práva ostatních
vlastníků (nerušit je v jejich výkonu stejného práva). „Vlastnictví zavazuje“
jde ovšem dále – nad rámec této základní povinnosti. Předznamenává
v obecné rovině další povinnosti a vykračuje tak směrem, který je z druhé
strany ohraničen čl. 11 odst. 4, ústavní úpravou vyvlastnění a nuceného
omezení vlastnického práva.
Specifické ustanovení pro vztah výkonu vlastnictví a ochrany životního
prostředí dává věta třetí čl. 11 odst. 3. Na jejím základě dochází k zákonným
omezením vlastnického práva z důvodu ochrany životního prostředí.
Zásadu „vlastnictví zavazuje“ je však podle mého názoru třeba číst v širších
souvislostech – není vázána pouze k výkonu vlastnického práva. Nemůže
být sice podkladem pro konkrétní zásahy do vlastnického práva, ale jistě
111 BUTTLER, L. The Resilience of Property. Arizona Law Review, 2013 (Vol. 55), s. 856-860.
112 Tamtéž.
113 Například Nález ÚS I.ÚS 451/11 ze dne 11. 1. 2012, odst. 19.
III Ústavněprávní východiska
111
může být interpretačním vodítkem, které by obohatilo ústavní výklad vztahu
vlastnictví a ochrany životního prostředí ještě o další rovinu, může přidat
cosi nového k tradičnímu výčtu ústavních ustanovení, která tvoří ústavní
základy ochrany životního prostředí.
V zásadě „vlastnictví zavazuje“ se setkává „soukromé“ a „veřejné“. Vlastnictví
predikuje soukromý zájem vlastníka chovat se k věci tak, aby jeho vlastní
zájem (např. na zisku) byl co nejlépe naplněn. Lze tedy předpokládat, že vlastník
bude o věc pečovat a vynakládat na tuto péči prostředky, aniž by to bylo
v rozporu s jeho soukromým zájmem, naopak to bude činit ke svému
vlastnímu prospěchu a bude to přirozené. Výraz „zavazuje“ však evidentně
směřuje mimo soukromou sféru vlastníka, směřuje do sféry veřejného prospěchu
(zájmu, dobra, blaha atp.), který může vyžadovat takový způsob
nakládání s předmětem vlastnictví, jenž nebude plně slučitelný se způsobem,
který vede k maximalizaci soukromého prospěchu z tohoto vlastnictví.
Pravděpodobně tedy bude vlastníka omezovat, resp. nutit ho o věc pečovat
způsobem, který by při uplatnění pouze svého soukromého zájmu nevolil.
Pokud však jde o ochranu životního prostředí, rozpor mezi soukromým
a veřejným je v čistě teoretické rovině pouze zdánlivý, neboť nešetrným
zacházením s životním prostředím poškozujeme i sami sebe, minimálně
symbolicky v přesahu do našich budoucích potomků. Veřejným zájmem
(který je tedy teoreticky zároveň i soukromým zájmem každého jednotlivce),
je zájem udržovat při užívání vlastnictví, které je zároveň přírodním zdrojem,
tento zdroj v takovém stavu či kvalitě, které umožní jeho využívání
i dalšími (a to i v budoucnosti). Za to, že tato teoretická premisa v praxi
většinou nefunguje (nemotivuje k šetrnému zacházení s přírodou), vděčíme
patrně převládnutí touhy po krátkodobém zisku nad touhou po vytváření
dlouhodobých hodnot.
Zásada „vlastnictví zavazuje“ má velmi blízko k mnohým obecným právním
principům i k principům ochrany životního prostředí. K principu odpovědnosti
v jeho nejobecnější rovině (odpovědnost každého za následky svého
jednání) i v jeho environmentálním zúžení (princip odpovědnosti původce),
k principu prevence. Zásada „vlastnictví zavazuje“ obecně znamená zákaz
užívat vlastnictví způsobem, který poškozuje jiného. Vztaženo k životnímu
prostředí, tímto „jiným“ mohou být jiné státy (srov. známý případ Pulp Mills
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
112
uváděný jako přelomový pro vývoj mezinárodního práva životního pro-
středí114
), jiné skupiny obyvatel, jiní jednotlivci. Možná by bylo přehnané
považovat za tohoto „jiného“ jiné živočišné druhy, ale v případě budoucích
generací lidstva by to namístě být mohlo. Jde tedy o požadavek odpovědného
užívání vlastnictví přírodních zdrojů.
Zásadní otázkou je, zda lze z ústavní formulace „vlastnictví zavazuje“
dovozovat nějaká konkrétní práva nebo (spíše) povinnosti jednotlivců,
ať ve sféře sociální nebo environmentální. V německé teorii se vztahu mezi
čl. 20a GG (o odpovědnosti státu za ochranu životního prostředí) a čl. 14
GG (o vlastnickém právu) obsáhle věnuje D. Blasberg.115
Zdůrazňuje,
že ačkoliv čl. 14 odst. 2 GG (vlastnictví zavazuje) je značně neurčitý a neobsahuje
explicitně žádné vyjádření vztahu k životnímu prostředí, je třeba toto
ustanovení zvažovat jako možný podklad pro vyvozování určitých environmentálních
povinností, neboť vlastník (a to zejména vlastník pozemku)
je z titulu svého vlastnictví nutně „nejlepším ochráncem životního prostředí“,
a to nejen proto, že je nejblíže k přímému výkonu činností ovlivňujících jeho
stav, ale také má nejvlastnější a (pra)původní zájem na tom, aby byl zachován
dobrý stav předmětu jeho vlastnického práva. Na druhou stranu však připouští,
že sama ústavní dikce „vlastnictví zavazuje“ je příliš málo konkrétní
na to, aby mohla jednotlivci sama o sobě bezprostředně zakládat konkrétní
povinnosti. Proto jde především o „obecné očekávání“ určitého chování stanovené
základní normou či etický apel, ovšem zároveň také o subsidiární
ústavní normu pro celou sféru vlastnického práva v šíři rozhodně zahrnující
i ochranu životního prostředí.116
Domnívám se, že podobný přístup lze využít i v českém prostředí, kde zásada
„vlastnictví zavazuje“ může fungovat jako podpůrný interpretační prostředek
i tam, kde se jedná o vztah k životnímu prostředí. Konkrétnější podobou naplnění
zásady „vlastnictví zavazuje“ v oblasti ochrany životního prostředí může
být, jak se domnívám, požadavek kladený na vlastníka pozemku, nepředat
tento pozemek dalšímu (nebo další generaci) po ekologické stránce v horším
114 ICJ, Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), 20. 4. 2010.
115 BLASBERG, D. Inhalts- und Schrankenbestimmungen des Grundeigentums zum Schutz der
natürlichen Lebensgrundlagen. Das Verhältnis von Art. 14 Abs. 1 und 2 GG zu Art. 20a GG.
Springer: Berlin, Heidelberg, 2008, ISBN 978-3-540-77738-0.
116 BLASBERG, D. op. cit., s. 176-179 a 186.
III Ústavněprávní východiska
113
stavu, než ho obdržel. Takový požadavek souvisí s určitým nepoměrem, který
lze zaznamenat mezi relativní krátkostí lidského života a relativní trvalostí
půdy. Taková povinnost každého vlastníka pozemku by byla jeho podílením
se na obecné povinnosti každého chránit životní prostředí, která sice není
v českém ústavním právu výslovně stanovena, ale lze ji snad dovodit jako zrcadlovou
vůči právu každého na příznivé životní prostředí (čl. 35 odst. 1 LZPS).
V tomto směru lze považovat zásadu „vlastnictví zavazuje“ i za jakési promítnutí
principu zákazu regrese117
do soukromé sféry. Domnívám se, že takto pojatá
zásada může sloužit jako jakýsi podpůrný princip ochrany životního prostředí,
doplňující principy hlavní a podporující jejich účinek.
Konečně se domnívám, že zásadu „vlastnictví zavazuje“ je třeba vztahovat
i vůči státu jako vlastníku. V takovém případě je možno dovodit její úzkou
souvislost s čl. 7 Ústavy, který zavazuje stát dbát o šetrné využívání přírodních
zdrojů a přírodního bohatství, jako jeho konkretizaci pro případy, kdy
stát je vlastníkem těchto zdrojů. Taková interpretace by rovněž posílila sílu
argumentace na straně ochrany životního prostředí tam, kde je to třeba.
Konečně, zásadu „vlastnictví zavazuje“ lze jistě pojmout i obráceně, totiž
vztáhnout ji k předmětům vlastnictví, které nejsou přírodními zdroji,
ale mohou životní prostředí poškozovat (např. motorové vozidlo), jako podporu
zejména v těch případech, kdy příslušné povinnosti by nebyly stanoveny
normami veřejného práva.
7.4 Závěr
Zásada „vlastnictví zavazuje“ vznikla a do ústavních ustanovení byla vtělena
relativně dávno, v souvislosti s pohnutkami, které dnes již nemusí být
v plnosti aktuální. Je-li ovšem koncept vlastnického práva v čase pružný,
pak by měl nyní vzhledem k dlouhodobě se zhoršujícímu stavu přírodních
zdrojů odrážet ve vymezení toho, k čemu vlastnictví zavazuje, též ochranu
životního prostředí. Takto pojatá zásada „vlastnictví zavazuje“ by tak měla
být podpůrně aplikovanou zásadou, výkladovým nástrojem práva, bez
117 Tzv. non-regression principle, nově formovaný princip ochrany životního prostředí, který
je zatím umísťován převážně do oblasti legislativy, znamená závazek nepřijímat takové
nové právní předpisy, které by zaváděly nižší úroveň ochrany životního prostředí.
Viz např. PRIEUR, M. Non-regression in environmental law. SAPIENS (Surveys
And Perspectives Integrating Environment and Society). 2012, roč. 5, č. 2 – IUCN
Commissions, dostupné online z http://sapiens.revues.org/1248.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
114
ohledu na osobu vlastníka. Koncepce vlastnictví, která započala jako striktně
individualistická, aby byla ve 20. století obohacena o sociální etiku, by měla
nyní být výslovným způsobem doplněna o etiku environmentální. Zásada
„vlastnictví zavazuje“ by se tak mohla stát dalším principem uplatnitelným
ve prospěch ochrany životního prostředí a stát se tak doplňující či podpůrnou
zásadou práva životního prostředí.
8 Limity práva na priaznivé životné prostredie pri výkone
slobody podnikania
Michal Maslen118
8.1 Úvodné poznámky
sLZPS základných práv a slobôd (upravuje v čl. 35 právo na priaznivé životné
prostredie.119
Obsah uvedeného ustanovenia sa premietol aj do znenia čl. 44
Ústavy Slovenskej republiky (ďalej ako „Ústava“).120
SLZPS však zároveň
zakotvuje v čl. 26 slobodu podnikania.121
Ústava obsahovo vymedzuje uvedenú
slobodu v čl. 35.122
Obsah práva na priaznivé životné prostredie podľa
118 Táto kapitola bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe
Zmluvy č. APVV-0024-12.
119 Podľa čl. 35 Listiny: „(1) Každý má právo na priaznivé životné prostredie… (2) Každý má právo
na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a prírodných zdrojov… (3) Nikto nesmie pri
výkone svojich práv ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie, prírodné zdroje, druhové bohatstvo
prírody a kultúrne pamiatky nad mieru ustanovenú zákonom.“
120 Podľa čl. 44 Ústavy: „(1) Každý má právo na priaznivé životné prostredie… (2) Každý je povinný
chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo… (3) Nikto nesmie nad mieru ustanovenú
zákonom ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie, prírodné zdroje a kultúrne pamiatky…
(4) Štát dbá o šetrné využívanie prírodných zdrojov, o ekologickú rovnováhu a o účinnú starostlivosť
o životné prostredie a zabezpečuje ochranu určeným druhom voľne rastúcich rastlín a voľne žijúcich
živočíchov… (5) Podrobnosti o právach a povinnostiach podľa odsekov 1 až 4 ustanoví zákon.“
121 Podľa čl. 26 Listiny: „(1) Každý má právo na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň, ako
aj právo podnikať a vykonávať inú hospodársku činnosť… (2) Zákon môže ustanoviť podmienky
a obmedzenia na výkon určitých povolaní alebo činností… (3) Každý má právo získavať prostriedky
na svoje životné potreby prácou. Občanov, ktorí toto právo nemôžu bez vlastnej viny vykonávať, štát
v primeranom rozsahu hmotne zabezpečuje; podmienky ustanoví zákon… (4) Zákon môže ustanoviť
odchylnú úpravu pre cudzincov.“
122 Podľa čl. 35 Ústavy: „(1) Každý má právo na slobodnú voľbu povolania a prípravu naň, ako
aj právo podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť… (2) Zákon môže ustanoviť podmienky
a obmedzenia výkonu určitých povolaní alebo činností… (3) Občania majú právo na prácu. Štát v primeranom
rozsahu hmotne zabezpečuje občanov, ktorí nie z vlastnej viny nemôžu toto právo vykonávať.
Podmienky ustanoví zákon… (4) Zákon môže ustanoviť odchylnú úpravu práv uvedených v odsekoch
1 až 3 pre cudzincov.“
III Ústavněprávní východiska
115
čl. 35 sLZPS a čl. 44 Ústavy interpretuje slovenská súdna judikatúra najmä
v kontexte ochrany vlastníckeho práva. Ochranu vlastníckeho práva ustanovuje
sLZPS v čl. 11.123
Ústava v zásade prevzala znenie tejto záruky a vyjadruje
ju v čl. 20.124
Vzťah vlastníckeho práva a práva na priaznivé životné
prostredie preto podľa slovenskej ústavnoprávnej judikatúry vyjadruje
najmä čl. 20 ods. 3 Ústavy. Podľa tretej vety čl. 20 ods. 3 Ústavy „výkon vlastníckeho
práva nesmie poškodzovať ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné
prostredie nad mieru ustanovenú zákonom“. Ústavná úprava výkonu vlastníckeho
práva, uvedená v tretej vete ods. 3 čl. 20 Ústavy, anticipuje ústavnú ochranu
základných práv zakotvených v čl. 44 ods. 1 Ústavy, ktorý priznáva každému
právo na priaznivé životné prostredie. V odsekoch 2 a 3 čl. 44 Ústavy
potom ukladá, že „každý je povinný chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne
dedičstvo“ a „nikto nesmie nad mieru ustanovenú zákonom ohrozovať ani poškodzovať
životné prostredie, prírodné zdroje a kultúrne pamiatky.“ Z uvedeného vzťahu
vyplýva podľa slovenskej ústavnoprávnej judikatúry širší výklad zákazu
výkonu vlastníckeho práva v tom smere, že nesmie nielen poškodzovať,
ale ani ohrozovať prírodu a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom.
Zákaz ohrozovania životného prostredia, a teda aj prírody nad mieru
123 Podľa čl. 11 Listiny: „(1) Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov
má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Dedenie sa zaručuje… (2) Zákon ustanoví, ktorý majetok nevyhnutný
na zabezpečenie potrieb celej spoločnosti, rozvoja národného hospodárstva a verejného záujmu
smie byť iba vo vlastníctve štátu, obce alebo určených právnických osôb; zákon môže ďalej ustanoviť,
že určité veci môžu byť len vo vlastníctve občanov alebo právnických osôb so sídlom v Českej a Slovenskej
Federatívnej Republike… (3) Vlastníctvo zaväzuje. Nemožno ho zneužiť na ujmu práv iných alebo
v rozpore so všeobecnými záujmami chránenými zákonom. Jeho výkon nesmie poškodzovať ľudské
zdravie, prírodu a životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom… (4) Vyvlastnenie alebo nútené
obmedzenie vlastníckeho práva je možné len vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za náhradu…
(5) Dane a poplatky možno ukladať len na základe zákona.“
124 Podľa čl. 20 Ústavy: „(1) Každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov
má rovnaký zákonný obsah a ochranu. Majetok nadobudnutý v rozpore s právnym poriadkom ochranu
nepožíva. Dedenie sa zaručuje… (2) Zákon ustanoví, ktorý ďalší majetok okrem majetku uvedeného
v čl. 4 tejto ústavy, nevyhnutný na zabezpečovanie potrieb spoločnosti, rozvoja národného hospodárstva
a verejného záujmu, môže byť iba vo vlastníctve štátu, obce alebo určených právnických osôb. Zákon
tiež môže ustanoviť, že určité veci môžu byť iba vo vlastníctve občanov alebo právnických osôb so sídlom
v Slovenskej republike… (3) Vlastníctvo zaväzuje. Nemožno ho zneužiť na ujmu práv iných
alebo v rozpore so všeobecnými záujmami chránenými zákonom. Výkon vlastníckeho práva nesmie
poškodzovať ľudské zdravie, prírodu, kultúrne pamiatky a životné prostredie nad mieru ustanovenú
zákonom… (4) Vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej
miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeranú náhradu… (5) Iné zásahy
do vlastníckeho práva možno dovoliť iba vtedy, ak ide o majetok nadobudnutý nezákonným spôsobom
alebo z nelegálnych príjmov a ide o opatrenie nevyhnutné v demokratickej spoločnosti pre bezpečnosť
štátu, ochranu verejného poriadku, mravnosti alebo práv a slobôd iných. Podmienky ustanoví zákon.“
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
116
ustanovenú zákonom má prevenčný význam, ktorým sa v súlade s čl. 20
ods. 3 Ústavy zásadne zasahuje do možností uplatnenia vlastníckeho práva.
Právu upravenému v čl. 44 ods. 3 Ústavy, podľa ktorého nikto nesmie nad
mieru ustanovenú zákonom ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie,
preto zodpovedá výkon ostatných základných práv, vrátane vlastníckeho
práva, slobody podnikania a iných obdobných práv, čo je v súlade s verejným
záujmom na zachovaní priaznivého životného prostredia. Tak ako
právo vlastniť majetok, aj právo na priaznivé životné prostredie zaručuje
Ústava ako základné právo. Súdna judikatúra preto zastáva názor, že všetky
práva upravené v druhej hlave Ústavy majú rovnakú právnu silu a ochranu.
Zároveň odmieta názory, podľa ktorých by bolo možné považovať niektoré
z nich za „základnejšie než základné“ len preto, lebo ústavodarca pomenoval
jeden oddiel Ústavy (zakotvujúci medziiným aj ochranu vlastníckeho práva)
„základné ľudské práva a slobody“. Presadzovanie takejto idey by mohlo spôsobiť
založenie prednosti niektorých ľudských práv pred inými ľudskými,
čo však zároveň vylučuje koncepcia materiálneho právneho štátu a podobné
tendencie by doktrínu materiálneho právneho štátu popierali.125
Podľa iného názoru ochrana životného prostredia nadobúda prostredníctvom
zakotvenia práva na priaznivé životné prostredie podobu ústavne
deklarovaného cieľa či princípu a ústavne chránenej hodnoty v objektívnom
zmysle. Ústavodarca týmto spôsobom spája základné práva a slobody
s potrebou ochrany životného prostredia a zreteľne sa prikláňa k teoretickému
prístupu obhajujúcemu koncept environmentálnych základných práv.
Avšak uplatňovanie tzv. ekologizácie ľudských pri výkone ostatných ľudských
práv a základných slobôd zaručených Ústavou a Listinou môže byť
zároveň podľa tohto názoru značne komplikované. Zo samotného obsahového
vymedzenia práva na priaznivé životné prostredie nemusí byť najmä
v procese jeho transpozície do zákonom z oblasti správneho práva a práva
životného prostredia jednoznačné, či chcel ústavodarca zakotviť hmotné
právo na životné prostredie, alebo skôr všeobecnú záruku ustanovujúcu
125 K tomu bližšie pozri: Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 22/06
z 1. októbra 2008.
III Ústavněprávní východiska
117
zodpovednosť pri ochrane životného prostredia. Najmä preto právna veda
a súdna judikatúra presadzuje názor, že toto právo treba interpretovať predovšetkým
ako všeobecne chránenú ústavnú hodnotu.126
8.2 Právna úprava Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných
slobôd a prístup Rady Európy
Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej ako „Dohovor“)
sa týmito pojmami priamo nezaoberá. Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské
práva (ďalej ako „Súd“) sa už vyjadrovala aj k otázkam ochrany životného
prostredia a rovnako k aspektom ochrany slobody podnikania. Štrasburské
orgány ochrany práv vnímajú ochranu práva na priaznivé životné prostredie
predovšetkým skrz práva na ochranu obydlia podľa čl. 8 Dohovoru upravujúceho
právo na súkromie.127
Judikatúra Súdu doposiaľ interpretovala pojem
obydlie v súvislosti s pojmom životné prostredie. Súd však trvá na tom,
že Dohovor nezaručuje právo na ochranu životného prostredia. Zároveň
zdôrazňuje, že v konkrétnom prípade musia účinky porušenia životného
prostredia dosiahnuť určitú minimálnu úroveň. Sťažnosti súvisiace s ochranou
životného prostredia sa obsahovo týkajú práva na kvalitný súkromný
život bez vonkajších rušivých vplyvov a práva na prístup k informáciám
o životnom prostredí.128
Judikatúra Súdu teda doposiaľ preukázala, že vzťah
k právu na životné prostredie majú najmä ustanovenia čl. 8 Dohovoru, ktorý
zakotvuje právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života, obydlia
a korešpondencie. V prípade straty hodnoty majetku v dôsledku poškodenia
životného prostredia uvažuje judikatúra aj o použití článku 1 Protokolu
č. 1 k Dohovoru, ktorý zakotvuje právo na pokojné užívanie majetku. Tieto
prípady však zvyknú odkazovať aj na čl. 6 ods. 1 Dohovoru, ktorý ustanovuje
právo na prístup k súdu, ako aj na čl. 10 Dohovoru, ktorý upravuje
126 K tomu bližšie pozri: Wagnerová, E. – Šimíček, V. – Langášek, T. – Pospíšil, I. a kol.
Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s. 2012,
s. 712 – 713.
127 Podľa čl. 8 Dohovoru: „1. Každý má právo na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného
života, obydlia a korešpondencie… 2. Štátny orgán nemôže do výkonu tohto práva zasahovať okrem
prípadov, keď je to v súlade so zákonom a nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v záujme národnej
bezpečnosti, verejnej bezpečnosti, hospodárskeho blahobytu krajiny, predchádzania nepokojom a zločinnosti,
ochrany zdravia alebo morálky alebo ochrany práv a slobôd iných.“
128 K tomu bližšie pozri: Svák, J. Ochrana ľudských práv (z pohľadu judikatúry a doktríny
štrasburských orgánov ochrany práv). II. Rozšírené vydanie. Žilina: Poradca podnika-
teľa, spol. s r. o. 2006, s. 641.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
118
právo na informácie a čl. 13 Dohovoru, ktorý zakotvuje právo na efektívny
opravný prostriedok.129
Právna veda preto zdôrazňuje ekologickú interpretáciu
práv ustanovených Dohovorom. Pripúšťa preto rozšírený výklad
občianskych a politických práv zahŕňajúcich v prvom rade právo na život
a následne vyššie uvedených politických práv. Dohovor totiž neobsahuje
úpravu ochrany hospodárskych ani sociálnych práv a prenecháva ich
úpravu iným právnym nástrojom. Nereguluje kolektívne a skupinové práva,
ale výhradne práva individuálne. Ekologický rozmer jednotlivých ľudských
práv preto nadväzuje na jednotlivé hodnoty, ktoré už Dohovor ochraňuje
v rámci zakotveného katalógu ľudských práv a základných slobôd, tj. život,
zdravie, súkromný život, pokojné užívanie majetku.130
Hmotné právo na životné prostredie na medzinárodnej úrovni preto doteraz
nezavŕšilo svoj proces zakotvenia. Dôvodom je určitá rezervovanosť
jednotlivých štátov, ktoré vo všeobecnosti vnímajú ustanovenie ľudských
práv a základných slobôd, ako obmedzovanie vlastnej štátnej suverenity. Tak
jednotlivé štáty ako aj regionálne, či univerzálne organizácie ochrany ľudských
práv poukazujú na komplikácie, ktoré právu na životné prostredie,
prináša na rozdiel od iných ľudských práv časový a územný aspekt. Ničenie
životného prostredia nezasahuje výhradne osoby žijúce v prítomnosti, ale aj
budúce generácie. Najväčšie obavy však majú štáty z teritoriálneho dopadu
štátnych povinnosti, a to najmä preto, že príroda a podoba následkov poškodenia
životného prostredia nepoznajú štátne hranice.131
Súčasný právny stav
v oblasti medzinárodnej ochrany životného prostredia preto predovšetkým
deklaruje skutočnosť, že ľudské právo na životné prostredie nadobudlo
129 K tomu bližšie pozri: Jankuv, J. Ľudské právo na životné prostredie a jeho ochrana
podľa Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (1950).
In. Košičiarová, S. RADA EURÓPY A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 11. Septembra 2008.
Trnava: TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS, vydavateľstvo Trnavskej univerzity
v Trnave, spoločné pracovisko TU a SAV, 2009. s. 99.
130 K tomu bližšie pozri: Dudová, J. PRÁVNÍ ASPEKTY OCHRANY VEŘEJNÉHO
ZDRAVÍ PŘED ENVIRONMENTÁLNÍM HLUKEM. Brno: Masarykova univerzita.
2013. s. 54 – 60.
131 K tomu bližšie pozri: Műllerová, H. AKTUÁLNÍ OTÁZKY ZAKOTVENÍ
LIDSKÉHO PRÁVA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V MEZINÁRODNÍM PRÁVU. In:
Damohorský, M. - Műllerová, H. – Stejskal, V. – Humličková, P. Acta Universitatis
Carolinae. LIDSKÁ PRÁVA, PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST A OCHRANA
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. IURIDICA 3/2011. Praha: UNIVERZITA KARLOVA
V PRAZE. NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM. 2012. s. 42.
III Ústavněprávní východiska
119
právny význam najmä v podobe určitej „spojnice“ medzi ochranou ľudských
práv a ochranou životného prostredia.132
Uvedenú skutočnosť potvrdila
po prvý krát Štockholmská konferencia v roku 1972, na ktorej jednotlivé
štáty prijali záver, že ľudstvo je súčasťou životného prostredia a oddelenie
človeka od prírody nie je možné.133
Štockholmská konferencia preto predstavuje prvý významný impulz k ekologizácii
ľudských práv, ktorý sa prejavil najmä v podobe „zazelenania ústav“
naprieč Európou. Tento proces v sebe odráža snahu o hlbšie prepojenie
hodnotových zdrojov stojacich pri zrode idey ľudských práv s ekologickými
myšlienkami a environmentálnymi princípmi a hodnotami. Právne veda
ho často zvykne označovať ako ďalší stupeň evolučného vývoja právneho
štátu, ktorý smeroval od „liberálneho“ právneho štátu z 18. – 19. storočia,
cez právny štát „sociálny“ – existujúci po 2. svetovej vojne – až do štádia ekologického
právneho štátu.134
8.3 Sloboda podnikania
Právo podnikať zahŕňa ústava medzi základné práva a slobody a chráni
ho v piatom oddiele druhej hlavy Ústavy ako jedno z hospodárskych,
132 Na území strednej Európy vníma právna veda v predchádzajúcom období oddelenosť
úpravy základných ľudských práv a ochrany životného prostredia. Tendencie ochrany
životného prostredia sa na prejavovali napr. už v Uhorsku prostredníctvom zákonných
článkov upravujúcich oblasť správy zdravotníctva a verejného zdravia z roku 1876, alebo
prostredníctvom zákonných článkov upravujúcich vodné, rybolovné, poľovné práva
a práva súvisiace s poľným a lesným hospodárstvom z rokov 1879 – 1898. Vtedajšia
právna prax však vnímala uvedené oblasti právnej úpravy predovšetkým ako práva vecnoprávneho
charakteru, resp. v oblasti zdravotníctva ako právomoc štátu presadzovať
verejný záujem na ochrane zdravia. (K tomu bližšie pozri: Laclavíková, L. – Švecová,
A, PRAMENE PRÁVA NA ÚZEMÍ SLOVENSKA. II. 1790 – 1918. Trnava: TYPI
UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS, vydavateľstvo Trnavskej univerzity v Trnave,
spoločné pracovisko TU a SAV. 2012. s. 331 – 337, 631 – 633). V nasledujúcom období
20. storočia sa na uvedenom území prejavujú predovšetkým konzervačné teórie ochrany
životného prostredia, a to predovšetkým v Poľsku, prejavujúce sa najmä v zákonoch
o ochrane prírody a krajiny, avšak stále bez akéhokoľvek hlbšieho prepojenia ľudskoprávnu
ochranu životného prostredia (Porovnaj: Radecki, W. Právna úprava ochrany
prírody v Poľskej republike, v Českej republike a v Slovenskej republike. In: Acta
Universitatis Tyrnaviensis – Iuridica. Ročenka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity
v Trnave. VII, 2010. Trnava: TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS, vydavateľstvo
Trnavskej univerzity v Trnave, spoločné pracovisko TU a SAV. 2010. s. 368).
133 K tomu bližšie pozri: Malenovský, J. Mezinárodní právo veřejné. Obecná část. 2 opr.
a dopln. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. s. 150.
134 K tomu bližšie pozri: Wagnerová, E. – Šimíček, V. – Langášek, T. – Pospíšil, I. a kol.
Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s. 2012,
s. 710.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
120
sociálnych a kultúrnych práv. Právo podnikať Ústava priznáva každej fyzickej
osobe a považuje ho za ústavnú záruku slobody výkonu hospodárskej
činnosti podľa uváženia jednotlivca. Právo podnikať v súkromnom záujme
Ústava chráni ako spôsob obživy jednotlivca. Zároveň touto zárukou zabezpečuje
verejný záujem na rozvoji podnikania ako dôležitého prvku trhového
hospodárstva. Toto právo priznáva osobám ako právny prostriedok rozvoja
trhovejekonomikyzaručenejčl. 55ods.1Ústavy,podľaktorého:„Hospodárstvo
Slovenskej republiky sa zakladá na princípoch sociálne a ekonomicky orientovanej trhovej
ekonomiky.“ Základom trhového hospodárstva a s ním spätej hospodárskej
súťaže je voľnosť vstupu na trh a rovnosť pravidiel správania na trhu pre
všetkých účastníkov hospodárskej súťaže.135
Súčasťou takto poskytnutej
záruky nie je ochrana podnikateľa pred vstupom konkurenta do zvolenej
hospodárskej činnosti ani záruka, že podnikateľ bude mať úspech vo svojej
činnosti. Vstup na trh je súčasťou ústavou zaručeného práva podnikať
a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť, pretože v trhovom hospodárstve
je podstatné uplatnenie práva podľa čl. 35 ods. 1 Ústavy na trhu. Súdna
judikatúra prijala záver, že uvedenému právu poskytuje Ústavu sprísnenú
ochranu, pretože ústavodarca dovolil iba Národnej rade Slovenskej republiky,
aby formou zákona upravila podmienky uplatnenia tohto práva.136
Podľa súdnej judikatúry ale nemožno legitimizovať také legislatívne opatrenie
alebo iný obmedzujúci zásah, ktoré úspech určitej skupiny podnikateľov
alebo osôb uskutočňujúcich inú zárobkovú činnosť v zákonom vytvorenom
konkurenčnom (trhovom) prostredí bez ústavne akceptovateľného dôvodu
(cieľa) neodôvodnene sťažuje alebo dokonca priamo vylučuje v prospech
úspechu inej skupiny podnikateľov alebo skupiny ďalších subjektov uskutočňujúcich
inú zárobkovú činnosť. Znevýhodnené postavenie jednej skupiny
podnikateľov nemôže štát ospravedlňovať napr. ochranou fiškálnych
záujmov obcí a vyšších územných celkov. Účelom zákonnej úpravy transponujúcej
požiadavky slobody podnikania nemôže byť uspokojenie či ochrana
fiškálnych záujmov obcí a vyšších územných celkov, ale zabezpečenie právnej
rovnosti, dostupnosti a čo najvyššej kvality poskytovania služieb, alebo
135 K tomu bližšie pozri: Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. III. ÚS 10/2001
zo dňa 27. apríla 2001.
136 K tomu bližšie pozri: Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II. ÚS 70/97
zo dňa 16. júna 1998.
III Ústavněprávní východiska
121
tovarov. Podnikateľská alebo iná zárobková činnosť stráca svoju podstatu
a zmysel, ak zákonom ustanovený mechanizmus určitej skupine podnikateľov
reálne neumožňuje získať „vlastnú klientelu“. Neprimerané obmedzenie
prístupu konkrétnej skupiny podnikateľov k hlavnému predmetu ich
hospodárskej činnosti, ktoré svojimi dôsledkami zasahuje do podstaty ich
práva na podnikanie, resp. práva na uskutočňovanie inej zárobkovej činnosti
garantovaného čl. 35 ods. 1 Ústavy, a ktoré nie je ospravedlnené žiadnym
legitímnym cieľom, zakladá rozor s uvedenou ústavnou zárukou.137
Postup
orgánu verejnej moci, ktorý nedodrží zákonom ustanovené pravidlá určenia
podmienok regulácie, môže mať za následok porušenie základného práva
zaručeného čl. 35 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s čl. 13 ods.
1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky.138
Zásahom do tohto základného
práva je aj ustanovenie medzí základného práva bez zákonom predvídaného
upravenia špecifického okruhu spoločenských vzťahov týkajúcich sa regulácie
cien (nevydanie všeobecne záväzného právneho predpisu stanovujúceho
pravidlá regulácie).139
K porušeniu uvedeného základného práva však
nemôže dôjsť postupom a rozhodnutím orgánu verejnej moci, ktorým tento
uplatní svoju právomoc spôsobom, ktorý zákon umožňuje.140
8.4 Prístup slovenskej a českej súdnej judikatúry k stretu práva
na podnikania s právom na priaznivé životné prostredie
Stret práva na priaznivé životné prostredie so súkromnými záujmami adresátov
verejnej moci – tj. aj pri realizácii slobody podnikania – dokumentuje
viacero rozhodnutí Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Treba však
povedať, že súdna judikatúra síce poukazuje na existenciu práva na priaznivé
životné prostredie, avšak fakticky skôr „ekologizuje“ iné Ústavou zaručené
137 K tomu bližšie pozri: Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 13/09
zo dňa 18. mája 2010.
138 Podľa čl. 13 ods. 1 písm. a) Ústavy: „(1) Povinnosti možno ukladať… a) zákonom alebo na základe
zákona, v jeho medziach…“.
139 K tomu bližšie pozri: Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS 95/03
zo dňa 7. júla 2006.
140 K tomu bližšie pozri: Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II.
ÚS 218/07 zo dňa 4. októbra 2007
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
122
práva, napr. právo na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 2 Ústavy.141
Vychádza
pri tom z ústavného príkazu zakotveného v čl. 152 ods. 4 Ústavy, podľa
ktorého „výklad a uplatňovanie ústavných zákonov, zákonov a ostatných všeobecne
záväzných právnych predpisov musí byť v súlade s touto ústavou. Príkladom je súdny
prieskum rozhodnutia o povolení vodnej stavby podľa § 26142
v spojení s § 52143
zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
zákon) (ďalej ako zákon č. 364/2004 Z. z.). Vodná stavba podľa slovenskej
súdnej judikatúry svojou podstatou vždy zasahuje do ústavného práva
141 Podľa čl. 46 ods. 2 Ústavy: „Kto tvrdí, že bol na svojich právach ukrátený rozhodnutím orgánu
verejnej správy, môže sa obrátiť na súd, aby preskúmal zákonnosť takéhoto rozhodnutia, ak zákon
neustanoví inak. Z právomoci súdu však nesmie byť vylúčené preskúmanie rozhodnutí týkajúcich
sa základných práv a slobôd.“
142 Podľa § 52 zákona č. 364/2004 Z. z. „(1) Vodnými stavbami sú stavby, prípadne ich časti, ktoré
umožňujú osobitné užívanie vôd alebo iné nakladanie s vodami. Vodnými stavbami sú najmä… a)
stavby, ktorými sa upravuje, mení alebo zriaďuje koryto, vrátane terénnych úprav s tým spojených, b)
stavby na ochranu pred povodňami, c) priehrady, vodné nádrže, rybníky, hate, hrádze a iné stavby potrebné
na nakladanie s vodami, d) studne, stavby vodovodných potrubí, vodovodov a ďalšie vodárenské
objekty samostatne slúžiace na účely zásobovania vodou, e) stavby stôk, stokové siete vrátane objektov
na nich, čistiarne odpadových vôd a iné stavby určené na zneškodňovanie odpadových vôd a osobitných
vôd a na ich vypúšťanie do povrchových vôd, podzemných vôd alebo do banských vôd a stavby určené
na predchádzajúce čistenie odpadových vôd pred ich vypúšťaním do verejnej kanalizácie, f) hydromelioračné
stavby na zavlažovanie a odvodňovanie pozemkov a na ochranu pozemkov pred vodnou eróziou,
g) stavby, ktoré sa zriaďujú na plavebné účely v korytách alebo v iných vodných útvaroch, h) stavby
umožňujúce využívanie vôd najmä na hromadnú rekreáciu a vodné športy, i) odkaliská vytvorené
hrádzovým systémom, na ktoré sa odpad ukladá hydraulickým spôsobom, j) vodovodné prípojky, ak…
1. slúžia na dodávku vody do priemyselných stavieb a poľnohospodárskych stavieb… 2. slúžia na zásobovanie
skupiny stavieb, ak to vyžaduje vlastný systém rozvodných potrubí… 3. sú zriadené k stavbe,
pre ktorú je zhotovené zariadenie na zvýšenie tlaku vody… 4. sú dlhšie ako 100 m a dodávajú vodu
s denným priemerným množstvom väčším ako 0, 5 l za sekundu… k) kanalizačné prípojky do verejnej
kanalizácie, ak… 1. slúžia na vypúšťanie odpadových vôd z priemyselných stavieb a z poľnohospodárskych
stavieb… 2. slúžia na odvádzanie odpadových vôd z areálu alebo zo skupiny stavieb, ak to vyžaduje
samostatnú stokovú sieť… 3. slúžia na vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie,
ktoré vyžadujú ich predchádzajúce čistenie… 4. sú dlhšie ako 100 m a majú vnútorný priemer väčší
ako 20 cm… (2) V prípade pochybností, či ide o vodnú stavbu alebo jej súčasť, rozhodne orgán štátnej
vodnej správy.“
143 Podľa § 26 ods. 1, 2 a 3 zákona č. 364/2004 Z. z. „(1) Povolenie orgánu štátnej vodnej správy
sa vyžaduje na uskutočnenie, zmenu alebo na odstránenie vodnej stavby. Stavebné úpravy na vodnej
stavbe možno uskutočňovať na základe povolenia alebo ohlásenia orgánu štátnej vodnej správy.
Na uskutočnenie jednoduchého vodného zariadenia sa nevyžaduje povolenie ani ohlásenie orgánu štátnej
vodnej správy… (2) V povolení na vodné stavby orgán štátnej vodnej správy určí záväzné podmienky
na uskutočnenie stavby a užívanie stavby… (3) Pri vodných stavbách má orgán štátnej vodnej správy
pôsobnosť stavebného úradu podľa osobitného predpisu33) s výnimkou pôsobnosti vo veciach územného
rozhodovania a vyvlastnenia. Orgán štátnej vodnej správy, ktorý je príslušný na povolenie vodnej stavby,
rozhoduje aj o užívaní stavby vydaním kolaudačného rozhodnutia.“
III Ústavněprávní východiska
123
jednotlivca na priaznivé životné prostredie. Zároveň vodná stavba zasahuje
do uvedenej ústavne vyjadrenej hodnoty aj vďaka svojmu bezprostrednému
umiestneniu, z ktorého vyplýva dopad na vodný ekosystém. Zasahuje preto
do veľmi významnej zložky životného prostredia. Rovnaké závery s odkazom
na judikatúru Najvyššieho správneho súdu Českej144
republiky presadzuje
aj česká právna veda.145
Navyše, pokiaľ je uvedenou vodnou stavbou
malá vodná elektráreň, stavebník takejto stavby realizuje okrem vlastníckej
slobody aj svoju slobodu podnikania.146
Právo na priaznivé životné prostredie
zaradil ústavodarca do druhej hlavy Ústavy označenej ako Základné
práva a slobody. Z tohto dôvodu preto slovenská súdna judikatúra používa
záruku vyjadrenú v práve na priaznivé životné prostredie ako výkladové pravidlo
pri aplikácii čl. 46 ods. 2 Ústavy. Rozhodnutia orgánov verejnej moci
k uvedeným zámerom preto musia zohľadňovať aj možné zásahy do základných
práv a slobôd. Premietnutie ústavne vyjadrenej požiadavky – záujmu
na zachovaní priaznivého životného prostredia – vidí slovenská súdna judikatúra
predovšetkým v zákone č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí (ďalej
ako „zákon č. 17/1992 Zb.“). Tento zákon upravuje pojem životné prostredie
v § 2.147
Zákon č. 17/1992 Zb. preto zastáva významné miesto medzi
právnymi predpismi vykonávajúcimi požiadavky práva na priaznivé životné
prostredie.148
Zákon č. 364/2004 Z. z. následne zaujíma miesto osobitného
144 K tomu bližšie pozri: Rozsudok Najvyššieho správneho súdu Českej republiky zo dňa
24. 11. 2009, sp. zn. 1 As89/2008-80.
145 Porovnaj: Židek, D. VODA V PROCESECH VEŘEJNÍHO STAVEBNÍHO PRÁVA.
In: Průchová, I. – Hanák, J. a kol. VODA V PRÁVNÍCH VZTAZÍCH. Brno: Masarykova
univerzita. Právnická fakulta., 2014. s 24 – 25. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity,
řada teoretická, č. 481.
146 Podľa § 3 písm. a) bod. 1 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej ako „zákon č. 251/2012 Z. Z.“) „Na účely tohto zákona sa rozumie…
a) všeobecne… 1. podnikom osoba, ktorá podniká v energetike…“ Podľa § 3 písm. b) body
1. a 5. „Na účely tohto zákona sa rozumie… b) v elektroenergetike… 1. výrobcom elektriny osoba,
ktorá má oprávnenie na výrobu elektriny podľa tohto zákona… 5. elektroenergetickým podnikom
osoba, ktorá vykonáva najmenej jednu z činností výroba elektriny, prenos elektriny, distribúcia elektriny,
dodávka elektriny alebo nákup elektriny na účel ďalšieho predaja elektriny a ktorá je v súvislosti
s týmito činnosťami zodpovedná za obchodné úlohy, technické úlohy alebo údržbu; elektroenergetickým
podnikom nie je koncový odberateľ elektriny,“
147 Podľa § 2 zákona č. 17/1992 Zb. „Životným prostredím je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky
existencie organizmov včítane človeka a je predpokladom ich ďalšieho vývoja. Jeho zložkami
sú najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda, organizmy.“
148 K tomu bližšie pozri: Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 22. Júna
2010, sp. zn. 5 Sžp/106/2009.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
124
predpisu vo vzťahu k tomuto zákonu, pretože sa zameriava na všestrannú
ochranu vôd na území Slovenskej republiky.149
Súdna judikatúra sa preto vyjadruje k vzťahu životného prostredia a súkromného
záujmu pri nakladaní s rôznymi ľudskými benefíciami. Podľa § 17 ods.
1 zákona č. 17/1992 Zb. „Každý je povinný, predovšetkým opatreniami priamo pri
zdroji, predchádzať znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia a minimalizovať
nepriaznivé dôsledky svojej činnosti na životné prostredie.“ Zákonodarca
takto na jednej strane vymedzil povinnosť jednotlivca formulovanú ako
generálnu prevenciu („a priori“) v zmysle ústavného čl. 44 ods. 2 a 3 a čl. 20
ods. 3 posledná veta. Verejný záujem na ochrane životného prostredia prevyšuje
súkromný záujem založený na výhodách dosahovaných pri nakladaní
s predmetom vlastníckeho práva, tj. aj pri realizovaní slobody podnikania.
Zákonodarca súčasne zakotvil uvedenú povinnosť ako generálny prostriedok
nápravy („a posteriori“) proti zhoršovaniu úrovne životného prostredia
bez ohľadu na vnútorný postoj jednotlivca k následkom k svojmu správaniu.
Na strane druhej zákonodarca neustanovil podmienky, ktoré by správanie
jednotlivca k životnému prostrediu ospravedlňovali vo vzťahu k samotným
negatívnym následkom. Týmto spôsobom slovenský právny poriadok založil
objektívnu zodpovednosť jednotlivca za priaznivý stav životného prostredia
bez pripustenia liberačných dôvodov.150
Uvedený názor rozvíja súdna judikatúra podrobnejšie napr. vo vzťahu
k ochrane prírody a krajiny. „S prihliadnutím na čl. 44 Ústavy Slovenskej
republiky a § 17 ods. 1 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí pre
Najvyšší súd vyplýva záver, že verejný záujem na ochrane životného prostredia
ako základného predpokladu existencie ľudskej bytosti je mimoriadny
a preto právny poriadok Slovenskej republiky mu venuje zvýšenú pozornosť
149 Podľa § 1 zákona č. 364/2004 Z. z. „(1) Tento zákon vytvára podmienky na… a) všestrannú
ochranu vôd vrátane vodných ekosystémov a od vôd priamo závislých ekosystémov1) v krajine… b)
zachovanie alebo zlepšovanie stavu vôd… c) účelné, hospodárne a trvalo udržateľné využívanie vôd…
d) manažment povodí a zlepšenie kvality životného prostredia a jeho zložiek… e) znižovanie nepriaznivých
účinkov povodní a sucha… f) zabezpečenie funkcií vodných tokov… g) bezpečnosť vodných
stavieb… (2) Tento zákon upravuje práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb k vodám
a nehnuteľnostiam, ktoré s nimi súvisia pri ich ochrane, účelnom a hospodárnom využívaní, oprávnenia
a povinnosti orgánov štátnej vodnej správy a zodpovednosť za porušenie povinností podľa tohto
zákona.“
150 K tomu bližšie pozri: Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3Sžp
1/2008 zo dňa 04. Decembra 2008.
III Ústavněprávní východiska
125
a v prípade stretu tohto verejného záujmu s výkonom niektorých práv jednotlivcom
je na základe uvedeného prípustné výkon týchto práv obmedziť. Toto
je najmä evidentné v prípade stretu verejného záujmu na ochrane životného
prostredia a súkromných práv, ktorým je napríklad vlastnícke právo, ktorých
obsah (čl. 20) a zvýšená ochrana v správnom súdnictve (čl. 46 ods. 2 veta
druhá) sú zakotvené priamo v Ústave Slovenskej republiky. Potom je celkom
prirodzené, že zákonodarca prostredníctvom § 4 ods. 1 zákona. č. 543/2002
Z. z. zakotvil všeobecnú prevenčnú povinnosť nielen štátu ale aj jednotlivcov,
aby vzhľadom na zachovanie zdravého životného prostredia prispôsobili
vykonávanie svojich činností tak, aby nedošlo k poškodeniu životného
prostredia alebo jeho zložiek, a ďalej v špeciálnych ustanoveniach, ktorým
je napríklad § 61 ods. 1 vete prvá zák. č. 543/2002 Z.z. ako aj § 3 ods. 1
písm. c) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej
pôdy túto prevenčnú povinnosť bližšie rozviedol pre podmienky výkonu
vlastníckeho práva alebo užívania poľnohospodárskej pôdy.“151
Do skupiny osobitných zákonov, ktoré si nielen osvojili všeobecnú prevenčnú
povinnosť štátu a jednotlivcov, aby vzhľadom na zachovanie zdravého
životného prostredia prispôsobili vykonávanie svojich činností tak,
aby nedošlo k poškodeniu životného prostredia alebo jeho zložiek, patrí
nado všetky pochybnosti zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) (ďalej ako „zákon č. 50/1976 Zb.“).152
Viaceré ustanovenia tohto zákona kladú nezanedbateľný a významný dôraz
na úlohu ochrany a zveľaďovania životného prostredia v procese územného
plánovania a stavebného konania.153
Na základe toho prijala súdna judikatúra
ustálený záver, že napr. rozhodnutie týkajúce sa stavebného povolenia vodnej
151 K tomu bližšie pozri: Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3Sžp
2/2008 zo dňa 04. Decembra 2008.
152 Napr. podľa § 139 ods. 1. písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. „(1) Pod pojmom „iné práva k pozemkom
a stavbám“ použitým v spojení „vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich“
sa podľa povahy prípadu rozumie… c) právo vyplývajúce z iných právnych predpisov.
153 Napr. podľa § 1 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. „Územné plánovanie vytvára predpoklady pre
trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie
ekologickej rovnováhy a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja, na šetrné využívanie prírodných
zdrojov a na zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt.“ Alebo podľa § 2
ods. 1 písm. j) zákona č. 50/1976 Zb. „(1) Územné plánovanie zahŕňa tieto úlohy a činnosti…
j) navrhuje územno-technické a organizačné opatrenia nevyhnutné na zlepšenie životného prostredia,
dosiahnutie ekologickej stability a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja.“
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
126
stavby môže byť z titulu tvrdeného zásahu do základného práva jednotlivca
na priaznivé životné prostredie, podrobené v zmysle čl. 46 ods. 2 Ústavy
napriek zákonnej výluke súdnemu prieskumu v správnom súdnictve.154
Vzťah práva na priaznivé životné prostredie a slobody podnikania v slovenskej
právnej úprave vyjadruje aj zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej ako „zákon č. 39/2013 Z. z.“), ktorý s účinnosťou
od 15. marca 2013 nahradil zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (Ďalej ako „zákon č. 245/2013 Z. z.“).
V súvislosti s uvedenými zákonmi – najmä so zákonom č. 245/2003 Z. z. –
sa súdna judikatúra vyjadrovala k vylúčeniu odkladného účinku odvolania
proti prvostupňovému rozhodnutiu o integrovanom povolení a súčasne
o stavebnom povolení na realizáciu skládky odpadov pri meste Pezinok.
V uvedenom prípade sa mesto, ako žalobca, domáhalo zrušenia rozhodnutia
o vylúčení odkladného účinku odvolania proti uvedenému rozhodnutia
na Krajskom súde v Bratislave. Krajský súd Bratislava však rozhodnutie
o vylúčení odkladného účinku posúdil ako rozhodnutie procesnej
Rovnako aj podľa § 6 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. „Územná prognóza rieši možnosti dlhodobého
priestorového usporiadania a funkčného využívania územia. Spracúva sa na základe rozboru
a hodnotenia územno-technických podmienok, environmentálnych podmienok, ekonomických podmienok
a sociálnych podmienok územia, ako aj na základe rozboru a hodnotenia územného systému ekologickej
stability, tendencií územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie.“ Taktiež v zmysle § 9
ods. 2 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. „(2) Koncepcia územného rozvoja Slovenska ustanovuje
najmä… c) zásady usmerňovania územného rozvoja s cieľom utvárať rovnocenné životné podmienky
na celom území Slovenskej republiky a vytvárať územné predpoklady na zlepšenie životného prostredia,
zabezpečenie ekologickej stability, zachovanie kultúrno-historického dedičstva a pre trvalo udržateľný
rozvoj.“ V súlade s § 35 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. „(2) Ak predložený návrh neposkytuje
dostatočný podklad pre posúdenie umiestnenia navrhovanej stavby alebo iného opatrenia v území
(§ 32), najmä vplyvov na životné prostredie, vyzve stavebný úrad navrhovateľa, aby návrh v primeranej
lehote doplnil potrebnými údajmi alebo podkladmi, a upozorní ho, že inak územné konanie zastaví.
Ak navrhovateľ nedoplní návrh na vydanie územného rozhodnutia požadovaným spôsobom v určenej
lehote, stavebný úrad územné konanie zastaví.“ Rovnako aj podľa § 39a ods. 2 písm. a) zákona
č. 50/1976 Zb. „(2) V podmienkach na umiestnenie stavby sa určia požiadavky… a) na ochranu
prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie…“
154 K tomu bližšie pozri: Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 22. Júna
2010, sp. zn. 5 Sžp/106/2009.
III Ústavněprávní východiska
127
povahy a konanie zastavil.155
Mesto Pezinok sa preto obrátilo s odvolaním
proti uvedenému rozhodnutiu Krajského súdu v Bratislave na Najvyšší súd
Slovenskej republiky, ktorý dospel k opačnému záveru. Súdna judikatúra
podala výklad k § 244 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb., ktorý zakotvuje súdny
prieskum rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy.156
V súlade s judikatúrou
sa takýto prieskum vzťahuje na také rozhodnutia a im predchádzajúce
konania, ktorých účinky reálne a skutočne zasahujú do veľkého množstva
hmotných a procesných práv a povinností jednotlivcov nielen v čase
podania žaloby, ale aj počas súdneho konania samotného. Týmto spôsobom
právna úprava podľa súdnej judikatúry transponuje ústavné právo jednotlivca
na súdnu ochranu proti nezákonným rozhodnutiam a postupom verejnej
správy, ktoré je zakotvené v čl. 46 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.157
Súdna judikatúra teda na jednej strane poukazuje na zásadu hospodárnosti
a efektívnosti ochrany práv jednotlivca, ktorá vyplýva z Ústavy Slovenskej
republiky, a ktorá sa premieta do možnosti vyňatia niektorých správnych
rozhodnutí zo súdneho prieskumu. Na druhej strane však zároveň argumentuje
obsahom úpravy čl. 46 ods. Ústavy. Súdna ochrana sa preto nemusí
vzťahovať na všetky rozhodnutia orgánov verejnej správy, pri aplikácii § 248
zákona č. 99/1963 Zb. však musí správny súd posúdiť, či uvedeným rozhodnutím
orgán verejnej správy nezasiahol do ústavne zaručeného práva.
Previazanosť uvedeného prístupu súdnej judikatúry s právom na priaznivé
životné prostredie a slobodu podnikania sa podľa nášho názoru preja-
155 Podľa § 248 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej ako „zákon
č. 99/1963 Zb.“) „Súdy nepreskúmavajú… a) rozhodnutia správnych orgánov predbežnej povahy
a procesné rozhodnutia týkajúce sa vedenia konania… b) rozhodnutia, ktorých vydanie závisí výlučne
od posúdenia zdravotného stavu osôb alebo technického stavu vecí, ak samy osebe neznamenajú právnu
prekážku výkonu povolania, zamestnania alebo podnikateľskej alebo inej hospodárskej činnosti…
c) rozhodnutia o nepriznaní alebo odňatí odbornej spôsobilosti právnickým osobám alebo fyzickým
osobám, ak samy osebe neznamenajú právnu prekážku výkonu povolania alebo zamestnania… d)
rozhodnutia správnych orgánov, ktorých preskúmanie vylučujú osobitné zákony.“ Podľa § 250d
ods. 3 zákona č. 99/1963 Zb. „Súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene,
ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania
súdom, ak žalobca neodstránil vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia
vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa § 250a alebo ak žaloba bola vzatá
späť (§ 250h ods. 2). Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.“
156 Podľa § 244 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. „V správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe
žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy.“
157 Podľa § 51 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky „Domáhať sa práv uvedených v čl. 35, 36, 37
ods. 4, čl. 38 až 42 a čl. 44 až 46 tejto ústavy sa možno len v medziach zákonov, ktoré tieto ustanovenia
vykonávajú.“
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
128
vuje v tom, že v danom prípade Najvyšší súd Slovenskej republiky priznal
právu na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky
ekologický rozmer. Najvyšší súd Slovenskej republiky na jednej strane prijal
záver o tom, že rozhodnutia napadnuté mestom Pezinok má jednoznačne
procesnú povahu a jeho sledovaným predmetom je vylúčenie odkladného
účinku odvolania správnym orgánom ako dôsledok aplikácie jeho právomoci
v prebiehajúcom správnom konaní.158
Mesto Pezinok navyše spoločne
so žalobou žiadalo o odklad vykonateľnosti rozhodnutia vydaného
rozhodnutia podľa zákona č. 99/1963 Zb.159
Avšak Krajský súd v Bratislave
nevenoval dostatočnú pozornosť inštitútu predbežnej vykonateľnosti rozhodnutia,
v konkrétnej veci účinkom stavebného povolenia, ktoré umožňovalo
stavebníkovi začať s realizáciou rozhodnutím povolenej stavby. V čom
je uvedené rozhodnutie zásadné? V oboch ustanoveniach spomenutých
právnych predpisov, tj. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) a zákona č. 99/1963 Zb. týkajúcich sa vylúčenia odkladného
účinku odvolania v správnom konaní a návrh na odklad vykonateľnosti rozhodnutia
po podaní správnej žaloby, videla súdna judikatúra premietnutia
ústavne zaručenej hodnoty – záujme na zachovaní priaznivého životného
prostredia. § 55 ods. 2 správneho poriadku ustanovuje „že odkladom výkonu
rozhodnutia utrpí účastník konania alebo niekto iný nenahraditeľnú ujmu“. § 250c
ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. ustanovuje „ak by okamžitým výkonom napadnutého
rozhodnutia hrozila závažná ujma.“ V danom prípade správny orgán videl
vo vylúčení odkladného účinku odvolania ochranu realizácie slobody podnikania
a vlastníckej slobody. Avšak Najvyšší súd Slovenskej republiky poukázal
na závažnú ujmu, ktorá mohla hroziť životnému prostrediu. Poukázal
preto na skutočnosť, že začatie výstavby tejto skládky počas odvolacieho
158 Podľa § 55 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) „(1) Pokiaľ
osobitný zákon neustanovuje inak, včas podané odvolanie má odkladný účinok… (2) Ak to vyžaduje
naliehavý všeobecný záujem alebo ak je nebezpečenstvo, že odkladom výkonu rozhodnutia utrpí
účastník konania alebo niekto iný nenahraditeľnú ujmu, môže správny orgán odkladný účinok vylúčiť;
naliehavosť treba riadne odôvodniť. Odkladný účinok nemožno vylúčiť, ak tak ustanovuje osobitný
zákon… (3) Proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku sa nemožno odvolať.“
159 Podľa § 250c zákona č. 99/1963 Zb. „(1) Žaloba nemá odkladný účinok na vykonateľnosť rozhodnutia
správneho orgánu, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje niečo iné. Na žiadosť účastníka môže
predseda senátu uznesením vykonateľnosť rozhodnutia odložiť, ak by okamžitým výkonom napadnutého
rozhodnutia hrozila závažná ujma. Ak predseda senátu nevyhovie žiadosti, upovedomí o tom
účastníka.“
III Ústavněprávní východiska
129
konania, ktoré jediné je spôsobilé identifikovať, eliminovať alebo napraviť
právne nedostatky predchádzajúceho správneho konania, môže spôsobiť
nenahraditeľnú ujmu na životnom prostredí a ujmu na zdraví obyvateľov
mesta. Správny orgán si preto pri aplikácii uvedeného inštitútu neuvedomil
existenciu stretu viacerých ústavne zaručených práv - na jednej strane
stojacej slobody podnikania a vlastníckej slobody a na strane druhej práva
na priaznivé životné prostredie a práva na súdnu ochranu. Limitom aplikácie
slobody podnikania v danom prípade bola práve interpretácia § 55
ods. 2 správneho poriadku a v ňom obsiahnutého vyjadrenia „že odkladom
výkonu rozhodnutia utrpí účastník konania alebo niekto iný nenahraditeľnú ujmu“.
Najvyšší súd Slovenskej republiky vychádzal zo skutočnosti, že mesto bolo
v danom prípade oprávnené obhajovať záujmy svojich obyvateľov. Uvedené
oprávnenie mu vyplývalo z vtedy platného a účinného zákona č. 245/2003
Z. z.160
v spojení s § 1 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
(ďalej ako zákon SNR č. 369/1990 Zb.“).161
V súčasnosti mestám alebo
obciam toto oprávnenie vyplýva z § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013
Z. z.162
Najvyšší súd Slovenskej republiky videl v uvedených ustanoveniach
premietnutie požiadavky podľa čl. 44 ods. 1 Ústavy, podľa ktorého „Každý
má právo na priaznivé životné prostredie“. Toto právo je vzhľadom k systematike
ústavy zaradené do jej Druhej hlavy označenej ako Základné práva
a slobody. V danom prípade preto interpretoval uvedenú záruky s právom
na preskúmanie rozhodnutia orgánu verejnej správy nezávislým a nestranných
súdom zriadeným zákonom a postavil uvedené záruky ako protipól
slobode podnikania.163
V inom prípade sa vyjadril Ústavný súd Českej republiky k obmedzeniu
slobody podnikania prostredníctvom čl. VII všeobecne záväznej vyhlášky
160 Podľa § 10 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. „Účastníkom konania je obec, v ktorej je povoľovaná
prevádzka umiestnená alebo podľa územného plánu alebo územného rozhodnutia má byť umiestnená.“
161 Podľa § 1 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. „Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy
je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Obci pri výkone samosprávy
možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.“
162 Podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. „(1) Účastníkom konania okrem účastníkov
konania podľa všeobecného predpisu o správnom konaní je aj… a) obec, v ktorej je povoľovaná prevádzka
umiestnená alebo podľa územného plánu alebo územného rozhodnutia má byť umiestnená…“
163 K tomu bližšie pozri: Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 4.
Novembra 2008, sp. zn. 5 Sžp 5/2008.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
130
štatutárneho mesta Liberec č. 3/2009 o verejnom poriadku,164
a to zákazom
pochôdzkového predaja v mestskej pamiatkovej zóne. Štatutárne
mesto Liberec v konaní pred Ústavným súdom Českej republiky tvrdilo,
že všeobecne záväznú vyhlášku prijalo preto, aby umožnilo pokojne súžitie
osôb ne verejnom priestranstve v mestskej pamiatkovej zóne pri zachovaní
a rešpektovaní subjektívnych práv a možnosti ich realizácie. Mesto argumentovalo
predovšetkým nedotknuteľnosťou a súkromím a nedotknuteľnosťou
osoby, ochranou majetku a zdravia osôb, ale aj právom na priaznivé životné
prostredie a právom na prístup ku kultúrnemu bohatstvu a kultúrnemu
dedičstvu. Mesto tvrdilo, že nemalo záujem zasahovať do predaja tovaru,
ale len ustanoviť povinnosti za účelom zabezpečenia verejného poriadku.
Poskytovanie služieb a uvedený predaj ohrozovali podľa mesta verejný poriadok.
Napadnuté ustanovenie vyhlášky podľa mesta nesuplovalo zákonnú
úpravu podmienok podnikania, pretože malo za cieľ ochranu verejného
poriadku a mesto podľa svojho názoru neporušilo týmto opatrením ani
princíp proporcionality, pretože zákaz obmedzilo výhradne na oblasť mestskej
pamiatkovej zóny. Opačný názor ale Ministerstvo vnútro Českej republiky,
pretože mesto vydalo vyhlášku pri použití svojej originárnej právomoci,
na čo ale nebolo zákonom splnomocnené a prekročilo tak rámec svojho
zákonného oprávnenia. Ústavný súd Českej republiky pri posudzovaní
uvedeného prípadu skúmal oprávnenia obcí ustanovené českým právnym
poriadkom. Vychádzal pritom aj z § 18 ods. 1 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském
podnikání, podľa ktorého môže obec v prenesenej pôsobnosti
vydať trhový poriadok formou nariadenia obce. Pokiaľ tento zákon oprávňuje
obec, aby prostredníctvom trhové poriadku regulovala vymedzené skutočnosti
pri predaji tovaru mimo prevádzku, tj. ustanovila konkrétne, miestnym
pomerom priliehavé a účelné zákazy a podmienky), potom možnosť
uvedenej regulácie nie je samoúčelným obmedzením základného ľudské
práva na podnikanie, zaručeného v čl. 26 ods. 1 LZPS. Takéto obmedzenie
má slúžiť a prispievať ku kultúre podnikateľskej činnosti a k zaisteniu
verejného poriadku v obci. Mesto preto pri prijímaní opatrenia nedodržalo
zákonom ustanovenú formu zásahu do slobody podnikania a neriadilo
164 Podľa tohto ustanovenia „V zájmu zachování veřejného pořádku, zdraví a bezpečnosti občanů
a návštěvníků města Liberec je v městské památkové zóně na veřejném prostranství zakázáno formou
pochůzkového prodeje nabízet a prodávat výrobky a nabízet a poskytovat služby.“
III Ústavněprávní východiska
131
sa zákonným príkazom, že všeobecný zákaz predaja a poskytovania služieb
nie je možný. Právo podnikať a vykonávať inú hospodársku činnosť podľa
čl. 26 ods. 1 LZPS môže byť síce zákonom obmedzene, avšak pokiaľ taká
regulácia vybočuje z medzí zákonného splnomocnenia, súdna judikatúra
ju považuje za zásah do ústavne zaručeného práva podnikať. Okrem toho
každý zákaz, ktorý priamo či sprostredkovane vedie k zúženiu základných
práv a slobôd, musí šetriť ich podstatu a zmysel. Pokiaľ zákon explicitne
ustanoví medze a podmienky základného práva či slobody, nemôže ich,
a to za žiadnych okolností, nad tento rámec zužovať normatívny predpis
nižšej právnej sily. To ale neznamená, že by takýto predpis nemohol zákonom
určené medze a podmienky konkretizovať.165
8.5 Záver
Právo na podnikanie nevytvára len priestor slobody jednotlivca, ale zároveň
poskytuje určité medze pre verejnomocenské zásahy do tohto práva. Verejná
moc preto môže pozitívne formulovať podmienky a obmedzenia pri výkone
hospodárskych činností.166
Ustanovovanie podmienok a obmedzení práva
na podnikanie uskutočňuje verejná moc vo verejnom záujme. Vždy však
musí skúmať, či obmedzenie verejným záujmom je proporcionálne, alebo
dokonca či nepopiera zmysel a podstatu základného práva na podnikanie.167
Právna úprava preto nezveruje verejnej moci voľnú úvahu pri zásahoch
do slobody podnikania. Verejná moc musí svoju úvahu aplikovať tak, aby
zachovala právnu istotu a predvídateľnosť svojho postupu a rozhodovania
v súlade so zákonom. Pri obmedzovaní slobody podnikania z dôvodu
ochrany životného prostredia sa musí verejná moc vyporiadať s otázkou,
či došlo k stretu dvoch základných práv a slobôd, na jednej strane práva
na slobodnú voľbu povolania a práva podnikať a na druhej strane práva
165 K tomu bližšie pozri: Nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 31. Januára 2012,
sp. zn. Pl. ÚS 19/2011.
166 Napr. podľa § 62 ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) „Ak kontrolóri v súvislosti s kontrolou zistia skutočnosti, ktoré môžu ohroziť život,
zdravie, bezpečnosť osôb, životné a pracovné prostredie, spíšu o tom záznam, ktorý odovzdajú alebo
doručia podnikateľovi a dotknutému orgánu štátnej správy.“ Alebo podľa § 44 ods. 2 zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník „(2) Nekalou súťažou podľa odseku 1 je najmä… h)
ohrozovanie zdravia spotrebiteľov a životného prostredia.“
167 K tomu bližšie pozri: Nález Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. I. ÚS 504/2003
zo dňa 25. Novembra 2003.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
132
na priaznivé životné prostredie, ktoré sa prejavuje aj v záväzku štátu na účinnej
starostlivosti o ekologickú rovnováhu a ochrany životného prostredia.
Súdna judikatúra však k týmto záverom dodáva, že zákonná úprava nedefinuje
pojem verejný záujem. Jedná sa o pojem, ktorý platná právna úprava
výslovne obsahovo nevymedzuje, napriek tomu sa najmä v oblasti správneho
práva pomerne často používa. Verejný záujem je opakom tzv. súkromného
záujmu a z povahy veci je možné odvodiť, že ide o taký záujem, ktorý
by bolo možné označiť za všeobecne či verejne prospešný, ktorého nositelia
sú síce bližšie neurčení, ale aspoň rámcovo determinovateľní, a to okruhom
či spoločenstvom osôb, ako tzv. verejnosť. Tieto záujmy nesmú byť v rozpore
s platnými právnymi predpismi, pričom verejné záujmy súvisia s režimom
verejného práva, ako i poslaním a úlohami orgánov verejnej moci.168
168 K tomu bližšie pozri: Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 9. Marca
2010, sp. zn. 1 Sža 10/2010.
133
IV Omezení vlastnického práva imisemi
9 Sousedské vztahy a podnikání
Karel Schelle, Ladislav Vojáček
Sousedské vztahy byly a jsou primárně soukromoprávním problémem.
Už ve starověku, ale pak zejména s rozvojem průmyslu, získávaly širší rozměr
v tom, že některé vedlejší efekty podnikatelské činnosti neznepříjemňovaly
jen život sousedů, ale výrazně ohrožovaly přírodní prostředí jako takové.
Společenské dopady těchto nežádoucích projevů byly natolik závažné,
že se později za jejich ochranu stát začal zasazovat i nástroji veřejného práva.
Na některé negativní dopady činnosti vlastníků na životní prostředí však
pamatovala i samotná soukromoprávní úprava sousedských vztahů.
Vlastnické právo se tradičně řadí mezi absolutní práva. Z toho plyne, že každý
vlastník může volně nakládat s předmětem svého konkrétního vlastnického
práva a všechny další subjekty se musí zdržet jakéhokoliv zasahování do jeho
práv. Rubem tohoto vlastníkova oprávnění je požadavek, aby uplatňoval své
právo tak, aby nezasahoval do práv jiných vlastníků. A zde jsme u jádra věci:
uvedené principy se v reálném životě – i při dobré vůli, bez úmyslu škodit –
nedaří vždy naplnit, a tak dochází ke střetu zájmů dvou či více vlastníků,
z nichž každý „jen“ realizuje své absolutní vlastnické právo tím, že předmět
svého vlastnictví tím či oním způsobem užívá či využívá, případně neužívá
nebo nevyužívá.
V realitě společenských vztahů tedy vlastník nemůže dělat cokoliv, protože
by tím mohl nepřiměřeně zasahovat do výkonu práva jiného vlastníka.
Na druhé straně ale nelze vlastníkovi zakázat vše, co obtěžuje jiné vlastníky,
protože mnohé z toho je spojeno s běžným užíváním jím vlastněné věci.
Z toho plyne, že musíme hledat kritérium pro přípustné omezení výkonu
vlastnického práva v zájmu jiných vlastníků a pomocí něj pak stanovit
meze výkonu vlastnického práva, resp. výstižnými slovy italského romanisty
Pietra Bonfanteho „mez, po kterou může vlastnictví jaksi vyzařovati za hranice svého
objektu“ 169
.
169 BONFANTE, Pietro, Instituce římského práva. Brno: Čs. A. S. „právník“, 1932, s. 344.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
134
Do práv jiného vlastníka mohou při výkonu svého práva snadno zasahovat
především vlastníci nemovitostí, a to vzhledem k tomu, že pozemky spolu
bezprostředně sousedí. Kolizní situace proto vznikají především při výkonu
vlastnického práva k nemovitostem a jsou jeho důsledkem. Protože však
užívací právo k nemovitostem nepřísluší jen přímým vlastníkům, ale též uživatelům
na základě odvozených práv, i oni se dostávají do podobných situací.
Proto, i když budeme dále pro zjednodušení používat jen výrazy „vlastník“
nebo „vlastnické právo“, budeme si vědomi, že se tím mohou myslet i uživatelé
a odvozená uživatelská práva.
Konkrétních situací, v nichž ke kolizím mezi vlastníky nemovitostí při jejich
užívání docházelo a dochází, je přitom nepřeberné množství. Už starořímští
právníci proto pro takové často se opakující situace hledali právní řešení.
Tak se vlastně už od dob nejstaršího soupisu jejich právních pravidel vyvíjelo
tzv. sousedské právo, které má zamezit výraznějším kolizím vlastníků
sousedních či blízkých pozemků, případně má takové kolize pomáhat řešit.
Tu se znovu, podobně jako u pojmu vlastník, musíme pozastavit u používané
terminologie. Slovní spojení „sousedská práva“ totiž při doslovném výkladu
nevyjadřuje to, co se za ním skutečně skrývá. Sousedská práva se neomezují
pouze na vztahy mezi bezprostředními sousedy, neboť některé nežádoucí
činnosti, například produkce obtěžujícího kouře, mohou mít protrahovanou
působnost, tj. mohou zasahovat i do práv vlastníků jiných než bezprostředně
sousedících nemovitostí.
a) Už ve starověkém Římě platilo, že vlastník nebyl povinný snášet
pronikání zápachu, dýmu, vody, páry, hluku, prachu a pevných látek
ze sousedního pozemku, když překročilo obvyklou míru nebo když
se nedělo na základě služebnosti. Těmto a dalším zásahům do vlastnických
práv sousedů říkáme imise (latinsky immissio), což v překladu
znamená „rušení“, „vnikání“ nebo „vpuštění“. V římském
právu se tedy hranice nepřiměřeného zásahu do cizích práv odvíjela
především od jeho intenzity: obtěžující projevy v intenzitě, která byla
v daných podmínkách obvyklá, se za nepřiměřené nepovažovaly.
Jak jsme již naznačili, některé z římskoprávních zásad sousedského
práva byly velmi staré, protože se opíraly už o Zákon dvanácti desek
z poloviny 5. století před naším letopočtem. Byla to především ustanovení
o přesahu větví na sousední pozemek. U polních pozemků
IV Omezení vlastnického práva imisemi
135
byl vlastník povinen snášet přesahování vyšší než 15 stop. Nižší
větve mohl oklestit a dříví si ponechat. Zákon 12 desek pamatoval
i na to, že vlastník je povinen dovolit sousedovi přístup na svůj
pozemek každý druhý den, aby si mohl sebrat přepadané plody.
U polních pozemků byl vlastník povinen strpět, aby jeho soused
při obdělávání svého pozemku překročil hranici pozemku o 2 1/2
stopy. Mezi pozemky tak vznikla mez, tak řečené confinium, v šíři 5
stop. Konečně vlastník pozemku nesměl měnit přirozený odtok dešťové
vody ke škodě svého souseda. Později se prosadilo například
i pravidlo, že vlastník pozemku musel snášet naklonění sousedovy
zdi do prostoru nad svým pozemkem, pokud nepřesahovalo určitou
míru (1/2 stopy).
V případě porušení sousedských vztahů se vlastník pozemku mohl
domoci ochrany interdiktem uti possidetis anebo žalobou zápůrčí (actio
negatoria). Speciální určení přímo na řešení sousedských kolizí mělo
hned několik procesních prostředků. Například actio aquae pluviae
arcendae příslušela vlastníkovi k odstranění díla na sousedním
pozemku, které změnilo přirozený tok vody, resp. k odstranění tohoto
negativního důsledku provedení stavebního díla. Cautio damni infecti
zase představovala stipulační jistotu požadovanou na tom, z jehož
vadného stavení nebo nebezpečné činnosti hrozila sousedovi škoda.
Operis novi nuntiatio byla soukromým zákazem nové stavby. Vydal
jej ten, jemuž hrozila škoda, a po jeho vydání muset ihned iniciovat
spor. Interdictum Quid vi aut clam směřovalo k obnovení původního
stavu, eventuelně k nahrazení škody, pokud někdo proti zájmu oprávněného
násilím nebo tajně provedl na jiném pozemku změnu, která
ohrožovala zájmy oprávněného. Konečně actio fintum regundorum
směřovala k úpravě hranic pozemků.170
Ve starém Římě představovaly omezení vlastnického práva ve prospěch
sousedů také služebnosti. Pozemkové služebnosti vyjadřovaly
vztah vlastníků dvou sousedních pozemků. Hospodářskou motivací
vztahu, který na základě nich vznikal, byla snaha umožnit stejné využití
obou pozemků, což v agrární společnosti hrálo významnou roli
a bezprostředně souviselo s typickou dobovou podobou „podnikání“.
170 BOHÁČEK, Miroslav, Nástin přednášek o soukromém právu římském. I. Úvod – Práva věcná.
Praha: vl. nákl., 1945, s. 136 – 139; též BARTOŠEK, Milan, Dějiny římského práva (ve třech
fázích jeho vývoje). Praha: Academia, 1988, s. 205.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
136
Římané k vyjádření tohoto motivu užívali sentence typu „pozemek
slouží pozemku“ (fundus fundo servit) nebo „služebnost má být pro pozemek
užitečná“ (servitus praedio utilis esse debet).
K nejstarším služebnostem náležely služebnosti k venkovským
pozemkům. Byla to především služebnost cesty, jejichž rozsah byl
různý podle toho, zda šlo o právo stezky, které umožňovalo po cizím
pozemku chodit nebo jet koňmo, právo průhonu dobytka, kdy
oprávněný kromě toho mohl hnát přes cizí pozemek i dobytek, nebo
konečně právo cesty, jež bylo obsahově nejširší. Právo vodovodu patřilo
mezi tzv. služebnosti vodní. Opravňovalo odběr vody na cizím
pozemku. K venkovským služebnostem náleželo i právo pastvy,
právo kácet stromy, právo lámat kámen, dobývat a pálit vápno, kopat
hlínu, těžit písek atd. K domovním služebnostem, které byly mladší
než služebnosti venkovské, patřilo například právo zapustit do sousedovy
zdi části stavební konstrukce. K dalším typickým domovním
služebnostem patřilo právo mít část své stavby nad cizím pozemkem
nebo právo v cizí zdi prorazit okno. Speciální domovní služebností
bylo i právo okapu, opravňující svádět dešťovou vodu na cizí pozemek
a služebnost stoky (kloaky) opravňující svádět nečistoty na služebný
pozemek stokou. Římské právo znalo i tzv. služebnosti negativní
nebo-li zakazující. Bylo to například oprávnění vlastníka panujícího
pozemku zakázat vyšší stavbu na pozemku služebném nebo
zakázat takovou stavbu, která by bránila v přístupu světla či výhledu.
Případné negativní dopady některých činností vlastníka byly tak
závažné, že už ve starověkém Římě byla některá omezení stanovena
přímo ve veřejném zájmu. Tak římskoprávní normy obsahovaly různá
omezení pro stavebníky (ponechání stanoveného prostoru mezi staveními,
výška staveb, zákazy bourání), případně povinnosti pro majitele
pozemků sousedících s veřejnými cestami (povinnost starat
se o ně a v případě nesplnění této povinnosti snášet, že ostatní budou
volit cestu přes jejich pozemek). Podobně byla v císařské době vlastníkovi
pozemku uložena povinnost snášet, že na jeho pozemku kdokoliv
dobýval stanovené nerosty (mramor, zlato apod.), pokud neohrožoval
jeho stavení a odváděl jemu a fisku stanovenou část zisku.171
171 HEYROVSKÝ, Leopold, Dějiny a systém soukromého práva římského. Praha: J. Otto, 1910,
s. 313 – 314.
IV Omezení vlastnického práva imisemi
137
b) Ve středověku se vlastníku obecně zakazovala jednání, činěná ve zlém
úmyslu. České raně novověké městské právo však už upravovalo
některé problémy, vznikající ze sousedských vztahů, v římskoprávním
duchu. Práva městská království Českého, tj. zákoník městského
práva sepsaný Pavlem Kristiánem z Koldína a podle něj známý jako
Koldínův zákoník, v části o stavebním právu stanovil řadu omezení,
z nichž některá se vztahovala přímo k dobové „podnikatelské“ činnosti
řemeslníků. V souvislosti s možnými a ve středověku velmi obávanými
požáry nařizoval, že „kováři, nožíři, pekaři, zámečníci, kotláři a jiní
těm podobní řemeslníci, kteříž při svých řemeslích často ohně užívají, výhně, peci
a jiná místa taková opatrovati povinni jsau, aby se netoliko lidem od ohně skrze
lítání jisker na střechy škody nedály, ale aby smradem, ani dýmem, ani zbytečním
tlučením protimyslnosti nečinili. A protož od výhní a pecí svých komíny kamenné
aneb cihelné nad krov v povětří dobře vyzdvižené a zdělané aby mívali, tak aby
dým, vzcházeje vzhůru, protimyslnosti přísedícím a okolním sausedům neděla-
l.“172
Aby zejména hluk a zápach spojený s provozováním řemesla
nerušily sousedy, zákoník stanovil, že „I. Řemeslníci řemesel nepokojných,
jakožto kotláři, kováři, bečváři, platnéři a jiní, kteříž tlučením řemesla svá
vykonávají: ti v těch místech domy sobě kupujte, kdež od starodávna k tomu
místa jsau vyměřená, a až posavad ještě ulice některé od toho slovau. II. Pakliby
kteří domové spravedlivostí na ně připadli aneb oni je v těch místech, v nichž
lidé pokojní obydlí mají, sobě kaupili: budau moci toho užiti; ale řemesel svých
nebudau moci v nich požívati na stížnost sausedův okolních. III. A též rozuměti
se má i o těch, kteříž by smradem škoditi přísedícím mohli, jako ti, kteříž loje
škvaří, a jiní jim podobní. Ti své živnosti na místech saukromních vykonávejte
a tak se v tom chovejte, pokudž majestátem Císaře Karla Čtvrtého slavné paměti
v tom vyměřeno jest.“173
(Tamtéž, Art. XXXVII.).
Jen pro úplnost dodáváme, že v Koldínově zákoníku následuje po stavebních
předpisech oddíl De Servitutibus. O služebnostech a nezvolech. Jeho
ustanovení plnila obdobné hospodářské funkce jako příslušná ustanovení
římského práva a celkově byla pojata v římskoprávním duchu,
včetně dělení služebností (nesmíme však zapomenout, že základní
dělení na věcné a osobní služebnosti je spojené až s Justiniánovou
kodifikací).
172 De Edificatione. O stavení, Art. XXXVI. In: Práva Městská Království Českého, vydání
z roku 1618, list CLIX.
173 Tamtéž, Art. XXXVII.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
138
Tedy již raně novověké městské právo (s kořeny ve středověku) omezovalo
některé podnikatelské aktivity, resp. vlastníky nemovitostí,
na nichž se tyto aktivity prováděly. V zemském právu jsme podobná
ustanovení nenašli. Plyne to z povahy této oblasti středověkého práva,
resp. z povahy aktivit příslušníků šlechtického stavu, na něž se „soukromoprávní“
ustanovení zemského práva vztahovala.
c) Je logické, že se různá omezení vlastnického práva v mnohem propracovanější
podobě dostala do moderních kodifikací. Rakouský všeobecný
občanský zákoník (ABGB) z roku 1811 upravil sousedské
vztahy v rámci části o omezení vlastnického práva v § 364 až 364 c).
Výchozí zásadou se stalo konstatování, že vlastnické právo lze vykonávat
jen potud, pokud se tím nezasahuje do práva třetí osoby nebo
nepřekračují meze, předepsané zákony „k zachování a zvelebení obecného
blaha“ (§ 364, odst. 1). Podle ustanovení druhého odstavce „vlastník
pozemku může sousedovi zakázati, aby ho z jeho pozemku neobtěžoval odpadovými
vodami, kouřem, plyny, teplem, zápachem, hřmotem, otřesy a podobným,
pokud to převyšuje míru podle místních poměrů obvyklou a podstatně ztěžuje užívání
pozemku v místě obvyklé. Přímé přivádění bez zvláštního právního důvodu
je za všech okolností nepřípustno.“
I kdyžje na prvnípohledzřejmé,že mnohézmíněnéobtěžujícíčinnosti
mohly souviset a často i skutečně souvisely s podnikáním, z našeho
pohledu jsou zajímavé první dva ze tří paragrafů, které zákonodárce
doplnil tzv. třetí novelou z roku 1916 /§ 364 a), 164 b) a 364 c)/.
Do zákoníku se dostaly v důsledku rozmachu podnikatelské činnosti
a v zájmu podpory stavebního ruchu. Bylo-li obtěžování, které převyšovalo
únosnou míru, způsobeno horním zařízením nebo úředně
schváleným zařízením, mohl se podle § 364 a) držitel pozemku pouze
soudně domáhat náhrady škody, i když škoda byla způsobena okolnostmi,
k nimž se při úředním jednání nepřihlíželo. Úředně schváleným
zařízením se rozuměla hlavně živnostenská provozovna,174
držitele
ten, kdo má věc ve své moci a „má vůli ji za svou podržeti“ (§ 309
ABGB). Zákonodárce tu chránil zájmy podnikatelů, kteří do svého
podnikání vložili nemalé investice, před radikálním zásahem do jejich
aktivit zdržovací žalobou, a to i v situaci, kdy „závadná“ činnost měla
nepředvídané negativní dopady na jejich sousedy. Místo zdržovací
174 Srov. SEDLÁČEK, Jaromír, Vlastnické právo. (Reprint původního vydání, ed. Jiří
Spáčil). Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 112. ISBN 978-80-7357-758-2.
IV Omezení vlastnického práva imisemi
139
žaloby dával dotčenému vlastníku jen specifickou žalobu na náhradu
škody. Ustanovení § 364 b) bylo preventivní. Připouštělo, aby držitel
pozemku konal zemní práce, které zbavují opory sousedovu půdu
nebo stavení, ovšem jen za předpokladu, že „postará se o jinaké dostatečné
upevnění“. Žaloba z tohoto ustanovení příslušela jen vlastníku
ohroženého pozemku.
Opět dodejme, že zákoník v sedmé hlavě upravil služebnosti. V římskoprávním
duchu je rozděloval na pozemkové a osobní a pozemkové
dále na polní a domovní. Obvyklé druhy domovních a polních
služebností (podobné, jaké jsme uvedli už ve spojení s římským právem)
vypočítal v § 475 až 477. Mezi domovními rozlišoval ty, které
velí vlastníkovi strpět počínání vlastníka panujícího pozemku (opřít
stavbu o cizí stavení, zapustit do cizí zdi trám nebo krokev a d.), a ty,
které zavazují držitele služebného pozemku zdržet se nějaké činnosti
(nezvyšovat nebo nesnižovat svůj dům a d.). V souvislosti s podnikáním
bylo aktuální například právo lít nebo svádět tekutiny na sousedův
pozemek či neodnímat panujícímu pozemku světlo, vzduch nebo
vyhlídku.
Sousedských vztahů se dotýkala i další ustanovení (zejména § 340 a n.,
384, 418, 422). Zde z nich uvedeme alespoň případy rušení držby.
Rušení držby prováděním stavby (§ 340 a n.) se vztahovalo na stavbu
nové budovy, vodního nebo jiného díla. Zákaz „takové novoty“ mohl
soudně požadovat držitel nemovitosti nebo věcného práva, který
se stavbou cítil ohrožen ve svých právech. Podmínkou bylo, že se stavitel
proti němu opomenul ochránit podle předpisu obecného soudního
řádu. Obdobné ustanovení vážící se na bourání staré budovy
nebo jiného díla obsahoval § 342. Na něj navázalo rušení držby, plynoucí
z nebezpečí ze zřícení stavby.
d) Občanský zákoník z roku 1950 podobná ustanovení neobsahoval
a totéž platí i o původním znění OZ z roku 1964 (č. 40 Sb.). Ideoví
tvůrci koncepce zákoníku to zdůvodňovali tak, že vzhledem k specifickým
vlastnickým poměrům a k jinému pojetí vlastnických vztahů
se nové sousedské vztahy budou kvalitativně lišit od obdobných situací
vznikajících za platnosti občanského zákoníku z roku 1811.
To však pochopitelně neznamená, že by sousedské kolize nevznikaly
a že by se nedostávaly až před soud. Absence konkrétní právní úpravy
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
140
se proto začala pociťovat jako citelná mezera v právu. Pro její vyplnění
musela praxe hledat oporu v obecných ustanoveních občanského
zákoníku. Určujícím kritériem pro hodnocení přípustnosti či nepřípustnosti
konkrétního jednání se stala vágní „pravidla socialistického soužití“.
OZ na ně odkazoval na mnoha místech. Zejména už v úvodních
Zásadách občanskoprávních vztahů stanovil, že „výkon práv a povinností
vyplývajících z občanskoprávních vztahů musí být v souladu s pravidly socialistického
soužití“ (čl. VI). Na to navázal konstatováním, že „nikdo nesmí zneužívat
svých práv proti zájmům společnosti nebo spoluobčanů…“ (čl. VII).175
Ovšem vzhledem k tomu, že v průběhu padesátých let režim různými
cestami prakticky zlikvidoval soukromé podnikání, popsaný postup
se s podnikáním prakticky míjel.
e) Konkrétní právní úprava sousedských vztahů se do našeho občanského
práva znovu dostala až v roce 1991 tzv. velkou novelou, jíž
byl zákon č. 509/1991 Sb. Tato novelizace OZ v duchu římskoprávního
myšlení a v návaznosti na úpravu z občanského zákoníku z roku
1811 celkem precizně upravila, jaká omezení musí každý vlastník
nemovitosti strpět. V § 127, odst. 1 tehdejšího OZ zjistíme, že vlastník
nemovitosti (ustanovení § 127 se však týká i věcí movitých)
se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval
jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto
zejména nesměl ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami
pozemku nebo úpravami stavby na něm zřízené bez toho, že by učinil
dostatečné opatření na upevnění stavby nebo pozemku, nesměl
nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem,
popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými
odpady, světlem, stíněním a vibracemi, nesměl nechat chovaná zvířata
vnikat na sousedící pozemek a nešetrně, popřípadě v nevhodné
roční době odstraňovat ze své půdy kořeny stromu nebo odstraňovat
větve stromu přesahující na jeho pozemek. Podle druhého odstavce
mohl soud, bylo-li to potřebné a nebránilo-li to účelnému využívání
sousedících pozemků a staveb, po zjištění stanoviska příslušného stavebního
úřadu rozhodnout, že vlastník je povinen pozemek oplotit.
Ve třetím odstavci zákonodárce ukládal vlastníkům sousedních
pozemků povinnost umožnit na nezbytnou dobu a v nezbytné míře
175 O sousedských právech za platnosti občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. v jeho předlistopadové
podobě zejména BIČOVSKÝ, Jaroslav, Sousedská práva. Praha: Orbis, 1973.
IV Omezení vlastnického práva imisemi
141
vstup na své pozemky, popřípadě na stavby na nich stojící, pokud
to nezbytně vyžadovaly údržba a obhospodařování sousedících
pozemků a staveb. Vznikla-li tím škoda na pozemku nebo na stavbě,
byl ten, kdo škodu způsobil, povinen ji nahradit. Této odpovědnosti
se nemohl zprostit.
Uvedené ustanovení OZ se opíralo zejména o čl. 11 LZPS. Zaujme
na něm i zcela zřejmá přímá inspirace rakouským občanským zákoníkem
z roku 1811. První odstavec vlastně jen v zhuštěné podobě
přebírá nejdříve ustanovení jeho § 364, odst. 1 (ovšem podstatně
zúžené), pak § 364 b), následně poněkud rozšiřuje výčet rušivých činností
z § 364, odst. 2 a nakonec parafrázuje § 422 zákoníku z roku
1811.
Pozitivním důsledkem úzkého propojení prvorepublikové a polistopadové
úpravy byla možnost opřít se při aplikaci těchto ustanovení
i o starší judikaturu, pochopitelně však s velkou obezřetností,
s vědomím, že žádné ustanovení nelze vytrhnout s širšího kontextu
celé právní úpravy a také že se výrazně změnily ekonomické a celkově
společenské poměry.
Pro atmosféru počátku devadesátých let je příznačné, že zákonodárce
ze znění § 364, odst. 1 OZ, které stanovilo, že „vlastnické právo lze vůbec
vykonávati jen potud, pokud se tím ani nesahá v práva třetí osoby, ani nevystupuje
z mezí zákony předepsaných k zachování veřejného blaha“, převzal –
v modernější dikci – pouze první část. Stanovil, že „vlastník věci se musí
zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím
by vážně ohrožoval výkon jeho práv“, ale omezení výkonu vlastnického
práva v zájmu zachovávání zákonů k ochraně „veřejného blaha“, tedy
v celospolečenském zájmu, vypustil.
Než se postupně podíváme na jednotlivá omezení, je třeba se zastavit
u některých pojmů, s nimiž budeme dále operovat. Především
je to pojem „nad míru přiměřenou poměrům“. Vysvětlení tohoto pojmu
v zákoně nikde nenajdeme, ale je třeba si pod tím představit jakékoli
chování, které je při respektování dobrých sousedských vztahů neobvyklé
a sousedy navzájem netolerované. Dále, co je to „obtěžování“?
Pod tímto pojmem si musíme představit situaci, která je nepříjemná,
přináší nesnáze, nutí něco udělat, něčeho se zdržet, něco strpět,
co by jinak nemuselo být, nebýt tohoto obtěžování.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
142
Jak již jsme uvedli, s podnikatelskými aktivitami jsou spojeny především
tzv. imise. Na ně svým ustanovením pamatoval OZ ve svém
§ 127, odst. 1, věta druhá: vlastník věci „nesmí nad míru přiměřenou
poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami,
pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi“. Z toho tedy
vyplývá, že vlastník nemovitosti mohl produkovat na své nemovitosti
hluk, kouř, pachy atd., ale nesměl je produkovat „nad míru přiměřenou“.
Právo tedy poskytovalo ochranu dotčenému vlastníkovi jen v tom
případě, když byl těmito zásahy obtěžován více, než odpovídalo konkrétním
poměrům.
Trochu odbočíme a doplníme, že tato rušivá jednání bylo navíc
mnohdy možné hodnotit i za použití ustanovení § 3 OZ, v němž
se hovořilo o tom, že výkon práv a povinností vyplývajících z občanskoprávních
vztahů nesmí být v rozporu s dobrými mravy. Toto ustanovení
se vztahovalo na šikanózní výkon práva, tedy výkon práva
činěný nikoli za účelem dosažení hospodářského cíle, nýbrž úmy-
slně – záměrně – za účelem poškození jiného. Sankcí v tomto případě
byla náhrada škody.
Vyjdeme však z toho, že vlastník hluk, popílek, kouř atd. neprodukoval
s úmyslem poškodit souseda, ale z důvodu vlastní potřeby. Pak
musíme vysvětlit, kdy se tak v konkrétních situacích dělo „nad míru
přiměřenou“.
Tak především obtěžování hlukem. Zpravidla šlo o používání rozhlasových,
magnetofonových, televizních apod. zařízení produkujících
hluk, a to většinou ve spojení s provozováním restaurací, kaváren,
barů a podobných zařízení. Kdy je takové hlučení přiměřené a kdy
nikoli, je věcí výkladu v závislosti na prostředí, v němž se tak děje.
Jinak se bude vnímat v zahrádkářské kolonii, jinak v domech stojících
na náměstí. Při hodnocení se rovněž musí vzít v úvahu, zda se jedná
o jednorázové hlučení nebo o hlučení soustavné. Konečně intenzitu
hluku je možné i měřit. Hluk však nevydávají jen uvedené elektrospotřebiče,
ale i různé jiné mechanismy sloužící například k pracovní
činnosti – stroje, cirkulárky, sekačky, motorová vozidla atd. I ty někdy
vydávají zvuk, jenž souseda – vlastníka sousední nemovitosti – obtěžuje.
Rovněž zde bylo třeba při posuzování, zda se jedná o nadměrný
hluk, vycházet z širších souvislostí. Rovněž je třeba vzít v úvahu,
zda tato činnost je soustavná nebo jednorázová, zda je vykonávána
IV Omezení vlastnického práva imisemi
143
pro svou potřebu nebo pro jiné atd. Z tohoto hlediska se jinak bude
posuzovat nadměrné hlučení automobilu, když si ho soused pro sebe
opravuje v okamžiku, když se mu výjimečně pokazilo, nebo když tak
činí pro cizí osoby a pravidelně. Jinak se bude posuzovat situace, když
si soused začne stavět bazén a pozve si na několik dní těžkou mechanizaci,
než stav, když soustavně na cirkulárce pro celou vesnici řeže
pravidelně dříví. Jak již jsme uvedli, hluk však mohou produkovat
i majitelé různých zábavných nebo restauračních zařízení, jako jsou
cirkusy, kolotoče, noční podniky, bufety, restaurace atd. Opět se zde
obtěžování hlukem musí posuzovat individuálně vzhledem k okolnostem.
Jinak se hodnotí počínání majitele kolotočů, který přijel
na dva dny na vesnickou pouť a na návsi začal z amplionů vyhrávat,
a jinak počínání majitele nočního klubu, z jehož prostor se každou
noc line hluk vyvolaný hudebními produkcemi. Zde se bylo možné
dostat i do oblasti přestupkového práva.
Zákoník pamatoval také na šíření prachu, popílku, kouře, plynů a par.
Tento problém mohl být mnohem závažnější než předchozí situace,
protože častěji narážel na ekologické normy. Vlastníkům nemovitosti
jistě příliš nevadí, když soused občas likviduje uschlou trávu nebo
plevel tím, že je zapálí. Je to obvyklý postup, který nesporně patří
k zahrádkaření. Jinak se však bude posuzovat situace, když soused
soustavně topí problematickým palivem, které stabilně produkuje
štiplavý kouř. Tento druh imisí však byl a je problematičtější, jedná-li
se o imise z průmyslových podniků, které obtěžují široké okolí
a mnohdy devastují přírodu. Zde již tudíž nejde pouze o sousedská
práva, ale o ekologický problém. Proto zde hrají roli jiná kritéria, než
překročení míry přiměřené poměrům. Mnohdy se tyto situace musí
řešit na úrovni ústředních orgánů, případně i mezinárodními smlouvami,
pokud imise přesahují hranice státu.
Častým druhem imisí je obtěžování pachy, kdy příčinou může být
špatně izolovaná žumpa nebo odpadový kanál, skládky odpadu,
ale i kompost, hnojiště atd. Obtěžování se tu opět spojuje s překročením
míry přiměřené poměrům. Jinak se pak hodnotí skládka kompostu
v zahrádkářské oblasti, jinak hnojiště u souseda, jež chová hospodářské
zvířectvo. A podobně jako v předchozím případě je mnohem
problematičtější produkce pachů z průmyslového podniku
vyrábějícího například chemikálie. Opět se tu dostáváme do oblasti
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
144
ekologické, protože některé pachy jsou zdraví škodlivé, mohou devastovat
přírodu, případně jejích zdrojem může být semeniště hmyzu.
Obranou proti obtěžováním pachy byla žaloba na zdržení se takovýchto
zásahů. Nebylo možné požadovat odstranění příčin těchto
zápachů, tedy například přemístění skládky odpadu.
Do ustanovení o imisích bylo rovněž zařazeno obtěžování stíněním.
Tento druh obtěžování není v praxi příliš frekventovaný, nicméně
se s ním setkat můžeme. Pamatuje na ně například stavební zákon,
když stanoví příslušná pravidla pro umísťování staveb. Stínit však
mohou i stromy nebo vysoké keře. Zde je situace mnohem komplikovanější,
protože se většinou vyvíjí postupně. Tak jak stromy rostou,
zvětšuje se jejich stín. Co tedy potom se vzrostlým stromem, který
mnohdy plodí ovoce značné hodnoty, ale vrhá na sousedův pozemek
takový stín, který jej výrazně obtěžuje a brání mu v plnohodnotném
užívání jeho vlastní nemovitosti? Má se pokácet, a majiteli stromu
tak způsobit mnohem větší újmu, než jaká vzniká sousedovi stínem?
Řešení tu zase bylo a je velmi obtížné. Jinak se jistě posuzovala situace
v malých zahrádkářských koloniích, jinak když sousedily dvě rozlehlé
sadařské aleje.
Také obtěžováním světlem nebo vibracemi je spíše výjimečné. Obtěžování
světlem může být způsobeno reflektory nebo špatně umístěnými lampami.
K obtěžování vibracemi dochází při využívání těžších mechanismů.
Povinnosti respektovat sousedská práva nebyli zbaveni ani
podnikatelé, mající příslušná povolení k jejich provozování. Obranou
zde opět byla žaloba na zákaz nadměrného obtěžování, soud nemohl
přikázat určitá opatření.
V neposlední řadě obtěžování souseda může být způsobeno pevnými
i tekutými odpady. Jedná se o různé skládky, močůvku, odpadové
vody atd. Zde k obtěžování může docházet nejen tím, že způsobují
zápach, ale mohou například i znečišťovat podzemní vody či být
semeništěm hmyzu. Vzhledem k situaci by mohlo jít i o estetickou
újmu. Jednotlivé konkrétní případy se tedy zase musí posuzovat
v širších souvislostech vzhledem k charakteru lokality. Jiné to bude
na vesnici a jiné ve městě, jinak se bude hodnotit situace v zahrádkářské
oblasti, kde se kladou mnohem větší kritéria na estetičnost,
než v lokalitě, kde všichni sousedé chovají drobná hospodářská
IV Omezení vlastnického práva imisemi
145
zvířata. Stejně jako v předchozích případech se mohl postižený vlastník
nemovitosti domáhat, aby se soused zdržel obtěžování. Jak toho
dosáhne, bylo již jeho věcí.
f) NOZ upravuje omezení vlastnického práva v § 1013 a násl. Tato
právní úprava je asi nepodrobnější, nicméně inspirace zněním občanského
zákoníku z roku 1811 je tu opět na první pohled zřejmá.
Zákoník tak stanoví, že vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad,
voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné
účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře
nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání
pozemku; což platí i o vnikání zvířat. Zakazuje přímo přivádět
imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů
a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní
důvod.
Nápadná shoda je patrná také u ustanovení, které se výslovně vztahuje
k podnikatelským aktivitám. Jsou-li imise důsledkem provozu
závodu nebo podobného zařízení, který byl úředně schválen, má soused
právo jen na náhradu újmy v penězích, i když byla újma způsobena
okolnostmi, k nimž se při úředním projednávání nepřihlédlo.
To neplatí, pokud se při provádění provozu překračuje rozsah,
v jakém byl úředně schválen.
9.1 Závěry
Jak ukazují předcházející řádky, právní úprava sousedských práv se od římských
dob vyznačuje velkou stabilitou. Ta plyne ze skutečnosti, že se pohybujeme
ve sféře věcných práv, která v právních řádech představují statický,
stabilizační prvek a jejichž povaha se ani v řádech staletí výrazně nemění.
Z tohoto obecného trendu se v moderní historii vymykalo jen období let
1950 až 1991, kdy občanské zákoníky úpravu sousedských práv neobsahovaly.
I tu si však praktický život vynutil, aby právo na sousedské vztahy
reagovalo.
Občanské zákoníky v zájmu nerušeného užívání nemovitostí stanovily různá
omezení pro jejich vlastníky a uživatele. Ti, aby mohli vykonávat svá vlastnická
či uživatelská práva, museli zároveň strpět určitá omezení ve prospěch
výkonu práv vlastníků sousedních nemovitostí. Některá z těchto omezení
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
146
se přitom významně vztahovala k aktivitám majitelů velkých pozemkových
komplexů, drobných statkářů, řemeslníků, majitelů továren a jiných dobových
podnikatelů.
Některé rušivé projevy, jichž se omezení výkonu vlastnických práv ve prospěch
sousedů týkala, se přitom dotýkaly a dotýkají nejen soukromoprávních
zájmů jiných vlastníků, ale také veřejného zájmu. Aktuální to bylo právě
ve vazbě na podnikání, protože při něm k rušení zpravidla dochází v masivnějším
měřítku a soustavně. V minulosti takto bývaly dotčeny zejména
požárně policejní, stavebně policejní nebo zdravotně policejní zájmy.
V moderní době k nim přibyl a částečně se s nimi překryl i široce pojímaný
zájem na ochraně zdravého životního prostředí.
10 Výkon práva vlastníka na ochranu před rušením
jeho práva
Hana Adamová
10.1 Úvod
Vlastnické právo jako jeden ze zásadních prvků právního řádu je chráněno
prostřednictvím řady právních institutů. Jedním z nich je i ochrana před
rušivým působením způsobeným tím, jak jiný vlastník nakládá s předmětem
svého vlastnictví. Toto rušivé působení může nabírat řady různých
forem odvíjejících se od způsobu nakládání s vlastněnou věcí (nejčastěji
s věcí nemovitou) spočívající např. v obtěžování kouřem, hlukem, pronikáním
zvířat na pozemek, vibracemi apod. Jelikož toto rušení přichází
z podstaty věci v úvahu nejčastěji mezi sousedícími vlastníky nemovitých
věcí, hovoří se v tomto ohledu nejčastěji o problematice sousedských práv.
Mnohé z těchto rušivých vlivů, tzv. imisí, současně představují i jednání
nežádoucí z hlediska životního prostředí, neboť obtěžování kouřem, hlukem,
otřesy apod. působí nejen negativně na výkon vlastnického práva sousedícího
vlastníka, ale i na okolní prostředí, domůže-li se vlastník účinné
ochrany proti těmto vlivům, může tím tak současně prospět i k ochraně
životního prostředí v dané lokalitě. Na takovéto formy rušení výkonu vlastnického
práva by tedy měla být zaměřena i následující kapitola.
IV Omezení vlastnického práva imisemi
147
10.2 Hmotněprávní východiska
Dle úpravy obsažené v § 127 OZ bylo vlastníku uloženo zdržet se všeho,
čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně
ohrožoval výkon jeho práv, zejména neohrozit sousedovu stavbu nebo
pozemek úpravami pozemku nebo úpravami stavby na něm zřízené bez
toho, že by učinil dostatečné opatření na upevnění stavby nebo pozemku,
a nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem,
popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem,
stíněním a vibracemi a nechávat chovaná zvířata vnikat na sousedící
pozemek a nešetrně, popřípadě v nevhodné roční době odstraňovat ze své
půdy kořeny stromu nebo odstraňovat větve stromu přesahující na jeho
pozemek. NOZ, účinný od 1. 1. 2014, v § 1012, větě druhé, zakazuje vlastníku
nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit práva jiných osob, jakož
i vykonávat takové činy, jejichž hlavním účelem je jiné osoby obtěžovat
nebo poškodit. Dle § 1013 odst. 1 NOZ je vlastník povinen zdržet se všeho,
co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy
a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda)
v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání
pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise
na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň
obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod. Dle § 1013
odst. 2 NOZ jsou-li imise důsledkem provozu závodu nebo podobného
zařízení, který byl úředně schválen, má soused právo jen na náhradu újmy
v penězích, i když byla újma způsobena okolnostmi, k nimž se při úředním
projednávání nepřihlédlo; to neplatí, pokud se při provádění provozu překračuje
rozsah, v jakém byl úředně schválen.
Z uvedeného je patrné, že nová úprava sice zachovává základní koncepci
sousedských práv, ovšem přináší současně řadu odlišností. Dosavadní úprava
rozlišovala mezi skutkovou podstatu vážného ohrožení práva a rušení
nad míru přiměřenou poměrům, od čehož nová úprav upouští. Nadále
je v § 1012 NOZ vysloven obecný zákaz závazného rušení nad míru přiměřenou
poměrům a vykonávat právo způsobem směřujícím k poškození
jiného a ve vztahu k vlastníkům pozemku je v § 1013 odst. 1 NOZ vyjádřen
příkaz zdržet se imisí přesahujících míru přiměřenou poměrům a současně
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
148
podstatně omezujících obvyklé užívání pozemku, případně imisí přímo
přiváděných na pozemek jiného bez právního důvodu. Nově je též upraven
význam úředního schválení určitého provozu. Posuzování, jaký zásah
do výkonu vlastnického práva v důsledku realizace vlastnického práva jiného
je třeba pokládat za protiprávní, a proti němuž je tak možno se úspěšně
domoci soudní ochrany, se tedy bude dít dle částečně odlišných měřítek,
způsob, jímž bude rušenému právu poskytována ochrana, však zůstává
zachován, a to nejen s ohledem na v zásadě stejnou procesní úpravu, ale především
s přihlédnutím na povahu porušované povinnosti, o níž se odvíjí
i způsob, jímž má být zjednána náprava – vynucení upuštění od reprobovaného
rušení.
10.3 Procesní zajištění ochrany vlastnického práva
Soudní ochrana rušenému vlastnickému právu bude poskytována na základě
žaloby vymezující jednání, jehož by se měl obtěžovatel zdržet (tzv. žaloby
zápůrčí či negatorní). Dle judikatury, jíž lze mít v tomto i nadále za přiměřeně
aplikovatelnou, je třeba v žalobě na ochranu vlastníka před rušivými vlivy
vyslovit předně návrh vyjadřující povinnost žalovaného zdržet se obtěžování
z pozemku žalovaného (případně i z jiné věci) pronikajícím na v žalobě
uvedenou nemovitou věc žalobce (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu
ze dne 27. 5. 2004, sp. zn. 22 Cdo 1421/2003, či rozsudek Nejvyššího soudu
ze dne 22. 2. 2007, sp. zn. 22 Cdo 2296/2006), aby tuto povinnost mohl soud
vázaný žalobním petitem (srov. § 153 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského
soudního řádu; dále jen „OSŘ“) případně vtělit do výroku svého rozhodnutí.
Z ustanovení § 1044 NOZ se pak podává, že ochrany před rušením
se může domáhat nejen vlastník, ale i osoba, jež „má věc u sebe“, tedy, v případě
nemovité věci povětšinou osoba, jíž je věc přenechána k užívání. Dle výkladu
zastávaného soudní praxí ve vztahu k dosavadní úpravě v § 127 OZ (přiměřeně
vztáhnutelného i k nové úpravě) zjistí-li soud, že dochází k obtěžování
nad míru přiměřenou poměrům (případně, že jde o vážné ohrožení výkonu
práva), žalobě vyhoví, v odůvodnění rozsudku vyloží míru obtěžování, která
je v dané věci přiměřená poměrům a míru obtěžování v dané věci zjištěnou
(srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 2. 2007, sp. zn. 22
Cdo 2296/2006). Za náležitě vyjadřujícím povinnost žalovaného upustit
od nežádoucího jednání lze mít např. výrok, jímž byla žalovanému uložena
IV Omezení vlastnického práva imisemi
149
povinnost zdržet se obtěžování žalobců hlukem pocházejícím z pozemků
žalovaného označených jako stavební parcely určeného čísla a katastrálního
území do tří dnů od právní moci rozsudku (srov. usnesení Nejvyššího soudu
ze dne 19. 2. 2007, sp. zn. 22 Cdo 3532/2006), či výrok ukládající žalovanému
povinnost zdržet se rušení žalobců hlukem pocházejícím z provozu
skateboardů na víceúčelovém hřišti i umístěném na pozemcích určeného
parcelního čísla a katastrálního území pronikajícím na v rozhodnutí opět
blíže specifikované nemovitosti žalobců. Žalobní návrh, stejně jako následně
výrok rozsudku soudu, by tedy měl vymezit povinnost zdržet se dostatečně
určitě vymezeného rušení, aniž by byla ukládána přímo povinnost něco
vykonat či provést konkrétní opatření. Mělo by tak být výlučně na žalovaném,
aby si pak sám zvolil konkrétní způsob, jímž dostojí uložené povinnosti
zdržet se určitého jednání (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne
30. 1. 2013, sp. zn. 22 Cdo 2746/2012).
Nová hmotněprávní úprava si bude žádat, aby soud, zjistí-li, že vlastník
se svou věcí nakládá tak, že na sousední pozemek pronikají imise v míře
nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezující obvyklé užívání
pozemku, případně bez právního důvodu přímo přivádí imise na pozemek
jiného vlastníka (nejedná-li se o povolený provoz závodu ve smyslu § 1013
odst. 1 NOZ) nebo nad míru přiměřenou poměrům ruší práva jiných osob
či svým konáním směřuje k poškození či obtěžování jiných osob (dle § 1012
NOZ), a vyhoví-li žalobnímu návrhu, ve výroku svého rozhodnutí vyslovil
povinnost zdržet se obtěžování či rušení, v odůvodněné svého rozhodnutí
by pak měl vyjádřit zjištěné nežádoucí obtěžování dle rozebíraných ustanovení
a míru obtěžování či rušení, jíž lze mít dle zákona za akceptovatelnou.
S ohledem na to, že povaha ukládané povinnosti zdržet se konkrétního rušivého
jednání zůstává v podstatě stejná, odrazí se v souladu s výše uvedeným
změny v hmotněprávní úpravě především v odůvodnění rozhodnutí soudu,
v němž budou vyjádřena odlišná kritéria reprobovaného jednání
10.4 Výkon rozhodnutí ukládajícího povinnost zdržet se rušení
Aby se úspěšný účastník mohl zdárně domoci vymožení uložené povinnosti,
je nezbytné, aby bylo rozhodnutí soudu materiálně vykonatelné, tedy
aby v něm byl zejména jasně vymezen rozsah a obsah povinností, k jejichž
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
150
splnění byl výkon rozhodnutí nařízen (usnesení Nejvyššího soudu ze dne
25. 6. 2012, sp. zn. 20 Cdo 3305/2010), v daném případě tedy především
specifikace rušivé aktivity, jíž se má v řízení neúspěšný žalovaný zdržet.
Pokud by z rozhodnutí soudu, a to i po přihlédnutí k jeho odůvodnění,
nebylo dovoditelné určité a přesné vymezení subjektů a vynucované povinnosti,
nebylo by rozhodnutí možno pokládat za materiálně vykonatelné
(srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 4. 2011, sp. zn. 20 Cdo
1960/2009) a obtěžovaný či rušený vlastník by se úspěšně nápravy prostřednictvím
výkonu rozhodnutí či exekuce nedomohl.
Základním úkolem obtěžovaného, jenž se bude chtít domoci ochrany před
rušivým jednáním, tudíž bude, jak již bylo naznačeno výše, v žalobě přesně,
určitě a srozumitelně vyjádřit povinnost, jež má být žalovanému uložena rozhodnutím
soudu (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2007,
sp. zn. 22 Cdo 19/2007). Unese-li současně břemeno tvrzení a břemeno
důkazní ohledně nepřípustného obtěžování či rušení a soud shledá jeho
žalobní žádání dle výše uvedených kritérií opodstatněným, žalobě vyhoví
a uloží rušiteli povinnost zdržet se konkrétního vytýkaného jednání. Bude-li
mít oprávněný za to, že soudem uložený příkaz zdržet se rušení nad určitou
míru není povinným respektován, může se obrátit na soud či na exekutora,
aby zajistili vymožení povinnosti. Jelikož vymáhanou povinnost bude
z povahy věci moci splnit pouze povinný (byť tak samozřejmě může učinit
i prostřednictvím další osoby), neboť tím, že by se nežádoucího jednání
zdržel někdo jiný než povinný jako vlastník objektu, z nějž pochází
nežádoucí imise, by nemohlo být učiněno zadost uložené povinnost, bude
splnění uložené povinnosti vynucováno ukládáním pokut dle § 351 OSŘ,
v případě exekučního řízení dle § 72 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních
exekutorech a exekuční činnosti, odkazujícím v podstatném rozsahu opět
na § 351 OSŘ Uvedená ustanovení předpokládají ukládání pokut za nesplnění
uložené povinnosti, přičemž nedostojí-li povinný své povinnosti
ani po té, co mu bude uloženo zaplatit pokutu s maximální výší sto tisíc
na účet soudu, mohou mu být na návrh oprávněného ukládány další pokuty
až do okamžiku zastavení výkonu rozhodnutí. Při nařízení výkonu rozhodnutí
nedává procesní úprava soudu či exekutorovi prostor, aby přezkoumávali,
zda povinný svou povinnost vskutku nesplnil a za výchozí v tomto
IV Omezení vlastnického práva imisemi
151
má tvrzení oprávněného, jenž se svým návrhem domáhá vymožení uložené
povinnosti (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 4. 2005, sp.
zn. 20 Cdo 876/2004). Na bedrech oprávněného pak může případně spočívat
povinnost nahradit škodu způsobenou eventuálním bezdůvodným
uložením pokuty dle § 351 OSŘ (k tomu srov. např. usnesení Nejvyššího
soudu ze dne 21. 6. 2011, sp. zn. 20 Cdo 4367/2010). Má-li by povinný za to,
že svou povinnost řádně splnil, může na tuto skutečnost poukázat v návrhu
na zastavení výkonu rozhodnutí (exekuce), na základě nějž by již bylo možno
v souladu s § 269 OSŘ provádět dokazování ke skutečnostem tvrzeným
povinným (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 2009, sp.
zn. 20 Cdo 2101/2007). Povaha rozebírané povinnosti, jež se nevyčerpá tím,
že je odstraněno rušení toliko jednorázově, navíc umožňuje, aby na základě
téhož exekučního titulu byl opětovně nařízen výkon rozhodnutí (případně
exekuce) proti každému rušení téhož druhu (srov. např. usnesení Nejvyššího
soudu ze dne 14. 4. 2011, sp. zn. 20 Cdo 1960/2009, usnesení Nejvyššího
soudu ze dne 20. 12. 2011, sp. zn. 20 Cdo 5162/2009). Nejsou-li přitom
veřejnoprávním předpisy dané limity rozhodující při posuzování, zda obtěžování
přesahuje reprobovanou míru, nebude se přitom ani v rámci vykonávacího
řízení rušitel moci bránit tím, že jeho dopady jeho činnosti nepřesahují
limity dané příslušnými veřejnoprávními předpisy (a to i v případě,
že v mezidobí došlo k jejich změně).
Uvedené lze shrnout tak, že zatímco v nalézacím řízení předcházejícím
vydání rozhodnutí tíží břemeno tvrzení a břemeno důkazní obtěžovaného
vlastníka, po jeho vynesení se v podstatě role obrací a bude na rušiteli jako
povinném, aby se případně po nařízení výkonu rozhodnutí (vydání exekučního
příkazu) bránil doložením toho, že se rušení v reprobované míře
nedopouští. Bude zcela na něm, aby prokázal, že jím učiněná opatření jsou
dostatečně účinná a zajišťují splnění vymáhané povinnosti, tedy redukci
obtěžování na akceptovatelnou mez. Rozebírání přínosnosti a potřebnosti
učiněných opatření a tedy i to, zda je jimi snižováno obtěžování či rušení
na únosnou míru, se stane předmětem soudního přezkumu až ve fázi, v níž
se povinný - rušitel bude domáhat zastavení výkonu rozhodnutí, neboť bude
mít za to, že své povinnosti dostál. S obtížemi spojenými s konkrétní volbou
opatření a dokládáním jejich vhodnosti a účelnosti se bude muset vypořádat
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
152
výlučně rušitel. Postavení rušeného vlastníka je tak ve vykonávací fázi řízení
silné a rušitel musí naopak dbát, aby nepřípustné imise eliminoval nejen
dostatečně účelným, ale současně i prokazatelným způsobem, a to dlouhodobě,
neboť obtěžovanému nebude nic bránit, aby na základě téhož titulu
vznesl další návrh na výkon rozhodnutí (nařízení exekuce), bude-li mít za to,
že imise opět přesáhly míru, jíž by bylo možno dle závěru učiněných v nalézacím
řízení mít za přípustnou, a povinný bude na splnění svých povinností
moci poukázat pouze návrhem na zastavení výkonu rozhodnutí a následným
prokázáním svých tvrzení o splnění soudem uložené povinnosti.
10.5 Zohlednění obtíží při zajištění eliminace imisí
Předestřené pojetí, akceptované ustálenou judikaturou (viz výše), však bylo
podrobeno kritice v nálezu Ústavního soudu ze dne 11. 1. 2012, sp. zn. I.
ÚS 451/11, v něm Ústavní soud odmítl názor, dle nějž je posouzení způsobu
splnění obecné povinnosti zdržet se obtěžování hlukem výlučně otázkou
případného výkonu rozhodnutí (exekuce). Podle Ústavního soudu je třeba
zvážit i reálnost takového požadavku, a to s přihlédnutím k faktickým možnostem
povinného subjektu (markantně vystupujícím do popředí u vlastníka
veřejné komunikace), včetně jeho možností funkčních i finančních. Názor
Ústavního soudu, vyslovený zjevně především ve vztahu ke specifikům konkrétní
řešené situace, sice vybízí k přehodnocení závěrů výše uvedených,
nenabízí však pádný a hmotným či procesním právem podpořený argument,
na základě nějž by bylo možno popřít podstatu a způsob zajištění ochrany
před imisemi, v níž je klíčové určení a vymožení respektování akceptované
míry produkce imisí (tj. povinnosti „zdržet se“), a nikoliv uložení povinnosti
k provedení konkrétního úkonu rušitele. Mimořádné okolnosti, pro něž
by bylo na místě přehodnotit zákonem jednoznačně stanovenou povinnost
zdržet se obtěžování či rušení nad přípustnou mez, by bylo patrně na místě
zohlednit spíše prostřednictvím zvláštního institutu, jenž umožňuje modifikovat
dopady zákonné úpravy na právní vztahy mezi účastníky. Doposud
tato možnost spočívala v odepření ochrany výkonu práva v rozporu s dobrými
mravy dle § 3 odst. 1 OZ, dle úpravy obsažené v NOZ, by se dalo
uvažovat o aplikaci § 2 odst. 3 NOZ, podle nějž výklad a použití právního
předpisu nesmí být v rozporu s dobrými mravy a nesmí vést ke krutosti
nebo bezohlednosti urážející obyčejné lidské cítění (byť je formulace
IV Omezení vlastnického práva imisemi
153
tohoto ustanovení považována za poněkud nevhodnou z hlediska toho,
co má patrně vyjadřovat176
), dále § 8 NOZ, dle nějž zjevné zneužití práva
nepožívá právní ochrany. Komentářová literatura vybízí k tomu, aby tato
ustanovení byla pojímána nejen jako interpretační vodítka nové občanskoprávní
úpravy, ale i jako pokyny ke způsobu aplikace právní úpravy. Soudu
by těmito ustanoveními měla být dána možnost po přihlédnutí ke konkrétním
skutkovým okolnostem upustit od aplikace zákona způsobem, jenž
by vedl k nespravedlivému řešení konkrétního sporu177
. Ač by tedy soud
shledal, že rušení či obtěžování přesahuje zákonem daný limit, neposkytl
by rušenému vlastníku ochranu a neuložil by povinnost zdržet se emitování
imisí přesahující určenou mez. Skutečnosti relevantní pro postup dle uvedených
ustanovení by ovšem v řízení musely být účastníky řádně tvrzeny
a prokazovány, soud by pak zkoumal nejen, zda dochází k reprobovanému
rušení či obtěžování, ale i zda by jím uložená povinnost zdržet se obtěžování
či rušení nebyla s přihlédnutím k povaze nežádoucího jednání a možnostem
zjednání nápravy apod. neúměrná okolnostem. Bylo-li by přitom přihlíženo
k širšímu kontextu sporu, včetně reálnosti a obtížnosti konkrétních
způsobu zjednání nápravy, bylo by možno zaobírat se i negativními dopady
rušení či obtěžování v obecnější rovině, tj. i s přihlédnutím k jejím dopadům
na životní prostředí, jakož i dalším okolnostem umožňujícím lépe zhodnotit
mravnost či zneužívající povahu žalobního žádání. Účastníkům v nalézacím
řízení nebude nic bránit, aby tvrdili a dokládali skutečnosti stěžejní nejen
pro aplikaci ustanovení upravujících ochranu před imisemi, ale případně
i pro zohlednění obecných zásad aplikace občanskoprávních norem, jež
jsou způsobilá ovlivnit jejich použití. Výsledné posouzení těchto skutečností
by se pak odrazilo v rozsudku nalézacího soud určujícího, zda a jak dochází
k reprobovanému rušení, jehož je rušitel povinen se zdržet. Pro následné
posouzení konkrétních opatření přijatých ke splnění uložené povinnosti
a jejich účinnosti však bude opět prostor až v případném vykonávacím
176 Lavický P., in Lavický P. a kol., Občanský zákoník I Obecná část. Komentář. Praha: C.
H. Beck, 2014, s. 45.
177 Pelikánová I., Pelikán R. in Švestka J.; Dvořák, J.; Fiala J. a kol., Občanský zákoník.
Komentář. Svazek 1, Praha: Wolters Kluwers, a. s., 2014, s. 20 a s. 43.; ve vztahu k § 8
zákona č. 89/2012 Sb. podobné též Lavický P., in P. Lavický a kol., Občanský zákoník I
Obecná část. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 91.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
154
řízení, neboť ani zmíněné aplikační korektivy hmotněprávní úpravy nedávají
prostor pro změnu povahy ukládané povinnosti a od toho se odvíjejícího
způsobu jejího vymáhání.
10.6 Shrnutí
V problematice ochrany vlastníka před rušením či obtěžováním tím, jak jiný
vlastník nakládá s předmětem svého vlastnictví, se značně prolíná procesní
úprava s hmotněprávní. Zatímco hmotněprávní úprava vyjadřující kritéria
reprobovanosti daného jednání doznala výrazných změn s účinností nového
kodexu soukromého práva, způsob, jímž se obtěžovaný či rušený vlastník
může domoci ochrany prostřednictvím procesního práva, zůstal zachován.
Obtěžovaný vlastník bude muset v nalézacím řízení předně náležitě určitě
vymezit zásah, jehož se má žalovaný zdržet, a následně unést břemeno tvrzení
a břemeno důkazní stran toho, že je do jeho práva zasahováno způsobem
či nad míru zakázanou zákonem. Přitaká-li soud žalobě obtěžovaného vlastníka,
uloží žalovanému povinnost zdržet se uváděného obtěžování či rušení.
Úspěšnému žalobci je tímto dán k dispozici nástroj v podobě vykonatelného
rozhodnutí, jehož prostřednictvím se může domáhat, a to případně i opakovaně,
aby se povinný zdržel jednání, jež mu bylo pravomocně zapovězeno
a bude na povinném, aby se případně bránil návrhem na zastavení vykonávacího
(exekučního) řízení a unesl důkazní břemeno, že svou povinnost
splnil a jím přijatá opatření jsou dostatečná proto, aby obtěžování či rušení
nepřesahovalo zapovězenou úroveň. Nedostatečnou možnost přihlížet při
nastíněném postupu k realizovatelnosti zajištění akceptovatelné míry obtěžování
či rušení, na níž poukázal ve svém nálezu Ústavní soud, lze mít
za odstranitelnou aplikací norem umožňujícím v nalézacím řízení zohlednění
širších okolností daného sporu a modifikaci dopadů hmotněprávních
norem s ohledem na obecně stanovené zásady výkonu práv a povinností
vyjádřené korektivem dobrých mravů a zákazu zneužití práva.
Přínos popsané úpravy pro životní prostředí může spočívat předně v tom,
že soudem konstatovaná reprobovanost míry rušivých dopadů určité činnosti
může být striktnější než limity dané veřejnoprávními předpisy, a tudíž
vedoucí i k vyšší míře ochrany životního prostředí v dané lokalitě, než jaká
by měla být zaručena příslušnými normami veřejného práva. Možnost
IV Omezení vlastnického práva imisemi
155
obtěžovaného opakovaně podávat návrh na výkon rozhodnutí, jakož i obrácení
důkazního břemene lze mít za silnou motivací pro rušitele, aby negativním
dopadům své činnosti zamezil trvale a prokazatelně, a vyvíjel tak
efektivní kroky k zajištění nároku obtěžovaného a současně i k zabránění
vlivům jeho počínání na životní prostředí.
11 Privilegované imise vs. ústavní a veřejnoprávní základy
ochrany životního prostředí
Ilona Jančářová
11.1 Základní zásady ochrany životní prostředí
NOZ zavedl v ustanovení § 1013 odst. 2 tzv. privilegované imise, jež jsou
důsledkem provozu závodu nebo jiného zařízení, který byl úředně schválen.
Toto ustanovení představuje výjimku z obecné povinnosti vlastníků pozemků
ve vztahu k pozemkům jiných vlastníků, formulované v odst. 1 téhož ustanovení.
V této kapitole je předmětné ustanovení analyzováno s ohledem
na možné souvislosti s dalšími prameny právní úpravy, zejména v rovině
práva ústavního a práva životního prostředí s cílem vymezit důsledky, jaké
tato úprava bude mít jak pro podnikatele, coby zdroje uvedených imisí, tak
pro vlastníky těmito imisemi zatížených pozemků.
11.2 Úvodní poznámky
NOZ přinesl celou řadu ustanovení, jež jsou přímo či nepřímo spjata
s ochranou životního prostředí, pojímanou primárně za součást práva veřejného.
Jedním z takových ustanovení je § 1013178
, představující jedno z omezení
vlastnických práv, dříve označované jako sousedská práva. Omezení
178 § 1013 (1) Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach,
světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka
(souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání
pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek
jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda,
ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.
§ 1013(2) Jsou-li imise důsledkem provozu závodu nebo podobného zařízení, který byl
úředně schválen, má soused právo jen na náhradu újmy v penězích, i když byla újma způsobena
okolnostmi, k nimž se při úředním projednávání nepřihlédlo. To neplatí, pokud
se při provádění provozu překračuje rozsah, v jakém byl úředně schválen.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
156
vlastníka, spočívající v povinnosti zdržet se tzv. „imisí“, je však prolomeno
ustanovením druhého odstavce, týkajícího se úředně schválených provozů.
Dříve, než bude provedeno srovnání předmětného ustanovení se zásadami
práva životního prostředí, je vhodné se zamyslet nad samotným pojmem
imise. „Imise“ lze definovat jako následek jednání, kterým vlastník, ač vykonával
pouze své vlastnické právo, ruší právo cizí.179
Imise jsou ve veřejnoprávní
úpravě důsledně odlišovány od tzv. „emisí“ s tím, že zjednodušeně
řečeno emise představují látky vnášené do životního prostředí ze zdroje znečištění,
zatímco imisemi se rozumí určitá koncentrace znečišťujících látek
existující v daném čase ve složce/složkách životního prostředí. To znamená,
že imise jsou až výsledkem emisí, které byly vneseny do životního prostředí
ze zdroje znečišťování a jsou (na rozdíl od emisí, které jsou výsledkem
aktivity znečišťujícího subjektu) vztaženy k osobě obtěžované či ohrožené
na majetku, zdraví či životě.
Konkrétněji jsou imise pojímány jako následek emisí, kdy imisemi se rozumí
emise, které se dostaly do styku s životním prostředím.
Na první pohled by se mohlo zdát, že autor NOZ si zmýlil označení látek
a jiných vlivů, vycházejících, resp. emitovaných z nemovitosti, za imise,
když regulace směřuje k chování, resp. aktivitám jejího vlastníka, tj. původce
emisí. Opak je však pravdou, neboť cílem omezující regulace je skutečně
výsledný stav projevující se na pozemku jiného vlastníka/jiných vlastníků.
K tomuto závěru je nutno dospět na základě toho, že NOZ požaduje, aby
se vlastník zdržel „všeho, co působí, že na pozemek jiného vlastníka vnikají
látky a další vlivy v míře nepřiměřené poměrům.“ Občanskoprávní regulace
tudíž nesměřuje k tomu, aby vlastník nemovitosti obtěžující látky a vlivy
(emise) nadměrně neprodukoval, ale k tomu, aby výsledný stav na sousedově
pozemku (imise) nebyl pro tohoto sousedního či jiného vlastníka obtěžující
a podstatně omezující obvyklé užívání jeho pozemku. V tom lze spatřovat
zásadní rozdíl od mezí stanovených veřejnoprávní regulací, která se vztahuje
primárně k chování a aktivitám subjektů, jež vypouštějí znečišťující látky
a svou činností či jiným výkonem svých vlastnických práv ovlivňují životní
prostředí, pohodu a zdraví ostatních subjektů.
179 Klimeš, L.: Slovník cizích slov, Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1981, s.280.
IV Omezení vlastnického práva imisemi
157
Dále je v úvodu třeba zmínit i skutečnost, že pozemky a nemovitosti na nich
postavené jsou součástí životního prostředí, jehož definice je obsažena v § 21
zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZoŽP“). Odtud lze pak dovozovat souvislost předmětné regulace
s ústavně garantovanými právy a povinnostmi a základními zásadami ústavně
právní a veřejnoprávní ochrany životního prostředí. Vyjdeme-li z ustanovení
§ 35 odst. 3 LZPS, zasazeného do kontextu s čl. 7 Ústavy a s čl. 11
odst. 3 LZPS, lze dojít k závěru, že „právě zde se nejviditelněji projevují
tendence ústavodárce považovat životní prostředí jako ústavně chráněnou
hodnotu, kterou je třeba respektovat a chránit.“180
Vzhledem k čl. 41 odst. 1
LZPS se všech práv uvedených v čl. 35, tedy i práva na příznivé životní prostředí,
lze domáhat jen v mezích zákonné právní úpravy. Právo na příznivé
životní prostředí pro své obsahové naplnění a konkretizaci tudíž vyžaduje
aktivní činnost zákonodárce, jemuž je ponechána větší míra volnosti při jeho
úpravě.181
Aplikace zákonné úpravy při prosazování ochrany životního prostředí jako
ústavně chráněné hodnoty se často dostává do kolize s jinými ústavně garantovanými
a zákonem chráněnými hodnotami a zájmy, mezi něž nezbytně
patří základní práva a svobody jednotlivců, včetně práva vlastnického.
Tyto kolize je třeba řešit nejen v každodenní rozhodovací praxi, v rámci
přezkumné činnosti soudů, ale i zákonodárce sám může přispět k tomu,
aby vymezil pravidla pro jejich řešení co nejšetrněji a přistupoval odpovědně
k vyvažování oněch kolidujících chráněných zájmů. Otázkou proto
je, zda předmětné ustanovení o privilegovaných imisích vhodně přispívá
ke spravedlivému vyvažování veřejných zájmů (zájem na ochraně životního
prostředí, zájem na ochraně zdraví a ochraně vlastnických práv před neoprávněnými
zásahy, zájem na ekonomickém rozvoji a podnikání a realizaci
vlastnických práv na úkor práv jiného vlastníka) anebo zda předmětné ustanovení
je způsobilé působit naopak protichůdně a vyvolávat interpretační
a aplikační komplikace.
180 Wagnerová, Šimíček, Langášek, Pospíšil a kol.: Listina základních práv a svobod.
Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s. 2012, s. 719.
181 Tamtéž, s. 712.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
158
11.3 Ochrana obtěžovaného vlastníka v režimu soukromoprávních
a veřejnoprávních předpisů
Ve smyslu § 1042 NOZ se vlastník může domáhat ochrany proti každému,
kdo neprávem do jeho vlastnického práva zasahuje nebo je ruší jinak než
tím, že mu věc zadržuje. Ustanovení § 1013 NOZ se netýká jakýchkoliv
zásahů do vlastnického práva, ale pouze tzv. imisí (tj. odpad, voda, kouř,
prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky). Navíc
se musí jednat o nepřiměřené obtěžování ze strany souseda, jemuž koresponduje
naopak povinnost snášet obtěžování v míře přiměřené.
Ochrana proti nepřiměřenému obtěžování imisemi se uplatňuje negatorní
žalobou, a proto se v zásadě nelze domáhat, aby žalovanému bylo
uloženo něco konat; pravidlem je uložení povinnosti zdržet se určitého
rušení. Na straně oprávněné z imisí by měl stát rušený vlastník pozemku,
resp. nemovitosti, nicméně s ohledem na § 1044 žalobu bude moci uplatnit
i nájemce či jiná osoba oprávněná užívat pozemek. Žalovaným může být
vlastník jakékoliv věci, jakož i osoba oprávněná věc užívat.182
Ochrana před imisemi obtěžujícími nad míru přiměřenou poměrům poskytovaná
v režimu sousedských práv představuje samostatný nárok vedle
ochrany poskytované na základě správních předpisů. Otázkou je, zda veřejně
právní předpisy jsou s to zajistit ochranu vlastníkovi před imisemi ohrožujícími
jeho zdraví a majetek, zvláště pak jestliže se jedná o imise pocházející
z provozu, který byl řádně povolen a provozovatel zařízení nepřekračuje
v něm stanovené podmínky, případně ani další požadavky právních předpisů.
V tomto ohledu lze rozlišovat různé situace:
a) Povolení bylo vydáno v rozporu s požadavky právní úpravy
(např. nebylo respektováno únosné zatížení území, limity znečiš-
tění apod.). Sousedé se mohou zasadit o ochranu svých práv v povolovacích
procesech, následně v odvolacím řízení, mohou podat
správní žalobu na přezkoumání předmětných rozhodnutí, případně
se domáhat práva na příznivé životní prostředí u Ústavního soudu.
Tento postup však nelze uplatnit, jestliže se jedná o provoz již dříve
pravomocně povolený. Pokud byl provoz zařízení pravomocně
182 Spáčil, J. a kol.: Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář. I. vydání.
Praha: C.H. Beck, 2013, s.150.
IV Omezení vlastnického práva imisemi
159
povolen, aniž by bylo vyhověno požadavkům platné právní úpravy,
předmětné rozhodnutí bude nezákonným rozhodnutím, které však
zůstává v platnosti, dokud nebude jako nezákonné zrušeno.183
b) Povolení bylo vydáno v souladu se zákonem, ale ten nestanoví imisní
limity (limit zatížení území) jako závaznou hodnotu pro rozhodování.
Lze využít opravné prostředky i žalobu o přezkoumání správního
rozhodnutí, ovšem bez velké šance na úspěch.
c) Pokud byl nadměrně obtěžující provoz pravomocně povolen a byl
zahájen, je možno dát podnět příslušnému úřadu, který je povinen
jej prošetřit. Pokud však na straně provozovatele nezjistí porušování
povinností stanovených zákonem nebo na základě zákona, zvláštní
předpisy obecně neumožňují orgánům dozoru uložit provozovateli
opatření k nápravě či zastavení nebo omezení provozu, které jsou
chápány jako sankce obnovující povahy, ukládané jako následek předchozího
protiprávního jednání.
Výjimkou z výše uvedeného je zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon IPPC“), který s podobnou
situací počítá a řeší ji v ustanovení § 18/2 písm. d). Je-li znečištění životního
prostředí v důsledku provozu zařízení tak značné, že významně přesahuje
standard kvality životního prostředí (tj. souhrn požadavků stanovených
na základě zvláštních právních předpisů), které musí životní prostředí splňovat
v daném místě a čase) a nelze se k němu přiblížit jinak než změnou
závazných podmínek provozu zařízení, úřad podle výše uvedeného ustanovení
vždy přezkoumá závazné podmínky integrovaného povolení. Takovou
povinnost sice zákon přímo neukládá, ale umožňuje příslušnému úřadu, aby
fakultativně provedl přezkum podmínek, je-li v místě provozu zařízení dlouhodobě
překračován standard kvality životního prostředí.
Povinnost provádět preventivní a nápravná opatření má rovněž provozovatel
vykonávající provozní činnost zařazenou na seznamu v příloze č. 1 k zákonu
č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „EkoÚZ“), aniž
183 V tom případě by měl provozovatel nárok na náhradu škody způsobené nezákonným
rozhodnutím.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
160
by před tím porušoval své povinnosti vyplývající ze zákona či z povolení
provozu. Působnost tohoto zákona je však velice úzce omezena jen na případy,
kdy hrozí nebo došlo ke vzniku ekologické újmy.
d) Možnost změny podmínek povolení provozu je ve složkových předpisech
většinou omezena na přesně specifikované situace, které
se mimo jiné váží i k překračování imisních limitů.
e) Další možností obtěžovaného vlastníka je vyčkat uplynutí doby,
pokud bylo rozhodnutí vydáno na časově omezenou dobu, a pokusit
se ovlivnit rozhodování o novém povolení.
Z výše uvedeného rozboru vyplývá, že veřejné právo ochraňuje vlastníky sousedních
nemovitostí především ve fázi povolování určitého záměru. Může
se však stát, že povolením určitého provozu v daném místě a čase jsou vlastníci
obtěžováni nad míru přiměřenou poměrům, a to z toho důvodu, že kritické
připomínky uplatňované v rozhodovacím procesu nebyly vyslyšeny
anebo nebyly vzneseny a skutečný vliv zařízení je mnohem významnější, než
se předpokládalo, či došlo postupně ke změnám podmínek anebo k dalším
důvodům, pro které dochází k obtěžování vlastníků sousedních pozemků
nad míru přiměřenou poměrům. Jak vyplynulo z předchozího rozboru,
obrana vlastníků proti již existujícímu zařízení je ve veřejnoprávní rovině
omezena na specifické situace, které velmi významně ovlivňují životní prostředí.
Úprava sousedských práv tak v minulosti vhodně doplňovala mezery
ve veřejnoprávní regulaci a působila jako záchranná síť na ochranu zájmů
vlastníků nemovitostí a současně i zájmů na ochranu životního prostředí.
Nutno zdůraznit, že uplatněním sousedských práv se nelze dožadovat toho,
aby předmětný provoz byl zakázán, což za splnění stanovených podmínek
(zejména při neplnění požadavků a povinností stanovených zákonem anebo
na základě zákona) mohou nařídit orgány veřejné správy. Soukromoprávní
cesta směřuje prostřednictvím ochrany vlastnických práv především k tomu,
aby provozovatel vedle veřejnoprávních podmínek provozu respektoval
i meze svého negativního vlivu na okolní nemovitosti, které jsou dány
oprávněnými zájmy jejich vlastníků. Tyto meze se mohou opírat o veřejnoprávní
požadavky na imisní zatížení území či o určitý, v místě a v daném
čase obvyklý standard kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek,
který může být vyšší anebo případně i nižší než úroveň znečištění stanovená
IV Omezení vlastnického práva imisemi
161
veřejnoprávními předpisy. Posouzení toho, zda se bude jednat o obtěžování
nad míru přiměřenou poměrům, bude tedy do jisté míry závislé například
na tom, zda se ochrany bude domáhat vlastník nemovitosti, kterou si zakoupil
v blízkosti existující a dlouhodobě bez problémů provozované skládky
odpadů, anebo zda investor prosadí výstavbu nové skládky v místě, odkud
bude skládka svými (třeba i původně nepředpokládanými) vlivy negativně
a nepřiměřeně narušovat dosavadní užívání nemovitostí bytové zástavby
či zemědělských pozemků. Právně významným obtěžováním proto může
být i takové obtěžování, které limity stanovené obecně závaznými předpisy
nepřekračuje.184
Soukromé právo tak vytyčením hranic výkonu vlastnického práva přispívá
k naplňování žádoucího stavu ve společnosti. Vedle soukromého práva
poskytují vlastníkům v řadě případů paralelní ochranu i předpisy práva veřejného.
V souladu s ustanovením § 1 odst. 2 NOZ jde o nezávislou právní
úpravu, která však musí být vykládána konzistentně s úpravou v něm obsaženou
a nikoliv kontradiktorně. Veřejnoprávní předpisy tak hrají významnou
roli při posuzování například únosné míry hluku, pachu apod.185
Při
rozhodování však soudy musí přihlížet i k dalším aspektům a na základě
vlastního uvážení posoudit, zda míra přiměřená poměrům byla v konkrétním
případě opravdu porušena. Judikatura uvádí, že „přiměřenost zásahu
do vlastnického práva musí být hodnocena se zřetelem ke všem okolnostem
případu zásadně z objektivních hledisek“.186
Je otázkou, zda vzhledem k § 1
NOZ, deklarujícímu nezávislé uplatňování veřejného a soukromého práva,
je nadále možné vycházet z toho, že ochrana proti imisím ve smyslu sousedských
práv je poskytována bez dalšího tam, kde imise překračují limity
stanovené v právních předpisech. Patrně tomu tak bude vždy v případě,
kdy v důsledku překročení těchto limitů bude žalobce objektivně rušen
(obtěžován).
184 Viz též Spáčil, J. a kol.: Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář. I.
vydání. Praha: C.H. Beck, 2013, s. 149.
185 Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol.: Občanský zákoník. Komentář. Svazek III., Praha,
Wolters Kluwer, a. s., 2014, s. 71.
186 Více viz Spáčil, J. a kol.: Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář. I.
vydání. Praha: C.H. Beck, 2013, s. 149.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
162
Účelem ustanovení 1013 odst. 2 o privilegovaných imisích je ochrana podnikání.
Musí se jednat o provoz, který byl úředně schválen a provozován
v souladu a v mezích povolení. Nestačí tedy úřední schválení stavby jako
takové, ale schválení se musí vztahovat k vlastnímu provozu závodu. NOZ
není dostatečně určitý v tom, o jaké schválení jde, lze však předpokládat,
že se bude jednat především o povolení k provozu podle zákona IPPC nebo
zákona o ovzduší, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OdpZ“) či jiných
složkových zákonů, pokud tato nejsou integrovaným povolením nahrazena.
Živnostenské oprávnění ani kolaudační souhlas (souhlas s užíváním stavby)
pravděpodobně lze za předmětné „úřední schválení provozu“ považovat jen
tehdy, jestliže právní úprava nevyžaduje specifické povolení, resp. stanovení
podmínek provozu ze strany orgánů ochrany životního prostředí.
Důsledkem ustanovení § 1013 odst. 2 je, že negatorními žalobami sousedů
se v daném případě nelze provozu obtěžujícího nad míru přiměřenou poměrům
bez dalšího bránit a sousedé musí strpět ohrožení či obtěžování imisemi,
pokud provozovatel nepřekračuje podmínky povolení provozu, stanovené
mu individuálním správním aktem. Obtěžovaný soused tak má v souladu
s předmětným ustanovením jen právo na náhradu újmy v penězích. Problém
spočívá v tom, že povolením provozu se reguluje činnost znečišťovatele
a povolení se tak vztahuje k emisím z jeho „závodu“, zatímco imise představují
účinek daného provozu na nemovitostech sousedních vlastníků, přičemž
veřejnoprávní regulace mezí činnosti závodu (emisí) a mezí výsledného znečištění
(imisí) nemusí být vždy kompatibilní. Dochází-li tedy v důsledku imisí
„jen“ k omezení v obvyklém užívání nemovitosti proto, že imise způsobují
poškozování různých částí životního prostředí, nelze se domáhat prosazení
prevenčních povinností negatorní žalobou. Pouze pokud by imise mohly
vážně ohrozit život nebo zdraví člověka, lze se pravděpodobně dovolávat
zásad soukromého práva, formulovaných v ustanovení § 3 odst. 2 NOZ
a základního práva na život a zdraví podle čl. 2 Evropské úmluvy o lidských
právech a základních svobodách.
Výše uvedené situace pravděpodobně nebudou příliš časté, neboť
veřejné právo zakotvuje relativně přísné požadavky na povolování zařízení.
Nebezpečí pro sousedy a zároveň i pro životní prostředí tak budou
IV Omezení vlastnického práva imisemi
163
představovat provozy, které byly povoleny, aniž byly respektovány zákonné
požadavky na maximální přípustné koncentrace obtěžujících látek v jednotlivých
složkách životního prostředí, resp. limity imisní, anebo především
v těch případech, kde není veřejnoprávními předpisy jasně stanovena závaznost
imisních limitů pro rozhodování o povolení předmětných činností
či provozů.187
V těchto případech hrají zásady práva životního prostředí
důležitou interpretační roli.
V souladu se základními principy práva životního prostředí, formulovanými
v ZoŽP, „území nesmí být zatěžováno lidskou činností nad míru únosného
zatížení, což je takové zatížení území lidskou činností, při kterém nedochází
k poškozování životního prostředí, zejména jeho složek, funkcí ekosystémů
nebo ekologické stability“. Ve vztahu ke zdrojům znečištění je rovněž relevantní
zásada přípustné míry znečišťování životního prostředí, jež spolupůsobí
k tomu, aby nebylo ohrožováno zdraví lidí a aby nebyly ohrožovány
další živé organismy a ostatní složky životního prostředí.188
To znamená,
že pokud jsou limitní hodnoty dodržovány, nemělo by docházet k poškozování
zdraví člověka ani životního prostředí. Jejich překračování však indikuje,
že lidské zdraví a životní prostředí může být negativně ovlivněno, což
bývá zjišťováno na základě vědeckých a výzkumných studií.
Uvedené zásady jsou natolik důležité, že byly inkorporovány i do LZPS
(čl. 35 odst. 1 a 3). Právu na příznivé životní prostředí koresponduje povinnost
při výkonu svých práv neohrožovat a nepoškozovat životní prostředí,
jež je podle čl. 35 odst. 3 stanovena každému („nikdo nesmí“), nikoliv jen
187 Velice smutným dokladem tohoto jevu je konstatování předkladatele vládního návrhu
na vydání nového zákona o ovzduší z roku 2011 v analýze současného stavu ohledně
plnění imisních limitů: „Platný zákon v § 6 odst. 1 stanovuje, že imisní limit určující
přípustnou úroveň znečištění nesmí být překročen více než o mez tolerance a nad stanovenou
četnost překročení. Zároveň jsou imisní limity závazné pro orgány ochrany
ovzduší při jejich činnosti. Nicméně v praxi při umisťování nových stacionárních
zdrojů dochází k porušování tohoto ustanovení a nové zdroje jsou umisťované
i v oblastech, kde jsou dlouhodobě překračovány imisní limity.“ Viz Důvodová
zpráva k návrhu zákona o ochraně ovzduší, Sněmovní tisk 449/0, dostupné na http://
psp.cz, staženo dne 3. 9. 2012, s. 99.
188 Přípustnou míru znečišťování životního prostředí určují mezní hodnoty stanovené
zvláštními předpisy; tyto hodnoty se stanoví v souladu s dosaženým stavem poznání
tak, aby nebylo ohrožováno zdraví lidí a aby nebyly ohrožovány další živé organismy
a ostatní složky životního prostředí. Mezní hodnoty musejí být stanoveny s přihlédnutím
k možnému kumulativnímu působení nebo spolupůsobení znečišťujících látek
a činností.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
164
veřejné moci. Dochází tak k rozšíření odpovědnostní dimenze ochrany
životního prostředí i směrem k jednotlivcům (tj. FO a PO). Lze v tom spatřovat
morální apel na každého jednotlivce, aby svou odpovědnou činností
a chováním zároveň přispíval k ochraně životního prostředí, které po něm
zdědí budoucí generace.189
Na druhé straně společnost vlastnictví jednotlivce respektuje a chrání.
Jednotlivec by měl však své vlastnictví užívat tak, aby neohrožoval práva
jiných nebo zájmy společnosti jako celku. Ze základní liberální zásady spočívající
v tom, že svoboda jednotlivce končí tam, kde začíná svoboda druhého,
vyplývá povinnost vlastníka zdržet se takové realizace svého vlastnického
práva, která by znamenala zásah do vlastnického či jiného práva druhého.
Tuto skutečnost tradičně upravuje výše zmíněný institut sousedských práv,
která byla za účinnosti OZ využívána i pro ochranu vlastníků domů sousedících
s frekventovanými silnicemi či znečišťujícími průmyslovými podniky
(např. NS 22 Cdo 3281/2008).190
Sama možnost podat negatorní žalobu tak
může být chápána jako prostředek k realizaci ochrany životního prostředí.
Vyloučení této možnosti v případě privilegovaných imisí je projevem řešení
konfliktu dvou různých veřejných zájmů, a to zájmu na ochraně životního
prostředí a zájmu na ekonomickém rozvoji společnosti a to ve prospěch ekonomického
rozvoje. Meze tohoto upřednostnění jsou dány tím, že se musí
jednat o „úředně schválený provoz“. Domnívám se však, že formulace obsažená
v § 1013 odst. 2 NOZ je značně obecná a neurčitá a ve svém důsledku
umožňující porušování ústavně zaručených práv a povinností. Pokud budeme
podobné ustanovení akceptovat (jako je tomu např. v rakouském OZO),
měla by být ochrana životního prostředí zajištěna tak, aby za úředně povolený
závod bylo považováno jen takové zařízení, v jehož řízení o povolení byla
dostatečně zohledněna ochrana před imisemi, a to prostřednictvím námitek
těch, kteří jsou imisemi poškozeni191
, ale i prostřednictvím aplikace základních
zásad a požadavků ochrany životního prostředí. Takovou záruku však v současné
podobě neposkytuje ani občanskoprávní, ani veřejnoprávní úprava.
189 Wagnerová, Šimíček, Langášek, Pospíšil a kol.: Listina základních práv a svobod.
Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s. 2012, s. 720.
190 Wagnerová, Šimíček, Langášek, Pospíšil a kol.: Listina základních práv a svobod.
Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s. 2012, s. 312-314.
191 Spáčil, J. a kol.: Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář. I. vydání.
Praha: C.H. Beck, 2013, s. 159.
IV Omezení vlastnického práva imisemi
165
V ústavně právní rovině se ochrana životního prostředí prolíná s ochranou
vlastnických práv obtěžovaných vlastníků. Důležitost životního prostředí
pro naplnění základních lidských práv je široce akceptována i v mezinárodním
právu. Z tohoto pohledu je právo na příznivé životní prostředí chápáno
jako předpoklad pro požitek z ostatních lidských práv. Životní prostředí
může jednoznačně ovlivňovat další statky jako život a zdraví. Zásah
do životního prostředí může poškodit a podrýt stavbu celé koncepce lidských
práv.192
Lze proto konstatovat, že ve své současné podobě představuje ustanovení
o privilegovaných imisích nejen zásah do ústavně chráněných hodnot, jakou
je životní prostředí. Zároveň se jedná i o zásah do ústavně zaručeného práva
na ochranu vlastnictví (v odborné literatuře bývá označováno jako omezení
vlastnického práva, které svými účinky může být přirovnáno k vyvlastnění)193
a naráží i na ochranu práv osobnostních, chráněných mimo jiné i samotným
NOZ (§ 81). Otázkou je, zda imise poškozující nebo ohrožující lidský život
anebo zdraví lze podřadit pod privilegované imise. V tomto ohledu lze předjímat
spíše negativní odpověď, podpořenou závěry vyplývajícími z odborné
literatury194
a z rozhodování ESLP. Podle čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských
práv a základních svobod (Úmluva) má každý právo na respektování
svého soukromého a rodinného života a obydlí. Judikatura ESLP dospěla
k závěru, že imise ohrožující zdraví nebo život souseda jsou způsobilé
zasáhnout do jeho soukromého a rodinného života a obydlí. Podle judikatury
ESLP platí, že zásah v podobě znečištění může představovat porušení
čl. 8 Úmluvy, pokud je přímý a dostatečně závažný (rozsudek ve věci Lopéz
Ostra proti Španělsku, Powell and Rayner proti Spojenému království, § 40;
Furlepa proti Polsku). Účelem čl. 8 Úmluvy je především ochrana proti
výkonu veřejné moci, která v sobě ovšem zahrnuje také opatření předcházení
a nápravy zásahu způsobeného soukromými osobami (Stubbings a další
proti Spojenému království, § 62; nebo Surugiu proti Rumunsku, § 59).
192 Melzer, F., Tégl, P. a kol.: Občanský zákoník - velký komentář. Svazek I. § 1-117, Praha,
Leges, 2013, s. 521.
193 Spáčil, J. a kol.: Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář. I. vydání.
Praha: C.H. Beck, 2013, s. 159.
194 Spáčil, J. a kol.: Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář. I. vydání.
Praha: C.H. Beck, 2013, s. 160..
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
166
ESLP však nikdy přímo neposuzoval ustanovení obdobné § 1013 odst. 2
NOZ. Například z nedávného rozsudku ve věci Udovičić proti Chorvatsku
(rozsudek ze dne 24. 4. 2014; stížnost č. 27310/09, § 102) je patrné, že součástí
chorvatského zákona č. 91/96 Sb. je téměř totožné ustanovení, které
zapovídá zastavení úředně povoleného provozu, v důsledku kterého dochází
k zásahu do práv další osoby. Ta se může domáhat toliko pekuniární náhrady
újmy. ESLP v tomto případě především dospěl k závěru, že došlo k porušení
čl. 8 Úmluvy proto, že stěžovatel byl po dobu deseti let vystaven nadměrnému
hluku a nebylo mu umožněno se proti tomuto zásahu účinně bránit.
Souladem citovaného ustanovení chorvatské právní úpravy s Úmluvou
se ESLP nezabýval, což je pochopitelné vzhledem k tomu, že již mnohokrát
konstatoval, že jeho úlohou není abstraktní přezkum vnitrostátního práva,
nýbrž posuzování případů jeho aplikace.
Z judikatury ESLP tedy nevyplývá, že by ustanovení § 1013 odst. 2 NOZ
bylo v rozporu s čl. 8 (případně čl. 13) Úmluvy per se, nicméně při jeho
aplikaci může dojít k případům, které již v rozporu s Úmluvou budou.
Předpokladem toho však je, aby posuzovaný zásah splňoval určitou míru
závažnosti (Oluić proti Chorvatsku, § 49; Moreno Goméz proti Španělsku,
§ 58 - 60).195
Není přitom rozhodující, zda je tento zásah důsledkem činnosti
povolené nebo nepovolené (viz rozsudek ESLP ze dne 18. 3. 2008
ve věci Furlepa proti Polsku; stížnost č. 62101/00). Je-li daná činnost povolena,
takže k zásahu dochází v mezích veřejnoprávního povolení, je třeba
posoudit proporcionalitu takového zásahu. Čl. 8 totiž neposkytuje absolutní
ochranu právům zasažené osoby (viz zejm. rozsudek ESLP ve věci Powell
and Rayner proti Spojenému království). Je-li zásah sice závažný, ale zároveň
i proporcionální (tj. přispívá-li daná činnost zájmům společnosti) a zásah
do práv je s těmito zájmy v rovnováze, nejedná se o porušení Úmluvy.196
195 Více viz VOMÁČKA, V.: Spravedlivé zadostiučinění v rozhodnutích ESLP a dalších
mezinárodních soudů zaměřených na ochranu lidských práv v ochraně životního prostředí.
In Cofola 2010 - key points and ideas. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita,
2010. ISBN 978-80-210-5150-8.
196 Vomáčka, V.: Z analýzy judikatury ESLP, dosud nepublikováno.
IV Omezení vlastnického práva imisemi
167
11.4 Závěr
Privilegované emise patří mezi ustanovení, která se vztahují k věcným právům,
zatímco právo na zdravé životní prostředí, resp. právo žít v příznivém
životním prostředí přísluší k právům osobnostním, přičemž obě regulace
sledují poněkud odlišné cíle. K propojení problematiky věcných a osobnostních
práv dochází právě prostřednictvím veřejnoprávní ochrany životního
prostředí, jehož součástí jsou pozemky a jiné nemovitosti. Jsou to veřejnoprávní
předpisy, které stanoví meze oné příznivosti životního prostředí
a meze jeho akceptovatelného znečišťování z jednotlivých zdrojů znečištění.
Z výše uvedeného rozboru vyplývá, že negatorní žalobou se lze bránit vůči
imisím, spadajícím jinak pod ustanovení § 1013 odst. 2, ale pouze tehdy,
překračuje-li provoz meze úředního schválení či povolení, anebo v rámci
osobnostních práv tehdy, dosáhnou-li imise určité intenzity a poškozují-li
nebo ohrožují-li přímo život či zdraví člověka. Z pohledu obtěžovaného
vlastníka sousedních nemovitostí lze konstatovat, že úprava, která umožňuje
v případě privilegovaných imisí poskytnout pouze peněžitou kompenzaci,
není v rozporu s čl. 8 Úmluvy. Naopak, taková úprava umožňuje státu
vyhovět závazkům, které pro něj z Úmluvy vyplývají. Nastavení vnitrostátních
limitů ochrany není samo o sobě předmětem posuzování ESLP. Pokud
se závadná činnost drží v jejich mezích, pak dotčené osobě náleží jen právo
na to, aby byla zohledněna v povolovacím procesu a mohla se bránit proti
jeho výsledku v souladu s čl. 13.
Ačkoliv v důsledku aplikace předmětného ustanovení by mohlo objektivně
dojít k porušování práva na příznivé životní prostředí, vzhledem k čl. 41
LZPS, není možné se tohoto práva domáhat přímo jako ústavně garantovaného
práva, ale pouze v mezích zákonné právní úpravy.
Právo žít v příznivém životním prostředí je však upraveno i v rovině civilně
právní v rámci ochrany osobnostních práv, neboť § 81 odst. 2 NOZ zahrnuje
toto právo mezi příkladmo zde uvedená základní dílčí osobnostní práva,
jejichž ochranu občanský zákoník zaručuje. Právo domáhat se ochrany v případě
zásahu do osobnostních práv prostřednictvím negatorní nebo restituční
žaloby je výslovně upraveno v § 82.197
Neoprávněnost zásahu lze v pří-
197 Více viz Melzer, F., Tégl, P. a kol.: Občanský zákoník - velký komentář. Svazek I. § 1-117,
Praha, Leges, 2013, s. 519 -537.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
168
padě nadměrně obtěžujících imisí dovozovat přímo ze zákazu obtěžovat
souseda nad míru přiměřenou poměrům, pokud zároveň jsou překračovány
veřejným právem stanovené meze příznivého životního prostředí, jelikož
§ 1013 odst. 2 o privilegovaných imisích obtěžující stav nelegalizuje,
ale pouze vylučuje určitý způsob obrany vlastníka.
Nicméně jsou-li meze příznivosti, resp. nepříznivosti životního prostředí
opírány o takový stav životního prostředí a jeho složek, který neohrožuje
(a tedy ani nepoškozuje) zdraví člověka, pak nutno konstatovat, že regulace
osobnostních práv vhodně doplňuje úpravu privilegovaných imisí,
obsaženou v 1013 NOZ. To ale neznamená, že toto ustanovení není v rozporu
se základními zásadami ochrany životního prostředí v tom rozsahu,
kdy zdraví a život člověka sice není ohrožován, ale přitom je ohrožováno
či poškozováno samotné životní prostředí včetně živých organismů, na jeho
kvalitě existenčně závislých.
Na druhé straně - nazíráno na právní regulaci vztahující se k předmětným
otázkám očima vlastníka či provozovatele zařízení emitujícího znečištění
platí, že stávající koncepce ochrany vlastnického práva dle judikatury
ÚS i ESLP zdůrazňuje, že vlastnické právo není absolutně neomezené.
Připouští omezení vlastnického práva zákonem z důvodu ochrany práv
druhých a ochrany veřejného zájmu, kterým je zejména ochrana lidského
zdraví, přírody a životního prostředí. Ochrana životního prostředí je doménou
práva veřejného, nicméně je úzce propojena i s civilně právními nároky.
Jak vyplynulo z výše uvedeného, veřejné právo není vždy schopno zajistit
ve všech případech naplňování základních principů a požadavků ochrany
životního prostředí. Tam, kde veřejnoprávní regulace selhala, oporu bylo
dříve možno najít v právu soukromém. V těchto situacích plnila soukromoprávní
regulace významnou úlohu jak z hlediska ochrany zdraví a vlastnických
práv vlastníků sousedících nemovitostí, ale jejich prostřednictvím
i ochrany životního prostředí. Ustanovením o privilegovaných imisích zákonodárce
vzal vlastníkům sousedních nemovitostí právo domáhat se u soudu
toho, aby provozovatel závodu se nepřiměřeně obtěžujících imisí zdržel,
čímž jednoznačně upřednostnil ochranu ekonomických zájmů před ochranou
jejich životního prostředí. Ačkoliv je zřejmé, že v případě kolize dvou
odlišných veřejných zájmů je mnohdy nutné omezit nároky na kvalitu
IV Omezení vlastnického práva imisemi
169
životního prostředí a upřednostnit zájmy ekonomické, mělo by tomu tak
být na základě posouzení proporcionality zásahu v těch případech, kdy daná
činnost je ku prospěchu zájmům celé společnosti. Postavení ekonomických
zájmů obecně před zájem na ochraně životního prostředí tak, jak to umožňuje
1013 odst. 2 NOZ, je nekonzistentní se čl. 35 odst. 3 LZPS a s ostatními,
již dříve přijatými principy na ochranu životního prostředí, a lze jej
považovat za krok zpět.
12 Znečišťovatel životního prostředí aneb vlastnictví
zavazuje: Vybrané problémy
Jana Dudová
12.1 Úvodem
Zákaz zneužití vlastnického práva je stanoven v čl. 11 odst. 3 LZPS. Ve smyslu
tohoto ustanovení „vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv
druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí
poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.”
Proti zneužití vlastnických práv jinými subjekty bylo a je možné se dovo-
lat.198
V této kapitole budou proto otevřeny a hledány možné cesty (a také
limity) rozhodovací praxe s ohledem na posun ve vývoji soukromoprávní
úpravy v oblasti ochrany vlastnických a jiných práv jednotlivce i znečišťovatele
životního prostředí.
12.2 Případ z aplikační praxe
K problematice odpovědnosti za znečišťování životního prostředí v podmínkách
ČR lze aktuálně uvést případ znečišťovatele, vlastníka velkého
průmyslového areálu, který je mimo jiné i provozovatelem nadlimitního
zdroje hluku (dále jen znečišťovatel). S uvedeným znečišťovatelem byl
veden od roku 2008 dlouhodobý soudní spor ze strany žalobce, vlastníka
přilehlých nemovitostí, o obtěžování nadlimitním hlukem. Směrodatné
na celém soudním řízení je skutečnost, že šlo o sousedskou žalobu, tedy
o soukromoprávní spor. Výsledek sporu v podstatě znamená zásadní posun
198 Srov. nález Ústavního soudu ze dne 20. 12. 1995, sp. zn. II. ÚS 203/94.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
170
ve společenském vnímání odpovědnosti znečišťovatele životního prostředí
tak, že i jednotlivec se může účinně bránit proti ekonomicky mnohonásobně
silnějšímu hráči a obhájit svá práva.199
V dané věci byla rozsudky Okresního
soudu v Ostravě ze dne 14. 11. 2012, č. j. 33C 343/2008-314 a Krajského
soudu v Ostravě ze dne 13. 9. 2013, č. j. 57 Co 223/2013-390, uložena uvedenému
znečišťovateli povinnost zdržet se rušení hlukem pocházejícím
ze strojů a zařízení provozovaných znečišťovatelem tak, aby hodnota ekvivalentní
hladiny hluku pro chráněný vnější prostor domu žalobců nepřesáhla
hodnotu 40 dB v době od 22 do 6 hodin tak, jak stanoví platná právní úprava
[viz ustanovení § 31 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „ZOVZ“) a prováděcí
právní úprava v intencích nařízení vlády č. 272/2011 Sb.]. Proti tomuto
rozsudku prvoinstančního soudu podal znečišťovatel odvolání, ve kterém
zejména namítal, že byla porušena zásada předvídatelnosti soudního rozhodnutí,
neboť se soud podstatně odchýlil od dosavadní ustálené rozhodovací
praxe a tak bylo údajně dotčeno právo znečišťovatele na spravedlivý
proces a jednalo se o překvapivé rozhodnutí. Znečišťovatel se ve svém
nadlimitním obtěžování hlukem opíral především o výjimku z hlukových
limitů, kterou mu udělila krajská hygienická stanice. Zásadním problémem
sporu bylo posoudit, zda v tomto konkrétním případě dochází k obtěžování
hlukem nad míru přiměřenou poměrům. Podle názoru znečišťovatele soud
pochybil, pokud se ve svém rozhodování opřel pouze o zjištění, že v uvedené
věci byl překročen hygienický limit hluku a z tohoto zjištění pak dovodil,
že dochází k obtěžování žalobce nad míru přiměřenou poměrům.
199 Dle předchozí rozhodovací praxe tomu zdaleka tak nebylo. V otázkách odpovědnosti
za hlukovou zátěž v rozhodovací praxi soudů docházelo často k překvapivým závěrům
s ohledem na legitimní očekávání účastníků příslušných procesů. K takovým rozhodnutím
je možno přiřadit také nález Ústavního soudu ze dne 11. 1. 2012, sp. zn. I. ÚS 451/11.
Ústavní soud rozhodoval o obtěžování imisemi hluku z provozu pražské magistrály na ulici
5. května v Praze. V předmětné věci bylo rozhodováno o omezení vlastnického práva
v souvislosti s imisemi hluku v návaznosti na hlukovou zátěž. Ústavní soud uvedeným
rozhodnutím zrušil rozsudky Městského soudu v Praze a Nejvyššího soudu ČR, jimiž bylo
na základě § 127 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů hlavnímu městu Praha uloženo, aby se zdrželo rušení hlukem pocházejícím z provozu
na pražské magistrále. Ústavní soud dospěl k závěru, že rozsudky obecných soudů
bylo porušeno základní právo hlavního města Prahy na ochranu majetku zaručené čl. 11
odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Stěžovatelé (vlastníci sousedních nemovitostí)
se v dané věci práva na ochranu před hlukovou zátěží nedovolali. Blíže viz in DUDOVÁ,
J. Několik poznámek k vynutitelnosti veřejného zájmu na ochranu zdraví před hlukem.
Právní rozhledy. 2012, č. 21, s. 755–758. ISSN 1210-6410.
IV Omezení vlastnického práva imisemi
171
Znečišťovatel zastával názor, že se soud především měl zabývat okolností,
jaké jsou místní zvyklosti obtěžování hlukem. Znečišťovatel argumentoval
v této souvislosti zejména tím, že v předmětné lokalitě je zvýšená hladina
hluku také v důsledku automobilové dopravy a jiných zdrojů hluku a tím
jsou hranice míry přiměřené poměrům „posunuty“. Otázka místních poměrů
byla opakovaně ve sporu diskutována, a to zejména v souvislosti s administrativní
výjimkou z dodržování limitů hluku, která byla znečišťovateli
udělena. Odvolací soud dospěl k závěru, že odvolání znečišťovatele není
důvodné, a proto rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil. Zejména poukázal
na okolnost, že pokud se znečišťovatel rozhodl v daném místě podnikat
v tomto konkrétním oboru, byl v té době již platný a účinný zákon
o ochraně veřejného zdraví a jeho prováděcí úprava. Za situace, kdy v době
převzetí daného areálu již platily právní normy, týkající se ochrany veřejného
zdraví, se stanovenými limity ochrany zdraví před hlukem, bylo na znečišťovateli,
aby provoz v daném areálu přizpůsobil zákonné úpravě. Nelze proto
uvažovat o tom, že požadavek žalobce představuje v dané věci nepřiměřený
zásah do vlastnických práv znečišťovatele. Z hlediska doby
působení nepříznivých účinků hluku na zdraví vzaly soudy za prokázané,
že předmětné nemovitosti jsou ve vlastnictví žalobce a jeho rodiny již od čtyřicátých
let minulého století, a proto nelze žalobci přičítat k tíži, že daný stav
implicitně akceptoval. Obecné soudy dospěly k závěru, že v daném případě
míra hlučnosti z jiných zdrojů není pro posouzení tohoto případu rozhodující
a nezbavuje práva žalobce domáhat se ochrany proti znečišťovateli.
12.3 Vynutitelnost práva na ochranu před hlukem z úředně schváleného
provozu dle NOZ
Shora uvedený případ z aplikační praxe „s dobrým koncem“ z hlediska
ochrany vlastnických práv jednotlivce je ovšem třeba de lega lata vnímat
s poněkud rezervovaným náhledem. V intencích ustanovení § 1012 NOZ
se vlastníku zejména zakazuje nad míru přiměřenou poměrům závažně rušit
práva jiných osob, jakož i vykonávat takové činy, jejichž hlavním účelem
je jiné osoby obtěžovat nebo poškodit. Obtěžování je tedy právně významné
jen v případě, pokud je „nad míru přiměřenou poměrům“. Pro některé
druhy imisí stanoví limity veřejné právo. To platí i o přípustných limitech
hluku (viz výše). Ochrany proti rušení práv (obtěžování) se lze dovolat jen
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
172
tehdy, pokud jde o obtěžování nad míru přiměřenou poměrům. Právně
významným obtěžováním (imisí) může přitom být i takové obtěžování,
které sice nepřekračuje limity stanovené obecně závazným právním předpisem,
ale překračuje míru obvyklou v daném místě, a to s přihlédnutím
k obvyklé míře obtěžování dané v jiných obdobných místech.200
Dle ustanovení
§ 1013 odst. 1 NOZ je vlastník povinen se zdržet všeho, co působí,
že mimo jiné i hluk a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek
jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně
omezují obvyklé užívání pozemku. Zakazuje se přímo přivádět imise
na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň
obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod. Za zásadní
změnu oproti předchozí právní koncepci lze uvést právní úpravu obsaženou
v § 1013 odst. 2 NOZ. Podle nové právní úpravy platí, že jsou-li
imise důsledkem provozu závodu nebo podobného zařízení, který byl
úředně schválen, má soused právo jen na náhradu újmy v penězích,
i když byla újma způsobena okolnostmi, k nimž se při úředním projednávání
nepřihlédlo. To neplatí, pokud se při provádění provozu překračuje rozsah,
v jakém byl úředně schválen.201
Zákaz imisí v prvém odstavci § 1013 NOZ vychází z úpravy předchozí
(§ 127 OZ), přičemž výčet imisí zůstává demonstrativní. Nově je rozlišováno
mezi imisemi přímými a nepřímými202
. Hluková zátěž se řadí mezi imise
nepřímé, které jsou zakázány za podmínky, že jsou místním poměrům nepřiměřené
a podstatně omezující obvyklé užívání pozemku v daném místě.
Ve smyslu ustanovení § 1013 odst. 2 NOZ je nově vyloučena negatorní
žaloba pro imise hluku ze závodu úředně schváleného, pokud
ale takové imise převyšují obvyklou míru a podstatně omezují užívání
sousedova pozemku, náleží sousedovi náhrada škody. Vzhledem k tomu,
že úprava náhrady škody v části třetí NOZ stojí na zásadě, že při její náhradě
má prioritu restitutio in integrum, což v daném případě není možné (musela
200 Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 08. 2007, sp. zn. 22 Cdo 2808/2007.
201 K tomu viz např. SPÁČIL, J. A KOL. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976 –
1474). Komentář. Op. cit. s. 142 – 145.
202 Přímé imise jsou přímým pokračováním vlastníkovy činnosti (např. svádění vody trativodem
na sousední pozemek), nepřímé nejsou přímo vyvolány touto činností, nýbrž jsou
jen jejím volným následkem podmíněným přírodními vlivy (spad popílku, šíření hluku,
množení hlodavců na pozemku neužívaném nebo nenáležitě obstarávaném apod.).
IV Omezení vlastnického práva imisemi
173
by se odstranit příčina, tedy provoz úředně schválený), lze žádat pouze
relutární náhradu.203
Tím se ovšem s účinností NOZ mění celkový náhled
na ochranu před nepříznivými vlivy prostředí. Faktická ochrana (nejen) před
hlukovými imisemi se takto stává z hlediska ochrany sousedských práv problematicky
vynutitelnou. Úředně schválená výjimka z hlukových limitů v podstatě
znamená legalizaci provozu v režimu contra legem. Je tedy otázkou,
zda úředně schválený provoz podstatně překračující povolené imisní limity,
ještě stále bude odpovídat hájeným kritériím právní ochrany. Zcela zásadní
význam proto bude mít v daném kontextu interpretace a aplikace této nové
právní úpravy, a to právě s ohledem na výjimky z hlukových limitů úředně
schváleného provozu.204
12.4 Ochrana osobnostních práv
Určitými aktivitami, tzn. i nadměrným hlukem, může být zároveň zasahováno
i do práva na ochranu zdraví či soukromí, které jsou dílčími složkami
práva na ochranu osobnosti.205
K odpovědnosti za zásah do práva na ochranu
osobnosti postačí, že jde o zásah, který je způsobilý osobnost pouze ohrozit,
nikoliv nutně poškodit. Pro úspěch žaloby tedy není nutné, aby již došlo
k poškození zdraví osoby, která je negativním vlivům na zdraví vystavena.206
203 V intencích ustanovení § 2900 a násl. NOZ je každý povinen si preventivně počínat
při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo
na vlastnictví jiného. Způsobí-li škůdce poškozenému škodu porušením zákonné povinnosti,
pak platí domněnka nedbalosti, tzn. má se za to, že škůdce škodu způsobil
z nedbalosti (viz ustanovení § 2911 a násl. NOZ). V daném kontextu je třeba zdůraznit,
že ve smyslu ustanovení § 2925 a násl. NOZ každý, kdo provozuje zvláště nebezpečný
provoz (takovým provozem může být nepochybně i znečišťovatel životního prostředí),
nahradí škodu způsobenou zdrojem zvýšeného nebezpečí. Provoz je zvlášť nebezpečný,
nelze-li předem rozumně vyloučit možnost vzniku závažné škody ani při vynaložení řádné
péče (provozem zdroje hluku mohou být způsobeny závažné škody zejména na zdraví,
ale i na majetku). Provozovatel se povinnosti zprostí, prokáže-li, že škodu způsobila
zvnějšku vyšší moc nebo že ji způsobilo vlastní jednání poškozeného nebo neodvratitelné
jednání třetí osoby (ujednají-li se další důvody zproštění, nepřihlíží se k tomu).
Je-li z okolností zřejmé, že provoz významně zvýšil nebezpečí vzniku škody, ačkoli lze
důvodně poukázat i na jiné možné příčiny, soud zaváže provozovatele k náhradě škody
v rozsahu, který odpovídá pravděpodobnosti způsobení škody provozem.
204 K tomu též in JANČÁŘOVÁ, I.: Privilegované imise vs. ústavní a veřejnoprávní základy
životního prostředí. Prezentace příspěvku na konferenci „Dny práva“, Brno,
18.–19. 11. 2014.
205 K tomu též in JANČÁŘOVÁ, I.: Privilegované imise vs. ústavní a veřejnoprávní základy
životního prostředí. Prezentace příspěvku na konferenci „Dny práva“, Brno,
18.–19. 11. 2014.
206 Blíže viz in DUDOVÁ, J. Právo na ochranu veřejného zdraví. Ochrana veřejného zdraví před
rizikovými faktory venkovního prostředí. 1. vyd. Praha: LINDE Praha, a. s., 2011. ISBN 978-
80-7201-854-3, 141 – 150, s. 141 - 150.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
174
Zásahem není pouze aktivní jednání nějaké osoby. Za zásah je považována
i nečinnost odpovědného subjektu (např. měla by to být i nečinnost provozovatele
zdroje hluku, který odmítá přijmout protihluková opatření). Právo
na ochranu zdraví je jedním z nejvýznamnějších práv na ochranu osobnosti.
Nelze dovodit, že uplatnění nároků z titulu práva na ochranu osobnosti
supluje, resp. doplňuje a rozšiřuje rozsah náhrady škody. Jedná se o zcela
svébytné a samostatné nároky.207
V intencích ustanovení § 81 a násl. NOZ
je chráněna osobnost člověka včetně všech jeho přirozených práv. Každý
je povinen ctít svobodné rozhodnutí člověka žít podle svého. Právo na život
ve smyslu čl. 2 Evropské úmluvy ovšem vždy nemusí zaručovat individuální
svobodu rozhodovat o kvalitě života.208
Ochrany požívají zejména život
a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí,
jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy.209
Ve smyslu ustanovení
§ 82 NOZ má člověk, jehož osobnost byla dotčena, právo domáhat
se toho, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno nebo aby byl odstraněn
jeho následek. V těchto případech se tedy opět (alespoň hypoteticky)
otevírá možnost uplatnění negatorní žaloby, a to z hlediska dotčenosti
osobnostních práv.210
207 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 28. 06. 2007, sp. zn. 30 Cdo 154/2007.
208 Viz rozhodnutí ESLP č. 2346/02 ve věci Pretty proti Spojenému království.
209 Blíže viz in DUDOVÁ, J. Právní aspekty ochrany veřejného zdraví před environmentálním hlukem.
1. vyd. Brno: MU, Právnická fakulta 2013, 2013. s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica,
Editio S, No 450. ISBN 978-80-210-6522-2, s. 214 – 218.
210 Nebyla-li povinnost odčinit nemajetkovou újmu výslovně ujednána, postihuje škůdce,
jen stanoví-li to zvlášť zákon. Podle ustanovení o vzniku povinnosti k náhradě škody
se obdobně posoudí vznik povinnosti odčinit i nemajetkovou újmu poskytnutím zadostiučinění.
Zadostiučinění musí být poskytnuto v penězích, nezajistí-li jeho jiný způsob
skutečné a dostatečně účinné odčinění způsobené újmy. Způsob a rozsah náhrady je pak
ošetřen v ustanovení § 2951 NOZ tak, že se škoda se nahrazuje uvedením do předešlého
stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.
Nemajetková újma se odčiní přiměřeným zadostiučiněním; nelze-li ji spravedlivě jinak
odčinit, poskytne se náhrada v penězích. Dle ustanovení § 2952 NOZ se hradí skutečná
škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk). Náhrada při újmě na přirozených právech
člověka je pak stanovena v ustanovení § 2956 NOZ tak, že ten, kdo odpovídá za újmu
na důstojnosti člověka, zejména na jeho životě, svobodě, cti, těle, zdraví, na jménu nebo
jiných jeho osobních právech chráněných v části první tohoto zákona, nahradí škodu
i nemajetkovou újmu, kterou tím způsobil. Jako nemajetkovou újmu odčiní i způsobené
duševní útrapy. Při stanovení výše plnění se rovněž přihlédne k obavám poškozeného
ze ztráty života nebo vážného poškození zdraví vyvolaným hrozbou nebo jinou
příčinou.
IV Omezení vlastnického práva imisemi
175
12.5 Závěrem
Lze tedy uzavřít, že soukromoprávní úprava dle NOZ otevírá nové možnosti
ochrany slabší strany před nežádoucími environmentálními podnikatelskými
aktivitami. Pokud se v rámci sousedských žalob ochrana před obtěžováním
u úředně schválených provozů zužuje v určitých případech toliko
na možnost relutární náhrady, o to více by mělo být dbáno ochrany osobnostních
práv – zejména z hlediska požadavku na prosazení práva žít v příznivém
životním prostředí. Znečišťovatelé životního prostředí by v moderním
právu neměli být „hájenou stranou“ z titulu ochrany jejich vlastnických
práv před „neúměrnými“ náklady na eliminaci či alespoň snížení jimi působené
environmentální zátěže211
Vlastnictví zavazuje a je tedy velmi žádoucí, aby
byl v rozhodovací praxi zásadně přehodnocen (mnohdy paradoxní) přístup
k ochraně vlastnických práv znečišťovatele, a bylo zároveň výrazněji posíleno
právo jednotlivce.
13 Zemědělský podnikatel a obtěžování zápachem –
vybrané právní aspekty
Ondřej Vícha
13.1 Úvod
Právnické a podnikající fyzické osoby působící v oblasti zemědělství jsou
povinny při výkonu své podnikatelské činnosti dodržovat celou řadu povinností
vyplývajících z různých právních předpisů. Jedním z aspektů, na který
je třeba brát při výkonu podnikatelské činnosti v oblasti zemědělství ohled,
je též obtěžování zápachem. Jde o problematiku, která se týká zejména
zemědělských podnikatelů, kteří provozují různé bioplynové stanice zpracovávající
materiály rostlinného charakteru a statkových hnojiv, kompostárny
a zařízení na biologickou úpravu odpadů či chovy hospodářských zvířat
(např. dobytku, prasat, drůbeže či jiných chovných zvířat). S provozem
těchto zemědělských areálů je nepochybně spjato i šíření zápachu do jejich
okolí. Určitou míru obtěžování zápachem lze tedy očekávat, ta by však
neměla překračovat hranici únosnosti.
211 Viz např. závěry cit. nálezu Ústavního soudu ze dne 11. 1. 2012, sp. zn. I. ÚS 451/11.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
176
Negativní působení pachových látek na organismus lidí „způsobuje při vyšších
koncentracích a delší době expozice psychovegetativní reakce (nevolnost, bolení hlavy,
nespavost, alergické stavy aj.). Intenzita působení závisí na individuální citlivosti a procesech
adaptace a senzibilizace jedince. Pachové zátěže znepříjemňují život zejména v okolí
objektů a farem pro hospodářská zvířata, ovšem v běžně dosahovaných koncentracích
nepředstavují většinou přímé zdravotní riziko. Zápach z chovů je tvořen komplexní směsí
několika tisíc sloučenin, které spolu s plyny výfukovými unikají do životního prostředí
v okolí farem. Z hlediska ochrany životního prostředí patří mezi nejvýznamnější polutanty
amoniak. Amoniak se na celkovém zápachu podílí pouze zčásti. Předpokládá se,
že obtížný zápach vzniká také odpařováním mastných kyselin z hnoje.“212
Právní řád ČR obsahuje několik právních nástrojů k regulaci zápachu
pocházejícího ze zemědělského podnikání. Předně lze poukázat na soukromoprávní
řešení sousedských sporů obsažené v § 1013 NOZ213
spočívající
v omezení vlastnických práv a povinnosti jednotlivých vlastníků zdržet
se všeho, co působí, že zápach vniká na sousední pozemek v míře nepřiměřené
místním poměrům a podstatně omezuje obvyklé užívání pozemku.214
Využití této soukromoprávní cesty k řešení případů spočívajících v obtěžování
zápachem pocházejícím ze zemědělského podnikání je však v několika
ohledech limitováno. Iniciovat ji může pouze vlastník sousedního pozemku
a navíc jen v případech, kdy jsou pachové imise důsledkem provozování
zemědělského podnikání, které bylo povoleno příslušnými orgány veřejné
správy a které nepřekračuje rozsah stanovený v těchto povoleních; v ostatních
případech má vlastník sousedního pozemku právo jen na náhradu újmy
v penězích.
212 NOVÁK, P. a kol.: Vliv chovu hospodářských zvířat na procesy v krajině. In: ROŽNOVSKÝ,
J., LITSCHMANN, T., ed. Bioklimatologické aspekty hodnocení procesů v krajině.
Mikulov 9. – 11. září 2008. ISBN 978-80-86690-55-1.
213 Ust. § 1013 NOZ, zní: „(1) Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach,
plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka
(souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí
i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru
takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.
(2) Jsou-li imise důsledkem provozu závodu nebo podobného zařízení, který byl úředně schválen,
má soused právo jen na náhradu újmy v penězích, i když byla újma způsobena okolnostmi, k nimž
se při úředním projednávání nepřihlédlo. To neplatí, pokud se při provádění provozu překračuje rozsah,
v jakém byl úředně schválen.“
214 Blíže srov. SPÁČIL, J. a kol: Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976 až 1474). Praha:
C.H.Beck, 2013, ISBN 978-80-7400-499-5.
IV Omezení vlastnického práva imisemi
177
Pokud jde o veřejnoprávní prostředky k omezení obtěžujícího zápachu
ze zemědělského podnikání, je na prvním místě nutné zdůraznit nástroje
územního plánování, popř. územního rozhodování upravené ve StZ.215
Již
ve fázi pořizování územně-plánovacích dokumentů (zejména územních
plánů jednotlivých obcí) by mělo být zajištěno, že zemědělské provozy, u kterých
je pravděpodobné, že mohou způsobovat nežádoucí zápach, budou
umisťovány v dostatečné vzdálenosti od ploch určených pro bydlení, rekreaci
či občanské vybavení.216
Svoji úlohu v zemědělském podnikání sehrává
také proces posuzování vlivů na životní prostředí probíhající podle zákona
EIA217
, jehož předmětem je mj. též chov hospodářských zvířat.218
V rámci veřejnoprávní regulace zápachu hrají významnou roli orgány veřejné
správy, jejichž posláním je ochrana jednotlivých veřejných zájmů. V případě
obtěžování zápachem jsou to zejména příslušné stavební úřady, které jsou
příslušné k vydání správních aktů podle stavebního zákona (např. územního
rozhodnutí, stavebního povolení, povolení zkušebního provozu či kolaudačního
souhlasu), a dále příslušné orgány ochrany ovzduší, včetně České
inspekce životního prostředí, jejichž působnost je vymezena právními předpisy
z oblasti ochrany ovzduší, popř. integrované prevence.
13.2 Regulace pachových látek v zákoně č. 86/2002 Sb., o ochraně
ovzduší
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších
zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon č. 86/2002 Sb.“) zavedl regulaci pachových látek, kterou dřívější
215 Blíže srov. DIENSTBIER, F.: Územní plánování. In: SLÁDEČEK, V., POUPEROVÁ,
O. a kol.: Správní právo - zvláštní část (vybrané kapitoly). 2. vydání. Praha: Leges, 2014,
ISBN 978-80-87576-48-9.
216 Podle § 3 odst. 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na území, se plochy
s rozdílným způsobem využití vymezují v územních plánech s ohledem na specifické
podmínky a charakter území zejména z důvodů omezení střetů vzájemně neslučitelných
činností a požadavků na uspořádání a využívání území.
217 Blíže srov. DVOŘÁK, L.: Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí s komentářem. Vyd. 1.
Praha: ABF - Arch, 2005, 187 s. ISBN 80-86905-01-2.
218 V příloze č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. je chov hospodářských zvířat s kapacitou nad
180 dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti) uveden v kategorii
I (záměry vždy podléhající posouzení) a chov hospodářských zvířat s kapacitou od 50
do 180 dobytčích jednotek spadá do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení).
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
178
právní úprava na úseku ochrany ovzduší219
(např. zákon č. 301/1991 Sb.220
)
neupravovala. Zákon č. 86/2002 Sb. používal pojem „přípustná míra obtěžování
zápachem“, přičemž v § 10 odst. 1 stanovil, že „vnášení pachových
látek ze stacionárních zdrojů do ovzduší nad přípustnou míru obtěžování zápachem
není dovoleno“. Odstavec 2 téhož ustanovení dále ve spojení s § 55 odst. 2
zmocňoval Ministerstvo životního prostředí k vydání prováděcí vyhlášky,
která měla stanovit přípustnou míru obtěžování zápachem a způsob jejího
zjišťování, emisní limity pachových látek, a dále rozsah a způsob stanovení
koncentrace pachových látek. Na základě tohoto zákonného zmocnění byla
přijata vyhláška č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových
látek, přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování,
která nabyla účinnosti dne 1. srpna 2006.
Aby byla překročena přípustná míra obtěžování zápachem, musely být podle
vyhlášky č. 362/2006 Sb. splněny současně dva předpoklady: musela být
podána stížnost více než 20 obyvateli, kteří bydlí nebo pracují v oblasti, v níž
k obtěžování dochází, a současně muselo být orgánem ochrany ovzduší zjištěno,
že na zdroji znečišťování ovzduší došlo k porušení povinnosti, která
mohla obtěžování zápachem způsobit. Zdrojem obtěžování zápachem tudíž
nemohl být zdroj, který dodržoval podmínky ochrany ovzduší, které mu byly
pro provoz schváleny. Tento přístup se stal předmětem kritiky ze strany
veřejného ochránce práv, který poukazoval zejména na absenci emisních
limitů pachových látek, které mělo Ministerstvo životního prostředí vyhláškou
stanovit na základě výše uvedeného zákonného zmocnění.221
13.3 Regulace pachových látek v zákoně č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší
Nový zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 201/2012 Sb.“) přistupuje k problematice
219 K tomu srov. např. DVOŘÁK, L.: Historie legislativy v oblasti ochrany ovzduší. České právo
životního prostředí, roč. XII, č. 2/2012 (32), str. 7 – 16.
220 Zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší),
ve znění pozdějších předpisů. Blíže srov. např. JANČÁŘOVÁ, I.: Právní úprava
na ochranu ovzduší. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1993, ISBN 80-210-0579-3.
221 Zpráva dle ustanovení § 24 odst. 1 písm. b) zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci
práv, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 2. 4. 2012 ve věci „Pochybení Ministerstva životního
prostředí vyhýbajícího se povinnosti regulovat zápach“.
IV Omezení vlastnického práva imisemi
179
regulace pachových látek výrazně odlišným způsobem, než předchozí zákon
č. 86/2002 Sb.
V ustanovení § 2 písm. b) zákona je definována znečišťující látka, jako „látka,
která svou přítomností v ovzduší má nebo může mít škodlivé účinky na lidské zdraví nebo
životní prostředí anebo obtěžuje zápachem“.222
Znečišťující látky tedy podle nové právní úpravy zahrnují i látky, které
obtěžují zápachem (tj. pachové látky). Na základě takto širokého vymezení
pojmu „znečišťující látka“ se v podstatě všechny právní nástroje v zákoně
o ochraně ovzduší určené k regulaci znečišťujících látek vztahují i na regulaci
zápachu. Pachové látky z tohoto důvodu nejsou v zákoně upraveny
speciálně, ale uplatňuje se na ně obecná úprava nástrojů k regulaci znečištění
a znečišťování ovzduší. Zákon č. 201/2012 Sb. ani jeho prováděcí předpisy
nestanoví zákonné emisní limity pro pachové látky.
K regulaci zápachu dochází v rámci vydávání závazných stanovisek a povolení
vydávaných orgány ochrany ovzduší podle § 11 odst. 2 a 3 zákona
č. 201/2012 Sb., které jsou úzce spjaty s procesy podle stavebního zákona.
Jedná-li se o vyjmenovaný zdroj uvedený v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012
Sb. (např. kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů o projektované
kapacitě rovné nebo větší než 10 tun na jednu základku nebo větší než
150 tun zpracovaného odpadu ročně, chovy hospodářských zvířat s celkovou
roční emisí amoniaku nad 5 t včetně), vydává příslušný krajský úřad závazné
stanovisko ve fázi územního řízení a závazné stanovisko ve fázi stavebního
řízení (případně řízení o změně stavby či o dodatečném povolení stavby).
Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání
kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší, vč. regulace případného
zápachu, vydává u zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012
Sb. obecní úřad s rozšířenou působností.223
Samostatným rozhodnutím pak
vydává krajský úřad povolení provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje.
Oproti předchozí právní úpravě dané zákonem o ochraně ovzduší z roku 2002 rozhodnutí
krajského úřadu ve fázi povolení provozu stacionárního zdroje uvedeného v příloze
č. 2 již není podkladovým rozhodnutím pro řízení podle stavebního zákona [srov. úpravu
222 MORÁVEK, J., TOMÁŠKOVÁ, V., BERNARD, M., VÍCHA, O.: Zákon o ochraně ovzduší.
Komentář. Praha: C.H.Beck, 2013, 435 s., ISBN 978-80-7400-477-3, str. 9.
223 § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
180
§ 17 odst. 1 návětí tohoto odstavce a písmeno d) zákona o ochraně ovzduší z roku 2002],
ale je samostatným rozhodnutím vydávaným v samostatném, na jiných řízeních a předpisech
zcela nezávislém řízení. Řízení podle § 11 odst. 2 písm. d) se vede bez jakékoliv
závislosti na tom, zda je nebo má být ve věci vedeno řízení podle stavebního zákona. Toto
řízení se tedy (na rozdíl od fáze umístění a stavby stacionárního zdroje) musí vést i v případě
povolování provozu stacionárních zdrojů uvedených v příloze č. 2, u kterých není
vyžadováno vedení řízení podle stavebního zákona či zákona horního. (…) Stacionární
zdroje vyjmenované v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší není možné provozovat bez
povolení provozu, a proto příslušný stavebník musí požádat před zahájením zkušebního
provozu krajský úřad o vydání povolení provozu dle § 12 odst. 2 písm. d). Krajský úřad
v tomto povolení může stanovit podmínky pro různé fáze provozu, tedy i pro zkušební
provoz, jakož i podmínky pro trvalý provoz, který bude následovat po vydání kolaudačního
souhlasu.“224
Je tedy zřejmé, že co se týká užívání stavby, která je současně stacionárním
zdrojem znečišťování, postupy orgánu ochrany ovzduší při vydávání
povolení provozu podle zákona č. 201/2012 Sb. jsou od postupů stavebního
úřadu směřujících k povolení užívání podle stavebního zákona odděleny,
s tím že stavebník každopádně musí splnit požadavky obou právních předpisů
(od toho se samozřejmě odvíjí i možnosti sankcionování příslušným
správním orgánem v případě nesplnění požadavků jednoho ze zákonů).
Obtěžování zápachem pak lze regulovat zejména v rámci závazných podmínek
stanovených v povolení provozu vyjmenovaných stacionárních zdrojů
uvedených v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb. (např. kompostárny a zařízení
na biologickou úpravu odpadů o projektované kapacitě rovné nebo
větší než 10 tun na jednu základku nebo větší než 150 tun zpracovaného
odpadu ročně, chovy hospodářských zvířat s celkovou roční emisí amoniaku
nad 5 t včetně). V rámci povolení provozu a zejména v rámci provozního
řádu, který je součástí tohoto povolení, může orgán ochrany ovzduší stanovit
konkrétní technické podmínky provozu založené na nejlepších dostupných
technikách vedoucí ke snížení emisí pachových látek.
Náležitosti provozního řádu jsou upraveny v příloze č. 12 k vyhlášce
č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení
některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Provozovatel
chovu hospodářských zvířat v provozním řádu mj. uvádí „způsob ustájení
224 Op. cit. sub. 222, str. 124 – 125.
IV Omezení vlastnického práva imisemi
181
a projektovanou kapacitu ustájení hospodářských zvířat, způsob odvádění amoniaku
do ovzduší, referenční nebo snižující technologie podle Metodického pokynu Ministerstva
životního prostředí „Stanovení kategorie a uplatnění snižujících technologií u zemědělských
zdrojů“225
pro chovy hospodářských zvířat, skládky chlévského hnoje a kejdy
a způsoby zapravení na pozemek, u kterých je deklarován emisní hmotnostní tok amoniaku
do ovzduší, a které budou v rámci plánu u stacionárního zdroje instalovány, nebo
jiné technologie snižující emise amoniaku, popř. další související technickoorganizační
opatření.“226
Provozovatel stacionárního zdroje emitujícího znečišťující látky
obtěžující zápachem (např. kompostárny, zařízení na biologickou úpravu
odpadů či chovu hospodářských zvířat), uvádí v provozním řádu technická
a provozní opatření k omezení emisí těchto látek.227
Pro úplnost je v této souvislosti třeba uvést, že plány zavedení správné
zemědělské praxe u stacionárních zdrojů schválených podle předchozí
právní úpravy (tedy podle zákona č. 86/2002 Sb.) se považují za provozní
řády podle zákona č. 201/2012 Sb.228
Pro chovy hospodářských zvířat s celkovou roční emisí amoniaku nad 5 t
včetně je dále v příloze č. 8 k vyhlášce č. 415/2012 Sb. stanovena technická
podmínka provozu: „Za účelem předcházení emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem
zajistit technicko-organizační opatření ke snížení těchto emisí např. využitím snižujících
technologii, jejichž seznam je uveden ve Věstníku Ministerstva životního prostředí.“229
Z odborné literatury týkající se technicko-organizačních opatření ke snižování
emisí pachových látek230
vyplývá, že pro dosažení: „co nejlepších výsledků
ve snižování hladiny amoniaku emitovaného do životního prostředí je v první řadě nutné
minimalizovat jeho zdroje:
• na úrovni stáje – složení krmné dávky může značně ovlivnit složení exkrementů;
s emisemi amoniaku do ovzduší přímo souvisí systém větrání ve stájích; technologie
ustájení s důrazem na konstrukční řešení podlah, stejně tak i mikroklima;
225 Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší k zařazování chovů hospodářských zvířat
podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, k výpočtu emisí znečišťujících látek
z těchto stacionárních zdrojů a k seznamu technologií snižujících emise z těchto
stacionárních zdrojů. Věstník Ministerstva životního prostředí, roč. XIII, č. 2/2013,
str. 38 – 54.
226 Bod 19 přílohy č. 12 k vyhlášce č. 415/2012 Sb.
227 Bod 21 přílohy č. 12 k vyhlášce č. 415/2012 Sb.
228 § 41 odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb.
229 Op. cit. sub. 225.
230 Op. cit sub 215.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
182
• na úrovni skladování se jedná o zabránění nadměrného vypařování ze skladované
kejdy;
• na úrovni aplikace kejdy na pole je nutné zdůraznit, že dodržováním zásad aplikace
kejdy na pole spolu s dodržením správného technologického postupu je možné
snížit hladinu vypařeného amoniaku.“
Podle § 4 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb. jsou specifické emisní limity stanoveny
buď pro jednotlivé typy stacionárních zdrojů vyhláškou č. 415/2012
Sb. nebo je může stanovit krajský úřad v povolení provozu stacionárního
zdroje. Zákon č. 201/2012 Sb. tak umožňuje, aby krajský úřad v povolení
provozu stanovil i specifické emisní limity, které nejsou uvedeny ve vyhlášce
č. 415/2012 Sb., tzn. emisní limity pro jiné znečišťující látky, než stanovuje
prováděcí předpis nebo přísnější emisní limity než jsou uvedené v prováděcím
předpise.231
Vzhledem k tomu, že pachová látka se podle definice
uvedené v § 2 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb. považuje za látku znečišťující,
lze zdroji stanovit v rámci povolení provozu specifický emisní limit
i na pachové látky.
U stacionárních zdrojů již existujících je možné provést změny v povolení
na základě § 13 zákona č. 201/2012 Sb., dojde-li ke změně okolností, které
byly rozhodné pro stanovení závazných podmínek pro provoz stacionárního
zdroje, přičemž rozhodnými okolnostmi mohou být jak změny vyplývající
z nové právní úpravy, tak skutečnosti na samotném zdroji. V rámci
změny povolení provozu lze zpřísnit závazné podmínky pro provoz daného
zdroje (např. stanovením technických podmínek provozu nebo uložením
specifických emisních limitů na pachové látky).
13.4 Regulace pachových látek v zákoně č. 76/2002 Sb., o integrované
prevenci a omezování znečištění
Za určitých okolností se na výkon podnikatelské činnosti v zemědělství
vztahuje též právní úprava integrované prevence a omezování znečištění
231 Problematika stanovování závazných podmínek provozu bioplynových stanic, včetně
tzv. zemědělských bioplynových stanic zpracovávajících materiály rostlinného charakteru
nebo statková hnojiva, je upravena v Metodickém pokynu ke schvalování provozu
bioplynových stanic a stanovování závazných podmínek provozu z hlediska ochrany
životního prostředí. Věstník Ministerstva životního prostředí, roč. XIV, č. 2/2014,
str. 129 – 171.
IV Omezení vlastnického práva imisemi
183
upravená v zákoně o IPPC232
Konkrétně se jedná zejména o chov hospodářských
zvířat, neboť mezi kategorie činností spadajících do působnosti
tohoto zákona patří podle jeho přílohy č. 1 též „intenzivní chov drůbeže nebo
prasat s prostorem pro více než 40000 kusů drůbeže, s prostorem pro více než 2000
kusů prasat na porážku nad 30 kg, nebo s prostorem pro více než 750 kusů prasnic.“233
V daném případě jsou pak správní akty, které by jinak byly vydávány podle
zákona č. 201/2012 Sb. (tedy závazné stanovisko k umístění stacionárního
zdroje znečištění nebo povolení jeho provozu234
) nahrazeny integrovaným
povolením, které vydává krajský úřad, popř. Ministerstvo životního prostředí.
Tyto závazné podmínky musí vždy zahrnovat podmínky, postupy a opatření,
které by jinak byly stanoveny na základě zvláštních právních předpisů (tedy
i na základě zákona č. 201/2012 Sb.).235
Při stanovení závazných podmínek
provozu, zejména emisních limitů, krajský úřad vychází z nejlepších dostupných
technik (BAT) a použije závěry o nejlepších dostupných technikách,
aniž by však předepisoval použití jakékoli konkrétní metody či technolo-
gie. Takto stanovené závazné podmínky provozu nesmí být mírnější než
podmínky provozu, které by jinak byly stanoveny podle zvláštních právních
předpisů (tedy v daném případě podle zákona č. 201/2012 Sb.).236
Z hlediska
podnikání v zemědělství a chovu hospodářských zvířat je v tomto směru
klíčový referenční dokument o nejlepších dostupných technikách (BREF)
týkající se intenzivního chovu drůbeže a prasat,237
který popisuje mj. technologie
pro snížení zápachu.
13.5 Závěr
Při regulaci zápachu je zásadní brát na zřetel princip prevence, neboť velmi
častou situací je, že stacionární zdroj znečišťování plní všechny emisní
limity, podmínky provozu a využívá nejlepší dostupné techniky, avšak
přesto je předmětem stížností na zápach. Důvodem v těchto případech
232 Zákon č. 76/2002 Sb., ve znění zákona č. 64/2014 Sb., transponuje do právního řádu
ČR směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích.
Blíže srov. SLAVÍK, J.: Směrnice o průmyslových emisích a její transpozice v oblasti integrované
prevence. České právo životního prostředí, roč. XII, č. 2/2012 (32), str. 53 – 62.
233 Bod 6. 6. přílohy č. 1 k zákonu č. 76/2002 Sb.
234 § 40 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb.
235 § 13 odst. 6 zákona č. 76/2002 Sb.
236 § 14 odst. 3 zákona č. 76/2002 Sb.
237 Dostupný na http://www.ippc.cz/obsah/CF0135/vlastni-dokumenty-bref.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
184
je nevhodné umístění zdroje blízko obytné zástavby nebo naopak umístění
nové obytné zástavby příliš blízko již provozujícímu zdroji. Zásadní roli
v prevenci obtěžování zápachem proto hraje již samotná fáze územního plánování
a následné umisťování a povolování stacionárních zdrojů znečištění
ovzduší v rámci stavebního zákona. De lege ferenda lze zvážit zavedení minimální
odstupové vzdálenosti například obytných zástaveb od specifických
zdrojů zápachu, jako jsou např. intenzivní chovy hospodářských zvířat.
V praxi mohou samozřejmě nastávat i případy, kdy i přes výše uvedená opatření
zdroj obtěžuje zápachem, ať již v rámci porušení provozních podmínek
(provozního řádu) či jiných skutečností. Tyto situace by měly být řešeny
příslušnými kontrolními orgány veřejné správy na úseku ochrany ovzduší,
popř. integrované prevence, které mohou provozovateli stacionárního
zdroje uložit opatření ke zjednání nápravy238
či pokutu za správní delikt239
.
V ostatních případech lze uvažovat o využití soudní ochrany v rámci řešení
sousedských sporů v občanskoprávním řízení.
14 Regulace malých zdrojů znečišťování životního prostředí
Tereza Snopková
14.1 Úvod
V této kapitole se zabývám povinnostmi a možnostmi kontroly vlastníků,
resp. provozovatelů malých zdrojů znečišťování životního prostředí.
Předmětem mého zájmu jsou tedy přednostně fyzické osoby a dopad jejich
činnosti na vybrané složky životního prostředí. Mimo analýzu zůstávají
fyzické osoby podnikající a právnické osoby. Dopad jejich provozní činnosti
je považován za zásadní ve vztahu k ohrožení a znečišťování životního
prostředí, což se projevuje nejen v rozsahu právní regulace jejich činnosti,
ale též v uplatnění odpovědnostních nástrojů.240
Oproti tomu dopad „běžné
činnosti“ fyzických osob na životní prostředí je do určité míry podceňován.
Přesto jej nelze považovat za málo významný.241
Možnosti regulace činnosti
238 § 22 zákona č. 201/2012 Sb., popř. § 19 b zákona č. 76/2002 Sb.
239 § 25 až 26 zákona č. 201/2012 Sb., popř. § 37 až 38 zákona č. 76/2002 Sb.
240 Viz např. Damohorský, M. a kol. Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha: C.H.Beck,
2010, s. 77.
241 Příkladem může být každoročně významný dopad na kvalitu ovzduší v návaznosti na zahájení
topné sezóny a s tím spojený nárůst využití spalovacích zdrojů v domácnostech.
IV Omezení vlastnického práva imisemi
185
fyzických osob coby vlastníků, resp. provozovatelů malých zdrojů znečišťování
životního prostředí jsou do určité míry omezeny právě jejich postavením
vlastníka (či uživatele) objektu, kde se zdroj znečišťování nachází. Právní
úprava v tomto směru naráží na vyrovnávání veřejného zájmu na ochraně
životního prostředí ve vztahu k ochraně vlastnického práva, zachování soukromí
a nedotknutelnosti obydlí.
Právní úprava neobsahuje výslovnou definici malého zdroje znečišťování
životního prostředí. Pro účely této kapitoly je tímto zdrojem zdroj využívaný
fyzickou osobou (domácností242
) pro běžnou denní potřebu, nikoliv
pro podnikatelskou činnost. Úvahy k možnostem regulace znečišťování
vedou jednak k oblasti ochrany ovzduší a pro účely srovnání k oblasti
ochrany vod. Mimo tyto dva úseky práva životního prostředí by bylo možné
zvažovat další oblasti, jako např. nakládání s odpady. Tyto však s ohledem
na rozsah kapitoly ponechávám stranou.
Malé zdroje znečišťování životního prostředí lze s ohledem na výše uvedené
členit podle:
a) složky životního prostředí, na níž mají negativní dopad (ovzduší,
povrchové nebo podzemní vody, další složky),
b) doby působení na složku životního prostředí, kdy vliv může být průběžný
nebo sezónní, popř. jednorázový,
c) možnosti správních orgánů provádět přímou kontrolu zdroje znečišťování
životního prostředí,
d) nástrojů, které právní předpisy upravují k regulaci těchto zdrojů.
Uvedené členění nelze považovat za komplexní, natož jediné možné.
Nicméně vytváří určitou strukturu následující analýzy.
14.2 Regulace malých zdrojů znečišťování ovzduší
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZoOvz“ definuje pouze zdroje vyjmenované, a to odkazem na přílohu
č. 2 – Vyjmenované stacionární zdroje. Ostatní stacionární zdroje lze
242 Pokud jde o použití pojmu „domácnost“, vycházím ze zavedeného výkladu, že se jedná
o domácnost ve smyslu soužití osob v určitém prostoru, které společně trvale žijí a hradí
náklady na své potřeby. Nicméně nejedná se o současně platnou legální definici, neboť
ta v právním řádu chybí (v NOZ se sice pojem v různých modifikacích používá, ale není
jednotně definován).
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
186
tedy označit jako nevyjmenované. Pokud jde o spalovací stacionární zdroje,
pak lze s odkazem na předchozí právní úpravu ochrany ovzduší a pro účely
této kapitoly hovořit o malých (stacionárních spalovacích) zdrojích znečišťování
ovzduší.243
Jedná se o zdroje s příkonem do 300 kW. ZoOvz nespojuje
regulaci nevyjmenovaných zdrojů s postavením subjektu provozovatele.
Prakticky tak budu brát v úvahu pouze zdroje používané pro vytápění
v domácnostech (zejména v rodinných domech), které nedosahují této horní
kapacitní hranice, ale pohybují se spíše v desítkách kW příkonu. Na rozdíl
od vyjmenovaných zdrojů, které lze přes povolení regulovat individuálně,
u malých zdrojů je nutné využívat jiné (plošné) metody regulace.
14.2.1 Regulace v rámci územně plánovací a stavební činnosti
ZoOvz komplexně upravil možnost orgánů ochrany ovzduší uplatňovat stanoviska,
resp. závazná stanoviska v rámci územně plánovací a stavební činnosti.
MŽP je dotčeným orgánem při zpracování politiky územního rozvoje
a zásad územního rozvoje. Krajský úřad je dotčeným orgánem při zpracování
územního a regulačního plánu obce.
Do koncepčních dokumentů vydávaných podle stavebního zákona se tedy
v souladu s § 12 odst. 1 ZoOvz promítnou požadavky z programů zlepšování
kvality ovzduší a úrovně znečištění znečišťujícími látkami s imisními
limity v příloze č. 1 k ZoOvz.244
Ve vztahu k realizačním nástrojům územního plánování je, pokud jde o malé
zdroje znečišťování ovzduší, zásadní ustanovení § 11 odst. 3 ZoOvz. Obecní
úřad obce s rozšířenou působností vydává podle tohoto ustanovení závazné
stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního
souhlasu právě u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k ZoOvz.
Pro vydání závazného stanoviska se uplatní kritéria upravená v § 12 odst. 1
ZoOvz naznačená výše. Lze si teoreticky představit situaci, kdy obecní
úřad obce s rozšířenou působností prostřednictvím negativního závazného
stanoviska s ohledem na úrovně znečištění v dané lokalitě zabrání vydání
243 Předchozí zákon o ochraně ovzduší (zákon č. 86/2002 Sb.) členil spalovací stacionární
zdroje podle míry vlivu na kvalitu ovzduší na zvláště velké, velké, střední a malé. Malé
zdroje nebyly definované subjektem, ale kapacitou zdroje do 0,2 MW.
244 Zákon o ochraně ovzduší specifikuje, kdy se z úrovní znečištění vychází a kdy se k nim
přihlíží.
IV Omezení vlastnického práva imisemi
187
územního nebo stavebního rozhodnutí k objektu, kde se předpokládá vytápění
za pomoci stacionárního spalovacího zdroje. Taková situace by pro realizátora
stavby byla jistě nepříjemná. Zůstává otázkou, do jaké míry by mohl
vycházet z uplatnění stanovisek dotčených orgánů ochrany ovzduší, která
se promítla např. do územního a regulačního plánu, a předvídat postoj obecního
úřadu v realizační fázi.
V situaci, kdy by existovala technická možnost a ekonomická přijatelnost
napojení na soustavu zásobování tepelnou energií nebo zdroje, který není
stacionárním zdrojem, bylo by třeba vycházet z povinnosti fyzické osoby
využít tyto zdroje (viz § 16 odst. 7 zákona o ochraně ovzduší). Dodržování
této povinnosti není zařazeno mezi kritéria pro rozhodování obecního
úřadu při vydávání závazného stanoviska v realizační fázi územního plánování
a ve stavebním řízení upravená v § 12 odst. 1 ZoOvz. Přesto by se mělo
posouzení možnosti připojení na centrální zdroj do závazného stanoviska
promítnout. Jednak proto, že výčet kritérií uvedený výše není taxativní, a jednak
proto, že tím orgán ochrany ovzduší naplní principy ochrany ovzduší,
pokud jde o nové stavby či změny staveb ve vztahu k jejich vytápění.245
14.2.2 Povinnosti provozovatelů malých zdrojů
Provozovatelé stacionárních zdrojů jsou obecně vázáni povinnostmi uvedenými
v ustanovení § 17 ZoOvz. Jedná se o povinnost uvádět do provozu
a provozovat stacionární zdroj v souladu s podmínkami stanovenými
pro jeho provoz zákonem, prováděcími předpisy a výrobcem. K tomu
se váže povinnost spalovat pouze paliva, která odpovídají kvalitě stanovené
prováděcím právním předpisem a jsou určena výrobcem.
Kromě toho zákon výslovně zakazuje spalovat ve spalovacím stacionárním
zdroji o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW méně kvalitní paliva,
např. lignit (viz § 17 odst. 5 ZoOvz).
245 K tomu je třeba vzít v úvahu § 16 odst. 8 ZoOvz, podle něhož: „Ministerstvo vyhláškou
stanoví… pravidla pro stanovení ekonomické přijatelnosti využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou
energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem.“
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
188
Pokud jde o podrobná pravidla provozu zdroje a povolených paliv, provozovatel
malého zdroje znečišťování ovzduší je v zásadě vázán pouze „poky-
ny“246
, které získá od výrobce spalovacího zdroje (kromě uplatnění § 17
odst. 5 ZoOvz).
Všechny výše uvedené povinnosti (tj. povinnost řídit se pokyny výrobce,
spalovat pouze určená paliva atd.) mohou být vymáhány pod sankcí za přestupky
upravené v § 23 ZoOvz. Jak však bude ukázáno dále, problém uplatnění
deliktních ustanovení je v rozsahu kontrolní činnosti, kterou mohou
oprávněné osoby vůči fyzickým osobám jako provozovatelům malých
zdrojů pro vytápění domácností uplatňovat.
Provozovatel stacionárního zdroje je dále povinen dodržovat emisní limity,
emisní stropy, technické podmínky provozu a tmavost kouře (tato povinnost
je obecně stanovena všem provozovatelům stacionárních zdrojů). Na provozovatele
malého zdroje znečišťování životního prostředí se však prakticky
váže pouze požadavek na dodržení tmavosti kouře, a to v souladu s prováděcí
právním předpisem k ZoOvz. Nedodržení tmavosti kouře je přestupkem
podle § 23 odst. 1 písm. c) ZoOvz.
Provozovatel malého zdroje znečišťování ovzduší nemá na rozdíl od provozovatelů
vyjmenovaných zdrojů povinnost vést provozní evidenci a pravidelně
ohlašovat souhrnné údaje. Podle § 17 odst. 1 písm. d) ZoOvz má však
povinnost předkládat příslušnému orgánu ochrany ovzduší na vyžádání
informace o provozu zdroje a jeho emisích. Nemá-li však provozovatel
povinnost měřit ani evidovat emise (a není ani povinen dodržovat emisní
limity, přestože je tato obecná povinnost stanovena v zákoně všem provozovatelům
stacionárních zdrojů, viz výše), je informační povinnost velmi omezená.
V zásadě může jít o informaci o tom, že zdroj je skutečně provozován
a jeho označení podle kupní smlouvy včetně údajů o jeho příkonu. Ovšem
neposkytnutí informací by mohlo být sankcionováno jako přestupek podle
§ 23 odst. 1 písm. e) ZoOvz. Nabízí se však otázka významu plnění této
povinnosti pro ochranu ovzduší.
Další povinnost provozovatelů stacionárních zdrojů – umožnit pověřeným
osobám přístup ke stacionárnímu zdroji za účelem kontroly - je vyloučena
246 Tyto pokyny představuje zřejmě zejména návod k použití výrobku (manuál k montáži).
IV Omezení vlastnického práva imisemi
189
pro zdroje umístěné v rodinném domě, bytě nebo ve stavbě pro rodinnou
rekreaci, nejsou-li využity pro podnikatelskou činnost [ustanovení § 17
odst. 1 písm. e) ve spojení s § 17 odst. 2 ZoOvz]. Nedopadá tedy na malé
zdroje využívané fyzickými osobami v domácnostech. Tím je v podstatě znemožněna
účinná kontrola spalovacích zdrojů v domácnostech, a to ve prospěch
ochrany soukromí a nedotknutelnosti obydlí.247
Pro provozovatele nevyjmenovaných zdrojů se jmenovitým tepelným příkonem
10 až 300 kW, které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu
ústředního vytápění, platí dále povinnost provozovat zdroj v souladu s minimálními
požadavky uvedenými v příloze č. 11 k ZoOvz, a provádět kontrolu
technického stavu a provozu zdroje prostřednictvím odborně způsobilé
osoby [§ 17 odst. 1 písm. g) a h) ZoOvz].248
Na porušení obou povinností
se váže sankce za přestupek [§ 23 odst. 1 písm. g) a h) ZoOvz]. Vzhledem
k tomu, že prakticky se orgány ochrany ovzduší nedostanou k přímé kontrole
dodržování požadavků uvedených v příloze č. 11 k ZoOvz fyzickými
osobami v domácnostech (v obydlí), je na místě uplatnění deliktní odpovědnosti
za porušení povinnosti provádět pravidelnou kontrolu technického
provozu, resp. nepředložení potvrzení o provedení této kontroly obecnímu
úřadu s rozšířenou působností. Přičemž pouze poslední z těchto povinností
je skutečně přezkoumatelná. Důvodem nepředložení potvrzení o kontrole
může být prakticky to, že provozovatel zdroje si není vědom této povinnosti,
popř. nechce platit činnost odborně způsobilé osoby. Důvodem však může
být též to, že provozovatel zdroje neplní požadavky na provoz zdroje stanovené
výrobcem, požadavky na kvalitu paliv, popř. limity upravené v příloze
č. 11 k ZoOvz. Z toho důvodu neprovede kontrolu zdroje, jejíž výsledek
by neobstál u orgánu ochrany ovzduší. V jedné skutkové podstatě přestupku
(nepředložení potvrzení o kontrole zdroje) jsou tedy zahrnuty rozličné
životní situace, jejichž řešení ne vždy směřuje ke zvýšení ochrany ovzduší.
247 Blíže viz Morávek, J., Tomášková, V., Bernard, M., Vícha, O. Zákon o ochraně ovzduší.
Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2013, s. 223-224.
248 Povinnost plnit tyto povinnosti je v přechodných ustanoveních ZoOvz odložena na konec
roku 2016, dokdy má proběhnout první kontrola zdroje odborně způsobilou osobou,
resp. na září roku 2022, odkdy platí povinnost plnit minimální požadavky v příloze
č. 11 k ZoOvz.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
190
Dodržování povinností fyzických osob jako provozovatelů stacionárních
zdrojů je zajištěno komplexní právní úpravou odpovědnosti za přestupky.
Nicméně prakticky většinu skutkových podstat přestupků (viz § 23 ZoOvz)
nelze využít. Orgány ochrany ovzduší nemohou vstoupit do bytu či domu,
který slouží k bydlení, a provést tak kontrolu přímo na místě. Při ukládání
sankce tak mohou u zdrojů, které neslouží jako zdroj pro ústřední vytápění
vycházet pouze z velmi omezené povinnosti poskytovat informace o provozu
zdroje. U zdrojů – kotlů se jmenovitým tepelným příkonem od 10
do 300 kW sloužících pro ústřední vytápění mohou vycházet z kvalifikovaného
stanoviska uplatněného v revizní zprávě odborně způsobilého subjektu,
které by již mělo být relevantním hodnocením situace (a určitou náhradou
kontrolní činnosti ze strany státu). Kromě informačních povinností mohou
orgány ochrany ovzduší sledovat tmavost kouře. Pokud by prokázaly nedodržení
limitů upravených prováděcím právním předpisem, pak by sankce
za přestupek reagovala bezprostředně na zjištěné nadlimitní znečišťování
ovzduší.
14.2.3 Výrobkový přístup
Řešením pro vyvážení mezi limitovanými možnostmi zásahu do nedotknutelnosti
obydlí a potřebou zajistit kvalitní ochranu životního prostředí
a zdraví, může být tzv. výrobkový přístup.
V ustanovení § 16 odst. 2 ZoOvz je upravena povinnost osoby „uvádějící
na trh v České republice spalovací stacionární zdroj o jmenovitém tepelném příkonu
300 kW a nižším, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění,
prokázat certifikátem podle jiného právního předpisu249
, že spalovací stacionární
zdroj splňuje emisní požadavky pro tento stacionární zdroj podle přílohy č. 10 k ZoOvz“.
Příloha č. 10 k ZoOvz odlišuje požadavky ve dvou etapách. První limity –
mezní hodnoty emisí jsou upraveny od 1. 1. 2014. Druhá etapa je datována
od 1. 1. 2018.250
Prakticky to znamená, že od začátku roku 2014 nebude možné na trh v České
republice uvést kotel, který nevyhovuje přísnějším emisním normám (kotle
249 Viz zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů.
250 Rozlišení kotlů na tuhá paliva podle emisí a účinnosti upravuje norma ČSN EN 303-5,
která rozděluje kotle do 4 emisních tříd (první třída zahrnuje kotle nejméně účinné).
IV Omezení vlastnického práva imisemi
191
1. a 2. emisní třídy podle ČSN EN 303-5). Další zpřísnění bude následovat
od roku 2018, kdy bude ukončeno uvádění na trh kotlů na tuhá paliva 3.
emisní třídy podle ČSN EN 303-5.
Touto cestou vytváří zákonodárce nepřímý tlak na provozovatele malých
zdrojů znečišťování ovzduší. Nenařizuje přímo, jaký typ kotle mají využívat,
ale tím, že trh bude nabízet pouze omezený výběr účinnějších spalovacích
kotlů, vede spotřebitele k tomu, že budou vybírat mezi emisně méně
náročnějšími zdroji. To se promítá též do výše popsané povinnosti plnit
od září roku 2022 emisní požadavky stanovené v příloze č. 11 k ZoOvz
(týká se provozovatele nevyjmenovaného zdroje se jmenovitým tepelným
příkonem 10 až 300 kW, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu
ústředního vytápěn). Tyto požadavky kvalitativně odpovídají kotlům
minimálně 3. emisní třídy podle ČSN EN 303-5.
Pro některé domácnosti bude naplnění požadavků přílohy č. 11 k ZoOvz
představovat významné investice ať již do přestavby stávajícího kotle, nebo
do pořízení zcela nového stacionárního zdroje. Pro investory nových staveb
jsou limity dané zákonem o ochraně ovzduší důležitým vodítkem pro plánování
vytápění objektu.
Naosobyuvádějícípředmětnékotlena trh(fyzickéosobypodnikajícía právnické
osoby) dopadá sankce podle ustanovení § 25 odst. 1 písm. b) ZoOvz při nedodržení
emisních požadavků nebo neprokázání příslušné certifikace výrobku.
Provozovatelé malých zdrojů znečišťování ovzduší jsou z hlediska výrobkového
přístupu vázáni povinnostmi uvedenými výše, které stanovením limitů
v příloze č. 11 k ZoOvz na tento přístup navazují.
Výrobkový přístup upravený v ZoOvz je omezen pouze na zdroje sloužící jako
zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Nevztahuje se tedy
na jiné spalovací stacionární zdroje v domácnostech. Přestože je výrobkový
přístup vázán na zdroje do 300 kW, povinnosti (dodržovat od září roku 2022
emisní požadavky a předkládat od ledna 2017 na vyžádání orgánu ochrany
ovzduší revizní zprávy) jsou ve vztahu ke zdrojům pro ústřední vytápění stanoveny
pro kotle o jmenovitém tepelném příkonu 10 až 300 kW.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
192
14.3 Regulace malých zdrojů znečišťování vod
VZ neupravuje zvláštním způsobem malé zdroje znečišťování vod. Reguluje
využívání povrchových a podzemních vod za účelem trvale udržitelného užívání
těchto vod. Vymezuje činnosti, které lze označit jako zvláštní nakládání
s vodami. Jedná se o činnosti, které by mohly negativně ovlivnit povrchové
nebo podzemní vody, a proto jsou vázány na povolení vodoprávního úřadu.
Pro účely této kapitoly beru v úvahu nakládání s odpadními vodami,
a to pro případy fyzických osob, které nevykonávají podnikatelskou činnost.
Dále jsou tedy analyzovány možnosti regulace nakládání s odpadními
vodami, pokud se jedná o odpadní vody z domácností.
14.3.1 Regulace v rámci územně plánovací a stavební činnosti
Dopady malých zdrojů znečišťování vod mohou být do určité míry koncepčně
vyhodnoceny prostřednictvím stanovisek dotčených vodoprávních
úřadů. VZ upravuje jednak stanoviska MŽP a MZe k politice územního rozvoje
a k zásadám územního rozvoje (viz § 108 odst. 2 VZ), dále kompetenci
krajských úřadů vyjádřit se k zásadám územního rozvoje a územním plánům
obcí s rozšířenou působností (§ 107 odst. 1 písm. a) a b) VZ) a stanovisko
obecních úřadů k územním plánům a regulačním plánům, nejde-li o územní
plány těchto obcí (§ 106 odst. 2 VZ).
Pokud jde o realizační nástroje územního plánování – územní rozhodnutí
a povolování staveb, vodoprávní úřady mají postavení dotčených
orgánů (viz § 104 odst. 9, § 105 odst. 2, § 106 odst. 1, § 107 odst. 2, VZ).
Prostřednictvím závazných stanovisek je zajištěno naplnění obecné povinnosti
upravené v ustanovení § 5 odst. 3 VZ, podle něhož jsou: „stavebníci
povinni podle charakteru a účelu užívání těchto staveb je zabezpečit zásobováním vodou
a odváděním, čištěním, popřípadě jiným zneškodňováním odpadních vod z nich v souladu
s tímto zákonem“.
14.3.2 Povinnosti provozovatelů malých zdrojů
Nakládání s odpadními vodami je možné zajistit několika způsoby. Jednou
z možností je vybudování nepropustné jímky, nádrže, která slouží k akumulaci
odpadních vod. Odpadní vody takto akumulované jsou potom odváženy
na čistírnu odpadních vod. Vlastník, resp. uživatel této jímky není povinen
IV Omezení vlastnického práva imisemi
193
měřit objem ani míru znečištění odpadních vod. Jímka není vodním dílem,
takže její povolení bude řešeno obecným stavebním úřadem. Podle ustanovení
§ 38 odst. 6 VZ je ten, „kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce,
povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových
nebo podzemních vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí
prokázat jejich zneškodňování v souladu s tímto zákonem.“ VZ v ustanovení
§ 118 odst. 1 písm. d) upravuje skutkovou podstatu, podle níž se fyzická
osoba dopustí přestupku, pokud nezajistí zneškodnění odpadní vody akumulované
v bezodtokové jímce v souladu s vodním zákonem, tj. tak, aby
nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod.251
Prakticky
by mělo jít o odvoz odpadních vod k čištění na čistírnu odpadních vod.
Sankci za přestupek lze uložit pouze tehdy, pokud je prokázáno, že v případě
jiného zneškodňování byla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních
vod. Sankce podle VZ není směřována ani na nesplnění výzvy
vodoprávního úřadu nebo ČIŽP k předložení dokladů o zneškodňování
vod ani např. na to, že odpadní vody nebyly předány osobě, která je předá
k čištění na čistírnu odpadních vod. Ostatně VZ přímo neukládá uchovávat
doklady o předání odpadních vod z jímky k čištění ani zneškodňovat
odpadní vody pouze na čistírně odpadních vod. Neplnění výzvy příslušného
úřadu může teoreticky vést k pořádkovým pokutám podle kontrolního
řádu.252
Ve vztahu ke kontrole jímky na místě, při níž by měly být odebrány
vzorky k potřebným zjištěním kontrolních orgánů, a následně mohl být proveden
hydrogeologický posudek, je třeba vycházet z kontrolního řádu a jím
upravené možnosti vstupovat do staveb, na pozemky a do dalších prostor,
s výjimkou obydlí (tato výjimka se netýká obydlí užívaného k podnikání),
viz ustanovení § 7 kontrolního řádu. Prakticky tak je umožněno získat relevantní
data, pokud se jedná o jímku umístěnou na pozemku kontrolované
osoby. V případě nemožnosti ovlivnit v dané lokalitě podzemní vody odpadními
vodami z jímky (kdy dochází k vypouštění např. přepadem na půdní
251 Pro srovnání regulace domácností s podnikatelskými subjekty je třeba upozornit na to,
že obdobný delikt je upraven mezi správními delikty v § 125c odst. 1 písm. d) vodního
zákona.
252 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
194
vrstvy), není možné uplatnit sankci za neoprávněné nakládání s vodami.253
V úvahu je však třeba vzít možnou odpovědnost podle zákona č. 334/1992
Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
Z hlediska fyzické osoby coby osoby povinné zajistit zneškodňování odpadních
vod se jeví jako nejvýhodnější připojení na kanalizaci, kdy je odpovědnost
za čištění odpadních vod přenesena na provozovatele kanalizace
s výhradou dodržování kanalizačního řádu.
Pokud fyzická osoba hodlá vypouštět odpadní vody do vod povrchových
nebo do vod podzemních, je v zásadě vázána povinností mít povolení
k takovému vypouštění podle § 8 VZ. V rozhodnutí vodoprávního úřadu
o povolení k vypouštění odpadních vod se stanoví nejvýše přípustné hodnoty
množství a znečištění odpadních vod a dále místo a způsob měření
objemu a znečištění vypouštění odpadních vod k naplnění povinnosti
měřit a předávat výsledky vodoprávnímu úřadu (viz § 38 odst. 4 a 8 VZ).
Pokud bude povolováno vypouštění odpadních vod po čištění v domácí čistírně
odpadních vod, která je podle vodního zákona vodním dílem, bude
povolení k nakládání s vodami spojeno se stavebním povolením k vodnímu
dílu (§ 15 VZ).
Výjimkou z požadavku vypouštět odpadní vody pouze na základě povolení
je situace upravená v § 15a VZ: „K provedení vodních děl určených pro čištění odpadních
vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jejichž podstatnou součástí jsou výrobky
označované CE podle zvláštního právního předpisu,254
postačí ohlášení vodoprávnímu
úřadu.“
Na vlastníka, resp. provozovatele takto typizovaného vodního díla se pak
v souladu s ustanovením § 38 odst. 5 VZ nevztahuje povinnost měřit objem
a znečištění odpadních vod a ohlašovací povinnost. Vodoprávní úřad tak
v podstatě ztrácí možnost budoucí kontroly nakládání s vodami.
Fyzická osoba se dopustí přestupku, pokud vypouští odpadní vody (tedy
nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami) bez povolení k nakládání
253 Blíže viz Mazancová, E. Právní úprava zneškodňování odpadních vod podle vodního
zákona. Ekologie a právo. 2005, č. 2, s. 11-15.
254 Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
IV Omezení vlastnického práva imisemi
195
s vodami, v rozporu s ním, nebo pokud neměří objem či míru znečištění
odpadních vod, popř. výsledky nepředá vodoprávnímu úřadu (viz § 116
odst. 1 písm. b), § 118 odst. 1 písm. a) a c) VZ).255
Sankční ustanovení se z povahy věci neváží na ohlášené vodní dílo podle
§ 15a VZ a tedy vypouštění odpadních vod z certifikované domácí čistírny
odpadních vod.
Povinnosti při vypouštění, resp. zneškodňování odpadních vod pokrývají
všechny relevantní situace. V případě vypouštění odpadních vod do vod
povrchových anebo do vod podzemních je zajištěna též přímá návaznost
na uplatnění sankčních opatření v případě neplnění povinností. V případě
akumulace odpadních vod v jímce a následné předání k čištění je sankce
vázána na prokázání ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod
ze strany kontrolního orgánu. Zde je tedy situace ztížena požadavkem
na přímou kontrolní činnost a získání konkrétních vzorků, která je regulována
VZ a též kontrolním řádem.
14.3.3 Výrobkový přístup
Jak již bylo naznačeno výše, VZ pro účely vypouštění odpadních vod z vodních
děl určených pro jejich čištění umožňuje využít zjednodušeného procesu
povolování, pokud se jedná o certifikované výrobky. Tento postup
mohou využít v zásadě vlastníci či provozovatelé plánující realizovat stavbu
domovní čistírny odpadních vod s kapacitou do 50 ekvivalentních obyvatel.
V takovém případě postačí ohlášení stavby vodoprávnímu úřadu. Pokud
vodoprávní úřad s provedením stavby souhlasí, považuje se přímo ze zákona
za povolené též vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních
podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) VZ.
Podmínkou pro uplatnění zjednodušeného postupu je to, že výrobky použité
jako základ pro čistírnu odpadních vod jsou označeny CE. Využitím takových
výrobků stát zaručuje, že fyzická osoba jedná v souladu s právem, a její
negativní dopad na životní prostřední je udržován v rámci zákonných limitů.
255 V případě zneškodňování odpadních vod tím, že budou využity jako zálivka na pozemek,
by se jednalo o vypouštění, na které je třeba povolení podle § 8 VZ, pouze
v případě, že by mohlo dojít ke vniknutí do podzemních, resp. povrchových vod. Blíže
viz Mazancová, E. Právní úprava zneškodňování odpadních vod podle vodního zákona.
Ekologie a právo. 2005, č. 2, s. 11-15.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
196
Pokud by v praxi docházelo k nadměrnému znečišťování povrchových nebo
podzemních vod (které by nebylo vázáno na udržovací práce, popř. obnovu
vodních děl podle § 15a odst. 3 VZ), pak by bylo třeba nápravu požadovat
od státu.
14.4 Závěr
Srovnání regulace malých zdrojů znečišťování ovzduší a povrchových
a podzemních vod nemůže být z povahy věci zcela přesné. V právní úpravě
ochrany ovzduší jsou výslovně odlišeny zdroje, které mají významný negativní
dopad na kvalitu ovzduší (vyjmenované zdroje). Ostatní zdroje lze vnímat
jako malé (tj. s menším dopadem). V právní úpravě ochrany vod takové
rozlišení ve vztahu k odpadním vodám není. VZ reguluje nikoliv zdroje
či zařízení, ale určité činnosti, které mají vliv na kvalitu vod. Nicméně smyslem
této kapitoly nebylo přímé srovnání obou úprav, ale identifikace povinností
fyzických nepodnikajících osob na jedné straně a možností právní
regulace jejich znečišťující činnosti na straně druhé.
Mezi nástroji regulace při územně plánovací a stavební činnosti zakotvuje
ZoOvz i VZ možnost a současně povinnost dotčených orgánů vyjádřit
se k územně plánovacím nástrojům z hlediska dotčené složky životního prostředí.
Dopad tohoto vyjádření (jeho promítnutí do koncepčních nástrojů
územního plánování) na malé zdroje znečišťování životního prostředí
nemusí být bezprostřední. I z koncepčních nástrojů je však možné vyčíst
limity navazujícího rozhodování ve vztahu k těmto malým zdrojům.
ZoOvz upravuje pro územní řízení i pro povolování staveb závazné stanovisko
obecního úřadu obce s rozšířenou působností – pro regulaci malých
zdrojů znečišťování ovzduší. Obdobně VZ zakládá možnost, ale též povinnost
vodoprávních úřadů vstoupit do povolovacích procesů podle stavebního
zákona jako dotčené orgány. Kromě toho vodoprávní úřad vykonává
působnost speciálního stavebního úřadu pro povolování vodních děl.
Na fyzické osoby jako znečišťovatele dopadá řada povinností k ochraně
ovzduší a vod. Nikoliv ve všech případech umožňují právní předpisy bezprostřední
kontrolu znečišťování. V ochraně ovzduší je zakotvena omezená
regulace spalovacích stacionárních zdrojů v domácnostech, pokud se jedná
o jiné zdroje, než kotle s tepelným příkonem 10-300 kW určené jako zdroje
IV Omezení vlastnického práva imisemi
197
pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Provozovatel standardních
krbových kamen k vytápění bytu je povinen dodržovat tmavost kouře
(ovšem prokázání porušení povinnosti vyžaduje řadu měření ze strany kontrolního
orgánu) a poskytovat orgánu ochrany ovzduší na žádost informace
o zdroji (tj. informaci o tom, že zdroj má a provozuje a možná to, jaká
je jeho výrobní označení). Provozovatele výše zmíněného kotle s daným příkonem
a využitím je možné sankcionovat v podstatě jen za neprovedení
revizní kontroly zdroje, resp. nepředložení potvrzení o kontrole na vyžádání
orgánu ochrany ovzduší. Pokud se jedná o zdroje umístěné v obydlí, nemají
orgány ochrany ovzduší možnost provést přímou kontrolu provozu zdroje
na místě.
VZ zásadně vyžaduje pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových
nebo podzemních povolení. Plnění podmínek povolení může být kontrolováno
a případné porušení sankcionováno. Mimo tento režim je ohlášení
certifikovaného vodního díla, které nevyžaduje zvláštní získání povolení
k vypouštění odpadních vod. Pro taková vodní díla se neuplatní ani povinnost
následného měření a ohlašování objemu a míry znečištění odpadních
vod. Pokud jde o jímky využívané k akumulaci odpadních vod, přezkoumání
jejich řádného užívání a zejména zjišťování, zda jsou odpadní
vody likvidovány tak, aby nedošlo k ohrožení jakosti povrchových nebo
podzemních vod, je v kompetenci kontrolních orgánů. Ty mohou v souladu
s kontrolním řádem vstupovat na pozemky (nikoliv do obydlí)
a provádět např. odběr vzorků pro účely hydrogeologického průzkumu.
Na obou úsecích právní úpravy se uplatňuje výrobkový přístup. Jeho podstatou
je to, že umožňuje malým znečišťovatelům životního prostředí
(v ochraně ovzduší jde o kotle pro ústřední vytápění do 300 kW, v ochraně
vod o domovní čistírny odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel)
využít výrobek, jehož technické parametry zajistí, že současně jsou
plněny požadavky ochrany životního prostředí. V oblasti ochrany ovzduší
je dokonce povinnost směřována na dodavatele výrobků na trh, kdy v určitém
časovém horizontu nebude vůbec možné získat méně účinný spalovací
kotel. Výrobkový přístup považuji za žádoucí. Podle mého názoru vhodně
propojuje přístupy zákonodárce napříč složkami životního prostředí.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
198
Prakticky se nabízí otázka, zda plošné využití certifikovaných výrobků bude
z pohledu životního prostředí dostačující. Nicméně odpovědnost za tuto
dostatečnost již nenese ten, kdo výrobkový přístup využil, ale stát, který
garantuje právo na příznivé životní prostředí.
Na úplný závěr této kapitoly považuji za důležité zdůraznit to, že při regulaci
malých zdrojů znečišťování životního prostředí jde zejména o regulaci činnosti
jednotlivců, domácností. Podle mého názoru nemá jít o jejich extrémní
zatížení, ale spíše o vytvoření podmínek pro to, aby mohli naplnit své osobní
potřeby v duchu udržitelného rozvoje, který zahrnuje nejen aspekt environmentální,
ale též ekonomický a sociální.
15 Kompenzace vlastníkům za zhoršení jejich životního
prostředí
Petra Humlíčková
15.1 Zhoršování životního prostředí vlastníka
Soudobá společnost ke své existenci využívá a nezbytně potřebuje mnoho
zařízení a činností, které jsou pro své bezprostřední okolí obtěžující.
Příkladem takovéhoto veřejně prospěšného zařízení může být povrchový
důl, jaderná elektrárna nebo dopravní tepna. Vzhledem k poměrně vysoké
hustotě obyvatel jsou tyto záměry mnohdy umístěny tak, že negativně ovlivňují
i jednotlivé vlastníky256
v okolí záměru.
Dochází tak ke střetu prospěšnosti záměru pro společnost jako celek
a zátěže způsobené záměrem pro jednotlivé vlastníky. Vlastníci se takovýmto
záměrům přirozeně brání, případně požadují omezení či úplné zastavení
jejich provozu.
Intenzitou negativních vlivů záměru se zabýval ve své práci S. Ljungman
již ve čtyřicátých letech minulého století257
. Tyto vztahy rozdělil na tři různé
oblasti, zleva doprava pak narůstá negativní vliv chování vůči životnímu pro-
256 Dotčenými subjekty mohou být samozřejmě i osoby odlišné od vlastníků. Vzhledem
k zaměření monografie i ke zjednodušení celé zkoumané problematiky se budu dále
zabývat pouze vlastníky, byť je většina závěrů platná i pro dotčené „nevlastníky“.
257 Viz Ljungman, S., Om skoda och olängehet fran grannfastighet, 1943 citováno z Larsson,
M.-L.: The Law of Environmental Damage: Liability and Reparation, Stockholm, 1997.
IV Omezení vlastnického práva imisemi
199
středí a je možné je nazvat jako „neregulované“, „regulované“ a „zakázané“.
První oblast zleva (oblast č. 1 - neregulovaná) vymezuje chování, které sice
poškozuje životní prostředí, ale je povolené bez vzniku jakékoliv odpovědnosti
či regulace. Takovéto chování tedy ani není nutné povolovat ve zvláštním
správním řízení, ale i zde se na znečišťovatele uplatní obecná povinnost
minimalizovat negativní dopady svého jednání. Subjekty poškozené touto
činností nemají nárok na náhradu vzniklé škody. Poškození je totiž považováno
za „nepodstatné“, podlimitní a musí být proto každým tolerováno.
Druhá oblast (oblast č. 2 - regulovaná) znázorňuje chování, které je sice stále
povolené, ale za jeho výkon je vyžadována určitá náhrada. Obecně by ji bylo
možné nazvat jako cenu znečištění. V soukromém právu je touto cenou
znečištění právě náhrada škody. Ve veřejném právu do této ceny spadají
náklady na získání povolení k činnosti, náklady na výkon činnosti v souladu
s legislativními požadavky a také odpovědnost za újmy na životním prostředí.
Třetí oblast - zakázaná, která je nejvíce vpravo, pak ohraničuje chování,
které poškozuje životní prostředí takovým způsobem, že již není dále
povolené. V této oblasti se pak uplatní celá škála odpovědností. Základní
odpovědností v této oblasti je veřejnoprávní odpovědnost s povinností
nápravy vzniklé ztráty na životním prostředí, včetně administrativněprávních
i trestněprávních sankcí. Takovéto chování bude i samozřejmě základem
pro nárok na soukromoprávní náhradu škody.
Negativní vliv záměrů, kterými se budu zabývat v této kapitole, nespadají
do skupiny třetí, tj. zakázaných činností. Nebudu se tedy zabývat zhoršením
životního prostředí při nejrůznějších haváriích nebo nezákonné činnosti.
Z povahy věci se nebude jednat ani o činnosti zcela neregulované, zkoumané
záměry jsou zpravidla pro svůj rozsah povolovány, byť mnohdy není
dostatečně zohledňován jejich negativní vliv na dotčené vlastníky.
Společnost ke své existenci potřebuje realizovat záměry, které zhoršují
životní prostředí vlastníků. Tyto záměry jsou sice regulovány,
ale nejsou zakázány a dotčení vlastníci z nich nemají žádný přímý
prospěch. Cílem této kapitoly je proto se zabývat se otázkou, zda
by přímé kompenzace vlastníkům mohly zlepšit plánování a realizaci
záměrů.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
200
15.2 Způsob kompenzace - současný stav
Vzhledem k výše uvedenému střetu mezi poškozováním životního prostředí
a obecnému zájmu na realizaci záměrů dochází ke kompenzaci tohoto omezení,
a to ve třech různých skupinách:
• veřejnoprávní poplatky
• občanský zákoník
• dobrovolné nástroje.
Dále se budu zabývat analýzou kompenzací dle jednotlivých skupin a hodnocením
jejich vlivu na postoj poškozovaných vlastníků k obecně prospěšným
záměrům.
15.2.1 Poplatky
Naprostá většina zkoumaných činností je zatížena veřejnoprávními
poplatky. Poplatek je zákonem určená povinná platba do rozpočtu autority
(např. státu), která je oprávněna ji vyhlásit. Vyznačuje se účelovostí (na rozdíl
od daní).
Státní fond životního prostředí je příjemcem například následujících
poplatků: rizikové složky poplatku za ukládání odpadů na skládku (ustanovení
§ 48 odst. 3 OdpZ), výnosu z poplatků za znečišťování ovzduší
je do roku 2016 (včetně) (ustanovení § 15 odst. 14 ZoOvz), 50% poplatků
za odběr podzemní vody (ustanovení § 88 odst. 15 VZ), poplatku za vypouštění
odpadních vod do vod povrchových (včetně záloh, úroku z prodlení
a pokut) (ustanovení § 99 odst. 2 VZ), 15% odvodů za odnětí půdy ze zemědělského
půdního fondu (ustanovení § 11 odst. 2 ZoZPF), 60% poplatku
za odnětí pozemků z pozemků určených k plnění funkcí lesa [ustanovení
§ 17 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (dále jen „LesZ“ nebo „lesní zákon“)].
Státní rozpočet je příjemcem 75% odvodů za odnětí půdy ze zemědělského
půdního fondu (ustanovení § 11 odst. 2 ZoZPF). Státní rozpočet je také
příjemcem 25% úhrady z vydobytých nerostů. Tyto prostředky budou účelově
použity k nápravě škod na životním prostředí způsobených dobýváním
výhradních i nevyhrazených ložisek. Úhrada činí nejvýše 10% z tržní
IV Omezení vlastnického práva imisemi
201
ceny vydobytých nerostů [ustanovení § 32a odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb.,
o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „HZ“ nebo „horní zákon“)].
Obec je příjemcem například následujících poplatků. Základní složkou
poplatku za ukládání odpadů na skládku (ustanovení § 48 odst. 1 OdpZ).
Poplatek je příjmem obce, na jejímž katastru se skládka nachází). V případě,
že skládka leží na katastrálních územích několika obcí, dělí se tento příjem
proporcionálně podle velikosti částí skládky ležící v katastrálních územích
těchto obcí. Polovina poplatků za odběr podzemní vody je sice příjmem
kraje (ustanovení § 88 odst. 15 VZ), ale tyto poplatky mohou být použity
pouze na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury,
a to zejména pro obec, na jejímž území se odběr podzemní vody uskutečňuje.
Příjmem rozpočtu obce je 10 % odvodů za odnětí půdy ze zemědělského
půdního fondu (ustanovení § 11 odst. 2 ZoZPF), tyto odvody mohou
být použity jen pro zlepšení životního prostředí v obci a pro ochranu
a obnovu přírody a krajiny. Z poplatku za odnětí pozemků z pozemků určených
k plnění funkcí lesa obdrží obce 40 %, využití je opět vázáno na použití
pro zlepšení životního prostředí v obci nebo pro zachování lesa (ustanovení
§ 17 odst. 4 lesního zákona). Obec je také příjemcem prostředků
z dobývacího prostoru. Výši úhrady z dobývacího prostoru v rozmezí
100 Kč až 1 000 Kč na hektar, odstupňovanou s přihlédnutím ke stupni
ochrany životního prostředí dotčeného území, charakteru činnosti prováděné
v dobývacím prostoru a jejímu dopadu na životní prostředí, stanoví
vláda nařízením. Je-li dobývací prostor umístěn na území více obcí, rozdělí
obvodní báňský úřad příjem podle poměru částí dobývacího prostoru
na území jednotlivých obcí (ustanovení § 32a odst. 1 HZ). Obec je také příjemcem
75% úhrady z vydobytých nerostů. Úhrada činí nejvýše 10 % z tržní
ceny vydobytých nerostů (ustanovení § 32a odst. 2 HZ). MPO v dohodě
s ČBÚ a v součinnosti s dotčenými orgány státní správy a se souhlasem
obcí, jejichž území jsou dotčena, může v odůvodněných případech, zejména
na podporu hornické činnosti a v zájmu využívání nerostného bohatství,
na žádost organizace snížit úhradu z vydobytých nerostů, popřípadě i povolit
osvobození od této úhrady. Obecní rozpočet je příjemcem i daně z nemovitosti
(ustanovení § 4 odst. 1 písm. a zákona o rozpočtovém určení daní).
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
202
Většina relevantních staveb je však od daně z nemovitosti osvobozena (ustanovení
§ 4 a § 9 zákona o dani z nemovitých věcí). Výjimkou jsou stavby
jaderných elektráren. Obce, na jejichž katastru jaderné elektrárny leží, využívaly
možnost zvýšit daň z nemovitých věcí, kterou pak nechaly v plné výši
platit pouze jadernou elektrárnu a ostatním vlastníkům nemovitostí vracely
navýšenou část daně258
.
Správce vodního toku je příjemcem platby k úhradě správy vodního toku
za odběr povrchové vody z vodního toku (ustanovení § 101 odst. 1 VZ).
Veřejnoprávní poplatky jsou tedy příjmem státního rozpočtu, SFŽP a obecních
rozpočtů.
Pro analýzu veřejných poplatků v oblasti životního prostředí jsem si vybrala
tři obce. Jedná se o obce s několika desítkami tisíc obyvatel a ročním rozpočtem
v řádu stovek milionů korun. Prvním z nich je Žďár nad Sázavou, který
měl v roce 2013 následující příjmy z poplatků259
:
Odvody za odnětí půdy
ze zemědělského půdního fondu
27 433 Kč
Poplatky za uložení odpadů 2 500 Kč
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1 443 Kč
Poplatky za znečišťování ovzduší 500 Kč
Druhou obcí je obec Most260
:
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru
a z vydobytých nerostů
3 860 804 Kč
Odvody za odnětí půdy
ze zemědělského půdního fondu
960 204 Kč
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 5 700 Kč
258 Viz:
nebo
[citováno dne 25. 12. 2014].
259 Zdrojem je rozklikávací rozpočet obce veřejně dostupný zde:
[citováno dne
25. 12. 2014].
260 Zdrojem je rozklikávací rozpočet obce veřejně dostupný zde:
[citováno dne
25. 12. 2014].
IV Omezení vlastnického práva imisemi
203
Třetí obcí je obec Litvínov261
:
Poplatky za uložení odpadů 21 603 556 Kč
Poplatky za znečišťování ovzduší 1 500 Kč
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 399 Kč
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 48 Kč
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru
a z vydobytých nerostů
156 914 Kč
SFŽP měl v roce 2013 následující příjmy z veřejných poplatků:
Položka Příjem (v mil. Kč)
Odpadní voda 205,3
Podzemní voda 360,5
Ovzduší 265,3
Odpady 22,2
Obaly 16,3
Autovraky 262,2
Příroda 241,2
SFŽP využívá prostředky z veřejných poplatků na tzv. národní programy262
.
Program Počet
žádostí
Počet
projektů
Podpora
v (tis. Kč)
Ochrana ozónové vrstvy 0 0 0
Výkup pozemků v zvláště
chráněných územích
3 3 14 000
Podpora EVVO 0 0 0
Podpora obcí v NP 0 0 0
Vodohospodářské aktivity 0 0 0
Systém nakládání s autovraky 194 194 28 000
Podpora předkladatelů návrhů projektů z EU 0 0 0
Podpora druhové diverzity
neprodukčních rostlin
0 0 0
261 Zdrojem je rozklikávací rozpočet obce veřejně dostupný zde: < http://www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/567256-litvinov>
[citováno dne 25. 12. 2014]
262 Zdrojem je Výroční zpráva SFŽP za rok 2013 veřejně dostupná zde: < https://www.
sfzp.cz/soubor-ke-stazeni/52/15890-vyrocni_zprava_sfzp_cr_2013_web.pdf > [citováno
dne 25. 12. 2014]
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
204
Zelená stuha ČR 13 13 5 500
Opatření na území postižených
povodní v roce 2010
0 0 0
Ozdravné pobyty dětí z oblastí
se zhoršenou kvalitou ovzduší
77 77 34 356
Výměna kotlů (Moravsko-slezský kraj) 1054 991 45 685
Výměna kotlů (Severočeský kraj) 241 209 9 325
Výměna kotlů (Středočeský kraj) 455 439 19 745
Odstraňování následků povodní 2013 35 35 2 526
Výměna kotlů v oblastech
postižených povodněmi 2013
605 554 28 825
Zeleň do měst 131 130 000
Z výše uvedeného vyplývá následující.
1. Některé záměry nejsou vůbec zpoplatněny (např. dopravní
komunikace) a navíc nejsou předmětem ani daně z nemovitostí
(skládky). Jiné záměry je možné od poplatků osvobodit z důvodů,
které nesouvisí s jejich negativním vlivem na životní prostředí (úhrady
z vydobytého nerostu).
2. Veřejné poplatky související s ochranou životního prostředí jsou
v případě obcí zcela zanedbatelné (tisíce korun). Jedinou výjimkou
je poplatek za uložení odpadu, pokud má obec na svém území skládku
a úhrady dle horního zákona. Výnosy těchto poplatků jsou řádově
v jednotkách milionů korun ročně. Výše těchto poplatků je v poměru
k závažnosti negativních vlivů a souvisejícím rizikům velmi nízká.
Poplatky jsou navíc striktně vázané na katastr obce a obyvatelé přímo
sousedících obcí, tak nejsou vůbec kompenzováni.
3. Samostatnou otázkou je pak efektivita využití prostředků. Některé
veřejné poplatky jsou účelově vázané na zlepšování kvality životního
prostředí. Hodnocení účelnosti využití prostředků v případě obcí
přesahuje možnosti této kapitoly. Dovolím si proto pouze obecně
poznamenat, že velmi záleží na osvícenosti starosty, rady a zastupitelů,
zda jsou prostředky využívány smysluplným způsobem nebo spíše
promrhávány na činnosti, které nejsou pro dotčené vlastníky žádným
přínosem. V případě SFŽP je viditelná podpora dvou typů projektů,
kdy první z nich je zeleň do měst a druhým je výměna starých kotlů
IV Omezení vlastnického práva imisemi
205
za kotlenové.Domnívámse,že tytoprogramynejsouvázányanivěcně
ani místně k záměrům poškozujícím životní prostředí, tj. za poplatky
vybrané za odběr podzemních vod nejsou řešeny problémy s kvalitou
a kvantitou vod a za poplatky vybrané například v kraji Vysočina
nejsou řešeny problém s životním prostředím kraje Vysočina. Byť
jsem si vědoma nezbytnosti solidarity mezi jednotlivými oblastmi
a problémy a nutného zjednodušení v mé analýze, domnívám se,
že využití veřejných poplatků není logicky věcně a místně provázané
s činnostmi poškozujícími životní prostředí.
15.2.2 Občanský zákoník
NOZ v ustanovení § 1013 odst. 2 stanoví:
„Jsou-li imise důsledkem provozu závodu nebo podobného zařízení, který byl úředně
schválen, má soused právo jen na náhradu újmy v penězích, i když byla újma způsobena
okolnostmi, k nimž se při úředním projednávání nepřihlédlo. To neplatí, pokud se při
provádění provozu překračuje rozsah, v jakém byl úředně schválen.“
Tzv. sousedská žaloba tak od účinnosti NOZ rozlišuje mezi imisemi běžnými
a privilegovanými, kdy privilegované imise jsou způsobené úředně
schváleným provozem. Privilegované imise byly upraveny již v obecném
občanském zákoníku z roku 1811 a jejich úprava je tak v dnešní době účinná
například v Rakousku.263
Základní rozdíl mezi běžnými a privilegovanými imisemi je v předmětu
žaloby. Zatímco u běžných imisí je soused aktivně legitimován k podání
negatorní žaloby, u privilegovaných imisí pouze k podání žaloby na náhradu
újmy. Pokud však privilegované imise poškozují život a zdraví, překračoval
by zákaz negatorní žaloby ústavně souladný výklad NOZ, a je proto možné
se proti nim bránit jako proti běžným imisím, tj. negatorní žalobou264
.
Sousedskéžalobyvšaknejsouv praxivyužívány.Jedinouvýjimkoubylyžaloby
na zákaz rušení vlastnického práva hlukem z pozemních komunikací265
.
263 Eva Dobrovolná, Jiří Spáčil: Imise způsobené úředně schváleným provozem závodu
nebo podobného zařízení v novém občanském zákoníku, Právní rozhledy 20/2012,
s. 719.
264 Srovnej i rozsudek ESLP ve věci Arrondelle, kde byla potvrzena možnost uplatnit zdržovací
nárok (negatorní žalobu) v případě imisí způsobených bezprostřední blízkostí
bydliště souseda u frekventovaného letiště.
265 Srovnej rozsudek Nejvyššího soudu č. j. 22 Cdo 3281/2008.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
206
Tento typ žalob však soudy začaly odmítat po nálezu ÚS č. j. I. ÚS 451/11
ze dne 11. 1. 2012. Důvodem nevyužívání sousedské žaloby je především
její nákladnost a nejistota ohledně výsledku. U sousedských žalob
je jednak poměrně vysoký soudní poplatek, v případě prohry nese žalobce
náklady právního zastoupení protistrany a náklady na provedené znalecké
posudky. Jedním záměrem je navíc poškozováno mnoho vlastníků, kteří
jsou nuceni vést samostatné spory a nést náklady s nimi spojené (náklady
na právní zastoupení, dokazování, atd.). Transakční náklady jsou tedy velmi
vysoké a žalobci proto tento typ sporů nevyhledávají, pokud mají jakoukoliv
jinou možnost řešení. O tom svědčí skutečnost, že sousedské žaloby
byly využívány pouze proti hluku ze stávajících komunikací, u něhož nebyla
žádná jiná možnost obrany. Díky tomuto postoji je nedostatek rozhodovací
praxe a panuje nejistota ohledně možného výsledku sporu. Tato nejistota
dále snižuje ochotu poškozených sousedskou žalobu využívat.
15.2.3 Dobrovolné nástroje
Provozovatelé často dobrovolně rozdělují část svých prostředků do okolí.
K ilustraci této praxe jsem vybrala několik příkladů.
Prvním z nich je nadační fond Hyundai266
. Jeho cílem je podporovat rozvoj
občanské společnosti v oblasti Moravskoslezského kraje, zejména na územích
bývalých okresů Nový Jičín a Frýdek-Místek. Fond má k dispozici
celkem 20.000.000 Kč, které hodlá v následujících letech přerozdělit v otevřených
grantových kolech mezi žadatele předkládající projekty realizované
nebo související se zmíněnými oblastmi. Projekty jsou schvalovány v transparentním
řízení za pomocí dozorčí a správní rady fondu, které posuzují konkrétní
návrhy s ohledem na programové zaměření jednotlivých grantových
vyhlášení. Hlavní neměnný cíl však je vždy stejný - podpora otevřené společnosti
a pokračování v myšlenkách ukotvených v Deklaraci porozumění,
která stála u zrodu Nadačního fondu. Nadační fond administruje Nadace
Open Society Fund Praha. Informace o přerozdělených prostředcích jsou
snadno dostupné a srozumitelné. Nadační fond podporuje konkrétní projekty
k péči o krajinu, ekologickou výchovu ve školách nebo občanské aktivity
v ochraně ovzduší.
266 Viz zde: [citováno
dne 25. 12. 2014].
IV Omezení vlastnického práva imisemi
207
Druhým příkladem je Jaderná elektrárna Dukovany (JEDU), která do obcí
ve svém okolí rozděluje několik desítek miliónů korun ročně. JEDU nezveřejňuje
klíč, podle kterého tyto prostředky přerozděluje. Obce jsou rozděleny
do dvou pásem (do a nad 5 km od elektrárny). Jaderná elektrárna s obcemi
uzavírala i rámcovou smlouvu na roky 2008-2010, ve které předem určovala
výši darů pro jednotlivé obce.267
Třetím příkladem může být nadace společnosti Arcelor Mittal268
. Nadační
fond podporuje vzdělání, zdraví, životní prostředí, kulturu a sociální oblast.
Výroční zprávu nadace se mi nepodařilo dohledat. Nadace pak podporuje
projekty jako vitaminy pro seniory.
„Nadělovali jsme vánoční dárky svým sousedům v Radvanicích a Bartovicích, kde jsme
připravili pro téměř 200 seniorů vitamínové balíčky. Do dvou klubů důchodců a jednoho
domu s pečovatelskou službou jim je osobně přijel předat Jan Rafaj, ředitel pro personalistiku
a vnější vztahy ArcelorMittal Ostrava, společně se starostkou Radvanic a Bartovic.“
Čtvrtým příkladem je město Most, které dostává prostředky přímo
od Vršanské uhelné ve formě darů269
. Z výroční zprávy města pak není
zřejmé, na co přesně byly tyto dary využity (viz například dar odboru kanceláře
primátora a tajemníka ve výši 1 690 000 Kč).
Z výše uvedeného vyplývá, že dobrovolné nástroje, ať již ve formě darů
nebo nadačních fondů využívá většina provozů, které zatěžují své okolí.
Výše plnění skrze dobrovolné nástroje je poměrně vysoká (např. ve srovnání
s veřejnými poplatky). Využití těchto prostředků není nijak upraveno.
Různé dobrovolné nástroje mají různou míru transparentnosti, od nadačních
fondů, které zveřejňují veškeré informace a podpořené projekty vybírají
zcela transparentně, po dary obcím, u kterých nelze dohledat ani celkovou
výši ani jejich konkrétní využití. O těchto darech pak platí to stejné jako
o příjmech z veřejných poplatků, účelnost jejich využití závisí od osvícenosti
starosty. Volení zastupitelé navíc musí mnohem více přemýšlet o své roli
při hledání veřejného zájmu (přijímání darů od největších znečišťovatelů
267 Šilhan, Z.: Jaderná elektrárna Dukovany a její vliv na okolní obce, bakalářská práce na fakultě
Ekonomicko-správní Masarykovy univerzity, 2011.
268 Viz zde: < http://www.arcelormittal.cz/firemni-odpovednost/podporujeme-zivotni-prostredi.aspx
> [citováno dne 25. 12. 2014]
269 Viz zde: < http://www.mesto-most.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_
org=9959 & id_dokumenty=20433)> [citováno dne 25. 12. 2014].
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
208
v regionu x zajištění zdravého životního prostředí pro obyvatele regionu
dostatečně přísnou regulací těchto znečišťovatelů).
15.3 Způsob kompenzace - zahraniční úprava a budoucí vývoj
Unikátní způsob kompenzace vlastníků ze zhoršení jejich životního prostředí
mají v Nizozemsku.270
Princip je založen na tzv. „égalité“, tj. rovného
rozdělení zátěže mezi všechny členy společnosti. Kompenzována je újma,
které je způsobena veřejně prospěšnými záměry, jako jsou například dálnice,
železnice, letiště. Z těchto záměrů profituje celá společnost, ale jejich negativní
vlivy nese pouze část společnosti, vlastníci nemovitostí dotčených hlukem,
imisemi nebo rizikem havárie. Nizozemská úprava se proto rozhodla
kompenzovat ty členy společnosti, které nesou negativní vlivy v nepoměru
k ostatním. Kompenzována je pouze ta újma, která je mimo běžná rizika
ve společnosti a podnikání. Kompenzována tak není například dostavby
proluky nebo výstavba školy v rezidenční oblasti. Kompenzována není
také proporcionálně nízká újma (do cca 5-10% hodnoty nemovitosti). Tato
úprava je v Nizozemí pravidelně využívána.
Návrh nového atomového zákona sice nenavrhuje kompenzovat přímo
vlastníky, ale v § 116 upravuje příspěvek z jaderného účtu obcím. Příspěvek
z jaderného účtu náleží obci, na jejímž katastrálním území je stanoveno průzkumné
nebo chráněné území pro ukládání radioaktivního odpadu v podzemních
prostorech a obcím, kde je povoleno provozování úložiště radioaktivního
odpadu. Příspěvek z jaderného účtu činí nejvýše 4 000 000 Kč ročně.
Každá obec, na jejímž katastrálním území bude stanoveno chráněné území
pro ukládání radioaktivního odpadu, obdrží jednorázový příspěvek z jaderného
účtu ve výši 30 000 000 Kč. Příspěvek se poskytuje z moci úřední
po marném uplynutí lhůty pro podání žaloby proti rozhodnutí správního
orgánu nebo po uplynutí 2 měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
pokud proti němu nebyl podán opravný prostředek.
Aktualizace zásad územního rozvoje byla schválena dne 11. 9. 2014
usnesením č. 41/1 zastupitelstva hl. m. Prahy jako opatření obecné povahy
270 Engelhard, E., van de Broek, B.,de Jong, F.,Keirse, A., de Kezel, E.: Let’s think twice
before we revise! Égalité as the foundation of liability for lawful public sector, Utrecht
Law Review, květen 2014. Veřejně dostupné zde: < https://www.utrechtlawreview.org/
index.php/ulr/issue/archive> [citováno dne 25. 12. 2014].
IV Omezení vlastnického práva imisemi
209
č. 43/2014, které nabylo účinnosti dne 1. 10. 2014. Mezi kompenzačními
opatřeními pravidelně uvádí i ekonomické opatření.
„Při synergickém působení negativních vlivů v konkrétním území by měl přímo původce
těchto negativních vlivů (např. provozovatel zdroje znečištění), resp. hl. m. Praha vstoupit
do jednání s konkrétní městskou částí a dojít ke konsenzu při umisťování koridoru/ů
či oblasti/í do daného území a případně synergické působní těchto negativních vlivů kompenzovat
náhradním plněním, např. i finančním.“
Existují právní řády, které kompenzují vlastníky za zhoršení jejich životního
prostředí celospolečensky prospěšným záměrem, byť je tato úprava
v evropském kontextu spíše výjimečná. V České republice dnes tato úprav
neexistuje ani se v blízké budoucnosti nepřipravuje v komplexní formě.
Nové návrhy předpisů i koncepční dokumenty však takovouto úpravu předvídají,
byť pouze ve formě příspěvku obci a v roztříštěné podobě.
15.4 Závěry
Cílem této kapitoly bylo zabývat se otázkou, zda by přímé kompenzace
vlastníkům mohly zlepšit plánování a realizaci celospolečensky potřebných
záměrů, které jsou sice potřebné, ale které zhoršují životní prostředí určité
části obyvatel.
Tyto záměry jsou sice regulovány, ale nejsou zakázány a dotčení vlastníci
z nich nemají žádný přímý prospěch ani za ně nejsou přímo kompenzováni.
Veřejnoprávní poplatky nesměřují přímo k dotčeným, ale do obecního
nebo státního rozpočtu. U některých záměrů pak veřejnoprávní poplatky
zcela chybí, zpravidla se jedná o záměry, jejichž realizátorem je stát (dálnice)
nebo částečně chybí například i u letiště, kde jsou sice dotčeným vlastníkům
měněna okna, ale nikdo jim již nekompenzuje nemožnost spát s otevřeným
oknem nebo užívat zahradu. Veřejnoprávní poplatky jsou také velmi nízké,
jejich využití často neodpovídá důvodu jejich výběru a důvodně lze pochybovat
i o účelnosti jejich využití.
Úprava sousedských žalob v občanském zákoníku není v praxi využívána
(s výjimkou krátkého období pro žaloby proti hluku z komunikací). Důvodem
této situace jsou vysoké finanční náklady a nejistota ohledně výsledku.
Protože oba výše uvedené systémy neplní svůj účel, jsou v praxi nahrazovány
dobrovolnými nástroji, tj. dary přímo od provozovatelů záměru nebo
od jejich nadací a nadačních fondů. Objem takto poskytnutých prostředků
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
210
je v porovnání s poplatky velmi vysoký. Pro jejich využití však chybí úprava
a lze tak kritizovat jejich roztříštěnost. Dobrovolné nástroje jsou také
velmi proměnlivé ve své transparentnosti. Především u darů méně transparentních,
bez procesu jejich výběru vyvstává otázka „uplácení“ obyvatel
a veřejné správy.
Česká republika nemá komplexně upravený systém kompenzací přímo
dotčeným subjektům, přestože tento systém v některých evropských zemích
existuje (Nizozemí) a v dílčích návrzích je možné jej zaznamenávat i u nás
(návrh nového atomového zákona, územní plány).
Důvodem pro zavedení tohoto systému je snazší prosaditelnost projektů.
Dotčené subjekty by již neměly bránit záměrům pouze z důvodu poškození
jejich práv bez kompenzace. Práva dotčených subjektů by navíc byla
zásadně posílena, a to především internalizací externalit záměrů. Pokud dnes
například investor na výstavbu záměru spěchá a má zájem provádět hlučné
stavební práce i v noci, je pouze na rozhodnutí stavebního úřadu a krajské
hygienické stanice, zda mu to dovolí. Kompenzacemi dotčených subjektů
by se do tohoto vztahu dostala i třetí strana, která by požadovala vyšší náhradu
a důsledné dodržování dohodnutých podmínek. Investor by se pak musel
rozhodnout, zda se mu stavba v nočních hodinách vyplatí i za těchto podmínek.
Obdobné by platilo i pro protihluková opatření nebo používané technologie
provozu. Zásadní výhodou by bylo i zvýšení transparentnosti. Dotčené
subjekty by se již nemuseli spoléhat na výsledky vyjednávání mnohdy malých
obcí s velkými investory či na změnu zákonné úpravy, ale měly by jistotu spravedlivého
odškodnění na základě znaleckých posudků.
Důvodem proti přijetí této úpravy je především „podplácení“ spojené
se sociálně slabšími regiony. Realizovat záměry, které poškozují životní prostředí,
by bylo levnější a tím i snazší v chudších oblastech nebo v oblastech,
kde si obyvatelé svého životního prostředí neváží (například z důvodu jeho
dlouhodobého poškození).
Druhou zásadní nevýhodou jsou velmi vysoké transakční náklady. Systém
odškodnění je založen na individuálním ocenění každého jednotlivého
poškozeného. Již toto samotné ocenění je nákladné, navíc je nezbytné počítat
s možnými spory, atd.
Je tedy otázkou, zda přínosy tohoto systému převáží nad jeho nevýhodami.
Osobně se domnívám, že přínosy nelze jednoznačně paušálně odmítnout
a zaslouží si podrobnější úvahy a diskuzi o nich.
211
V Omezení vlastnického práva
z důvodu zvýšené ochrany složek
životního prostředí
16 Stát jako vlastník pozemků při ochraně národních parků
Martina Franková
16.1 Úvod – vlastník pozemků na území národních parků
Ochrana území národních parků (dále jen „NP“) v mnoha ohledech modifikuje
práva a povinnosti vlastníka pozemků na území NP271
. Vlastník
pozemků na území NP je proto subjektem, jehož se právní režim NP podstatně
dotýká a zároveň je významným partnerem správ NP, které vykonávají
stání správu na území NP a zároveň plní úkoly odborných organizací
ochrany přírody. Vymezení práv a povinnosti vlastníka pozemků umožňuje,
aby se výkon vlastnického práva k pozemkům v NP stal významným nástrojem
ochrany těchto cenných území. Účinnost tohoto nástroje však též závisí
na konkrétním subjektu vlastnického práva, především na jeho subjektivním
pohledu na výkon svého vlastnického práva a na ochranu území NP.
Především na subjektivním nahlížení ochrany přírody a způsobu výkonu
vlastnického práva závisí, zda v konkrétním případě bude docházet ke konfliktu
mezi výkonem vlastnického práva a ochranou přírody, či nikoli.
16.2 Pozemky v národních parcích ve vlastnictví státu
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZOPK“) obsahuje ustanovení, která zajišťují, že vlastníkem
značné části pozemků v NP je stát. Jedná se zejména o ustanovení
§ 23 odst. 1 ZOPK, podle kterého: „Lesy, lesní půdní fond, vodní toky a vodní
plochy na území národních parků, které jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona
ve státním vlastnictví, nelze zcizit. Tím nejsou dotčena práva fyzických a právnických
osob podle předpisů o majetkové restituci. Vzhledem k tomu, že ZOPK včetně
271 Srov. ustanovení ZOPK, zejména ustanovení § 16, § 22, § 23. § 37, § 43, § 44, § 58, § 61,
§ 68 a § 69.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
212
tohoto ustanovení je účinný od 1. 6. 1992, tedy od doby, kdy ještě na celém
území dnešní ČR převládalo státní vlastnictví, je praktický dopad tohoto
ustanovení značný. Vlastnictví pozemků v NP bylo fakticky dotčeno restitučními
procesy včetně přechodu majetku státu do vlastnictví obcí zákonem
č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky
do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů. Dalším ustanovením, které
zajišťuje, aby se stát mohl stát vlastníkem pozemků na území NP je § 61
ZOPK, který upravuje předkupní právo státu k nezastavěným pozemkům
mimo sídelní útvary na území NP. Tato ustanovení doplňuje též ustanovení
§ 6 odst. 1 písm. f) zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém
úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
které neumožňuje převádět zemědělské pozemky v prvních a druhých
zónách NP ve vlastnictví státu. Výše zmíněná ustanovení zajišťují, že značná
část pozemků v NP se nachází ve vlastnictví státu.
Stát, pokud je vlastníkem pozemků v NP, tak získává další významný nástroj
ochrany těchto území, kterým je právě výkon vlastnického práva. Prohlásí-li
stát určité území NP, vyjadřuje tím zároveň svůj zájem na jeho ochraně. Je-li
týž subjekt, stát, zároveň vlastníkem tohoto území, resp. jeho části, výkon
jeho vlastnického práva by měl být realizován v zájmu ochrany toho území.
Konflikt výkonu vlastnického práva a zájmu na ochraně přírody by tak měl být
vyloučen. Smyslem ustanovení, která zajišťují, že stát je vlastníkem značné
části území NP, je idea, že stát, který má zájem na ochraně takového území,
bude zároveň vykonávat své vlastnické právo v souladu se zájmy ochrany
přírody a krajiny. O tom, že vlastnické právo státu k pozemkům na území
NP, stejně tak jako dalších druhů zvláště chráněných území, by mělo být
nástrojem ochrany těchto území, svědčí též ustanovení § 61 odst. 2 ZOPK
o možnosti poskytnout příspěvek ze Státního fondu životního prostředí
na výkup pozemků ve zvláště chráněných území a následná péče o takto
vykoupené pozemky např. prostřednictvím Agentury ochrany přírody a kra-
jiny272
. Dopad těchto ustanovení je též ekonomický, neboť stát je povinen
272 Blíže k výkupu pozemků v zvláště chráněných pozemcích a realizace péče o něj: Pešout,
P. Výkupy pozemků za účelem ochrany přírody do vlastnictví státu, Ochrana přírody
3/2008. Dostupné: http://www.casopis.ochranaprirody.cz/rocnik/2008/3.html.
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
213
kompenzovat vlastníkům pozemků újmy vzniklé v důsledku omezení jejich
vlastnických práv (srov. § 58 ZOPK)273
.
V případě státu jako vlastníka pozemku je důležité, který subjekt jeho vlastnické
právo vykonává. Na území NP je tímto subjektem především správa
národního parku. Významné je z tohoto hlediska zejména ustanovení § 22
ZOPK, podle kterého Správě národního parku přísluší hospodařit s majetkem
k lesům, lesnímu půdnímu fondu a jinému lesnímu majetku ve státním
vlastnictví, který je na území NP a jejich ochranných pásem, a dále ustanovení
§ 78 odst. 8 podle kterého jsou správy příslušné hospodařit s majetkem
státu za účelem zajištění péče o přírodní a krajinné prostředí, ekosystémy
a jejich složky. Jak jsou výše zmiňovaná zákonná ustanovení, která směřují
k tomu, aby vlastníkem většiny pozemků v NP, především v nezastavěném
území byl stát, naplněna ve skutečnosti se autorce podařilo zmapovat
pouze u třech z nich274
. Na území Krkonošského národního parku (dále jen
„KRNAP“) přísluší Správě KRNAP hospodařit s pozemky, které zabírají
téměř 67% území NP. Zároveň se jedná o subjekt, který hospodaří téměř
se všemi pozemky, které náleží na území KRNAP státu. Konkrétní strukturu
vlastnictví dokumentují přílohy 1 a 2 této kapitoly. Na území Národního
parku České Švýcarsko se nachází 1483 pozemků ve vlastnictví státu z celkového
počtu 1933 pozemků., tyto pozemky zabírají 7852,6 ha z celkové
rozlohy národního parku, která činí 7929,97. Stát tak v Národním parku
České Švýcarsko vlastní pozemky, které zabírají 99,03 %, Správě NP přitom
přísluší hospodařit na pozemcích, které zabírají 98,75% rozlohy NP. Správě
NP a CHKO Šumava příslušelo k 30. 9. 2014 hospodařit na pozemcích
o výměře 57 559 ha. Celková rozloha národního parku Šumava je 69 030 ha,
CHKO Šumava pak 99 400 ha275
. Z výše uvedených dat však plyne, že mini-
273 Viz Průchová, I., Chyba, J.: Omezení vlastnického práva k pozemku z důvodu obecného zájmu.
Brno: Masarykova univerzita, 1998, ISBN 80-210-1959-x. Srov. též Konečná, M.,
Vlastnictví ve zvláště chráněných územích in: Dny práva 2012 – Days of law 2012, Spisy
Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická - ACTA UNIVERSITATIS
BRUNENSIS – IURIDICA, Masarykova univerzita, Brno 2013, 1. vydání, s. ISBN 978-
80-210-6319-8 (dostupné na: http://www.law.muni.cz).
274 Níže uvedená data byla získána na základě žádosti o informace podané autorkou u jednotlivých
správ národních parků v září 2014: dopis (e-mail) Správy Krkonošského národního
parku ze dne 3. 11. 2014, dopis Správy Národního parku a Chráněné krajinné
oblasti Šumava ze dne 20. 10. 2014, zn. NPS 07461/2014, dopis Správy Národního
parku České Švýcarsko ze dne 15. 10. 2014 zn. SNPCS 04324/2014.
275 Bližší údaje vztahující se k státu jako vlastníku pozemků v NP Šumava se prostřednictvím
uplatněná práva na informace zjistit nepodařilo.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
214
málně na území dvou NP ČR, stát vlastní většinu pozemků, která se nachází
v nezastavěném území a příslušné správě NP přísluší hospodařit s většinou
z nich..
16.3 Vlastnictví pozemků na území národního parku jako nástroj
ochrany přírody
Otázkou je, zda vlastnické právo státu na území NP, minimálně v případě,
že je vykonáváno správou národního parku, je skutečně nástrojem ochrany,
a zda zákonná úprava poskytuje dostatečné záruky, aby tomu tak mohlo být.
Zákonné limity výkonu vlastnického práva státu k pozemkům na území
NP plynou vedle ZOPK především ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZMS”) a dále ze zákona č. 218/2008 Sb., rozpočtová
pravidla, ve znění pozdějších předpisů. S ohledem na skutečnost,
že na území NP, zejména mimo sídelní útvary, na nezastavěných pozemcích
vykonávají vlastnické právo státu především správy jednotlivých NP, zaměřuje
se příspěvek na tento subjekt. Zákonné limity jsou však obdobné i pro
ostatní subjekty, které mohou vykonávat vlastnické právo státu na území NP,
tedy jsou příslušné k hospodaření a nakládání s pozemky státu na území
NP (např. Státní pozemkový úřad, Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, ředitelství silnic a dálnic, státní podniky – Lesy ČR, s. p. apod.).
Odlišnosti jsou dány především hlavním účelem, za jakým jsou tyto subjekty
(organizační složky státu, státní podniky nebo příspěvkové organizace) zřízeny,
a který se promítá též do odlišného účelu jejich hospodaření. V případě
státních podniků jsou zákonné limity nakládání s majetkem včetně pozemků
dány především zákonem č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších
předpisů, a zakladatelskou listinou. U příspěvkových organizací, kterými
jsou též správy NP, je pak zásadním dokumentem zřizovací listina
Základní limity pro výkon vlastnického práva organizačních složek státu a příspěvkových
organizací (srov. § 54 ZMS) plynou ze ZMS, z částí o hospodaření
s majetkem státu (§ 8 - § 16) a o nakládání s majetkem státu (§ 17 - § 37).
Klíčová je základní povinnost upravená v § 14 ZMS využívat majetek účelně
a hospodárně k plnění funkcí státu a k výkonu stanovených činností. Užívání
majetku (pozemků) nemůže být libovolné, jeho rozsah a způsob je dán jednak
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
215
požadavkem účelnosti a hospodárnosti při jeho využívání a jednak požadavkem,
aby takovéto využívání dělo s cílem plnit funkce státu a vykonávat stanovené
činnosti. Ty jsou dány vymezením působnosti nebo předmětu činnosti
daného subjektu a dále nutností zabezpečit hlavní činnosti276
. V případě užívání
pozemků na území národních parků je důležitá též možnost přenechat
tyto pozemky do užívání jinému subjektu (např. formou pachtu, nájmu apod.),
které je možné buď při splnění podmínky dočasné nepotřebnosti pozemku
k plnění funkcí státu nebo jiných úkolů v rámci působnosti nebo stanoveného
předmětu činnosti vykonavatele vlastnického práva státu nebo v případě, že tak
bude dosaženo účelnějšího nebo hospodárnějšího využití pozemku při zachování
hlavního účelu, ke kterému slouží (srov. § 27 ZMS). Požadavek hospodárnosti
(plnění úkolů příspěvkové organizace co nejhospodárnějším způsobem)
plyne též z § 53 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). V případě
NP je dále způsob a rozsah užívání pozemků pochopitelně modifikován omezeními
plynoucími ze ZOPK a prováděcích předpisů přijatých k provedení
tohoto zákona. Správa NP vystupuje ve dvojím resp. trojím postavení. Předně
je orgánem ochrany přírody a vykonává tak státní správu na úseku ochrany
přírody a krajiny na území NP, dále je odbornou organizací (srov. § 78 ZOPK)
a konečně vystupuje jako subjekt příslušný k nakládání a hospodaření s majetkem
státu včetně pozemků (srov. § 22 a § 78 odst. 8 ZOPK). Správy NP jsou
příspěvkovou organizací a jejich postavení a především předmět činnosti blíže
specifikují zřizovací listiny.
Při porovnání všech limitů, kterými jsou správy NP povinny se řídit jakožto
vykonavatelé vlastnického práva státu k pozemkům v NP, je však zřejmý
určitý nesoulad. Správy NP jsou předně povinny s pozemky nakládat účelně
a hospodárně k plnění funkcí státu a k výkonu stanovených činnost, tyto funkce
a činnosti plynou ze ZOPK a z předmětu činnosti stanoveného ve zřizovací
listině. ZOPK pak omezuje způsob využívání pozemků a hospodaření
na nich, nicméně nejedná se o omezení absolutní (srov. zejména možnost
povolení výjimky podle § 43 a vázání určitých činnosti na souhlas, resp.
závazné stanovisko podle § 44).
276 Havlan, P., Majetek státu v platné právní úpravě, Linde Praha, a. s.,2. vydání, Praha 2006.
s. 137.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
216
Vzájemný nesoulad jednotlivých limitů plyne jak ze samotného postavení
správ NP, tak z mezí daných pro hospodaření a nakládání s pozemky,
zejména pro způsob užívání těchto pozemků. Správní řízení o udělení
výjimky, stejně tak jako správní řízení, které vyžaduje souhlas orgánu ochrany
přírody ve formě závazného stanoviska podle § 44 ZOPK představuje
vždy řešení konfliktu více zájmů. Je-li však vlastníkem pozemku v NP stát,
má řešení střetu zájmů více rovin. Stát je předně subjektem, které daný pozemek
vlastní, a tedy je buď žadatelem o výjimku, nebo subjektem, jehož souhlas
se způsobem využití pozemku, který je předmětem správního řízení,
je nezbytný. Zároveň stát prostřednictvím příslušného orgánu ochrany přírody
rozhoduje o udělení nebo neudělení výjimky nebo souhlasu. K dalšímu
střetu pak dochází, je-li vykonavatelem vlastnického práva státu týž subjekt,
který je zároveň orgánem ochrany přírody příslušným k vydáním souhlasu
nebo výjimky. Tímto subjektem, který vystupuje v daném řízení ve dvojím
postavení, může být správa NP277
. Činnosti a funkce, které mají správy
zajišťovat, jsou podrobně specifikovány ve zřizovacích listinách. Zde však
jsou vedle odborných činností též činnosti čistě hospodářské (hospodaření
v lesích, činnost v oboru cestovního ruchu, provozování restauračních zaří-
zení apod.)278
. Například ve zřizovací listině příspěvkové organizace Správa
Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava je výslovně uvedeno
mezi předměty činnosti hospodaření s majetkem státu v souvislosti s předmětem
činnosti příspěvkové organizace (tou je pak např. činnost v oboru cestovního
ruchu či hostinská a restaurační činnost apod.) Účelné a hospodárné zajišťování
těchto činnosti pak velmi často nemusí být v zájmu ochrany přírody
277 Srov. např. kauzu kácení v NP Šumava v lokalitě Na Ztraceném. K postavení Správy
národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava se v této věci kriticky vyjadřoval
např. ombudsman: Závěrečné stanovisko a opatření k nápravě ve věci postupu Správy
Národního parku Šumava, Ministerstva životního prostředí a České inspekce životního
prostředí ve věci kácení stromů v lokalitě Na Ztraceném v Národním parku Šumava, Sp.
zn. 4064/2011/VOP/MPO ze den 1. 3. 2012. Dostupné: http://www.ochrance.cz/fi-
leadmin/user_upload/STANOVISKA/Zivotni_prostredi/Les/4064-2011-MPO-ZSO.
pdf.
278 Blíže srov.: Zřizovací litina Správy národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava,
Opatření č. 2/2010 Ministerstva životního prostředí o vydání úplného znění zřizovací
listiny příspěvkové organizace Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti
Šumava. Dostupné: http://www.npsumava.cz/gallery/10/3130-zrizovaci_listina.
pdf. Zřizovací listina Krkonošského národního parku, Rozhodnutí č. 10/95, o zřízení
Správy Krkonošského národního parku (úplné znění). Dostupné: http://www.krnap.
cz/sprava-np/.
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
217
v NP, resp. může být v rozporu s ní. K provozování těchto činnosti včetně
hospodaření v lesích správa využívá často pozemky státu, může se jednat
o výstavbu či údržbu staveb (restauračních zařízení, informačních středisek,
údržbu cest apod.)279
. K nesouladu požadavků na výkon vlastnického
práva státu může dále docházet též s ohledem na kritérium hospodárnosti
(srov. § 14 odst. 1 ZMS a § 53 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtových
pravidel), zejména pokud správa NP má volit mezi více možnými způsoby
péče o pozemky, kdy všechny mohou být v souladu se zájmem ochrany
přírody, vhodnější způsob péče však může být výrazně nákladnější. Velmi
důležité je uvědomit si, že pro ochranu národních parků je podstatný způsob
užívání pozemků a hospodaření na nich. Způsob užívání pozemků, který
je v mezích daných ZOPK, prováděcích předpisů a správních aktů vydaných
na základě tohoto zákona, ještě nemusí být z hlediska ochrany přírody optimálním
řešení. Pokud má být výkon vlastnického práva státu k pozemkům
na území NP účinným nástrojem ochrany, vyžaduje právě optimální způsob
užívání pozemků v jeho vlastnictví. Zákon by pak jiný způsob užití neměl
buď umožňovat vůbec, nebo pouze výjimečně.
Vzniká tak otázka, zda zákonné meze (ať již plynoucí přímo ze zákona
nebo dané na základě zákona správními akty, prováděcími předpisy nebo
zřizovacími litinami správ NP) pro výkon vlastnického práva státu, zejména
k pozemkům na území NP, jsou skutečně nastaveny tak, aby výkon vlastnického
práva státu k pozemkům na území NP byl skutečně účinným nástrojem
ochrany, a aby tento výkon byl v prvé řadě podřízen ochraně přírody
a krajiny na území NP. Takováto základní premisa sice plyne z účelu ZOPK
a z jeho § 78, nicméně její striktní zakotvení ve vztahu k hospodaření a nakládání
s pozemky státu v NP, minimálně těmi, které se nachází mimo sídelní
útvary v nezastavěném území, v zákoně chybí. Prověrku by z tohoto hlediska
zasloužily především zřizovací listiny jednotlivých NP, které by měly
důsledně oddělit činnosti hlavní a vedlejší a především jednoznačně deklarovat
jakožto hlavní funkci správ ochranu přírody a krajiny, ať již je tento účel
279 Srov. např. Ročenka Správy národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava část
10. 2. 2., s 103 – Investiční akce a stavební opravy (stavební úpravy bývalé hájenky
na Březníku, které řešily zvětšení a zkvalitnění občerstvení a služeb v přízemí, přestavba
hájenky na Jelením vrchu, modernizace stájí pro koně (Srní, Borová Lada). Dostupné:
http://www.npsumava.cz/cz/5776/9397/clanek/rocenka-2013.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
218
naplňován činností odbornou, vzdělávací či výkonem státní správy. Činnosti
jako např. činnost v oboru cestovního ruchu, hostinská a restaurační by pak
zásadně měly být činnostmi vedlejšími a užívání pozemku ve vlastnictví
státu za jejich účelem, by mělo být možné pouze za podmínky, že to není
v rozporu zájmy ochrany přírody. Stávající znění zřizovacích listin správ jednotlivých
národních parků však výše uvedeným požadavkům neodpovídá.
Mezi hlavními činnostmi jsou i některé činnosti spíše hospodářského charakteru
(činnosti v oboru cestovního ruchu, hospodářská činnost v lesích),
není řešen vztah mezi hlavními činnostmi a činnostmi hospodářskými280
.
Jednoznačnější formulace základního účelu při nakládání a hospodaření
s pozemky ve vlastnictví státu na území NP by byla vhodná zejména s ohledem
na vlastní užívání těchto pozemků a hospodaření na nich, neboť právě
optimální způsob užívání pozemků představuje účinný nástroj ochrany
těchto pozemků. Při přenechání pozemků do užívání jiným subjektům (na
základě nájmu, pachtu výpůjčky apod.), které je podle § 27 odst. 1 ZMS
možné pouze v případě dočasné nepotřebnosti k plnění funkcí státu nebo
jiných úkolů v rámci působnosti nebo stanoveného předmětu činnosti
správy NP, nebo je-li takové využití pozemku účelnější nebo hospodárnější
při zachování jeho hlavního účelu, ke kterému slouží, by pak toto kritérium
muselo být vždy předně zkoumáno vzhledem k hlavním činnostem, které
by však neměly obsahovat činnosti hospodářského charakteru. Z tohoto
hlediska by do značné míry vzorem mohla být zřizovací listina Národního
parku České Švýcarsko, která má jako jediná jednoznačně formulovány podmínky
výkonu hospodářské činnosti. Jednou z těchto podmínek je, že „nesmí
280 Srov. zřizovací litiny jednotlivých národních parků:
• Zřizovací litina Správy národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, Opatření
č. 2/2010 Ministerstva životního prostředí o vydání úplného znění zřizovací listiny
příspěvkové organizace Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava.
Dostupné: http://www.npsumava.cz/gallery/10/3130-zrizovaci_listina.pdf.
• Zřizovací listina Krkonošského národního parku, Rozhodnutí č. 10/95, o zřízení
Správy Krkonošského národního parku (úplné znění), dostupné: http://www.krnap.
cz/sprava-np/.
• Zřizovací listina Národního parku České Švýcarsko, rozhodnutí č. 4/99 ministra životního
prostředí o zřízení příspěvkové organizace Správa Národního parku České
Švýcarsko. Dostupné: http://www.npcs.cz.
• Zřizovací listina Správy Národního parku Podyjí vydané rozhodnutím ministra životního
prostředí č. 10/91 ze dne 27. června 1991 a č. 2178/M/91, ve znění pozdějších
úprav. Dostupné: http://www.nppodyji.cz/zrizovaci-listina.
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
219
docházet ke střetu zájmů hospodářské činnosti s hlavní činností a hospodářská činnost
musí být v souladu s právními předpisy.“281
Zřizovací listiny ostatních NP podobné
ustanovení neobsahují.
Snahou autorky této kapitoly bylo konkrétně zmapovat způsob užívání
pozemků ve vlastnictví státu v NP, zejména těch, které spravují správy jednotlivých
národních parků. To se prozatím dostatečným způsobem nepodařilo,
odpovědi správ jednotlivých NP na žádost o informace týkající se užívání
pozemků nejsou, s výjimkou Správy Národního parku České Švýcarsko,
dostatečně konkrétní.282
16.4 Závěr
Vlastnické právo státu k pozemkům na území NP je zcela jistě způsobilé
být účinným nástrojem ochrany přírody. Zákon umožňuje, aby značná část
území NP byla ve vlastnictví státu nebo byla do vlastnictví státu získávána,
při čemž vlastnické právo vykonávají především správy NP. Faktický stav
svědčí o naplňování těchto ustanovení ZOPK. Stávající vymezení způsobu
výkonu vlastnického práva k pozemkům ve vlastnictví státu sice umožňuje,
aby výkon vlastnického práva státu k pozemkům v NP byl nástrojem
ochrany, nicméně neposkytuje dostatečné záruky, aby tomu tak bylo vždy.
Problematické je postavení správ NP, u nichž může docházet k vzájemnému
střetu jejich funkcí resp. postavení (funkce orgánu státní správy, funkce
odborné organizace a postavení správy jakožto vlastníka). V tomto případě
by jistě bylo namístě de lege ferenda především vyloučení situací, kdy správa
jako orgán státní správy vydává rozhodnutí nebo závazné stanovisko správě
281 Zřizovací listina Národního parku České Švýcarsko, rozhodnutí č. 4/99 ministra životního
prostředí o zřízení příspěvkové organizace Správa Národního parku České
Švýcarsko. Dostupné: http://www.npcs.cz.
282 Pro ilustraci cituji z odpovědí na dotazy týkajíce se přehledu investičních záměrů, ke kterým
se správy vyjadřovala v posledních 3 letech z pozice vlastníka kladně. Správy národního
parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, dopis ze dne 20. 10. 2014, zn. NPS
07461/2014: „Správa vydala z pozice vlastníka cca 350 vyjádření během 3 let k stavbám cizím
vlastníkům na pozemcích na listu vlastnictví Správy. Jedná se o stavby vodovodů, kanalizací, elektrických
přípojek, optických kabelů, cyklostezek, oprav silnic, pozemkové úpravy - společná zařízení,
územní plány, a další akce, které se přímo týkají pozemků na LV Správy…“. Z odpovědi Správy
Krkonošského národního parku: „Pokud jde o dotazy uvedené v bodech 3 a 4, Správa KRNAP
nevede žádnou databázi investičních záměrů, žádostí o vynětí pozemků ze ZPF ani přehled, v kolika
případech a k jakým investičním záměrům se vyjádřila kladně. Příslušní pracovníci proto nejsou schop-
ni poskytnout odpovědi na takto položené dotazy.“
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
220
jakožto žadateli o daný správní akt resp. k činnosti týkající se pozemku,
k němuž správa vykovává vlastnické právo státu. Dalším problémem
je možnost vzájemného střetu požadavku účelnosti a hospodárnosti využití
pozemku k plnění funkce státu. Jakožto nejzávažnější nedostatek stávající
právní úpravy se však jeví vymezení předmětu činností ve zřizovacích listinách
jednotlivých správ NP, zejména pak absence podřízení výkonů všech
činností zájmům ochrany přírody jakožto základní premise výkonu všech
činností správ. Nabízí se i další možné záruky, které by přispěly de lege ferenda
k větší transparentnosti, např. zákonný požadavek zveřejňování investičních
záměrů na pozemcích, které spravují Správy NP nebo zveřejňování smluv,
které umožňují užívání těchto pozemků jinými subjekty, event. též pod
sankcí neplatnosti takové smlouvy.
16.5 Příloha č. 1
Struktura vlastníků resp. subjektů příslušných hospodařit s pozemky ve vlastnictví
státu na území Krkonošského národního parku
Zdroj: Správa KRNAP. Tabulka získána na základě žádosti o informaci
e-mail ze dne 3. 11. 2014.
VLASTNÍK VÝMĚRA [m2] %
Správa Krkonošského národního parku 389242088 66,90
Soukromé 165739327 28,49
Obecní 17777245 3,06
Povodí (Labe, Vltavy) 3120908 0,54
Státní pozemkový úřad 1856249 0,32
Královéhradecký kraj 1038707 0,18
Liberecký kraj 896871 0,15
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 702347 0,12
Lesy ČR 650986 0,11
Ředitelství silnic a dálnic 422471 0,07
České dráhy 352175 0,06
Celkem 581799374 100,00
16.6 Příloha č. 2
Struktura vlastníků resp. subjektů příslušných hospodařit pozemky ve vlastnictví
státu na území Krkonošského národního parku
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
221
Zdroj: Správa KRNAP. Tabulka získána na základě žádosti o informaci. e-mail
ze dne 3. 11. 2014
17 Evropsky významné lokality a omezení vlastníků
dotčených pozemků
Lucie Procházková
17.1 Úvodem
V roce desátého výročí vstupu České republiky do Evropské unie by bylo
jistě vhodné a zajímavé ohlédnout se za dosavadním procesem vytváření
české národní části soustavy Natura 2000, zejména pak za tím, jak se daří
vyhlašovat evropsky významné lokality a jak jsou využívány jednotlivé
možné způsoby zajištění jejich ochrany. S ohledem na téma této monografie
jsem v této kapitole zvolila pohled na vytváření soustavy Natura 2000
optikou vlastníků pozemků nacházejících se v evropsky významných
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
222
lokalitách. S ohledem na rozsah celé soustavy, resp. její národní části, čítající
dnes na 41 ptačích oblastí a zejména pak 1075 evropsky významných
lokalit283
, je nepochybné, že její vytváření se dotklo celé řady vlastníků, které
doposud „ochrana přírody“ nikterak neomezovala a ani jinak neovlivňovala.
Zúžím-li své zkoumání pro potřeby této kapitoly pouze na evropsky
významné lokality a ponechám-li tedy stranou ptačí oblasti, stále zůstává otevřeno
mnoho zajímavých otázek ke zkoumání. Z pohledu vlastníků dotčených
pozemků není totiž významným zdaleka pouze ovlivnění způsobené
samotnou existencí evropsky významné lokality na pozemcích daného
vlastníka, ale též se jej velmi významně dotýká zajištění dostatečné ochrany
lokality v souladu se zákonnou úpravou (tj. vyhlášení zvláště chráněného
území, uzavření smlouvy či ponechání lokality v tzv. „základní ochraně“ –
viz dále v této kapitole) a v neposlední řadě též způsob následné péče
o lokalitu vycházející z odborných a koncepčních dokumentů navrhujících
opatření k péči o lokalitu (plánů péče, souborů doporučených opatření).
V této kapitole se zabývám nejen tím, jaké dopady má existence evropsky
významné lokality a následně zajišťování její dostatečné ochrany
na výkon vlastnických práv, ale také otázkou, jaké možnosti hájit svá
práva vlastníci pozemků měli či mají v průběhu procesu vyhlašování
evropsky významných lokalit a následném zajišťování jejich ochrany
a péče o ně. Zajímavými otázkami se ukázalo také to, jak je s vlastníky
dotčených pozemků při těchto procesech komunikováno a s jakými problémy
je možné se v praxi setkat.
17.2 Vytváření soustavy Natura 2000 v České republice
Úvodem připomeňme některá notoricky známá fakta284
– přistoupením
k Evropské unii se Česká republika zavázala k vytvoření příslušné národní
části evropské soustavy chráněných území, nazvané Natura 2000. Povinnost
členských států k vytvoření sítě Natura 2000 vyplývá z požadavků směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listo-
padu 2009 o ochraně volně žijících ptáků (kodifikované znění) a směrnice
283 Právní stav ke dni 31. 12. 2014, dle nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního
seznamu evropsky významných lokalit.
284 Viz také POKORNÁ, Lucie. Dvě nová nařízení vlády. Co přinesou ochraně českých evropsky
významných lokalit? Ochrana přírody, 4/2012, str. 14 – 16.
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
223
Rady (ES) 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních
stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (směrnice
o stanovištích). V České republice tato soustava sestává ze dvou typů chráněných
území – ptačích oblastí a evropsky významných lokalit (dále také jen
„EVL“ nebo „lokality“). Ptačí oblasti vyhlásila Vláda ČR v letech 2004, 2005
a 2007 celkem 41 samostatnými nařízeními, jedinečnými pro každou ptačí
oblast. V případě EVL byl a je celý proces vyhlašování podstatně složitější
a doposud jej nelze považovat za ukončený.
EVL byly shrnuty do tzv. „národního seznamu“. Na základě příloh
I a II směrnice o stanovištích byl vytvořen pro ČR tzv. referenční seznam,
který obsahuje evropsky významné typy stanovišť a rostlinné a živočišné
druhy, které se vyskytují na území ČR. V letech 2000-2003 bylo provedeno
na celém území ČR podrobné mapování výskytu těchto typů stanovišť
a druhů. Mapování fakticky prováděli především pracovníci Agentury
ochrana přírody a krajiny ČR. Výstupy z těchto průzkumů se staly hlavním
podkladem pro vytvoření prvního odborného návrhu budoucího národního
seznamu EVL.
Proces vypracování národního seznamu ve formě závazného právního aktu
vyplývá zejména z čl. 4 směrnice o stanovištích a z ustanovení § 45a ZOPK,
v tehdy platném znění. Národní seznam schválila Vláda ČR jako nařízení
vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky
významných lokalit, účinné od 15. 4. 2005. Poté, co národní seznam získal
podobu platného a účinného právního předpisu, byly informace o jednotlivých
lokalitách zařazených do národního seznamu předány k posouzení
Evropské komisi, která v souladu se směrnicí o stanovištích vydala rozhodnutí
o jejich zařazení či případném nezařazení do evropského seznamu
a oznámila toto rozhodnutí v Úředním věstníku EU285
.
V následujících letech byl národní seznam podroben opakovanému vyhodnocení
Evropskou komisí, zda je dostatečný pro plnění cílů směrnice o stanovištích.
Výstupem z tohoto hodnocení bylo dvojí doplnění národního
285 Česká veřejnost byla o lokalitách přijatých na evropský seznam informována prostřednictvím
dvou sdělení Ministerstva životního prostředí, která byla publikována ve Sbírce
zákonů (viz sdělení MŽP č. 81/2008 Sb. pro lokality, které byly na evropský seznam
zařazeny a sdělení MŽP č. 82/2008 Sb., pro lokality, které nebyly na evropský seznam
zařazeny).
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
224
seznamu o další lokality. V roce 2007 byl národní seznam nařízením vlády
č. 301/2007 Sb., účinným od 1. 12. 2007, doplněn o nové EVL z panonské
biogeografické oblasti286
, v roce 2009 pak nařízením vlády č. 371/2009 Sb.,
účinným od 3. 11. 2009, o nové EVL z kontinentální biogeografické oblasti287
.
Dalším významným mezníkem v historii vytváření soustavy Natura 2000
v České republice se stalo přijetí zákona č. 349/2009 Sb. – významné novely
zákona o ochraně přírody a krajiny, která přinesla mnohé změny dotýkající
se dotýkající se EVL, mezi nimiž jmenujme jednak změnu formy, kterou
je veřejnosti oznamováno zařazení či nezařazení lokality do evropského
seznamu (forma pouhého sdělení MŽP byla nahrazena nařízením
vlády – viz § 45c odst. 1 ZOPK) a především pak doplnění dvou
dosavadních možných forem ochrany evropsky významných lokalit
(vyhlášení zvláště chráněného území, uzavření smlouvy) a třetí, procesně
nejjednodušší, způsob ochrany, kterým se stalo ponechání lokality
v tzv. „základní ochraně“, bez nutnosti dalších kroků, které jsou jinak
nutné k vyhlášení zvláště chráněného území podle § 40 či uzavření smlouvy
podle § 39 ZOPK). K podstatě institutu tzv. „základní ochrany“ viz dále
v kapitole.
K tomu, aby mohla být „základní ochrana“ EVL uvedena do praxe, bylo
potřeba ještě dalšího legislativního kroku. Z novelizovaného znění zákona
totiž vyplývá, že pouze EVL, jejichž zařazení do evropského seznamu vyhlásila
vláda nařízením podle § 45c odst. 1 ZOPK, jsou chráněny před poškozováním
a ničením, tj. v režimu tzv. „základní ochrany“. Dokud nebylo vydáno
nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných
lokalit zařazených do evropského seznamu, nemohla být v žádné EVL
(bez ohledu na to, kdy byla zařazena do evropského seznamu) „základní
ochrana“ aplikována, a to dokonce ani v těch EVL, které byly do evropského
seznamu zařazeny před novelou zákona a byly ve Sbírce zákonů oznámeny
286 Národní seznam je fakticky rozdělen do dvou částí podle tzv. biogeografických oblastí,
do nichž území ČR zasahuje, a to panonské (4,3 % rozlohy ČR) a kontinentální (95,7 %
rozlohy ČR).
287 Pro informaci o lokalitách z panonské biogeografické oblasti uvedených v nařízení vlády
č. 301/2007 Sb. zařazených rozhodnutím Evropské komise ze dne 12. prosince 2008 do evropského
seznamu bylo vydáno sdělení MŽP č. 66/2009 Sb. Následně však došlo ke změně
vnitrostátní právní úpravy (viz dále v kapitole), pro lokality z kontinentální biogeografické
oblasti uvedené v nařízení vlády č. 371/2009 Sb., zařazené do evropského seznamu rozhodnutím
Evropské komise ze dne 10. ledna 2011, již podobné sdělení vydáno nebylo.
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
225
sdělením MŽP podle § 45a odst. 4 ZOPK, ve znění před novelou (sdělení
č. 81/2008 Sb. a č. 66/2009 Sb.288
). To znamená, že tzv. „základní ochrana“
EVL mohla být poprvé v praxi využita okamžikem účinnosti tohoto nařízení
vlády, tj. teprve dnem 4. července 2012, více než dva a půl roku po zakotvení
tohoto institutu do zákona.
Posledním významným legislativním počinem, který je třeba do podkapitoly
mapující vývoj vytváření soustavy Natura 2000 v ČR zařadit, je vydání nařízení
vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky
významných lokalit. Toto nařízení vlády se stalo novým národním seznamem
EVL, když s účinností od 29. 10. 2013 nahradilo dosavadní národní
seznam vč. jeho dvou doplnění (nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým
se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění nařízení
vlády č. 301/2007 Sb. a nařízení vlády č. 371/2009 Sb.). Důvodů pro jeho
vydání bylo hned několik:
• První důvod byl praktický – byla jím snaha o zvýšení přehlednosti
a dostupnosti platné právní úpravy. Nařízení vlády č. 132/2005 Sb.
bylo již dvakrát novelizováno (z toho jednou, v případě doplňování
EVL pro kontinentální biogeografickou oblast, velmi rozsáhle), avšak
pro právní předpis s právní silou nařízení vlády česká legislativní
praxe neumožňuje zpracování úplného (konsolidovaného) znění.
Změny tak existují pouze v podobě novelizačních bodů na několika
stech stranách. Platná a účinná podoba nařízení vlády se tudíž stala
téměř nedohledatelnou289
.
• Druhý – jednoznačně nejzásadnější – důvod souvisel se zaváděním
nového právního institutu tzv. „základní ochrany“. Přijetím nařízení
vlády č. 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit
288 Těmto sdělením tedy není možno ve vztahu k institutu tzv. „základní ochrany“ přiznávat
stejné účinky, jaké má nařízení vlády vydané podle § 45c odst. 1 zákona, na druhou
stranu však je nutno si uvědomit, že právní účinky vyplývající ze zařazení lokality na evropský
seznam (zejm. započetí běhu šestileté lhůty podle § 45c odst. 5 ZOPK) nastávají
vždy okamžikem (prvního) zařazení lokality na evropský seznam, opětovné zveřejnění
informace o zařazení lokality do evropského seznamu již žádné podobné účinky nemá –
viz dále v kapitole.
289 Z důvodu mimořádného rozsahu nařízení vlády, které obsahuje pro každou EVL barevnou
mapovou přílohu zabírající min. 1 stranu A4, se nelze opřít ani o moderní právní
informační systémy typu ASPI, které pro běžné právní předpisy neoficiální úplné
znění obvykle nabízejí – úplné znění národního seznamu EVL tam prostě není vůbec
obsaženo.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
226
zařazených do evropského seznamu, sice započaly být všechny EVL
dosud nechráněné jiným způsobem (vyhlášením zvláště chráněného
území či uzavřením smlouvy) chráněny v režimu „základní ochrany“,
ale platný a účinný „starý“ národní seznam nadále pro každou EVL
obsahoval, v souladu s ustanovením § 45c odst. 4 ZOPK290
, uvedení
kategorie zvláště chráněného území, ve které měla být daná EVL
vyhlášena pro zajištění její dostatečné ochrany. Aby tak „základní
ochrana“ nezůstala pouze dočasným právním režimem (v podstatě
jakousi vylepšenou předběžnou ochranou), bylo třeba všechny EVL
v národním seznamu znovu posoudit a uvedení kategorie v případě
těch EVL, kde „základní ochrana“ postačí, z národního seznamu
vypustit. Nový národní seznam tedy obsahuje u každé EVL aktualizované
uvedení kategorie zvláště chráněného území, ve kterém
má být daná EVL vyhlášena, přičemž tato nová kategorizace
vychází z odborného návrhu, který připravila Agentura ochrany přírody
a krajiny ČR ve spolupráci s krajskými úřady jako příslušnými
orgány ochrany přírody. Odborný návrh vycházel z ekologických
nároků evropských stanovišť a evropsky významných druhů, které
jsou předmětem ochrany v EVL, zohledňoval jejich nároky na hospodaření,
jejich možná ohrožení a prostorové rozšíření daného předmětu
ochrany v EVL291
. Pokud u dané EVL žádná kategorie uvedena
není, je tomu tedy tak buď proto, že pro ni postačí tzv. „základní
ochrana“ anebo proto, že tato EVL již byla vyhlášena jako zvláště
chráněné území v odpovídající kategorii a není třeba ji nově vyhlašovat
(„přehlašovat“).
• Dalšími důvody pro přijetí nového národního seznamu bylo zapracování
některých dalších změn vyžadovaných Evropskou komisí
(vyřazení či změna několika lokalit) a dále některé změny formálního
a technického charakteru (oprava chyb, sjednocení měřítek mapek
představujících orientační grafické znázornění jednotlivých EVL,
ale též další změny).
290 „… Vyžaduje-li udržení příznivého stavu předmětu ochrany evropsky významné lokality přísnější
ochranu než podle odstavce 2 [tj. přísnější ochranu než je „základní ochrana“ EVL –
pozn. autorky], stanoví vláda nařízením u této evropsky významné lokality nebo její části kategorie
zvláště chráněných území, ve kterých je příslušné orgány ochrany přírody vyhlásí, nebude-li tato ochrana
zajištěna smluvně…“
291 Viz důvodová zpráva k nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu
evropsky významných lokalit.
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
227
Je třeba poznamenat, že v důsledku přijetí nového národního seznamu bylo
umožněno chránit prostřednictvím pouze tzv. „základní ochrany“ celkem
199 EVL na celém jejich území a dalších 195 EVL zčásti292
, což je mnohem
méně, než se čekalo a než bylo deklarováno při přijímání změn v ZOPK
v roce 2009. Přesto se však jedná o poměrně podstatné usnadnění práce
orgánům ochrany přírody i o minimalizaci zásahů do vlastnických práv
dotčených vlastníků.
Ani nový národní seznam zatím zcela nevyhovuje požadavkům Evropské
komise a také z praxe krajských úřadů vyvstaly některé praktické problémy,
které je třeba řešit změnami ve vymezení lokalit. V současné době je proto
MŽP a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR připravováno další doplnění
a změna národního seznamu EVL. Stane se tak prostřednictvím
novely nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu
evropsky významných lokalit. Změny by se měly údajně týkat asi 170 lokalit,
přičemž u řady z nich půjde pouze o technické změny (zarovnání hranic
na hranice pozemků), ale až 50 lokalit by mělo být zcela nových a 58 lokalit
by mělo být výrazně doplňováno (buď bude zvětšována jejich rozloha anebo
budou doplňovány předměty ochrany)293
. Že ani tato změna nebude pravděpodobně
konečná lze tušit již z toho, že těchto 170 změn bylo údajně vybíráno
ze stovek návrhů, které Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR doručily
krajské úřady i jiné subjekty.
17.3 Vytváření sítě evropsky významných lokalit z pohledu vlastníka
dotčených pozemků
Zkusme se nyní na výše popsaný proces vytváření soustavy Natura 2000,
resp. sítě EVL, podívat pohledem vlastníka pozemků, které se v EVL nacházejí.
Zajímat by nás mělo především to, jak se vlastník vůbec dozví o tom,
že na jeho pozemku je navrhováno vyhlášení EVL, jaké má možnosti
se k tomuto návrhu vyjádřit, resp. se mu bránit?
292 Číselné údaje jsou převzaty z důvodové zprávy k nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení
národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění určeném pro mezirezortní
připomínkové řízení, mohou se tedy drobně lišit od skutečnosti.
293 Informace čerpány zejména z prezentace RNDr. Jindřišky Jelínkové, Ph.D. z Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR, přednesené na semináři pro krajské úřady k problematice
ochrany EVL, který se konal ve Vílanci u Jihlavy dne 22. 10. 2014.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
228
Odpověď by mohla být stručná – ze ZOPK ani z jiné právní úpravy nevyplývá,
že by se měl vlastník dotčeného pozemku vyjadřovat k návrhu
na vyhlášení EVL nebo se o něm alespoň v předstihu dozvědět. V praxi
je to trochu složitější a nějaké možnosti vlastník (alespoň některý) přeci jen
má, ať už v přípravné fázi, kdy dochází k předjednávání návrhu na zařazení
lokalit do národního seznamu, či ve fázi přípravy právního předpisu,
kdy je za určitých okolností možné vyjádřit se v rámci mezirezortního
připomínkového řízení.
Přípravná fáze vytváření sítě EVL, tj. mapování výskytu evropsky významných
typů stanovišť a rostlinných a živočišných druhů na území ČR a zpracování
odborného návrhu budoucího národního seznamu EVL, není nikterak
legislativně ošetřena a z žádného právního předpisu tudíž nevyplývají
žádné záruky pro vlastníky pozemků, které by jim umožnily se na těchto
procesech nějakým způsobem podílet. V praxi vše probíhalo a probíhá
tak, že Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, která byla MŽP pověřena
k vytvoření návrhu národního seznamu EVL (v roce 2004) a též pracemi
na jeho změnách a doplňcích (zejména doplňování v letech 2007 a 2009
a doplňování nyní probíhající, jde však o kontinuální práci), si – po projednání
návrhu s krajskými úřady jako příslušnými orgány ochrany přírody –
známé vlastníky, správce a nájemce pozemků rozdělila podle své vlastní
vnitřní metodiky do několika skupin a s některými z nich zahájila předběžná
jednání o návrhu. Podle zařazení do skupin, které odpovídalo „významu“
vlastníka, byla tato jednání realizována různým způsobem. S významnými
vlastníky, správci či nájemci pozemků (mezi které lze zařadit například obce,
státní podniky Povodí a Lesy ČR, Zemědělskou vodohospodářskou správu,
Vojenské lesy a statky aj.) byla vedena rozsáhlá mnohakolová ústní jednání.
Jiným subjektům byla pouze zaslána písemná informace o záměru vyhlásit
na jejich pozemcích EVL. Jednalo se pouze s vlastníky pozemků, nikoliv
tedy jiných nemovitostí294
.
294 Více k procesu předjednávání např. HOŠEK, Michael. DRÁBKOVÁ, Jorga.
DOSTÁLOVÁ, Alena. Doplnění národního seznamu evropsky významných lokalit pro kontinentální
biogeografickou oblast. Ochrana přírody, 1/2010, str. 23 – 26. Potvrzení toho,
že je shodná praxe uplatňována Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR i nadále, je autorce
kapitoly známa z vlastní praxe na krajském úřadě a byla představena zástupci
MŽP a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR též např. na semináři pro krajské úřady
k problematice ochrany EVL, který se konal ve Vílanci u Jihlavy dne 22. 10. 2014.
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
229
V některých případech byla výstupem z těchto jednání úprava návrhu s přihlédnutím
ke konkrétnímu způsobu využívání území ze strany vlastníka,
nájemce či správce, pokud to nenarušovalo celistvost návrhu a zejména
pokud by to nezpůsobilo nemožnost obhájit úplnost a dostatečnost návrhu
před Evropskou komisí. Přestože čl. 2 odst. 3 směrnice o stanovištích říká,
že „opatření přijímaná na základě této směrnice musí brát v úvahu hospodářské, sociální
a kulturní požadavky a regionální a místní zvláštnosti“, je nutno připomenout,
že Evropský soudní dvůr (resp. Soudní dvůr Evropské unie) opakovaně
zcela jednoznačně judikoval, že členský stát je povinen navrhnout všechny
lokality, které na základě vědeckého zkoumání identifikuje, není tudíž oprávněn
vynechat jakékoliv místo, které biologicky zakládá možnost pro vyhlášení
evropsky významné lokality, přestože by hospodářské, kulturní, sociální
či jiné důvody vynechání takového místa ospravedlňovaly (viz zejména
rozsudek C-371/98 ve věci Fisrt Corporate Shipping nebo rozsudek C-226/08
ve věci Stadt Papenburg).
Lze uzavřít, že s ohledem na evropskou právní úpravu poskytuje předjednávání
vlastníkům pozemků pouze omezenou možnost bránit
se proti navržení daného území na národní seznam EVL. Lze navíc
poukázat na určitou nerovnost mezi vlastníky, neboť okruh vlastníků
vybraných k předběžným jednáním byl a je poněkud zúžený a rozhodně
nezahrnuje většinu z nich. I přes tyto limity lze však předjednávání hodnotit
jako vstřícný krok směrem k vlastníkům zvyšující jejich informovanost
a určitým způsobem usnadňující jejich pozici při následných procesech zajišťování
ochrany EVL. V praxi proces předjednávání přinesl i některá další
dílčí úskalí, zejména v situacích, kdy uběhla velmi dlouhá doba mezi předjednáváním
a skutečným zajišťováním ochrany dané EVL (zejm. prostřednictvím
vyhlášení zvláště chráněného území), obměnily se osoby jednající
za dotčené subjekty či se nějakým způsobem změnily místní podmínky.
Návrh národního seznamu EVL je následně přijat do podoby právního
předpisu – nařízení vlády. Jeho vydání tudíž předchází standardní legislativní
proces s mezirezortním připomínkovým řízením, které je první oficiální
příležitostí seznámit se s návrhem a vyjádřit se k němu. Okruh připomínkových
míst byl ve všech dosavadních případech, ať už šlo o původní
národní seznam, jeho dvojí doplňování či nový národní seznam, určen
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
230
v souladu s čl. 5 Legislativních pravidel Vlády ČR a pokud se tak touto
cestou návrh dostal až k vlastníkům dotčených pozemků, stalo se tak prostřednictvím
některých ministerstev (např. byl znovu předložen Vojenským
lesům a statkům prostřednictvím Ministerstva obrany, státním podnikům
Povodí a Lesy ČR prostřednictvím MZe, a podobně) či profesních komor
a dalších zájmových sdružení (zejména prostřednictvím SMO – Svazu
měst a obcí ČR, SVOL – Svazu vlastníků obecních a soukromých lesů ČR,
či Agrární komory ČR). Bylo by velmi zajímavé porovnat okruh takto oslovených
vlastníků s těmi, kteří byli kontaktování Agenturou ochrany přírody
a krajiny ČR v rámci neformálního předjednávání návrhu. I bez tohoto srovnání
je zjevné, že standardní legislativní proces jen nepatrně zvyšuje
pravděpodobnost, že se o návrhu předem dozvědí drobní vlastníci.
Je pravdou, že nad rámec zákonných povinností MŽP informuje o všech připravovaných
legislativních počinech na svých internetových stránkách295
a nejinak tomu bylo v případě všech nařízení vlády měnících či doplňujících
národní seznam EVL. Jedná se však pouze o zcela neformální způsob informování
veřejnosti, který ji nedává žádnou možnost vyjádřit se ke zveřejněnému
návrhu způsobem, který by vyžadoval závazné vypořádávání takto
vznesených připomínek.
Obligatorním připomínkovým místům nicméně Legislativní pravidla vlády
ČR přiznávají poměrně silné postavení při projednávání jejich připomínek.
Pokud tedy připomínku některého vlastníka převezme za svou některé
z obligatorních připomínkových míst, musí se jí předkladatel seriózně
zabývat a v případě, že jí nevyhoví, předložit materiál k projednání Vládě
ČR s rozporem, který se řeší standardní cestou. Postup souladný s judikaturou
Soudního dvora Evropské unie je tak z pohledu předkladatele návrhu
národního seznamu poměrně obtížné plně respektovat, neboť v rámci jednání
na úrovni ministrů či vlády samozřejmě již nehrají roli pouze odborná
295 Viz internetové stránky MŽP http://www.mzp.cz/cz/pripravovana_legislativa. Návrh
nařízení vlády, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, měl (při
svém doplňování i při přípravě nového národního seznamu) vytvořenu také vlastní speciální
internetovou stránku http://www.mzp.cz/natura/index.html, která sloužila v zásadě
jako jediná rozumná cesta, jak v jednotlivých fázích legislativního procesu šířit komplet-
ní – mimořádně rozsáhlý – materiál mezi dotčené subjekty (stránka je ke dni 31. 12. 2014
stále dostupná, lze však předpokládat, že bude brzy nahrazena stránkou novou, která bude
sloužit jako pomůcka při projednávání dalšího doplňování národního seznamu).
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
231
biologická hlediska, ale mnohem více se prosazují hospodářské i jiné zájmy
předkladatelů připomínek. Jako obzvláště nešťastné lze z tohoto pohledu
hodnotit zejména projednávání návrhu nařízení vlády č. 371/2009 Sb.,
tj. doplňování EVL pro kontinentální biogeografickou oblast. Lze uvést
celou řadu příkladů, kdy nebyly dostatečně prosazeny odborné argumenty
a řada lokalit byla z návrhu vypuštěna či významně upravena ve snaze vyhovět
připomínkám opírajícím se o hospodářské, kulturní, sociální či jiné
důvody296
. Lze jen dodat, že všechny EVL, které nebyly do národního
seznamu zařazeny „pouze“ z těchto nikoliv odborných důvodů, budou
na základě požadavků Evropské komise nyní opět součástí návrhu na doplnění
národního seznamu a tedy opět předmětem předjednávání a následného
mezirezortního připomínkového řízení.
17.4 Evropsky významné lokality a omezení vlastníků dotčených
pozemků
Další klíčovou otázkou je, jaká konkrétní omezení existence EVL (resp.
přesněji její zařazení na národní a potažmo evropský seznam) vlastně znamená
pro vlastníky pozemků, které se v EVL nacházejí. Odpověď
na tuto otázku vychází z toho, v jaké fázi se daná EVL právě nachází – zda
je zařazena zatím pouze na národní seznam či již také na seznam evropský
a dále, v případě EVL zařazených na evropský seznam, z toho, jakou formu
ochrany považuje pro danou konkrétní EVL zákonodárce za dostatečnou –
zda bude nutno vyhlásit zvláště chráněné území a v jaké kategorii se tak
stane či zda postačí režim tzv. „základní ochrany“.
296 Jako příklady lze uvést některé navrhované EVL z Pardubického kraje – na základě
připomínek Ministerstva dopravy nebylo provedeno doplnění několika nových EVL,
např. EVL Labišťata, EVL Hřebčín v Kladrubech nad Labem či EVL Třebovské stěny
(kvůli potenciální kolizi s plány na splavnění Labe až do Pardubic a z důvodu potenciálního
střetu se záměrem výstavby labské větve plavebního kanálu Dunaj–Odra–Labe).
MMR podmínilo svůj souhlas se zařazením EVL Labišťata do národního seznamu
souhlasem Ministerstva dopravy. Nejvíce rozporovanou EVL (Ministerstvem dopravy,
MMR, Povodím Labe, Pardubickým krajem), která byla z tohoto důvodu z návrhu vyškrtnuta,
byla navrhovaná EVL Slavíkovy ostrovy. V jiných krajích lze najít příklady
nezařazení EVL z jiných důvodů. Například na základě připomínek Ministerstva průmyslu
a obchodu nebylo provedeno plánované rozšíření EVL Doupovské hory (střet
s těžbou), zařazení EVL Horní Moldava (potenciální kolize s asanací po těžbě) a EVL
Ždánický les (střet s těžbou). – podrobněji viz HOŠEK, Michael. DRÁBKOVÁ, Jorga.
DOSTÁLOVÁ, Alena – op. cit.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
232
Jiná omezení by vlastníka dotčeného pozemku čekala v případě, že bude
k ochraně EVL namísto vyhlášení zvláště chráněného území uzavřena
smlouva podle § 39 ZOPK. S ohledem na skutečnost, že uzavírání smluv
je doposud v praxi značně raritní, dovolím si v dalším textu otázky smluvní
ochrany opomenout, přestože by jistě jejich zkoumání přineslo řadu dalších
zajímavých závěrů a při srovnávání omezení vlastníků pozemků různými
formami ochrany EVL by jistě mělo své místo.
17.4.1 Evropsky významné lokality zařazené do národního
seznamu – předběžná ochrana
V každém případě prvním ochranným režimem, kterého každá EVL
od svého zařazení do národního seznamu (tj. ode dne účinnosti nařízení
vlády, kterým se stanoví národní seznam EVL, který tuto EVL obsahuje)
požívá, je režim předběžné ochrany podle § 45 b ZOPK.
Ze ZOPK vyplývá jediné pravidlo definující ochranný režim EVL v předběžné
ochraně. Zákon říká, že „poškozování EVL zařazené do národního
seznamu a sporné lokality297
je zakázáno“, přičemž dále upřesňuje,
že „za poškozování se nepovažuje řádné hospodaření prováděné v souladu s platnými
právními předpisy a smlouvami uzavřenými dle § 69 tohoto zákona“ a v poznámce
pod čarou odkazuje na některé zvláštní právní předpisy – LesZ, VZ, zákon
č. 449/2001 Sb., o myslivosti a zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu
rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „RybZ“).
Nutno zmínit, že tento dovětek podle mého názoru skutečný obsah ustanovení
spíše zamlžuje, než osvětluje. Demonstrativní výčet právních předpisů
v poznámce pod čarou nemá normativní význam, řádným hospodařením tedy
zjevně může být též jakékoliv jiné hospodaření prováděné v souladu s platnou
právní úpravou. Ustanovení § 69 ZOPK se zabývá problematikou poskytování
finančních příspěvků vlastníkům nebo nájemcům pozemků, kteří se zdrží
určité činnosti nebo provedou dohodnuté práce v zájmu zlepšení přírodního
prostředí, na základě dohody s orgánem ochrany přírody uzavřené podle § 68
ZOPK. Ustanovení § 45 b by tedy správně mělo odkazovat spíše na § 68 než
na § 69, přestože je z kontextu zřejmé, o jaké dohody se zákonodárci jednalo.
297 Zejména s ohledem na rozsah této kapitoly byla problematika sporných lokalit zcela
opomenuta.
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
233
Zákon dále konstruuje možnost udělit ze zákazu poškozovat EVL zařazenou
na národní seznam výjimku, avšak „pouze z naléhavých důvodů převažujícího
veřejného zájmu“ s tím, že „nejsou dotčeny § 45h a 45i a ochranné podmínky
zvláště chráněných území“. Výjimku tedy nelze udělit, pokud by nebylo
možno zároveň vyloučit významný vliv záměru, který má být předmětem
výjimky, na lokalitu298
. Z druhé části věty (či spíše z logiky věci) lze dovodit,
že režimu předběžné ochrany požívají pouze EVL zařazené na národní
seznam, které doposud nejsou zvláště chráněným územím a nepožívají tak
ochranu přísnější.
Důležité je, že porušení této povinnosti, tj. poškození EVL zařazené
do národního seznamu, je možné postihnout jako přestupek či správní delikt
(viz ustanovení § 87 odst. 3 písm. n) a § 88 odst. 2 písm. n) ZOPK), přestože
to možná není z dikce citovaných sankčních ustanovení („… vykonává v evropsky
významné lokalitě činnost zakázanou nebo činnost, pro kterou je vyžadován souhlas
orgánu ochrany přírody, bez tohoto souhlasu…“) na první pohled zcela patrné.
A jakým časovým okamžikem přestane EVL režimu předběžné ochrany
požívat?
Až do 1. prosince 2009 platilo, že po celou dobu od zařazení lokality do národního
seznamu až do okamžiku, kdy byla zajištěna ochrana EVL pomocí vyhlášení
zvláště chráněného území (či uzavřením smlouvy), byla lokalita chráněna
režimem předběžné ochrany. V případě, že lokalita nebyla na evropský
seznam zařazena, přestala předběžná ochrana platit okamžikem zveřejnění
lokality v přehledu EVL, které nebyly zařazeny na evropský seznam. Pro lokality,
které na evropský seznam naopak zařazeny byly, začínala od okamžiku
jejich zařazení na evropský seznam (bez ohledu na to, kdy bylo publikováno
příslušné sdělení MŽP o zařazení EVL na evropský seznam) běžet šestiletá
lhůta pro zajištění ochrany lokality prostřednictvím vyhlášení zvláště chráněného
území (viz ustanovení § 45c odst. 3 ZOPK, ve znění před novelou).
Jinak však, jak už bylo řečeno, nebyla-li mezitím uzavřena smlouva podle § 39,
se ochranný režim těchto EVL neměnil, a až do doby vyhlášení zvláště chráněného
území pro ně platil režim předběžné ochrany.
298 V tomto duchu dané ustanovení vykládá také nejužívanější komentář k zákonu
o ochraně přírody a krajiny – viz MIKO, Ladislav; BOROVIČKOVÁ, Hana. (ed.)
Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2007. 607 s.
ISBN 978-80-7179-585-8.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
234
Nyní, po novelezákona, přestává být režim předběžné ochrany aplikován
již okamžikem vyhlášení EVL za evropsky významnou lokalitu zařazenou
do evropského seznamu – tedy vydáním nařízení vlády podle
§ 45c odst. 1 ZOPK, případně po zveřejnění v přehledu evropsky významných
lokalit, které nebyly zařazeny do evropského seznamu, vyhlášeném formou
sdělení MŽP ve Sbírce zákonů (viz § 45 b odst. 2 ZOPK – pro lokality
do evropského seznamu nezařazené se tedy nic nemění). Tímto okamžikem
započne pro dané lokality platit režim tzv. „základní ochrany“.
Dalším možným právním důvodem skončení režimu předběžné ochrany
je vyhlášení EVL za zvláště chráněné území, nebo nabytí účinnosti
smluvní ochrany, došlo-li k němu dříve, než byla daná EVL vyhlášena
za evropsky významnou lokalitu zařazenou do evropského seznamu, tedy
před 4. červencem 2012. Tyto skutečnosti sice již nejsou po novele zákona
v ustanovení § 45 b ZOPK explicitně zakotveny, je však možno je dovodit
z toho, že ochrana poskytovaná EVL v důsledku vyhlášení zvláště chráněného
území či uzavřením smlouvy je podstatně přísnější než ochrana předběžná,
která je tudíž touto přísnější ochranou fakticky konzumována299
.
Lze tedy uzavřít, že po dobu od zařazení lokality do národního seznamu
až po její přijetí na seznam evropský platí v lokalitách poměrně mírný
ochranný režim, který by neměl vlastníky dotčených pozemků příliš
omezovat, hospodaří-li „řádně“, tj. v souladu s platnými právními
předpisy. Exces proti takto vymezeným podmínkám ochrany by byl jednáním
dosti pravděpodobně postižitelným i tehdy, pokud by daný pozemek
nebyl součástí EVL zařazené na národní seznam, neboť by se zřejmě jednalo
o jednání kolidující též s ustanoveními zákona zakotvujícími podmínky
obecné ochrany přírody a krajiny.
299 K posledně popsané situaci, kdy bylo vyhlášeno zvláště chráněné území či uzavřena
smlouva dříve, než byla EVL vyhlášena nařízením vlády za evropsky významnou lokalitu
zařazenou do evropského seznamu, došlo v mnoha případech samozřejmě právě
proto, že ochrana lokalit, které byly do národního seznamu zařazeny nařízením vlády
č. 132/2005 Sb. (původní národní seznam) a nařízením vlády č. 301/2007 Sb. (doplnění
pro panonskou biogeografickou oblast) a jejichž zařazení na evropský seznam bylo
v souladu s předchozí právní úpravou oznámeno pouze sdělením MŽP ve Sbírce zákonů,
měla být dle ZOPK před novelou zajištěna do šesti let od jejich zařazení na evropský
seznam, t.j. do roku 2013, resp. 2014, což bylo v mnoha případech již zrealizováno
a naplněno.
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
235
17.4.2 Evropsky významné lokality zařazené do evropského
seznamu – tzv. „základní ochrana“
Institut tzv. „základní ochrany“ je zakotven v novelizovaném ustanovení
§ 45c odst. 2 ZOPK, které stanoví, že EVL jsou „chráněny před poškozováním
a ničením a využívají se pouze tak, aby nedošlo k závažnému nebo nevratnému
poškození nebo ke zničení evropských stanovišť anebo stanovišť evropsky významných
druhů vyžadujících územní ochranu tvořících jejich předmět ochrany a aby nebyla narušena
jejich celistvost“ a dále, že „k zásahům, které by mohly vést k takovým nežádoucím
důsledkům, si musí ten, kdo tyto zásahy zamýšlí, předem opatřit souhlas orgánu ochrany
přírody“.
Jedná se tedy o ochranný režim přísnější než režim předběžné ochrany,
srovnatelný například s ochranným režimem VKP. Pro vlastníky
pozemků nacházejících se v takto chráněných EVL se již jedná o citelnější
omezení než v případě pouhé předběžné ochrany. Na druhou stranu
lze samozřejmě předpokládat, že okruh činností, ke kterým bude potřeba
si zažádat o vydání závazného stanoviska, nebude v tomto režimu ochrany
tak rozsáhlý jako v případě zvláštní územní ochrany.
Režim tzv. „základní ochrany“ se uplatní pro všechny EVL, které byly zařazeny
na evropský seznam a následně vyhlášeny nařízením vlády podle § 45c
odst. 1 ZOPK. Projednávání návrhu tohoto nařízení vlády v legislativním
procesu je jedinou možností, jak se mohou dotčené subjekty v této fázi vyjádřit
a pokusit se ovlivnit přechod EVL z ochranného režimu předběžné
ochrany v ochranu základní (v rámci mezirezortního připomínkového řízení,
shodně jako to bylo popsáno v kapitole 4.1). Je však zřejmé, že se jedná
o možnost pouze teoretickou, protože příprava a projednávání návrhu
nařízení vlády podle § 45c odst. 1 ZOPL jen stěží mohou být něčím více
než jakousi pouhou formalitou. Přestože okamžik nabytí účinnosti tohoto
nařízení vlády má významné právní účinky (a i proto došlo v roce 2009
ke změně z pouhého sdělení MŽP v podobu závazného právního předpisu),
jeho obsahem je pouze převzetí seznamu EVL schváleného Evropskou
komisí, na kterém není možné ze strany členského státu již nic měnit (přidávat
ani ubírat lokality).
Pro některé lokality se též v případě „základní ochrany“ jedná pouze o přechodný
režim, který se v nich uplatní pouze do doby, než bude jejich ochrana
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
236
zajištěna vyhlášením zvláště chráněného území či uzavřením smlouvy
s vlastníky dotčených pozemků. Ze směrnice o stanovištích vyplývá, že členské
státy jsou povinny zabezpečit pro všechny EVL dostatečná ochranná
opatření zajišťující udržení příznivého stavu předmětů ochrany, tj. evropských
stanovišť a evropsky významných druhů. Dřívější právní úprava (před
novelou ZOPK provedenou zákonem č. 349/2009 Sb.) k naplnění tohoto
závazku předpokládala pouze dvě možnosti – všechny EVL musely být
do šesti let od jejich zařazení na evropský seznam vyhlášeny za zvláště
chráněné území, pokud nedošlo k uzavření smlouvy podle § 39 ZOPK
s vlastníkem pozemku, na kterém se EVL nachází. Nově však existují i lokality,
k jejichž ochraně režim základní ochrany postačí a žádné další kroky již
nebudou k zajištění dostatečné ochrany EVL nutné.
Lze tedy uzavřít, že „základní ochrana“ již může znamenat citelnější
omezení výkonu vlastnického práva, avšak chce-li se jejímu režimu
vlastník dotčeného pozemku nějakým způsobem z relevantních
důvodů bránit, musí tak učinit již o několik kroků dříve – při projednávání
zařazení lokalit na národní seznam. Zároveň je nutno si při formulaci
tohoto závěru uvědomit všechny výše zmíněná omezení efektivního
zapojení vlastníka dotčeného pozemku do procesu vytváření sítě EVL.
17.5 Vyhlášení EVL za zvláště chráněné území
Slovy ustanovení § 45c odst. 4 ZOPK znovu uveďme, že „vyžaduje-li udržení
příznivého stavu předmětu ochrany EVL přísnější ochranu než podle
odst. 2, stanoví vláda nařízením u této EVL nebo její části kategorie zvláště
chráněných území, ve kterých je příslušné orgány vyhlásí, nebude-li tato
ochrana zajištěna smluvně“. V takovém případě nastupuje pro lokality,
u kterých to zákonodárce uznal za potřebné, standardní proces vyhlašování
zvláště chráněného území podle ustanovení § 40 ZOPK300
.
Jen zcela ve stručnosti připomeňme, že za zvláště chráněná území lze vyhlásit
přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná území, která
300 Některé podrobnosti k procesu vyhlašování stanoví také vyhláška č. 64/2011 Sb.,
o plánech péče, podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných
území. Užitečné je seznámit se dále také s metodickým pokynem MŽP k vyhlašování
přírodních rezervací a přírodních památek, který byl publikován ve Věstníku MŽP
v roce 2012, v částce 4 (str. 21 až 49) – z tohoto metodického pokynu také vychází tato
část kapitoly.
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
237
se vyhlašují v šesti kategoriích – národní parky, chráněné krajinné oblasti,
národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky
a přírodní památky. EVL mohou být chráněné ve kterékoliv z těchto kategorií.
NP se vyhlašují zákonem, CHKO nařízením vlády, NPR a NPP vyhláškou
MŽP a PR a PP nařízením kraje či správy CHKO. Vydání právního
předpisu však předchází poměrně dlouhý proces, který započíná zpracováním
a projednáním návrhu na vyhlášení zvláště chráněného území.
17.5.1 Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území
Návrh je značně podrobný, mimo odborných informací vypovídajících
zejména o stavu dochovaného přírodního prostředí v území je zde především
navržen vhodný způsob a rozsah ochrany území včetně jeho bližších
ochranných podmínek. Návrh bližších podmínek ochrany je zpracován jako
výčet činností a zásahů, které mají být podle § 44 odst. 3 ZOPK vázány
na souhlas orgánu ochrany přírody (opět vyplývá z předmětu a cílů ochrany
zvláště chráněného území), nesmí se krýt se základními ochrannými podmínkami,
které pro jednotlivé kategorie zvláště chráněných území stanoví
zákon. Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území dále mj. obsahuje
také výčet katastrálních území a parcelních čísel pozemků (nebo jejich částí)
dotčených navrhovanou ochranou (podle údajů platných ke dni oznámení
návrhu), díky čemuž je dosaženo velmi dobré úrovně informovanosti vlastníků
o tom, kterých jejich pozemků se návrh dotýká. Jedná se vlastně o první
časový okamžik, kdy dochází k oficiálnímu zaměření EVL až „na parcely“.
Navrhované územní vymezení je zakresleno také do velmi podrobných orientačních
map, které jsou součástí návrhu.
Zpracovaný návrh na vyhlášení zvláště chráněného území je následně šířen
mnoha cestami všem, kteří by jím mohli být dotčeni. Zákon nabízí širokou
škálu možností, jak se k návrhu vyjádřit:
Orgán ochrany přírody návrh zašle obcím a krajům, jejichž území se návrh
dotýká. Obce a kraje mohou k návrhu uplatnit v písemné podobě ve lhůtě
devadesáti dnů ode dne doručení námitky.
Vlastníkům nemovitostí dotčených návrhem a zapsaných v katastru
nemovitostí zašle orgán ochrany přírody alespoň písemné oznámení
o předložení návrhu k projednání spolu s informací o tom, kde je možno
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
238
se seznámit s jeho úplným zněním, kdo je oprávněn podat k němu námitky
a kdy uplyne lhůta pro jejich podání (v praxi se, není-li návrh na vyhlášení
značně rozsáhlý, zasílá vlastníkům přímo tento návrh, nikoliv pouze
oznámení o jeho předložení k projednání). Vlastníci nemovitostí mohou
k návrhu uplatnit v písemné podobě ve lhůtě devadesáti dnů ode dne
doručení námitky, avšak pouze proti takovému navrženému způsobu
nebo rozsahu ochrany, jímž by byl vlastník dotčen ve výkonu svých
práv nebo povinností.
Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území projedná orgán ochrany přírody
také s orgány státní správy dotčenými podle zvláštních právních předpisů
(orgány ochrany přírody, státní správy lesů, státní správy myslivosti,
územního plánování, popř. další). Dotčené orgány státní správy se musí
k předloženému návrhu vyjádřit nejpozději do 30 dnů od jeho oznámení.
Oznámení návrhu na vyhlášení zvláště chráněného území orgán ochrany
přírody zároveň zveřejní na portálu veřejné správy.
Ostatním fyzickým a právnickým osobám, kterým nejsou návrh či jeho oznámení
přímo zasílány, musí být umožněno nahlédnout do návrhu a seznámit
se s ním. I tyto osoby mají možnost podat písemné připomínky k návrhu.
K těmto připomínkám ale orgán ochrany přírody nemusí při dalším zpracování
návrhu přihlédnout.
17.5.2 Řízení o vypořádání námitek vlastníků dotčených pozemků
k návrhu na vyhlášení zvláště chráněného území
Uplatněním námitek je zahájeno správní řízení o vypořádání námitek,
jehož postup je upraven § 40 odst. 4 ZOPK. O vypořádání námitek musí
orgán ochrany přírody rozhodnout nejpozději do 60 dnů ode dne uplynutí
lhůty pro jejich uplatnění. Jedná se o poměrně dlouhou lhůtu, což je správné,
neboť vyjednávání a dohoda s vlastníky dotčených pozemků o vypořádání
námitek před vydáním rozhodnutí je jedinou skutečně vhodnou cestou
pro zajištění budoucí bezproblémové úpravy režimu v území.
Některé procesní nejasnosti vyvolává věta předposlední ustanovení § 40
odst. 4 zákona, které říká, že „o jednotlivých námitkách se rozhodne zpravidla
ve společném řízení“. V praxi orgánů ochrany přírody je totiž řízení naopak
obvykle vedeno s jednotlivými vlastníky, kteří uplatnili námitky, tedy jako
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
239
řízení samostatné, neboť to umožňuje vynechat některé procesní kroky,
které by bylo nutno učinit v případě řízení společného. Přestože je řízení
o vypořádání námitek procesně částečně upraveno přímo v ustanovení § 40
zákona, která je možno považovat za lex specialis vůči některým ustanovením
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „SŘ“), není tato úprava dostatečně komplexní na to, aby bylo možno
aplikovat pouze ji a nedostát procesním povinnostem uloženým správnímu
orgánu dle SŘ Aby bylo možno se správnímu řádu „vyhnout“ a postupovat
jednodušším způsobem, musel by jeho použití ZOPK explicitně vyloučit
(jak v mnoha srovnatelných případech činí například LesZ). Pokud se orgán
ochrany přírody rozhodne vést společné řízení, musí to účastníkům řízení
oznámit postupem podle ustanovení § 47 SŘ (popř. podle § 140 odst. 1
SŘ již probíhající správní řízení spojit).
Odlišný postup pro společné řízení oproti řízením vedeným samostatně
je zjevný též z řízení o případném odvolání proti vydanému rozhodnutí
o vypořádání námitek. V případě společného řízení je třeba postupovat
podle § 86 SŘ, tj. vyrozumět ostatní účastníky o odvolání s možností
vyjádřit se k němu. Je to samozřejmě poměrně nelogické, neboť skutečnost,
že má být rozhodováno zpravidla ve společném řízení určitě neznamená,
že by tím jednotliví účastníci získávali nějakou možnost „vlamovat
se“ do výroků, které se týkají ostatních účastníků řízení. Účastník řízení
má možnost odvolat se jen proti těm z výroků, které se ho týkají a celé
odvolací řízení už je pak de facto vedeno jen s ním, nikoliv už se všemi účastníky
námitkového řízení, kteří mohou pouze přihlížet a popř. přidat nějaký
argument na tu či onu stranu.
Důležité je, že rozhodne-li se orgán ochrany přírody námitkám vyhovět,
nesmí se jednat o změnu, která by nově omezovala práva dotčených
subjektů, které nepodaly námitky a nejsou tudíž účastníky řízení
o vypořádání námitek. V opačném případě by bylo nutné s nimi návrh
znovu projednat. Rozhodnutí o vypořádání námitek je klasickým správním
rozhodnutím se všemi náležitostmi dle SŘ, s možností využít řádného
opravného prostředku (odvolání).
Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území je následně uveden do souladu
s námitkami, kterým bylo vyhověno. Orgán ochrany přírody zejména upraví
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
240
kategorii ochrany, bližší ochranné podmínky a vymezení zvláště chráněného
území v souladu s konečným vypořádáním námitek a připomínek. Následně
zadá provedení nezbytných geodetických prací, zejména zaměření nových
hranic území a následné zpracování záznamu podrobného měření změn.
Po projednání návrhu na vyhlášení zvláště chráněného území výše uvedeným
způsobem a po nabytí právní moci rozhodnutí o námitkách připraví orgán
ochrany přírody návrh právního předpisu o vyhlášení příslušného zvláště
chráněného území. Dále již následuje legislativní proces směřující k vydání
příslušného právního předpisu, který je pro některé zainteresované subjekty
díky probíhajícímu mezirezortnímu připomínkovému řízení (či jeho obdobě
v případě normotvorby krajů anebo správ) opět možností se k návrhu dále
vyjádřit a ovlivnit jeho podobu (viz výše).
17.5.3 Omezení vlastníků pozemků nacházejících se ve zvláště chráněném území
V čem omezení spočívají je nasnadě – ve zvláště chráněných územích
je vlastník pozemku vázán povinností řídit se základními a bližšími ochrannými
podmínkami. Většinou se jedná o relativní zákazy, vlastník má tudíž
možnost požádat o výjimku ze zákazů daných základními ochrannými podmínkami
a udělení souhlasu k výkonu činností uvedených v bližších ochranných
podmínkách.
Důležité je si uvědomit, že omezení vlastníků dotčených pozemků
nastane teprve s účinností příslušného právního předpisu, avšak
maximální možný rozsah tohoto omezení je závazně stanoven již rozhodnutím
o vypořádání námitek.
17.5.4 Lhůta pro vyhlášení EVL za zvláště chráněná území
Ne zcela klíčovou, ale v praxi často opakovanou otázkou je otázka lhůty,
do kdy mají být EVL vyhlášeny za zvláště chráněné území. Ustanovení § 45c
odst. 5 věty poslední ZOPK říká, že vyhlášení EVL za zvláště chráněné
území má být provedeno nejpozději do 6 let od přijetí lokality do evropského
seznamu. Jedná se o lhůtu vyplývající z ustanovení čl. 4 odst. 4 směrnice
o stanovištích. Rozhodujícím okamžikem pro běh této lhůty je tedy
den nabytí účinnosti příslušného rozhodnutí Evropské komise o zařazení
lokalit do evropského seznamu EVL, tj. pro lokality z první „verze“
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
241
národního seznamu, nikoliv později doplňované, rozhodnutí 2008/25/ES
a den 15. 1. 2008301
. Je tedy nepochybné, že lhůta pro vyhlášení „prvních“
EVL za zvláště chráněné území uplynula dnem 15. 1. 2014, nikoliv dříve
či později.
Ne všechny EVL, které měly být vyhlášeny za zvláště chráněné území,
se podařilo ve stanovené lhůtě vyhlásit. Tato skutečnost má mnoho různých
důvodů, nejčastějším však zřejmě je mnohdy komplikovaný průběh správních
řízení o vypořádání námitek dotčených vlastníků k návrhu na vyhlášení
zvláště chráněného území, vedených podle § 40 zákona, v kombinaci s dlouhým
čekáním na nařízení vlády č. 318/2013 Sb., které stanovilo, v jakých
kategoriích ochrany mají být EVL vyhlášeny. Do popředí se v této situaci
dostává otázka, jaké má nedodržení lhůty pro vyhlášení EVL za zvláště chráněné
území, stanovené v ustanovení § 45c odst. 5 zákona, vlastně důsledky.
Domnívám se, že otázka běhu této lhůty je podstatná především pro Českou
republiku jako členský stát EU, který je povinný naplňovat závazky vyplývající
z evropského práva, konkrétně zde zajistit dostatečnou ochranu vytčených
evropských stanovišť anebo stanovišť evropsky významných druhů vyžadujících
územní ochranu, v souladu se směrnicí o stanovištích. To znamená,
že nedodržení této lhůty by mohlo být sankcionováno Evropskou komisí.
Staloby se takale se všípravděpodobnostíteprveve chvíli,kdyby nedodržení
této lhůty mělo za následek nedostatečnou ochranu EVL a jejich předmětů
ochrany. Vůči jiným osobám národního práva (např. vůči vlastníkům
dotčených pozemků) tato lhůta podle mého názoru žádný zvláštní právní
význam nemá. Její nedodržení rozhodně neznamená, že by po uplynutí této
301 Dříve se někdy chybně uvádělo, že (pro EVL, které byly na evropský seznam zařazeny
v první vlně) to mělo být 6 let ode dne 5. 3. 2008, tj. vyhlášeny za zvláště chráněné
území měly být do 4. 3. 2014. Tato informace byla zveřejněna i na internetových stránkách
MŽP. Později byla tato informace dementována a na internetových stránkách MŽP
už je to nyní opraveno. Dnem 5. 3. 2008 bylo ve Sbírce zákonů publikováno sdělení MŽP
č. 81/2008 o lokalitách zařazených na evropský seznam, avšak k přijetí lokalit do evropského
seznamu došlo dříve - už dnem 15. 1. 2008, kdy bylo publikováno rozhodnutí
Evropské komise 2008/25/ES, kterým byl schválen tzv. evropský seznam EVL, kam
byly zařazeny EVL pro panonskou a kontinentální biogeografickou oblast. Ojediněle
je možné se setkat též s výkladem, že by měla být lhůta počítána od data 13. 11. 2007.
Jedná se o datum, kdy byl rozhodnutím Evropské komise 2008/25/ES schválen evropský
seznam EVL, tj. jedná se o datum platnosti tohoto rozhodnutí. Avšak teprve po uveřejnění
tohoto rozhodnutí v Úředním věstníku ES dne 15. 1. 2008, tj. dnem jeho účinnosti,
začaly běžet zákonné lhůty pro zajišťování ochrany EVL. Rozhodnutí Evropské
komise jistě nemohlo mít žádné účinky dříve, než bylo publikováno.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
242
lhůty nebylo možno EVL za zvláště chráněné území vyhlásit. Takový výklad
by odporoval účelu ustanovení § 45c odst. 5 zákona a čl. 4 odst. 4 směrnice.
17.6 Závěry
Proces vytváření soustavy Natura 2000 v České republice, zejména kompletní
sítě evropsky významných lokalit, je procesem značně složitým a prozatím
nekončícím. Pro nezainteresované subjekty může být značně složité
se vyznat v existující právní úpravě kombinující evropské právo (směrnice
o stanovištích, rozhodnutí Evropské komise o zařazení lokalit na evropský
seznam), zákonné (ZOPK) i podzákonné právní normy (nařízení vlády, kterým
se stanoví národní seznam; nařízení vlády vyhlašující EVL zařazené
do evropského seznamu) a dokumenty metodického charakteru (zejména
různá sdělení ve Věstníku MŽP). Tato právní úprava navíc prodělala
poměrně složitý vývoj a měnila se doslova „za pochodu“. Dalším problémem
je její značná technická náročnost a faktická nedostupnost běžnými
způsoby (nepomůže ASPI či jiné právní informační systémy, je třeba hledat
na stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, tedy využít ne zcela
obvyklé informační zdroje).
Prvotním omezením vlastníka pozemku je tzv. předběžná ochrana lokalit
zařazených do národního seznamu EVL. Avšak teprve tzv. „základní
ochrana“, která začne pro lokalitu platit poté, co je oznámeno její zařazení
na evropský seznam, již může znamenat citelnější omezení výkonu vlastnického
práva. Chce-li se jejímu režimu vlastník dotčeného pozemku nějakým
způsobem z relevantních důvodů bránit, musí tak učinit již při projednávání
zařazení lokalit na národní seznam. Efektivní zapojení vlastníka dotčeného
pozemku do procesu vytváření sítě EVL má však velmi mnoho omezení.
Proces je pro drobného vlastníka zřejmě příliš komplikovaný a obtížně srozumitelný.
Nejde-li o většího či významnějšího vlastníka, nemusí se o záměru
vyhlásit na jeho pozemku EVL předem ani dozvědět. Proces předjednávání
je zcela neformální a nezaručuje subjektům do něj zapojeným žádné procesní
jistoty. Orgány ochrany přírody mají – zejména s ohledem na judikaturu
Soudního dvora Evropské unie – velmi omezené možnosti brát při
výběru lokalit zařazovaných na národní seznam v potaz i jiná hlediska než
čistě odborná.
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
243
Z pohledu vlastníka dotčeného pozemku tím nejvstřícnějším v celém řetězci
postupů, se kterými je možné se při vytváření sítě EVL setkat, je proces
vyhlašování zvláště chráněného území. Zákonem relativně podrobně upravený
postup téměř vylučuje možnost, že by byl některý vlastník opomenut,
dostatečně formalizuje jeho zapojení, poskytuje mu značné procesní záruky
v případě uplatnění námitek. Je to samozřejmě správně, neboť vyhlášení
zvláště chráněného území bude jistě pro vlastníka pozemku znamenat podstatně
citelnější omezení než ponechání EVL pouze v „základní ochraně“.
Na druhou stranu je nutno si uvědomit, že o tom, zda bude či nebude muset
být zvláště chráněné území vyhlašováno a v jaké kategorii ochrany se tak
stane, je závazně rozhodnuto již v nařízení vlády, kterým se stanoví národní
seznam. Tento fakt značně determinuje možnosti, které vlastník pozemku
má při vyjednávání v rámci vypořádávání připomínek k návrhu na vyhlášení
zvláště chráněného území. Z pohledu vlastníka pozemku se to nutně
musí jevit jako nespravedlivé a omezující. Z pohledu evropské ochrany přírody
jde však možná o jedinou možnou cestu, jak skutečně zajistit ochranu
mimořádně cenných fenoménů, které jsou jedinečné v evropském měřítku.
Pouze jako drobnou závěrečnou poznámku ponechávám konstatování,
že určité možnosti, jak ovlivnit rozsah omezení vyplývající z existence EVL
na určitém pozemku poskytují také odborné a koncepční nástroje, které jsou
vytvářeny k péči o lokalitu302
.
18 Postavení a role pozemkových spolků v ochraně životního
prostředí
Jaroslav Knotek
Pojem „pozemkový spolek“ je pojmem, který si v českém prostředí teprve
buduje tradici. V té nejobecnější rovině jsou pozemkové spolky lokální, regionální
nebo celonárodní neziskové organizace přímo zapojené do ochrany
302 Pro každou EVL je Agenturou ochrany přírody a krajiny zpracován souhrn doporučených
opatření, který je předjednáván s vlastníky pozemků podobně jako návrh na zařazení
EVL do národního seznamu; pro každé zvláště chráněné území je zpracován
plán péče, který je s vlastníky pozemků projednáván podobným postupem jako návrh
na vyhlášení zvláště chráněného území – viz § 38 ZOPK.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
244
životního prostředí. Jejich původ je v anglosaském prostředí, kde jsou již
zavedenou institucí a v ochraně životního prostředí hrají významnou roli.303
Pozemkový spolek představuje subjekt zajišťující ochranu a péči o lokality
cenné z hlediska přírody, krajiny či památkové péče, který není součástí hierarchie
orgánů veřejné správy. V rámci zajišťování své činnosti spolupracuje
zejména s vlastníky pozemků, kterými jsou nejčastěji obce a města, dále
pak s orgány státní správy (tj. zejména Agenturou ochrany přírody a krajiny
ČR)304
, a také s místními podnikatelskými subjekty a v neposlední řadě
i s občany. Pro svou činnost využívá pozemkový spolek vedle vlastních prostředků
a dobrovolnické práce také finanční příspěvky z různých dotačních
programů veřejného i soukromého charakteru,305
stejně jako i příspěvky
od obcí a měst či soukromých dárců.
V současnosti český právní řád nezná právní formu nevládní neziskové
organizace, která by nesla označení „pozemkový spolek“. Z hlediska právní
formy se tak nabízí hned několik různých možností využitelných právních
forem jako spolek, obecně prospěšná společnost či nadace.306
V praxi
se zpravidla jedná o spolek,307
tedy právní formu nahrazující v souvislosti
s NOZ pojem občanské sdružení.308
Přestože ZOPK změny vyplývající z přijetí NOZ výslovně nereflektoval,
lze dovodit, že právo na informace a účast ve správních řízeních zakotvené
303 K postavení pozemkových spolků v USA - viz Bernstein, J., Mitchell, B.A.: Pozemkové
spolky a věcná břemena v USA, Ochrana přírody, č. 6, 2008.
304 Pozn. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR patří od 1. 1. 2015 mezi orgány ochrany
přírody.
305 Např. Program péče o krajinu, Operační program Životní prostředí, Nadace Veronica,
Nadace Partnerství a další.
306 Názor na otázku, jakou právní formu by měly pozemkové spolky mít, se postupně vyvíjel.
Klíčové přitom bylo zejména zajištění jejich důvěryhodnosti vůči veřejnosti (a s tím
související ukotvení nezcizitelnosti pozemků). Původně se zvažovala výrazně větší úloha
Ministerstva životního prostředí (MŽP), které by celý proces garantovalo, stanovovalo
podmínky a udělovalo akreditace. Předpokládaly se takové úpravy právního řádu, které
by pozemkový spolek ustanovily jako specifickou právnickou osobu a na existenci této
osoby by po vzoru Velké Británie vázaly nezcizitelnost nemovitostí, případně i určité
daňové výhody. Postupem času se některé úvahy ukázaly jako nereálné (právní zakotvení
nezcizitelnosti pozemků), jiné jako ne zcela vhodné (úzké navázání pozemkospolkového
hnutí na stát). Moravec, J., Pešout, P. : Pozemkové spolky, Ochrana přírody, č. 2, 2014.
307 Viz § 214 a násl. NOZ.
308 Viz § 3045 NOZ, kde se uvádí: „Sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,
ve znění pozdějších předpisů, se považují za spolky podle tohoto zákona. Sdružení má právo změnit
svoji právní formu na ústav nebo sociální družstvo podle jiného zákona.“
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
245
v § 70 výše uvedeného zákona přísluší od 1. 1. 2014 všem spolkům, jejichž
hlavním posláním je ochrana přírody a krajiny. To platí jak pro ty, na které
se automaticky podle NOZ změnila občanská sdružení, tak samozřejmě
i pro všechny nové spolky, jejichž hlavní činností (posláním) bude ochrana
přírody a krajiny. Je totiž třeba vycházet ze smyslu a účelu ustanovení § 70
ZOPK a ze srovnání obdobného právního postavení občanských sdružení
na jedné straně a spolků na straně druhé. Jiný výklad není možný ani ve světle
mezinárodních závazků České republiky, tj. opírá se i o Mezinárodní úmluvu
o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní
ochraně v otázkách životního prostředí (Aarhuská úmluva).309
Možnost stát
se při splnění určitých podmínek účastníkem správního řízení, ve kterém
mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny, představuje pro spolek
významnou příležitost, jak ovlivňovat konečné rozhodnutí správního
orgánu ve věcech týkajících se zájmů hájených pozemkovým spolkem. Právo
vystupovat jako účastník řízení je totiž spojeno s celou řadou oprávnění,
které subjektům stojícím mimo správní řízení nenáleží.
Ve vztahu k hlavní náplni činnosti pozemkových spolků lze uvést, jak již
bylo zmíněno výše, že především zajišťují ochranu a péči o lokality cenné
z hlediska přírody, krajiny či památkové péče, přičemž se snaží spolupracovat
s majiteli či nájemci (pachtýři) pozemků a se státními institucemi. V rámci
svých možností získávají pozemky do svého vlastnictví (např. darem, dědictvím
či koupí) a za spolupráce s majiteli pozemků pomáhají zřizovat věcná
břemena, která zabraňují negativnímu využívání těchto pozemků. Nejčastěji
se ale stávají nositeli uživatelského práva k pozemkům.310
Uživatelské právo
bude mít v současnosti nejčastěji formu nájmu, pachtu či výpůjčky.
Historie pozemkových spolků v České republice sahá „jen“ do 90. let
minulého století, navazuje však na mnohem starší soukromoprávní snahy
v ochraně přírody.311
Většina pozemkových spolků dnes funguje pod Českým
309 Havelková, S., Zatloukal, P. : Zánik občanských sdružení a účast občanů na ochraně
přírody, Ochrana přírody, č. 6, 2013.
310 Moravec, J.: Věcná břemena a další nástroje pozemkospolkové činnosti v České republice
in Bernstein, J., Mitchell, B.A.: Pozemkové spolky a věcná břemena v USA, Ochrana
přírody, č. 6, 2008.
311 Pešout, P.: „Soukromé rezervace“ v České republice, Ochrana přírody, č. 2, 2014.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
246
svazem ochránců přírody (ČSOP).312
Jednotlivé pozemkové spolky pečují již
o několik stovek lokalit významných především z hlediska ochrany přírody
a krajiny.313
Mezi nejznámější pozemkové spolky u nás patří Pozemkový spolek
Kosenka či Pozemkový spolek Hády.
Pro bližší představu o konkrétní činnosti pozemkových spolků níže přiblížím
aktivity Pozemkového spolku Koniklec, které jsou z velké míry
totožné s aktivitami ostatních pozemkových spolků v ČR. Činnost tohoto
menšího pozemkového spolku regionálního charakteru spočívá především
v péči o přírodně cenné lokality, péči o historické památky a relikty v krajině,
výkupu pozemků či jejich získávání do nájmu, spolupráci s fyzickými
a právnickými osobami (zejména vlastníky přírodně či historicky cenných
nemovitostí), spolupráci s orgány územní samosprávy, spolupráci s orgány
státní správy a vykonávání osvětové a výchovné činnosti. Snahou pozemkového
spolku je především realizace opatření, která mají za cíl zlepšení stavu
přírodně cenných lokalit v oblasti jeho působnosti. Činnost, kterou pozemkový
spolek vykonává, má nejčastěji podobu kosení a odstraňování přebytečné
biomasy, redukce dřevin či zajišťování pastvy, a je zaměřena zejména
na udržení populací ohrožených druhů rostlin a živočichů. Snaha o zlepšování
celkového stavu přírodně cenných lokalit, o které pozemkový spolek
pečuje, vychází z myšlenky, že se do cenných přírodních území, která člověk
pomáhal svým působením v krajině vytvářet a dlouhodobě je významně
ovlivňoval, musí šetrná aktivní činnost člověka opět vrátit. K aktivitám
pozemkového spolku patří i výsadba a údržba dřevin ve volné krajině, péče
o drobné historické památky v krajině a obnova či budování kamenných
zídek. Mimo výše zmiňovaných ochranářských zásahů se pozemkový spolek
také podílí na osvětové a výchovné činnosti v oblasti ochrany přírody.314
Pozemkový spolek klade rovněž velký důraz na spolupráci s místní samo-
312 Viz Pozemkové spolky na internetových stránkách ČSOP
[cit.: 31. 12. 2014]. Dostupné na: http://www.csop.cz/index.
php?cis_menu=1 & m1_id=1003 & m2_id=1071 & m_id_old=1000.
313 V současné době je v ČR akreditováno 61 pozemkových spolků a jejich počet postupně
narůstá. Moravec, J., Pešout, P. : Pozemkové spolky, Ochrana přírody, č. 2, 2014.
Pozn. Jejich aktualizovaný přehled s kontakty i přehledem spravovaných lokalit lze najít
na internetových stránkách ČSOP - www.csop.cz/psfront.
314 Štefka, L., Matuška, J., Franc, D., Tůma, A., Gruberová, E., Slavík, P., Knotek,
J.: Chráněná území - příklady z praxe, Mendelova univerzita v Brně, Brno, 2013.
ISBN 978-80-7375-794-6.
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
247
správou, protože dobrá vzájemná spolupráce je základem pro dlouhodobé
působení v daném regionu, které by mělo přinášet pozitivní výsledky. Navíc
vlastníkem většiny lokalit v péči pozemkového spolku jsou místní obce,
městysy a města. V neposlední řadě je na místě uvést aktivní vystupování
pozemkového spolku v probíhajících pozemkových úpravách, které přináší
pozitivní výsledky jiným způsobem jen obtížně dosažitelné.315
Z praktických problémů souvisejících se stávající právní úpravou týkající
se činností pozemkových spolků lze jako příklad uvést především ty spojené
s realizací krajinotvorných opatření. Jedním z těchto problémů je jak
nakládat s biomasou odpadního charakteru. Tuto biomasu není zpravidla
možné nijak ekonomicky využít a tak je nutné řešit Nerudovský problém
„kam s ní“. Existuje řada způsobů, jak s ní naložit, nicméně vhodné
řešení je nezbytné hledat u každé lokality individuálně. Zpravidla přitom
nelze akceptovat přístup, který by umožňoval její uložení přímo na lokalitě
formou mulčování či vzniku trvalých deponií. Je proto zcela nezbytné
(až na zřídkavé výjimky) veškerou tuto biomasu z lokality odstraňovat.316
Realitou bohužel je, že vedle nutnosti odstranit biomasu z naplánovaných
a realizovaných zásahů na dané lokalitě, se dosti často ukáže jako nezbytné
odstranit i biomasu, kterou na danou lokalitu deponovali místní či vzdálenější
přičinliví občané. Přírodně cenné lokality (včetně těch s různým ochranářským
statusem jako např. zvláště chráněné území či významný krajinný
prvek) jsou totiž v krajině zpravidla ideálními místy pro zbavování se všelijakých
nevhodných „věciček“, přičemž biomasa představuje ještě tu (z hlediska
subjektu provádějícího odstranění) zpravidla lepší variantu (nebereme-li
tedy v úvahu kadávery).
V odstraňování biomasy se jeví v mnoha případech jako vhodný pomocník
oheň. Při tomto způsobu likvidace je nicméně zcela nezbytné postupovat
zodpovědně a dodržovat postupy a zásady požární bezpečnosti při používání
otevřeného ohně stanovené právními předpisy, zejména pak zákonem
315 K možným přínosům pozemkových úprav v ochraně přírody blíže viz např. Knotek, J.:
Plán společných zařízení a ochrana přírody. In XIII. celostátní odborný seminář s mezinárodní
účastí Komplexní pozemkové úpravy. 2008, s. 50 - 52. K postupu v procesu pozemkových
úprav pak Knotek, J.: Pozemkové úpravy a ochrana přírody a krajiny v legislativních
souvislostech. Správní právo. 2007. sv. 4-5, č. XL, s. 217 - 233. ISSN 0139-6005.
316 Blíže viz Knotek, J.: Nakládání s biomasou v rámci realizace krajinotvorných opatření.
Studia Trebicensia, sv. 4, č. 1, 2014. ISSN 1804-8374.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
248
o požární ochraně.317
Především je zcela nezbytné uvědomit o pálení vlastníka
pozemku a územně příslušný hasičský záchranný sbor. Tady je na místě
dodat, že v případě pálení nehroubí (klestu) na pozemcích určených k plnění
funkcí lesa se jedná o činnost, na kterou se vztahuje relativní zákaz rozdělávání
a udržování ohňů podle § 20 odst. 1 písm. k) LesZ.318
To znamená,
že pokud se nejedná o pálení prováděné při hospodaření v lese, je nezbytné
získat k rozdělávání a udržování ohňů souhlas vlastníka (vlastníků) lesa.
Totéž přitom platí podle § 20 odst. 2 LesZ i pro rozdělávání ohňů do vzdálenosti
50 m od okraje lesa. V případě pozemků určených k plnění funkcí lesa
je na místě o pálení uvědomit rovněž také příslušného odborného lesního
hospodáře. S ohledem na konkrétní situaci a rozsah pálení pak nemusí být
za určitých okolností od věci upozornit i obec, v jejímž katastrálním území
bude pálení probíhat, a to včetně případů, kdy se nejedná o obecní pozemky.
Netřeba zdůrazňovat, že k pálení je třeba vždy přistupovat velmi zodpovědně.
Pečlivě je nutné vybírat vhodná místa pro pálení ještě před vlastním
managementovým zásahem, aby nedošlo k poškození či zničení cenné vegetace
nebo biotopu chráněných druhů. Výběr budoucího místa pro ohniště
přitom musí vždy předcházet vlastnímu zásahu na lokalitě, protože se tím
určují i místa k soustřeďování biomasy.319
Jinou aktuální otázkou je otázka ochranářského managementu v podobě
řízeného vypalování stařiny za holomrazu. Zatímco po stránce ochranářské
se v odborné literatuře jedná o záležitost akceptovatelnou a žádoucí,320
po stránce praktické se jedná o záležitost realizovanou spíše jen výjimečně.
K tomu přispívá i problematická právní úprava (ne)legalizující vypalování,
která by si zasloužila samostatný rozbor.321
Zdá se však, že právní regulace
spojená s vypalováním souvisí spíše s ochranou lidského života a zdraví než
s ochranou životního prostředí.
317 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
318 Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
ve znění pozdějších předpisů.
319 Blíže viz Knotek, J.: Nakládání s biomasou v rámci realizace krajinotvorných opatření.
Studia Trebicensia, sv. 4, č. 1, 2014. ISSN 1804-8374.
320 Viz např. Háková, A., Klaudisová, A., Sádlo, J. (eds.). Zásady péče o nelesní biotopy
v rámci soustavy Natura 2000. Planeta XII, číslo 3 – druhá část. Praha: Ministerstvo životního
prostředí, 2004, str. 20 – 21; Sádlo, J.: Krajina jako pomezí lidského a přírodního
vlivu [cit.: 31. 12. 2014]. Dostupné v PDF na: http://biology.ujep.cz/vyuka/file.php/1/
opory_ukazky/Krajina%20jako%20pomez%C3%AD.pdf
321 Viz zákaz vypalování porostů zakotvený v § 5 odst. 2 a § 17 odst. 3 písm. f) zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
249
Jako velmi komplikující život pozemkovému spolku se jeví právní úprava
ochrany dřevin ve vztahu k jejich odstraňování z registrovaných významných
krajinných prvků. Podle § 3 vyhlášky o ochraně dřevin a povolování
jejich kácení322
se totiž velikost a charakteristika dřevin, k jejichž kácení
není třeba povolení, nevztahuje na dřeviny, které jsou součástí významného
krajinného prvku.323
K odstranění jakékoliv dřeviny je tak zapotřebí získat
povolení příslušného orgánu ochrany přírody. Z hlediska praktických zkušeností,
které ukazují, že nelesní významné krajinné prvky trpí ve většině
případů zarůstáním náletovými dřevinami, se jedná o právní úpravu komplikující
péči o ně, která navíc de facto ani nepřináší významné zvýšení jejich
právní ochrany. Podle § 4 odst. 2 ZOPK jsou totiž významné krajinné prvky
chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla
narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační
funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení
VKP nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí
ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany
přírody. Z výše uvedeného je tak patrné, že v případě, kdyby kácení dřevin
znamenalo zásah do VKP, lze na takové zásahy aplikovat § 4 odst. 2 ZOPK
a není proto nutné vylučovat dřeviny rostoucí mimo les ve VKP z působení
právního ustanovení vymezujícího velikost a charakteristiku dřevin, k jejichž
kácení není třeba povolení.
Po právní stránce bezproblémově se zatím jeví realizace kamenných zídek
z nasucho skládaných kamenů jakožto specifického stanoviště řady cenných
druhů. Právní úprava ve StZ se na jejich výstavbu za běžných okolností
nevztahuje. Při legálním získání stavebního materiálu a souhlasu vlastníka
322 Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších
předpisů.
323 Pozn. Přesto se jedná z praktického hlediska (žadatele) o právní úpravu ve vztahu k povolování
kácení dřevin rostoucích mimo les ve významných krajinných prvcích zcela
jistě vhodnější, než byla původní právní úprava ve vyhlášce č. 395/1992 Sb. Důvodem
je především rozdíl v jimi používaných pojmech, tj. původním „souvislé keřové porosty“
a nynějším „zapojený porost dřevin“. Podle původní právní úpravy by totiž musely
být v žádosti o povolení kácené dřevin specifikovány všechny jednotlivé odstraňované
stromy bez ohledu na svoji velikost. V případě odstraňování plošných náletů i na relativně
malých územích o stovkách metrů čtverečních, se tak mohlo jednat i o několik
set či tisíc jedinců. Netřeba dodávat, že určit jejich alespoň orientační počet mohlo být
velmi obtížné, což činilo zákonný požadavek na získání povolení mírně řečeno obtížně
naplnitelným.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
250
pozemku s umístěním zídky tak není po právní stránce zpravidla zapotřebí
nic dalšího. Problém je spíše opačný, v případě umístění zídek na místech
umožňujících snadný přístup techniky se může stát, že taková zídka
může být lehce využita jako levný zdroj kameniva nějakým místním filutou
a relativně krátce po vybudování nenávratně zmizet pod vrstvou betonu
na nějaké místní stavbě. V rámci aplikace principu předběžné opatrnosti
je tak zapotřebí věnovat odpovídající pozornost výběru místa pro vybudování
kamenné zídky i z tohoto praktického hlediska reflektujícího zajištění
její dlouhodobé existence.
Na závěr této kapitoly se pokusím vymezit z hlediska stávající české právní
úpravy pojem „pozemkový spolek“ v podobě několika charakteristických
bodů:
• jedná se o nevládní neziskovou organizaci;
• z právního hlediska se v prostředí České republiky jedná o subjekt,
který může mít různou právní formu, nejčastěji ovšem půjde o spolek;
• náplní činnosti je zajištění řádného výkonu vlastnického práva
u pozemků ve vlastnictví pozemkového spolku + spolupráce s ostatními
majiteli pozemků cenných z hlediska ochrany přírody, krajiny
či památkové péče;
• trvalá snaha spočívající ve snaze získat práva k pozemkům cenným
z hlediska ochrany přírody, krajiny či památkové péče;
• zajištění odpovídající ochrany těchto pozemků s cílem zabránit jejich
případnému negativnímu využívání či snaha zajistit provádění aktivní
péče o tyto cenné lokality ve snaze zachovat je i pro budoucí generace.
Je možné konstatovat, že pozemkové spolky v současnosti představují ideální
model ochrany cenných lokalit a objektů díky zapojování místní veřejnosti
do realizace praktické péče. Tuto jejich úlohu státní ochrana nemůže
nikdy zcela nahradit, a proto na lokalitách, kde se popsaný model daří realizovat,
by měly vždy být pozemkové spolky pro státní orgány nejvítanějším
partnerem. Zejména orgány ochrany přírody by se proto měly snažit iniciovat
vznik a podporovat snahy pozemkových spolků, protože bez účasti
a podpory místní veřejnosti lze územní ochranu přírody realizovat jen velmi
obtížně.324
324 Moravec, J., Pešout P. : Pozemkové spolky, Ochrana přírody, č. 2, 2014.
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
251
19 Veřejné užívání lesa a přístup do krajiny
Aleš Mácha325
19.1 Úvod
Český právní řád nijak neomezuje subjekty, které mohou vlastnit les nebo
krajinu, resp. pozemky ve volné krajině. Les i volná krajina může být jak
ve vlastnictví fyzické osoby resp. člověka nebo právnické osoby. Jelikož
se jedná o složky životního prostředí, u kterých dá se říci obecně platí,
že jejich vlastnictví s sebou přináší určitý sociální rozměr vlastnictví ve smyslu
čl. 11 odst. 3 LZPS, jsou vlastníci lesa či volné krajiny ve svém výlučném
užívání různě omezeni. Některá omezení lze podařit již pod zmiňovanou
sociální funkci vlastnictví, tedy taková omezení, za která nepřísluší vlastníku
náhrada a to z důvodu zájmu společnosti na využívání a řádném hospodaření
s jeho vlastnictvím. Některá pak dosahují větší intenzity, a proto vzhledem
k proporcionalitě mezi intenzitou zásahu do vlastnických práv a zájmu
společnosti náleží vlastníkovi za tato omezení náhrada.326
Jedním z takovýchto omezení, které platí jak pro vlastníky lesa tak vlastníky
pozemků ve volné krajině, je veřejné užívání. Lze snad již na tomto místě
předeslat, že veřejné užívání lesa je dle odborné literatury takovým omezením,
za které nenáleží náhrada, a které vyplývá ze sociální funkce vlastnictví
ve smyslu čl. 11 odst. 3 LZPS.327
Tento závěr je dle mého názoru platný i pro
veřejné užívání resp. přístup do krajiny, protože podmínky tohoto omezení
jsou obdobné s veřejným užíváním lesa.
Veřejným užíváním se rozumí užívání všeobecně přístupných materiálních
statků, které odpovídá jejich účelovému určení předem neomezeným okruhem
uživatelů. Předmět veřejného užívání se v teorii správního práva nazývá
325 Tato kapitola vznikla jako jeden z výstupů projektu Interní grantové agentury Univerzity
Palackého v Olomouci IGA_PF_2014_016 „Veřejné užívání - omezení vlastnického
práva s náhradou nebo bez?“ Autor kapitoly děkuje Univerzitě Palackého za podporu
tohoto projektu.
326 Viz KOCOUREK, Tomáš. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany životního
prostředí. Praha: Leges, 2012, s. 77-176.
327 ŠIMÁČKOVÁ,Kateřina.In WAGNEROVÁ,Eliška,ŠIMÍČEK,Vojtěch.,LANGÁŠEK,
Tomáš, POSPÍŠIL, Ivo., a kol. Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters
Kluwer ČR, a. s. 2012, str. 312, bod 43 a 44.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
252
materiální statek.328
Veřejné užívání lze dělit na užívání obecné a užívání
zvláštní. Obecné užívání je pak definováno jako „užívání, odpovídající určení
veřejné věci a nebránící stejnému užívání všech ostatních“.329
Zvláštním užíváním
lze pak rozumět každé užívání, které nespadá pod užívání obecné.330
Jak
u veřejného užívání lesa, tak i u veřejného užívání krajiny lze hovořit toliko
o obecném užívání.
Obsah veřejného užívání, neboli to jak se má materiální statek užívat, vyplývá
buď ze zákona, nebo z účelového určení materiálního statku, resp. má jít
o užívání odpovídající povaze materiálního statku a jeho určení.331
Na tomto místě je také vhodné zmínit, že NOZ znovuzavádí do našeho
právního řádu pojem veřejný statek. Dle § 490 NOZ je „věc určená obecnému
užívání veřejným statkem“. Toto vymezení vychází z Všeobecného zákoníku
občanského332
a obdobného vymezení veřejného statku ve vládním návrhu
občanského zákoníku z roku 1937.333
Pojmy veřejný statek a materiální statek
se budou v praxi ve většině případů překrývat, avšak pojem materiální
statek je pojmem širším, protože veřejným statkem jsou dle § 490 NOZ
věci. Naproti tomu materiálním statkem ve veřejném užívání je i ovzduší
nebo rádiové spektrum.334
Byť je veřejné užívání již dlouhodobě pojímáno jako institut veřejnoprávní,335
nové soukromé právo tuto ryzí koncepci nabourává. Přinejmenším je nutné
vždy myslet na to, že materiální statek ve veřejném užívání je téměř vždy
328 STAŠA, Josef. In HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. 8. vydání. Praha:
C. H. Beck, 2012, s. 307.
329 JANOVSKÝ, Jaroslav. Teorie veřejného vlastnictví. 1. vydání. Praha: Knihovna sborníků věd
právních a státních, 1927, s. 79. Srov. STAŠA, Josef. In HENDRYCH, Dušan a kol.
Správní právo. Obecná část. 8. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 307.
330 JANOVSKÝ, Jaroslav. Teorie veřejného vlastnictví. 1. vydání. Praha: Knihovna sborníků věd
právních a státních, 1927, s. 88.
331 STAŠA, Josef. In HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. 8. vydání. Praha:
C. H. Beck, 2012, s. 308. KÜHN, Zdeněk. In MELZER, Filip, TÉGL, Petr a kol.
Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419 -654. Praha: Leges, 2014, s. 211.
332 Srov. § 287 Všeobecného zákoníku občanského.
333 ELIÁŠ, Kerel. In ELIÁŠ, Karel a kol. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou
zprávou. Ostrava: Sagit, 2012. s. 225.
334 STAŠA, Josef. In HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. 8. vydání. Praha:
C. H. Beck, 2012, s. 311.
335 „Mimo veškerý spor je dnes, že obecné užívání: 1. Náleží veskrze sféře práva veřejného. 2. Není právem
subjektivním.“ JANOVSKÝ, Jaroslav. Slovník veřejného práva československého. Svazek II.
Praha: Epolex Bohemia, 2000, s. 994.
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
253
statkem veřejným ve smyslu NOZ. Jak bude níže rozvedeno v této kapitole,
nové soukromé právo dokonce dovoluje určité činnosti, které mohou být
nejen v rozporu s veřejným užíváním, ale i veřejným právem jako takovým.
Konečně byť NOZ v § 1 deklaruje nezávislost uplatňování práva soukromého
na právu veřejném, pro vlastníka lesa či pozemků, který je zatížen volným
přístupem do krajiny, to neznamená, že by mohl volně z hlediska soukromého
práva uskutečňovat všechny činnosti a možnosti, které mu soukromé
právo nabízí. Musí si být totiž vědom, že jeho soukromoprávní
jednání může a v konečném důsledku má veřejnoprávní následky, zejména
v předpisech v oblasti ochrany lesa či krajiny. A právě tyto veřejnoprávní
následky nebo dokonce rozpory s veřejným právem mohou i ve smyslu soukromého
práva způsobit absolutní neplatnost některých právních jednání.
19.2 Veřejné užívání lesa
LezZ nijak nevymezuje druhy lesů nebo vlastníky lesů, kteří by byli z veřejného
užívání lesa vyloučeni. Veřejné užívání lesa tak postihuje všechny vlastníky
lesa. Dle § 19 LesZ je: „každý oprávněn vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí,
sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest. Při tom je povinen
les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, popřípadě nájemce
lesa a jeho zaměstnanců“.
Obsah veřejného užívání lesa je pak vymezen nejen tímto ustanovením,
ale také § 20 LesZ, který upravuje zákaz některých činností.336
Porušení
těchto povinností může být sankcionováno nejen jako přestupek, ale i jako
jiný správní delikt337
. Jelikož jsou přestupky v poměru subsidiarity k ostatním
správním deliktům338
, musí orgán státní správy lesů vždy zkoumat,
zda nejsou naplněny znaky skutkové podstaty jiného správního deliktu.
336 Jedná se např. o zákaz rušit klid a ticho, provádět terénní úpravy, narušovat půdní kryt,
budovat chodníky, stavět oplocení a jiné objekty, vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů
a keřů lesních dřevin, těžit stromy a keře nebo je poškozovat, sbírat semena lesních
dřevin, jmelí a ochmet, sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les, jezdit
a stát s motorovými vozidly, vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem
vstupu…
337 Srov. § 53 a 54 LZ a § 4 zákona č. 282/1991 Sb., o české inspekci životního prostředí.
338 PRÁŠKOVÁ, Helena. In HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. 8. vydání.
Praha: C. H. Beck, 2012, s. 430.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
254
Až poté nelze-li jednání pod skutkovou podstatu jiného správního deliktu
podřadit, orgán státní správy lesů zkoumá, zda se v daném případě nejedná
o přestupek.339
Obsah veřejného užívání ale nemusí plynout pouze z LesZ, ale může také
vyplývat ze ZOPK. Nachází-li se totiž les např. v zóně národního parku,
nemohou se uživatelé lesa pohybovat po lese volně, jak to lze víceméně
v případě „běžného“ lesa, ale pouze po vyznačených trasách.340
Vlastník lesa je povinen nejen umožnit vstup do svého lesa, ale také je povinen
uživatelům umožnit sběr hub a lesních plodů. Je možno vlastně říci,
že LesZ vylučuje bezdůvodné obohacení uživatelů lesa na úkor vlastníka
lesa. Jedinými podmínkami sběru jsou sběr pro vlastní potřebu a takový
sběr, který nepoškozuje les.341
Z hlediska komparačního je zajímavé, že obdobné právo je zakotveno
i v právním řádu Velké Británie. Britský Theft Act 1968 stanovuje, že krádeží
není, pokud osoba na jakékoli půdě sbírá divoce rostoucí houby, ovoce,
květiny pro svou vlastní potřebu a tento sběr neslouží komerčním účelům.342
Divoce rostoucími rostlinami jsou myšleny rostliny, které vyrostly přirozenou
cestou, neboli volně, bez zásahu člověka.
Přestože není jistě běžné, aby vlastníci lesa pěstovali lesní plody cíleně přímo
v lese, jsem toho názoru, že je třeba dovodit výše uvedené i v českém prostředí.
Sběr se dle mého názoru týká pouze lesních plodů rostlin divoce
rostoucích, nikoli takových, které vlastník cíleně v lese pěstuje.
V této souvislosti je ale nutné upozornit na úpravu služebností v NOZ, která
dle mého názoru může do obecného užívání lesa nepřiměřeně a v podstatě
až v rozporu s tímto institutem jako takovým zasáhnout.
339 DROBNÍK, Jaroslav, DVOŘÁK, Petr. Lesní zákon. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR,
2010, s. 176.
340 Srov. § 16 odst. 2 písm. b) ZOPK.
341 Srov. § 19 a 53 odst. 1 písm. e) LesZ.
342 ,A person who picks mushrooms growing wild on any land, or who picks flower, fruits or foliace from
a plant growing wild on any land, does not (although not in possesion of the land) steal what picks, unless
he does it for reward or for sale o rthe other commercial purpose. For the purposes of this subsection,
„mushroom“ includes any fungus, and „plant“ includes any shrub or tree.“
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
255
Dle § 1261, věty první NOZ lze pozemek určený k plnění funkci lesa zatížit
pozemkovou služebností, služebností pastvy nebo služebností braní lesních
plodů jen smlouvou, pořízením pro případ smrti nebo rozhodnutím orgánu
veřejné moci.
Neboli jinak řečeno NOZ připouští zřízení služebnosti na pozemku sloužícího
k plnění funkcí lesa, která spočívá v braní lesních plodů. Jak si vyložit
poměr této služebnosti k veřejnému užívání lesa, kdy obsahem veřejného
užívání lesa je i sběr lesních plodů pro vlastní potřebu, a to bez jakéhokoli
svolení vlastníka nebo orgánu veřejné moci?
Je vlastník oprávněn takovouto služebností zřídit takovouto služebnost?
V úvahu přichází několik variant výkladu vztahu těchto ustanovení.
Předně nové soukromé právo je postaveno na zásadě, že uplatňování práva
soukromého je nezávislé na uplatňování práva veřejného.343
Z tohoto hlediska
nic nebrání tomu, aby vlastník uzavřel smlouvu o zřízení služebnosti
spočívající ve sběru lesních plodů. Avšak za toho předpokladu, že zřízením
této služebnosti nebudou třetí osoby omezeny ve svém právu sbírat lesní
plody pro vlastní potřebu.
Obsah této služebnosti je proto nutno vykládat tak, že na rozdíl od § 19 LesZ,
který dovoluje sbírat lesní plody pouze pro vlastní spotřebu, je třeba dovodit,
že obsahem této služebnosti by neměl být sběr lesních plodů ve smyslu
§ 19 LesZ, ale obsahem by měl být sběr lesních plodů pro komerční
využití, resp. pro možnost budoucího prodeje třetím osobám oprávněným
ze služebnosti.344
Vztah mezi oprávněným ze služebnosti a povinnostmi stanovenými v § 19
a 20 LesZ není pro platnost a účinnost smlouvy o zřízení této služebnosti
nijak důležitý. Porušením těchto povinností potom vzniká nový veřejnoprávní
odpovědnostní vztah mezi sběračem/uživatelem lesa a veřejnou
správou.345
343 Viz § 1 odst. 1, věta druhá OZ.
344 Srov. LASÁK, Jan. In SPAČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976–1474).
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 938.
345 PRÁŠKOVÁ, Helena. In HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. 8. vydání.
Praha: C. H. Beck, 2012, s. 424.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
256
Na smlouvu, kterou by se zřizovala služebnost sbírání lesních plodů
je možno také v určitém případě nazírat jako na neplatnou. Předně dle § 580
NOZ je „neplatné právní jednání, které si příčí dobrým mravům, jakož i právní jednání,
které odporuje zákonu, pokud to účel a smysl zákona vyžaduje“. S ohledem
na ustanovení § 588 NOZ lze jako další důvod neplatnosti právních jednání
považovat rozpor s veřejným pořádkem.346
Tato jednání jsou pak ve smyslu
posledně citovaného ustanovení absolutně neplatná.
Jednání je neplatné pro rozpor se zákonem nejen v případě, kdy se jedná
o rozpor s normou soukromého práva, ale i v případě kdy se jedná o rozpor
s veřejným právem, resp. normou veřejného práva.347
Je nutné také rozlišovat
neplatnost právního jednání relativní a absolutní. Kritériem pro určení,
zda se jedná o neplatnost relativní nebo absolutní je dle komentářové literatury
především smysl a účel zákona, což ostatně určuje i § 580 NOZ. Pokud
je smyslem a účelem zákona nevyvolat právní následky v soukromoprávní
oblasti, pak se jedná o neplatnost absolutní.348
Smyslem § 19 LesZ je umožnit veřejné užívání lesa každému. Pokud jsem
v úvodu definoval obsah veřejného užívání, resp. obecného užívání jako
užívání, které nevylučuje z užívání ostatní uživatele, je třeba říci, že služebnost
která by opravňovala osobu ke sběru lesních plodů s tím, že ostatní
jsou ze sbírání lesních plodů vyloučeni, by byla ve své podstatě užíváním
zvláštním, kdy i samotnou podstatou zvláštního užívání je vyloučení užívání
ostatními osobami. Ke zvláštnímu užívání je však potřeba vždy příslušného
správního aktu, kdy oprávnění ke zvláštnímu užívání vzniká vždy jmenovitě
určenému adresátovi.349
Lesní zákon však udělení takovéhoto oprávnění nezná. Ani uzavření smlouvy
o zřízení takovéto služebnosti nemůže v žádném případě nahrazovat
346 HANDLAR, Jiří. IN LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654).
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 2136.
347 MELZER, Filip, TÉGL, Petr. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I. § 1 – 117.
Praha: Leges, 2013, s. 42.
348 HANDLAR, Jiří. IN LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654).
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 2136. Srov. také MELZER, Filip, TÉGL,
Petr. Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I. § 1 – 117. Praha: Leges, 2013, s. 43.
349 STAŠA, Josef. In HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. 8. vydání. Praha:
C. H. Beck, 2012, s. 310. Srov. také JANOVSKÝ, Jaroslav. Teorie veřejného vlastnictví. 1.
vydání. Praha: Knihovna sborníků věd právních a státních, 1927, s. 88.
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
257
rozhodnutí orgánu veřejné moci. Na takovéto právní jednání je proto možné
nahlížet tak, že právní jednání bude nejen absolutně neplatné, protože odporuje
smyslu a účelu zákona, ale bude neplatné zřejmě i pro rozpor s veřejným
pořádkem.
Další možností, která má však stejné důsledky jako možnost předchozí, tedy
absolutní neplatnost této smlouvy a která je dle mého názoru řešením jednodušším,
je využité teorie organické, resp. její upravené verze, teorie zvláštního
práva. Ta pojímá právo soukromé jako právo obecné a právo veřejné
jako právo zvláštní, neboli právo soukromé se pro veřejnoprávní vztahy
užije subsidiárně.350
Při aplikaci této teorie lze pak dojít k závěru, že byť NOZ dovoluje uzavření
této služebnosti v § 1261, je ustanovení § 19 a 20 LesZ v poměru speciality
k tomuto ustanovení a tudíž nelze takovouto služebnost zřídit.
Ustanovení § 1261 NOZ také zmiňuje umožnění zřízení služebnosti pastvy
zatěžující pozemek určený k plnění funkci lesa. Ustanovení § 1279
odst. 2 NOZ zakazuje pouze zřídit právo pastvy dobytka na pozemcích
s lesními porosty. Tudíž na ostatních pozemcích určených k plnění funkcí
lesa je možno právo pastvy zřídit. Avšak ustanovení § 20 odst. 1 písm. n)
LZ zakazuje v lesích pást dobytek, umožňovat výběh hospodářským zvířatům
a průhon dobytka lesními porosty. Tento zákaz se dokonce vztahuje dle
§ 20 odst. 3 i na vlastníka lesa, nájemce lesa i toho, kdo užívá les z jiného
právního důvodu. Lesem je však nutno dle § 2 písm. a) LesZ třeba rozumět
nejenom lesní porosty, ale i pozemky určené k plnění funkcí lesa. NOZ tak
umožňuje zřízení pastvy dobytka na pozemcích, na kterých je pastva dle
LesZ zakázána.
Naproti tomu zřídit služebnost průhonu dobytka pozemkem určeným
k plnění funkcí lesa se zakazuje i v § 1275 odst. 2 NOZ.
Vztah těchto zákazů a § 1261 NOZ lze opět řešit výkladem obdobně jako
v případě zřízení služebnosti sběru lesních plodů vylučující z veřejného užívání
třetí osoby. Ale jsem toho názoru, že v tomto případě je, vzhledem
k výslovnému zákazu pastvy dobytka v lesích, rozpor se zákonem natolik
350 HENDRYCH, Dušan In HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. 8. vydání.
Praha: C. H. Beck, 2012, s. 24. SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 2. vydání.
Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2009. s. 32.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
258
zjevný, že služebnost pastvy na pozemcích určených k plenění funkci lesa
nelze v žádném případě zřídit. Smlouva o zřízení takovéto služebnosti
by byla dle mého názoru absolutně neplatná pro zjevný rozpor s veřejným
pořádkem. Nehledě na to, že v tomto případě je i zjevný rozpor se zákonem,
kdy se v případě LesZ bezesporu jedná dokonce o kogentní normu.
Soukromoprávní norma je v tomto případě v rozporu s kogentní normou
práva veřejného.
J. Lasák a D. Hrabánek, zřízení takovéto služebnosti připouštějí, avšak
vzhledem k výše uvedenému zákazu, nevidí ve zřízení takovéto služebnosti
smysl.351
19.3 Přístup do krajiny
Právo volného přístupu resp. průchodu krajinou je upraveno v § 63 odst. 2
ZOPK. Z hlediska rozdělení veřejného užívání na obecné a zvláštní se jedná
o obecné užívání. Volný průchod krajinou tak představuje obecné užívání
volné krajiny. Dle tohoto ustanovení má každý právo na „volný průchod přes
pozemky ve vlastnictví či nájmu státu, obce nebo jiné právnické osoby, pokud tím nezpůsobí
škodu na majetku či zdraví jiné osoby a nezasahuje-li do práv na ochranu osobnosti
či sousedských práv. Je přitom povinen respektovat jiné oprávněné zájmy vlastníka
či nájemce pozemku a obecně závazné právní předpisy“.
Ne všechny pozemky jsou předmětem práva volného průchodu krajinou.
Z práva průchodu jsou dle § 63 odst. 3 vyloučeny „zastavěné či stavební
pozemky, dvory, zahrady, sady, vinice, chmelnice a pozemky určené k faremním chovům
zvířat. Orná půda, louky a pastviny jsou z oprávnění vyloučeny v době, kdy může dojít
k poškození porostů či půdy nebo při pastvě dobytka“.
Předně z hlediska omezení vlastnického práva je možno omezení spočívající
ve volném přístupu do krajiny považovat za obdobné omezení spočívajícím
ve veřejném užívání lesa, resp. volného vstupu do lesa a sběru lesních plodů.
Nejedná se tedy o omezení dle čl. 11 odst. 4 LZPS, tedy nucené omezení
s náhradou, ale jde o omezení ve smyslu sociální funkce vlastnictví, a tudíž
omezení ve smyslu čl. 11 odst. 3 LZPS.
351 HRABÁNEK, Dušan, LASÁK, Jan. In SPAČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná
práva (§ 976–1474). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 993.
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
259
Je zajímavé, že obdobnou otázku, tedy zda takovéto omezení je omezením,
za které by měla vlastníkům náležet náhrada, v nedávné době řešila i britská
právní věda. Na základě Countryside and rights of way act 2000 je umožněn
v Británii volný průchod přes určité typy, druhy pozemků. Jedná se o hory,
vřesoviště, divokou přírodu, planiny a zapsanou „common land“.352
Dle britské odborné literatury nepředstavuje omezení vlastnictví volným
průchodem krajinou omezení, které by jednak znehodnocovalo pozemky
vlastníků a jednak ekonomicky znevýhodňovalo vlastníky těchto pozemků,
a to i z toho důvodu, že volný průchod krajinou je umožněn na pozemcích,
které nejsou zemědělsky intenzivně využívány. Toto omezení není ani v rozporu
s Human rights act. 1998, zákonem, který převzal Evropskou úmluvu
o ochraně lidských práv a svobod do právního řádu Velké Británie.353
Z těchto důvodů není ani ve Velké Británii volný průchod krajinou nuceným
omezením vlastnického práva, za které by náležela náhrada.
Kriticky je však třeba přistoupit k vymezení pozemků, které jsou omezeny
veřejným užíváním, resp. přístupem do krajiny. Nelze než souhlasit s názorem
T. Kocourka, který k této problematice uvádí, že „tato povinnost tíží toliko
pozemky ve vlastnictví či nájmu státu, obcí a jiných právnických osob, nikoliv tedy pozemky
ve vlastnictví fyzických osob. Vlastnické právo všech vlastníků má totiž stejný obsah
a ochranu (čl. 11 odst. 1 LZPS). Zákonná omezení základních práv musí platit stejně
pro všechny případy, které splňují stanovené podmínky (čl. 4 odst. 3 LZPS). Rozlišování,
zda je pozemek ve vlastnictví fyzické osoby, či ve vlastnictví státu nebo právnické osoby,
není z hlediska volného přístupu do krajiny jakkoliv racionálně odůvodnitelné. K tomu
se váže problém ryze praktický – osoba, která se vyskytuje v krajině a hodlá využít
práva volného přístupu do krajiny, nemá informace o vlastnických a nájemních vztazích,
čili není schopna učinit si úsudek o této otázce. Sociální realita pak je nutně taková,
že se volný přístup do krajiny rozšiřuje i na pozemky ve vlastnictví fyzických osob.“354
352 SYDENHAM, Angela. Public Rights of way and access to land. 4. vydání. Bristol: Jordan
publishing limited, 2010, s. 249. Blíže k pojmu „common land“ viz UBHI, Navjit,
DENYER-GREEN, Barry. Law of commons and of town and village greens. Bristol: Jordan
publishing limited, 2004, s. 3-5.
353 SYDENHAM, Angela. Public Rights of way and access to land. 4. vydání. Bristol: Jordan
publishing limited, 2010, s. 264.
354 KOCOUREK, Tomáš. Omezení vlastnického práva dle zákona o ochraně přírody a krajiny
aneb propast mezi obecným a veřejným zájmem. In NECKÁŘ, Jan, RADVAN,
Michal, SEHNÁLEK, David, VALDHANS, Jiří (ed.) Acta Universitatis Brunensis Iuridica
No 337. Brno: Masarykova Univerzita, 2008, s. 1844.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
260
Z hlediska ochrany vlastnického práva je dle mého názoru také nevhodné
vymezení práv a povinností jak vlastníka, tak uživatele pozemku, který je zatížen
přístupem do krajiny. Uživatel je pouze omezen tím, že nesmí způsobit
škodu na majetku či zdraví jiné osoby a nesmí zasahovat do práv na ochranu
osobnosti či sousedských práv. Může ale uživatel vcházet na pozemky vlastníka
s jakýmkoli zvířetem, pokud splní výše uvedené požadavky? Je třeba
konstatovat, že ano. Naproti tomu již zmiňovaná Britská úprava umožňuje
vstup na pozemky pouze se psy.355
Další otázkou, která se pojí jak s veřejným užíváním lesa, tak přístupem
do krajiny je otázka turistických značek, resp. pěšin. Je možno vyznačování
turistických cest a vstup na ně považovat za realizaci práva na volný přístup
do krajiny nebo volný vstup do lesa?
K vyznačování tras na majetku vlastníka je bezesporu vždy třeba souhlasu
vlastníka. Přestože je v krajině či v lese turisticky značená pěšina, neznamená
to ve většině případů, že by uživatelé těchto pěšin či stezek neměli přístup
do krajiny či dalších částí lesa mimo turisticky vyznačené trasy. V tomto užívání
jsou pak omezeni pouze § 20 LesZ a ustanovením § 63 odst. 2 ZOPK,
které zakotvují zakázané činnosti a mantinely užívání.
Jsem však toho názoru, že vyznačení stezky či pěšiny a její užívání turisty
již však jde nad rámec běžného užívání lesa a krajiny, neboť samotná chůze
má nejen vliv na hospodářské využití pozemků tvořících tyto pěšiny, ale turistická
pěšina v sobě zahrnuje již určitý prvek pravidelnosti užívání, a tudíž
i intenzivnější zásah do vlastnického práva. Dle mého názoru je proto ke zřízení
turistické trasy v lese či volné krajině vždy třeba souhlasu vlastníka.
Vznik turistické trasy nelze podřazovat pod obecné užívání lesa a krajiny.
Zásah do vlastnického práva je zde totiž intenzivnější v tom smyslu, že zřízením
této stezky se vlastník zříká i budoucího hospodářského využití té části
pozemku, na které se stezka nachází.
Trasu této cesty je proto vhodné vždy s vlastníkem dohodnout. Na druhou
stranu lze tento souhlas zřejmě zahrnout už do souhlasu s vyznačením turistické
značky na majetku vlastníka. Tímto souhlasem v podstatě bere vlastník
na vědomí, že podél této značky bude vést samotná turistická stezka.
355 SYDENHAM, Angela. Public Rights of way and access to land. 4. vydání. Bristol: Jordan
publishing limited, 2010, s. 291.
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
261
K otázce pravidelnosti v případě veřejného užívání se vyjádřil i ÚS ve svém
usnesení ze dne 10. března 2011, sp. zn. II. ÚS 621/11. V tomto usnesení
se ÚS zabýval otázkou, zda pravidelné užívání lesních pozemků pro přístup
k chatě, kterou tyto pozemky obklopovaly, lze podřadit pod obecné užívání
lesa ve smyslu § 19 LesZ. ÚS v tomto usnesení konstatoval, že ustanovení
§ 19 LesZ „nelze…vykládat natolik extenzivně, že by zahrnovalo i pravidelné a nevyhnutelné
užívání cizího lesního pozemku, bezprostředně obklopujícího rekreační objekt
stěžovatelů“.356
19.4 Les a volná krajina jako veřejný statek
Jak bylo řečeno v úvodu, § 490 NOZ po několika desetiletích znovu přináší
do českého právního řadu pojem veřejného statku. Dle definice veřejného
statku357
lze pod tento pojem podřadit i les a volně přístupnou krajinu.
Veřejného statku se v NOZ týkají pouze další tři ustanovení.358
Jedním z těchto ustanovení je § 1016 odst. 1 NOZ, který stanoví, že „plody
spadlé ze stromů a keřů na sousední pozemek náleží vlastníkovi sousedního pozemku.
To neplatí, je-li sousední pozemek veřejným statkem“.
Lze si teoreticky tedy představit např. situaci, kdy fyzická osoba bude vlastnit
sad vedle zemědělského pozemku vlastněného zemědělským družstvem.
Pokud by tedy obligátní jablko ze sadařova stromu spadlo na pozemek družstva,
je stále ve vlastnictví vlastníka sadu. Pokud by však jablko spadlo na ten
stejný pozemek o týden později, avšak mezitím by došlo k převodu vlastnického
práva na fyzickou osobu, jablko by již bylo vlastnictvím nového
majitele zemědělského pozemku. Je tento rozdíl odůvodněný? Tato otázka
se však více váže k vymezení pozemků zatížených volným přístupem do krajiny.
Soukromé právo pouze stanovuje důsledky takovéhoto vymezení.
356 Usnesení Ústavního soudu ze dne 10. března 2011, sp. zn. II. ÚS 621/11.
357 „Věc určená obecnému užívání je veřejným statkem.“
358 Pro úplnost je nutno dodat, že s pojmem veřejného statku fakticky operují čtyři ustanovení.
Čtvrtým ustanovením je § 1260 odst. 2 NOZ, které stanoví, že „při vydržení služebnosti
odpovídající veřejnému statku je vydržitelkou obec, na jejímž území se věc nalézá“ Toto ustanovení
však považuji za absolutně absurdní a vzhledem možnostem vzniku veřejného
užívání jako neaplikovatelné. Ve své podstatě toto ustanovení říká, že veřejné užívání
lze vydržet, resp. že lze vydržet veřejné právo. Z tohoto důvodu není v dalším textu
zmiňováno.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
262
Další ustanovení hovořící o veřejném statku je ustanovení § 1047 NOZ. Dle
tohoto ustanovení „zkrocené zvíře, které vlastník nestíhá a které ani samo k vlastníkovi
v přiměřené době nevrátí, ač mu v tom nikdo nebrání, se stává zvířetem bez pána
a smí si je přivlastnit na soukromém pozemku jeho vlastník, na veřejném statku pak
kdokoli. Platí, že přiměřenou dobou pro návrat zvířete k vlastníkovi je doba šestí týdnů“.
Výše uvedené se však neuplatní v případě, kdy je zvíře označeno takovým
způsobem, že lze jeho vlastníka zjistit.
Zběhne-li se nám neoznačené domácí zvíře do lesa, může si takové zvíře
v lese přivlastnit kdokoli. V případě krajiny bude situace nesmyslně obdobná
jako u spadlého jablka. Budou-li dva zemědělské pozemky vedle sebe, avšak
jeden bude ve vlastnictví soukromé osoby a druhý ve vlastnictví zemědělského
družstva, může si zaběhlé zvíře po šesti týdnech (což bude samo
o sobě složité v praxi zkoumat) přivlastnit na pozemku ve vlastnictví fyzické
osoby tato fyzická osoba. Pozemek zemědělského družstva je nejen zatížen
veřejným užíváním, resp. volným průchodem, ale na tomto pozemku
si může zaběhnuté zvíře, které se stalo zvířetem bez pána, přivlastnit kdokoli.
Nahlédneme-li do § 1049 NOZ, zjistíme, že „ zvíře chované v zoologické zahradě
a ryba v rybníku nebo podobném zařízení, které není veřejným statkem, bez pána není“.
Toto ustanovení může opět přinášet značné výkladové problémy. Kupříkladu
drobné vodní plochy jsou dle § 3 odst. 1 písm. b) LesZ pozemky určenými
k plnění funkcí lesa. Lze tedy říci, že jsou součástí lesa, vztahuje se na ně
veřejné užívání lesa, a tudíž jsou jako součást lesa také veřejným statkem.
Jsou proto tyto ryby v této vodní ploše zvířaty bez pána a může si je přivlastnit
kdokoli? Z hlediska NOZ zřejmě ano. Avšak v případě, že by se již jednalo
o rybník ve smyslu RybZ, byly by ryby již ve vlastnictví majitele rybníka.
19.5 Závěrem
Veřejné užívání lesa a krajiny je v našich podmínkách již poměrně tradičním
institutem. Přestože se jedná o institut veřejného práva, nové soukromé
právo se svou úpravou veřejného statku a služebností přináší celou řadu
otázek a výkladových problémů.
Jedním z těchto výkladových problémů je například vztah veřejného užívání
lesa a z toho vyplývajícího sběru lesních plodů a § 1261 NOZ, který umožňuje
vlastníkovi lesa zatížit jeho pozemek služebností spočívající ve sběru
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
263
lesních plodů. Obdobně NOZ v tomto ustanovení taktéž umožňuje zřízení
práva pastvy, přestože LesZ pastvu a průhon dobytka přes pozemky určené
k plnění funkcí lesa výslovně zakazuje. Jak bylo uvedeno výše, tyto rozpory
lze řešit hned několika způsoby. Lze konstatovat, že zřízení služebnosti
sběru lesních plodů je možné, avšak za dvou předpokladů. Předně touto
služebností bude oprávněnému umožněno, aby plody sbíral pro komerční
využití a dále, že touto služebností nebudou v užívání pro vlastní spotřebu
omezeny třetí osoby.
Co se týče služebnosti práva pastvy v lese, je nutno učinit závěr, že tuto
služebnost zřídit nelze, a to vzhledem k výslovnému zákazu práva pastvy
v LesZ. Na smlouvu, která by zřizovala tuto služebnost, je třeba hledět jako
na absolutně neplatnou.
Nové soukromé právo přináší vlastníkům lesů a pozemků, které tvoří volnou
krajinu, další a především širší možnosti pro využití jejich vlastnictví.
Vlastníci lesů a pozemků zatížených volným přístupem do krajiny si však
nyní musí být vědomi toho, že jejich pozemky jsou sice veřejnými statky dle
NOZ, ale vždy musí mít na paměti požadavky vyplývající z veřejnoprávních
předpisů, zejména předpisů z oblasti ochrany životního prostředí.
20 Postavení vlastníka lesa při naplňování státní lesnické
politiky
Ondřej Zemandl
20.1 Úvod
Lesy jsou integrální složkou krajiny již po tisíciletí. Přístup člověka k nim
se přitom s postupujícím časem měnil od čistě „kořistnického“, přes uvědomění
si potřeby jejich pěstění a ochrany za účelem udržení konstantní
produkce dřeva, až po akcentaci jejich mimoprodukční (tedy především ekologické)
funkce359
. Aktuálním požadavkem české společnosti je tak to, aby
lesy plnily nejen svou funkci produkční, ale taktéž funkci mimoprodukční,
jíž je v současnosti přisuzován stále větší význam. Je přitom předmětem
359 Srov. DAMOHORSKÝ, Milan. Právo životního prostředí. 3. vyd. V Praze: C.H. Beck,
2010, 629 s. ISBN 978-80-7400-338-7. S 320.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
264
častých polemik, jak tyto dvě funkce co nejoptimálněji sladit, přičemž jde
o otázku, která je primárním úkolem lesnické politiky. Vlastníci lesa, jako
adresáti lesnické politiky, jsou pak těmi, na kterých leží břímě reálného vyvažování
obou výše zmíněných funkcí.
20.2 Pojem lesa a kategorie lesa
Jak vyplývá hned z úvodního ustanovení LesZ360
, je les361
v českém právním
řádu ve dvojakém postavení. Jednak je označen jako národního bohatství
tvořící nenahraditelnou složku životního prostředí, zároveň zde ale zákon
hovoří o podpoře trvale udržitelného hospodaření v lese, což implikuje,
že les je zákonodárcem chápán taktéž jako surovinový zdroj.
LesZ rozděluje lesy do třech kategorií362
. Lesy ochranné chrání exponovaná
stanoviště před degradací v důsledku působení klimatických vlivů,
popř. slouží jako ochrana jiným lesům. Lesy zvláštního určení jsou jednak
lesy v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů I. stupně, lesy v ochranných
pásmech zdrojů přírodních léčivých a stolních minerálních vod a lesy
na území národních parků a národních přírodních rezervací. Uvedené lesy
do předmětné kategorie spadají dle § 8 odst. 1 LesZ ex lege. Do této kategorie
lze dále zařadit (na návrh vlastníka nebo z vlastního podnětu orgánu
státní správy) poměrně pestrou paletu lesů počínaje lesy v prvních zónách
CHKO nebo přírodních rezervacích, přes lesy lázeňské či příměstské a lesy
sloužící lesnickému výzkumu a výuce až po lesy se zvýšenou ekologickou
funkcí363
či lesy v oborách a bažantnicích.364
Lesy nespadající ani do jedné
ze jmenovaných kategorií jsou pak dle § 9 LesZ lesy hospodářskými.
Podstatné je, že nelze klást rovnítko mezi příslušnou kategorií lesa a výlučnost
funkce, kterou les plní. Například u lesa hospodářského proto není
důvod rezignovat na jeho mimoprodukční (především ekologické) funkce.
360 Viz § 1 LesZ.
361 Lesem se dle § 3 písm. a) LesZ rozumí lesní porosty a pozemky určené k plnění funkcí
lesa. Oba uvedené komponenty jsou vzájemně propojené, a proto jakýkoliv porost
typických lesních dřevin rostoucí na jiných pozemcích než těch, jež jsou určeny k plnění
funkcí lesa není z pohledu práva lesem. K tomu srov. DROBNÍK, J., DVOŘÁK,
P. Lesní zákon: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010, 290 s.
ISBN 978-80-7357-425-3. S. 4.
362 Viz § 6 LesZ.
363 Tedy zejména funkci půdoochrannou, vodochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou.
364 Ucelený výčet podává § 8 odst. 2 LesZ.
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
265
Stejně tak les zvláštního určení může v určité, byť většinou omezené, míře
plnit i funkci produkční. Kategorie je tedy především mírou akcentace
té které funkce příslušného lesa365
. Toto tvrzení lze podpořit následujícím
argumentem. Definici lesa by bylo možné opřít rovněž o dikci § 3 ZoŽP
a definovat jej jako ekosystém, čili funkční soustavu živých a neživých složek
životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie
a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém
prostoru a čase. V tomto kontextu je pak zřejmé, že i les hospodářský
významným způsobem plní ekologické funkce. Vzhledem ke skutečnosti,
že z celkové plochy našich lesů je téměř 75% tvořeno právě lesy hospodářskými
(lesy zvláštního určení tvoří necelých 23% a lesy ochranné o něco
méně než 3%)366
, je jen těžko představitelné, že by jejich ekologická funkce
nebyla brána v potaz.
20.3 Vlastnictví lesa
Právní úprava nijak neomezuje, kdo může být vlastníkem lesa. Lesy jsou tedy
vlastněny fyzickými i právnickými osobami (22% lesů), obcemi (18 % lesů)
a v neposlední řadě státem (60%)367
.
Specifikem vlastnictví lesa jsou bezesporu četná omezení vlastnického práva
vyplývající především z LesZ. V případě lesů spadajících do kategorie lesů
ochranných či lesů zvláštního určení plynou omezení již jen z prostého
zařazení do příslušné kategorie a to především co do maximální výše roční
těžby368
(viz výše zmiňovaná akcentace mimoprodukční funkce). Z aktuální
judikatury369
vyplývá, že toto omezení je v mezích čl. 11 odst. 3 LZPS.
V odborné literatuře se však objevuje oponentní názor, že pokud omezení
dosahuje takové intenzity, která již vylučuje rozumné hospodářské využití
lesa, jde o případ podřaditelný pod čl. 11 odst. 4 LZPS. 370
365 Viz DROBNÍK, J., DVOŘÁK, P. op. cit. S. 16
366 Viz Zpráva o stavu lesa. Volně ke stažení na webových stránkách Ministerstva zemědělství.
Dostupné na http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/zprava-o-stavu-lesa-a-lesniho/
[cit. 2. 1. 2015].
367 Údaje pocházejí z webových stránek Ministerstva zemědělství. Dostupné na http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/lesnictvi/
[cit. 2. 1. 2015].
368 Viz § 36 LesZ.
369 Srov. rozsudek NS ze dne 29. 4. 2009, sp. zn. 25 Cdo 193/2007.
370 KOCOUREK, Tomáš. Omezení vlastnického práva k pozemkům ve prospěch ochrany
životního prostředí. Vyd. 1. Praha: Leges, 2012, 278 s. ISBN 978-80-87576-10-6. S. 141.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
266
I v lesích hospodářských je však hospodaření podřízeno poměrně přísným
podmínkám371
. Ty vyplývají buď z lesních hospodářských plánů, nebo z lesních
hospodářských osnov372
, což jsou dokumenty stanovící rozvrh hospodářské
úpravy lesů pro daný lesní celek. Obsahují tedy odpověď na otázky,
jaké jsou hospodářské cíle a jaké dřeviny budou jakým způsobem na příslušném
stanovišti pěstovány.373
V jejich závazných ustanoveních je určena
maximální celková výše těžeb a minimální podíl melioračních a zpevňujících
dřevin. Smyslem této konstrukce je zájem na stabilitě lesa, jeho obnovování
a ochraně před škůdci a tím i plnění jeho ekologické funkce. Jde tak o mez
výkonu vlastnického práva ve smyslu čl. 11 odst. 3 LZPS odůvodněnou
zájmem na ochraně lesa jako významného ekosystému.374
V LesZ je sice
zakotveno právo vlastníka lesa na částečnou náhradu zvýšených nákladů
vzniklých výsadbou melioračních a zpevňujících dřevin avšak pouze za podmínek
stanovených vyhláškou375
.
V kontextu této kapitoly je nezbytné poznamenat, že LesZ je zcela neselektivní
co do osoby vlastníka a jím ukládané povinnosti, resp. omezení z něj
plynoucí, dopadají stejnou měrou na vlastníky odlišné od státu, stejně jako
na stát samotný (resp. právnickou osobu, jíž je nakládání se státními lesy
svěřeno).376
20.4 Lesnická politika a státní lesnická politika
Z předchozích statí plyne, že les má mimořádný společenský význam.
Je tedy nezbytné nakládat s ním koncepčně. Z toho důvodu stát formuluje
svou lesnickou politiku, jež by měla vyjadřovat celkovou koncepci lesnictví
na jeho území.
371 KOCOUREK, Tomáš. op. cit. S. 139.
372 § 24 a 25 LesZ. Uvedené dokumenty navíc podléhají schválení orgánem ochrany přírody,
které má formu závazného stanoviska (viz§ 4 odst. 3 ZOPK.
373 VALA, Vlastimil a Ondřej Pecháček. Cíle vlastníků lesů a ochrany přírody v lesních
hospodářských plánech. Hospodářská úprava lesů a ochrany přírody. Trendy, možnosti,
dopad:.sborník z konference: [13. 11. 2014 Kokořínský důl]. Praha: Česká lesnická společnost,
2014, 76 s. ISBN 978-80-02-02542-9. S 57.
374 KOCOUREK, Tomáš. op. cit. S. 140.
375 Vyhláška č. 80/1996 Sb., o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního
podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad zvýšených nákladů,
ve znění pozdějších předpisů.
376 Výjimku v tomto ohledu je toliko přísnější režim dispozice se státními lesy, jak vyplývá
z § 4 a § 5 LesZ.
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
267
Obecně je lesnická politika definována jako věda zabývající se řešením
a závaznou úpravou rozličných konfliktních zájmů v oblasti lesů377
.
Spektrum okruhů spadajících do lesnické politiky je tedy značně pestré
a zdaleka se neomezuje jen na oblast regulovanou LesZ či environmentální
aspekty lesnictví. Lesnická politika (tak jako ostatně do určité míry i lesnictví
samotné) má svůj ekonomický i sociální rozměr. Pro kapitolu je však relevantní
toliko její environmentálně–lesnická výseč.
Základní teze lesnické politiky jsou v našich podmínkách aktuálně vtěleny
do jediného dokumentu - Zásad státní lesnické politiky378
(dále jen „ZSLP“).
Ty nahradily Národní lesnický programu II379
(dále jen „NLP II“), který byl vyhlášen
pro období od roku 2008 do roku 2013. Lze konstatovat, že v ZSLP byla
zachována kontinuita směřování státní lesnické politiky a to směrem k většímu
přibližování porostů přirozené skladbě lesa.
Tato tendence byla zjevná již v NLP II. Jeho výraznou slabinou však byl
obrovský počet dílčích cílů v rámci (nejen) ekologického pilíře, což vedlo
k jeho roztříštěnosti. Dalším, pravděpodobně nejvýznamnějším, deficitem
bylo to, že neobsahoval žádný záměr na změnu lesnické legislativy coby
nezbytný předpoklad splnění vyjádřených cílů (ačkoliv například na úseku
legislativy myslivecké byl zcela konkrétní). Nutným důsledkem pak bylo to,
že NLP II zůstal fakticky nenaplněn.
ZSLP se výše uvedených chyb vyvarovaly a vytkly si toliko pět jasně formulovaných
cílů, z nichž za ekologické lze považovat Zachování lesa pro budoucí
generace, které odráží pojetí lesa jako národního přírodního bohatství a surovinového
zdroje a Zvyšování biodiverzity v lesních ekosystémech, jejich celistvosti
a ekologické stability, jež je odrazem ekosystémového pojetí lesa. Zcela klíčové
je pak to, že v rámci sekce Opatření k dosažení cílů je jako potřebný krok uvedeno
přijetí nového LesZ. Tento krok se jeví jako nezbytnost zejména proto,
že ZSLP mimo jiné předpokládají členění práv a povinností vlastníků podle
druhu vlastnictví, přičemž naplňování veřejných zájmů by mělo být spojeno
především s lesy ve státním vlastnictví, což je zásadní myšlenka, jíž je podmíněna
faktická realizace ZSLP.
377 OLIVA, Jiří.: Lesnická politika. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2005. 161 s.
ISBN 80-213-1385-4. S. 15.
378 Usnesení Vlády České republiky č. 854 ze dne 21. 11. 2012.
379 Usnesení Vlády České republiky č. 1221 ze dne 1. října 2008, o Národním lesnickém
programu pro období do roku 2013.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
268
20.5 Závěr
Cílem shora provedeného exkurzu do kategorizace lesů a některých aspektů
vlastnictví lesa bylo vytvořit platformu pro úvahu nad směřováním státní
lesnické politiky a postavením, jaké v ní vlastník lesa zaujímá.
Lze konstatovat, že aktuální státní lesnická politika udržuje kurz, pro nějž
je typické zdůraznění ekologických funkcí lesa, resp. přibližování stávajících
lesů lesům přirozeným. Na rozdíl od lesnické politiky předchozích let není
podceňován význam osoby vlastníka. Jak bylo naznačeno výše, jsou již nyní
vlastníci lesů zatíženi naplňováním veřejného zájmu na nejzazší možnou
mez. Přibližování lesa jeho přirozené skladbě, jež ZSLP předpokládají, znamená
požadavek na změnu hospodaření, jež z podstaty věci nemůže být změnou
znamenající lepší hospodářský výsledek. To by tedy, s ohledem na čl. 11
odst. 4 LZPS, předpokládalo poskytování kompenzace. Tím by se však tento
záměr jednak dostal daleko za hranici své ekonomické únosnosti, neboť,
s přihlédnutím k judikatuře NS380
, by tuto kompenzaci pravděpodobně žádaly
i osoby spravující státní lesy, a za druhé by si beztoho vyžádal změnu lesnické
legislativy. Při vědomí toho, že ve vlastnictví státu je 60 % lesů, se jeví jako
elegantní (a z pohledu soukromých vlastníků více než potěšitelné) řešení aby
v rámci změny právní úpravy381
stát v tomto ohledu omezil sám sebe a zajistil
tak bezproblémové naplňování veřejného zájmu.
V souvislosti se shora uvedeným je však nutné konstatovat, že současná právní
úprava se ZSLP prozatím příliš nekoreluje, a to ani po dvou letech od jejich
vyhlášení, přičemž se nezdá, že by se v nejbližší době k průlomové změně
legislativy vůbec schylovalo. Je tedy otázkou, zda budou současné ZSLP vůbec
kdy realizovány nebo jen po určitém čase nahrazeny jiným dokumentem.
21 Polský model myslivosti a vlastnictví honebních pozemků
Wojciech Radecki a Adam Habuda
21.1 Utváření polského modelu myslivosti
Tradice polských loveckých úprav sahá do středověku. Těmto nebude
v této kapitole věnována pozornost. Výklad začne u prvního moderního
380 Srov. rozsudek NS ze dne 28. 8. 2013, sp. zn. 25 Cdo 3837/2011.
381 Která by i tak k zakotvení změn v lesním hospodaření byla nutná, zejména na úrovni
lesních hospodářských plánů.
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
269
normativního aktu, kterým bylo nařízení (zákonné povahy) Prezidenta
Polska z 3. prosince 1927 o mysliveckém právu.382
Nařízení upravovalo
právo lovu způsobem typickým pro tehdejší dobu: oprávnění k lovu bylo
spojeno s vlastnictvím pozemku a patřilo vlastníkovi pozemku. Vlastník
pozemku mohl vytvořit vlastní honitbu, jestliže šlo o pozemky o výměře
nejméně 100 ha. V opačném případě mohl vykonávat právo lovu pouze
spolu s jinými vlastníky pozemků, které měly souvislou výměru nejméně
100 ha. Tyto pozemky tvořily společnou honitbu. Zvěř byla považována
za věc ničí a oprávnění k lovu zajišťoval lovecký lístek vydávaný příslušným
správním orgánem.
Tento model myslivosti se udržel v celém meziválečném období a v prvních
poválečných letech do roku 1952, kdy bylo předválečné myslivecké
právo nahrazeno dekretem Rady ministrů z 29. října 1952 o mysliveckém
právu schváleným Státní Radou.383
Dekret zavedl úplně odlišné řešení
ve srovnání s meziválečným obdobím. Celé území státu bylo rozděleno
na honitby. V rámci vévodství měly pravomoc k rozdělení tehdejší výkonné
orgány vévodských národních výborů. Vlastníci pozemků nebyli účastníky
řízení o rozdělení honitby. Honitba byla definována jako území o souvislém
povrchu dostatečném pro samostatné vedení myslivosti. V zásadě musela
být minimální výměra honitby nejméně 3 000 ha (ministr lesnictví mohl výjimečně
povolit vytvoření menší honitby). Hlavním způsobem obhospodařování
honiteb byl pacht. Výkonné orgány vévodských národních výborů propachtovávaly
honitby Polskému mysliveckému svazu nebo jiným sdružením
doporučeným Polským mysliveckým svazem. Nepropachtované honitby
byly předávány do správy podnikům státních lesů, státním zemědělským
podnikům, vojenským orgánům nebo orgánům veřejné bezpečnosti. Lov
mohl být vykonáván jen v honitbě a pouze v rámci loveckého chovatelského
plánu. Lovit mohli pouze členové Polského mysliveckého svazu a pro výkon
lovu bylo nutné povolení k držení myslivecké zbraně a také souhlas pachtýře
nebo správce honitby.
382 Rozporzadzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 3. 12. 1927 o prawie lowieckim (Dziennik
Ustaw č. 110, poz 934).
383 Dekret z 29. 10. 1952 o prawie lowieckim (Dziennik Ustaw nr 44, poz 300).
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
270
Zásady obsažené v dekretu byly v podstatě převzaty zákonem
ze 17. června 1959 o chovu, ochraně zvěře a mysliveckém právu384
s jednou
dosti významnou změnou spočívající v prohlášení volně žijící zvěře za vlastnictví
státu.
Tento právní stav se udržel do konce období reálného socialismu a ještě
několik následujících let. Začátkem transformace státního a společenského
zřízení se na přelomu 80. a 90 let minulého století odehrál ostrý spor
o budoucí model polské myslivosti. Byly předkládány různé návrhy, včetně
návratu k meziválečnému spojení práva lovu s vlastnictvím pozemku. Avšak
nakonec zvítězila koncepce kontinuity, kterou přijal zákon z 13. října 1995 –
myslivecké právo (dále jen myslivecký zákon).385
Tento zákon byl mnohokrát
novelizován a je stále platný. Zákon převzal řešení zpracované v letech 1952
a 1959 s některými změnami zdůrazňujícími význam myslivosti pro ochranu
životního prostředí.
21.2 Platný model polské myslivosti
Nejpodstatnější znaky, které charakterizují polský model myslivosti, jsou
podle mysliveckého zákona následující:
• uznání myslivosti za součást ochrany přírodního životního prostředí
spočívající v ochraně zvěře a hospodaření s jejími zdroji v souladu
se zásadami ekologie a zásadami racionálního zemědělského, lesního
a rybářského hospodaření (čl. 1),
• uznání volně žijící zvěře za veřejný statek ve vlastnictví státu (čl. 2),
• povolení provádění mysliveckého hospodaření - včetně lovu – pouze
v honitbách o výměře nejméně 3000 ha (čl. 23 odst. 1), v menších
výjimečně se souhlasem ministra životního prostředí (čl. 23 odst. 2),
• uznání propachtování honiteb organizačním jednotkám Polského
mysliveckého svazu – loveckým sdružením za významný způsob
obhospodařování honiteb (čl. 28 odst. 1 a 1a), s připuštěním vyloučení
honiteb z propachtování rozhodnutím ministra životního prostředí
a jejich předání do správy Státního lesního hospodářství Státní
384 Ustawa z 17. 6. 1959 o hodowli, ochronie zwierzat lownych i prawie lowieckim (Dziennik
Ustaw nr 36, později přetištěn v Dziennik Ustaw 1973 nr 33, poz 197).
385 Ustawa z 13. 10. 1995 – Prawo lowieckie (Dziennik Ustaw nr 147, poz 713, úplně znění
Dziennik Ustaw nr 2013, poz 1226)
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
271
lesy, Polskému mysliveckému svazu nebo vědecko-vzdělávacím zařízením
za účelem provozu středisek chovu zvěře, ve kterých se kromě
lovu uskutečňují i jiné účely myslivosti (čl. 28 odst. 2 až 4),
• existence pouze jedné organizace lovců ve formě Polského mysliveckého
svazu s právní subjektivitou jako sdružení fyzických a právnických
osob vykonávající myslivecké hospodářství (čl. 32), jejímiž
významnými organizačními jednotkami jsou lovecká sdružení (čl. 33),
• vytvoření Státní myslivecké stráže jako útvaru vybaveného stejnokrojem
a střelnou zbraní, podřízeného přímo vévodovi (čl. 36 odst. 1);
Státní myslivecká stráž kontroluje dodržování ustanovení zákona
a má široké oprávnění policejní povahy (čl. 39),
• závislost výkonu lovu na členství v Polském mysliveckém svazu (čl. 42
odst. 1), s připuštěním lovu občanů členských států EU, mají-li lovecké
oprávnění ve svých státech a složí-li doplňující zkoušky ze znalosti
polských mysliveckých předpisů (čl. 42a) a také s připuštěním lovu
cizinci po zakoupení práva lovu ve zvláštním turistickém podniku nebo
se souhlasem ministra životního prostředí (čl. 43); ve všech případech
je podmínkou lovu souhlas pachtýře nebo správce honitby,
• zavedení objektivní odpovědnosti pachtýře nebo správce honitby
za škody, které v obilí nebo na úrodě způsobilo prase divoké, los
evropský, jelen evropský, daněk skrvnitý a srnec obecný (čl. 46 odst. 1
bod 1) a také absolutní odpovědnost pachtýře nebo správce honitby
za škody způsobené při lovu (čl. 46 odst. 1 bod 2),
• zavedení trestní odpovědnosti za různé způsoby pytláctví (čl. 52 a 53)
a také odpovědnost za přestupky v případě porušení jiných ustanovení
mysliveckého práva (čl. 51).
21.3 Utváření honiteb
Podle čl. 27 odst. 1 mysliveckého zákona je rozdělení území státu na honitby
a změny jejich hranic na území vévodství v působnosti vévodského sněmu,
který o něm rozhoduje usnesením po vyjádření stanoviska příslušného
ředitele regionálního ředitelství Státního lesního hospodářství Státní lesy,
Polského mysliveckého svazu a zemědělské komory. Zákon nepředpokládá
účast vlastníků pozemků v těchto řízeních. Je však třeba podotknout,
že řízení o rozdělení vévodství na honitby není podle polského správního
řádu správním řízením.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
272
Podle čl. 26 a 27 mysliveckého zákona nejsou součástí honitby:
1. národní parky a přírodní rezervace s výjimkou rezervací nebo jejich
částí, ve kterých není plánem ochrany nebo ochrannými úkoly zakázán
výkon lovu,
2. území v administrativních hranicích města; jestliže však v těchto
hranicích jsou větší lesní nebo zemědělská území, může být z těchto
pozemků vytvořena honitba nebo můžou být připojeny k jiným
honitbám,
3. pozemkynepatřícík městůmv hranicíchbytovýchnebohospodářských
staveb, s dvorky, návsemi a ulicemi a také cestami uvnitř těchto míst,
4. stavby, závody, zařízení a pozemky určené pro společenské,
náboženské, průmyslové, obchodní, skladovací, dopravní a jiné
hospodářské účely a také objekty památkové a zvláštní povahy, jsou-li
oploceny
Z výše uvedených ustanovení vyplývá, že vlastník nebo uživatel pozemku
nemůže odmítnout zařazení svého pozemku k honitbě a nemůže požadovat
vyloučení svého pozemku z honitby, jestliže neexistují předpoklady
uvedené v čl. 26. Navíc vlastník nebo uživatel zemědělského nebo lesního
pozemku nemůže odmítnout lov na svém pozemku a za vynucené zpřístupnění
pozemku k mysliveckému hospodaření (včetně lovu) nezískává žádné
kompenzace, protože pachtovné za užívání honitby se platí nadlesnictvím
a obcím, nikoli vlastníkům pozemků.
Asi 90 % území Polska zaujímají honitby. Území Polska je rozdělené na 5 080
honiteb, z toho 4 740 propachtovaných a 340 vyloučených z propachtování
a předaných ministrem životního prostředí do správy pro provoz středisek
chovu zvěře.386
Tento model se stal předmětem silné kritiky pro jeho rozpor se smyslem
vlastnického práva.387
Zastánci tohoto modelu naopak uvádí, že přednost
má účel myslivosti jako část ochrany přírodního životního prostředí, přičemž
polské myslivecké právo sice dovoluje lov na cizích pozemcích, ale je to
386 JENOCH, P. Rodzaje i klasyfikacja obwodow lowieckich. In: Lowiectwo. Varšava, 2011, s. 41.
387 DANILOWICZ, W. Czarne chmury nad polskim modelem lowiectwa. Brac Lowiecka.
2014, č. 2, s. 30-33.
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
273
jen omezení, nikoliv odnětí vlastnického práva, přičemž zájmy vlastníků
pozemků jsou řádně zajištěny absolutní odpovědností za škody způsobené
při lovu.388
V létě 2014 se těmito otázkami zabýval polský Ústavní tribunál.
21.4 Nález Ústavního tribunálu
Nález byl způsobený usnesením polského Nejvyššího správního soudu,
který se na Tribunál obrátil s právní otázkou, zda čl. 26 a čl. 27 odst. 1 mysliveckého
zákona v rozsahu, ve kterém umožňuje utváření honiteb zahrnujících
soukromé nemovitosti proti vůli vlastníka, jsou v souladu s čl. 64 odst. 1
ve spojení s čl. 64 odst. 3 a čl. 31 odst. 3 Ústavy (zda nejsou neproporcionální
omezením vlastnického práva) a také s čl. 64 odst. 3 ve spojení s čl. 31
odst. 3 Ústavy (zda porušují podstatu vlastnického práva).
Ústavní tribunál nálezem z 10. července 2014 dal následující odpověď: čl. 27
odst. 1 ve spojení s čl. 26 mysliveckého práva tím, že zmocňuje k zahrnutí
nemovitosti do režimu honitby bez zajištění řádných právních prostředků
ochrany práv vlastníka této nemovitosti, není v souladu s čl. 64 odst. 1
ve spojení s čl. 64 odst. 3 a čl. 31 odst. 3 Ústavy Polské republiky.389
Ústavní tribunál vycházel ze tří ustanovení Ústavy polské republiky
z 2. dubna 1997:390
• čl. 64 odst. 1, podle kterého každému náleží právo na vlastnictví, jiné
majetkové oprávnění a právo na dědictví,
• čl. 64 odst. 3, podle kterého vlastnictví může být omezeno pouze
zákonem a pouze v rozsahu, který neporuší podstatu vlastnického
práva,
• čl. 31 odst. 3, který stanoví, že omezení ústavních svobod a práv
mohou být stanovena pouze zákonem a jen je-li to nutné v demokratickém
státě pro jeho bezpečnost nebo veřejný pořádek nebo
pro ochranu životního prostředí, zdraví a veřejné morálky nebo svobod
a práv jiných osob, tato omezení nesmí porušovat podstatu svobod
a práv.
388 KOSCIELNIAK-MARSZAL, M. Wlasnosc w polskim modele lowiectwa. Brac Lowiecka.
2014, č. 3, s. 67-71.
389 Nález Ústavního tribunálu z 10. 7. 2014, sp. zn. P 19/13, výroková část zveřejněna
v DzU z 21. 7. 2014, poz 951. Odůvodnění z webových stránek Ústavního soudu.
390 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2. 4. 1997 (DzU nr 78, poz. 483).
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
274
V odůvodnění nálezu Tribunál konstatoval, že předmětem kontroly ústavnosti
je právní norma, jejíž část zahrnuje čl. 27 odst. 1 ve spojení s čl. 26
mysliveckého zákona a podstata ústavních pochybností spočívá v tom:
• zda podle Ústavy je přípustné utváření honiteb a změna jejich hranic
bez účasti vlastníků nemovitostí v takovém řízení v situaci, ve které
zahrnutí dané nemovitosti k honitbě působí, že vlastník nemovitosti
má řadu povinností,
• zda to, že rozdělení honitby a změna hranic honitby jsou uskutečňovány
usnesením vévodského sněmu, neporušuje výhradu zákona
pro omezení ústavních svobod a práv.
Tribunál uvedl, že předmětem kontroly je jen zákonné řízení s ohledem
na automatické účinky, které vyvolává jeho použití a kterými je omezení
vlastnického práva.
Tribunál uznal, že honitbu je možné považovat za území se zvláštním správněprávním
režimem (zvláštní území) a poukázal na skutečnost, že správněprávní
režim zvláštního území působí zejména na vlastnické právo k nemovitostem
v jeho hranicích. Zásah spočívá v uložení dodatečných povinností
(příkazů) nebo omezení vlastníkům nemovitostí. V některých případech
dokonce dochází k odnětí určitých vlastnických oprávnění (zákazy). Režim
zvláštního území může být zaveden pro různé účely, zejména za účelem
ochrany životního prostředí. Předpisy dovolující vytváření zvláštních území
jsou předmětem hodnocení z hlediska ústavních norem chránících vlastnické
právo a určující předpoklady přípustnosti jeho omezení.
Podle odborné literatury391
Tribunál uvedl, že požadavek souvislosti území
honitby má prioritní povahu pro řádný výkon mysliveckého hospodaření.
Území honitby musí umožnit myslivecké hospodaření v dané honitbě autonomním
způsobem, honitba musí být územím soběstačným z hlediska mysliveckého
hospodaření. Toto je významné pro další úvahy.
Po uvedení zásad mysliveckého hospodaření392
se Tribunál zabýval omezeními
spojenými s utvářením honitby. Povšimnul si, že podstatným omezením
vlastnického práva k nemovitosti připojené k honitbě je povinnost vlast-
391 MÜLLER, T. ZWOLAK, Z. Prawo lowieckie z komentarzem oraz przepisami wykonawczymi
i zwiazkowymi. Varšava, 1988, s. 85.
392 Podle RADECKI, W. Prawo lowieckie. Komentarz. Varšava: Difin, 2012, s. 109.
ISBN 978-83-7641-621-2
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
275
níka snášet lov na jeho nemovitosti.393
Podle Tribunálu rozbor ustanovení
mysliveckého práva vede k závěru, že právo lovu přísluší státu, jenž upravuje
jeho výkon a poskytuje oprávnění na tom úseku pouze subjektům splňujícím
určité podmínky. Právo výkonu lovu (individuálního i kolektivního)
na cizím pozemku připojenému k honitbě, které není dokonce spojeno
s povinností informovat vlastníky těchto nemovitostí o jeho vykonávání,
je významným omezením vlastnického práva. Právě dispozice s předmětem
vlastnictví a možnost vyloučit z něj jiné osoby je základem vlastnického
práva podle čl. 140 polského občanského zákoníku. Vlastníkům nemovitostí
připojených k honitbě nepřísluší žádné právní prostředky, které by umožnily
vyjádřit nesouhlas s výkonem lovu na pozemcích v jejich vlastnictví.
Vůči ustanovením Ústavy, ze kterých Tribunál při kontrole ústavnosti
vycházel, Tribunál judikoval, že přípustnost omezení vlastnického práva
podle čl. 64 odst. 1 Ústavy jsou dány normami obsaženými v čl. 64 odst. 3
a čl. 31 odst. 3 Ústavy. S odvoláním na svou ustálenou judikaturu Tribunál
konstatoval, že čl. 64 odst. 3 není lex specialis vůči čl. 31 odst. 3 a při zkoumání
přípustnosti omezení vlastnického práva se normy obsažené v těchto
ustanoveních uplatňují kumulativně.
Podle Tribunálu jsou formální předpoklady omezení vlastnického práva
obsažené v čl. 31 odst. 3 („můžou být stanoveny pouze zákonem“) a v 64
odst. 3 („vlastnictví může být omezeno pouze zákonem“) v podstatě splněny.
Účelem usnesení vévodského sněmu je vydání aktu (úkonu) k utvoření
takových a ne jiných honiteb s individuálně určenými hranicemi a jen
v tomto smyslu usnesení utváří honitby. Není to však akt vytvářející povinnosti
či práva vlastníků nemovitostí v honitbě. Tato práva a povinnosti určuje
zákon o mysliveckém právu, který určuje adresáty těchto práv a povinností.
Těmi jsou všichni vlastníci nemovitostí v honitbě.
K dalším podmínkám obsaženým v čl. 31. odst. 3 Tribunál připomněl,
že v judikatuře jsou uvedeny tři podmínky ústavnosti omezení ústavních
práv a svobod: vhodnost, nutnost a proporcionalita senso stricto.
393 Takový je také postoj obecných soudů, jejichž judikatura potvrzuje, že vlastník nemovitosti
musí snášet lov na svém pozemku s ohledem na veřejný zájem, přičemž právě
proto mu zákon o mysliveckém právu zaručuje úplnou náhradu loveckých škod. Srov.
např. usnesení Nejvyššího soudu z 21. 12. 2007, sp. zn. II CZP 74/07. Také komentář
RADECKI, W. Ochrona Šrodowiska. Prawo i Polityka. 2009, č. 2, s. 49-54.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
276
Podle Tribunálu splnění podmínky vhodnosti utváření honiteb zahrnující
také soukromé nemovitosti s omezením vlastnického práva je nepochybné.
Toto řešení je totiž vhodné pro uplatnění úmyslu zákonodárce, kterým je splnění
úkolů na úseku myslivosti, jak je chápe zákon o mysliveckém právu,
tj. jako prvek ochrany přírodního životního prostředí zahrnující ochranu
zvěře, hospodaření s jejími zdroji v souladu se zásadami ekologie a zásadami
racionálního zemědělského, lesního a rybářského hospodaření (čl. 1 zákona
o mysliveckém právu) včetně mysliveckého hospodaření v zákonodárcem
přijatém modelu tohoto hospodaření.
Podle Tribunálu zpochybňovaná právní úprava splňuje také předpoklad
nutnosti v demokratickém státu. Postup při utváření honiteb a zavedení
omezení vlastnického práva k nemovitostem v honitbách je opodstatněn
nutností takového formování mysliveckého hospodaření a honiteb, které
zajišťuje nejracionálnější hospodaření se zvěří s přihlédnutím k účelům založeným
na hodnotě, jakou je ochrana životního prostředí. Takovými účely
jsou zejména zajištění požadované velikosti populace zvěře a udržení její
rozmanitosti a také zabezpečení vysoké kondice jednotlivých druhů zvěře.
Nepřímým účelem je rovněž snaha o zmenšování škod působených zvěří
(především na obilí na soukromých pozemcích).
Zpochybňovaná právní úprava ovšem podle Tribunálu nesplňuje třetí předpoklad:
proporcionalitu stricto senso. Tribunál uvedl, že vyloučení všech
právních forem účasti vlastníků nemovitostí v řízení směřujícím k vytvoření
honitby zahrnující tyto nemovitosti a nedostatek právních nástrojů umožňujících
vlastníkům vyloučení svých nemovitostí z právního režimu honitby
nebo vyloučení jednotlivých omezení stanovené zákonem bez ohledu
na důvody, které opodstatňují tuto žádost (ekonomické důvody, světonázor
vlastníka), není nutné pro zajištění příslušné úrovně ochrany životního prostředí
(zejména ochrany zvěře). Tribunál uznal, že zákonodárce při přijímání
přezkoumávaného modelu utváření honiteb a s nimi spojenými omezeními
vlastnického práva k nemovitostem vhodně nezohlednil hodnoty podléhající
ochraně. Zákonodárce převzal model vytvořený v dřívějších podmínkách
státního zřízení a nepřizpůsobil jej platnému standardu ochrany vlastnického
práva v Ústavě ani standardu ochrany životního prostředí. Tento
standard je formován několika předpisy. Tribunál následně připomněl obsah
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
277
čl. 74 odst. 2 a 4 Ústavy (uznání ochrany životního prostředí a povinnost
veřejné moci podporovat aktivity občanů pro ochranu a zlepšení životního
prostředí), čl. 86 Ústavy (povinnost každého dbát o stav životního prostředí
a odpovědnost za jeho zhoršení) a čl. 5 Ústavy (spojení ochrany životního
prostředí s principem udržitelného rozvoje). Tím Tribunál uznal čl. 5 jako
významné ustanovení (spojení). Tribunál také odkázal na literaturu394
a uvedl,
že požadavek dodržování principu udržitelného rozvoje znamená, že všude
tam, kde by mělo docházet k zásahu do životního prostředí, je třeba dbát
nejen o to, aby byl zásah co nejmenší (nejméně škodlivý), ale také o to, aby
společenské zásahy byly přinejmenším proporcionální a společensky adekvátní
ke ztrátám, které přináší. Poté poukázal na to, že povinnost ochrany
životního prostředí, je podle Ústavy rozložena mezi veřejné a soukromé subjekty,
není však možné klást mezi ne rovnítko. Zákonodárce určil, že orgány
veřejné moci jsou povinny podporovat občany v této povinnosti (čl. 74
odst. 4 Ústavy), čili příslušné právní a faktické podmínky na tomto úseku
musí být také proporcionální. Vyplývá to rovněž z ústavně stanovené zásady
„pomocnosti“.
Tribunál odložil zrušení platnosti napadených ustanovení o 18 měsíců
a v závěrečných částech odůvodnění uvedl, že zákon o mysliveckém právu,
který byl schválen před vstoupením Ústavy v platnost nebyl dostatečně přizpůsoben
požadavkům Ústavy. To by mělo přimět zákonodárce ne k dílčí
novelizaci zákona, ale ke hledání komplexního řešení, které umožní přizpůsobit
celý model mysliveckého hospodaření aktuálním platným ústavním
ustanovením. Tribunál ještě jednou zdůraznil, že nezpochybňoval vlastní
řízení o utváření honiteb ani nehodnotil jednotlivá omezení vlastnického
práva k nemovitostem v honitbě. Konstatoval, že omezení vlastnického
práva k nemovitostem ve spojení se zvláštním správním režimem pozemků,
zejména pak způsob jeho zavedení a výkon některých oprávnění vyplývajících
z mysliveckého zákona správními orgány a třetími osobami nesplňuje
předpoklady řádné ochrany ústavně zaručeného vlastnického práva. Navíc
připomněl, že myslivecký zákon slouží ochraně ústavní hodnoty, kterou
je ochrana životního prostředí, má paternalistickou povahu.
394 GARDOCKI, L. Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Varšava. 2007, s. 6.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
278
21.5 Závěr
Podle názoru autorů je důležité, že Tribunál nezpochybnil polský model
myslivosti jako celek, nepopřel oprávnění k lovu na cizím pozemku a uznal,
že myslivecký zákon je prostředkem ochrany životního prostředí. Úmyslem
Tribunálu bylo jenom poukázat na to, že vlastnická práva k nemovitostem
v honitbě musí být lépe chráněna. To znamená, že v řízení o vytvoření
honitby a v jejím následném fungování musí mít vlastníci nemovitostí možnost
sdělit svůj postoj. To ovšem neznamená, že jejich postoj je závazný
pro příslušné orgány, protože Tribunál uznal omezení vlastnického práva
za opodstatněné, jak z pohledu ochrany životního prostředí, tak s přihlédnutím
k nutnosti v demokratickém právním státu. Teprve třetí předpoklad
vyvozený z čl. 31 odst. 3 Ústavy – proporcionalita sensu stricto – není podle
Tribunálu splněn. Pro přizpůsobení polského modelu myslivosti k názorům
Tribunálu bude třeba ještě provést změny zákona.
Autoři by chtěli upozornit na skutečnost, že postoj Tribunálu může být
hodnocen jako enigmatický; jeho vyjádření mohou být srovnána se slovy
mýtické Pythie, která mohla být interpretována v různých směrech. Tak lze
hodnotit vyjádření Tribunálu, z nichž vyplývá, že na jedné straně utváření
honiteb na soukromých pozemcích je vhodné a dokonce nutné, a na druhé
straně platná úprava porušuje princip proporcionality. Z nálezu vyplývá
závěr, že princip proporcionality by byl dodržen, pokud by byla posílena
pozice vlastníků nemovitostí zahrnutých do honitby, zejména možnost vyjádřit
se k návrhu na rozdělení území vévodství do honiteb. Tribunál však
nešel dále a nepožaduje, aby vyjádření vlastníka mělo závazný charakter.
Návrh novelizace zákona o mysliveckém právu395
byl předložen právě proto,
aby mohl být zohledněn názor Tribunálu. Návrh předpokládá možnost
vlastníků podávat připomínky a návrhy týkající se návrhu usnesení vévodského
sněmu o rozdělení území vévodství na honitby. Jejich zohlednění však
zůstává v pravomoci vévodského maršálka, který je bude moci zamítnout,
přičemž proti jeho rozhodnutí nebude možnost podat žalobu k soudu.
395 Připravený skupinou poslanců návrh zákona o změně zákona o mysliveckém právu
ze dne 26. září 2014. Dostupný na http://www.sejm.gov.pl/.
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
279
22 Postavení vlastníka při nakládání s dřevinami rostoucími
mimo les
Lukáš Krejčík396
22.1 Úvod
Vlastnictví a ochrana životního prostředí bezesporu představují z hlediska
společenského, ekonomického i právního zcela zásadní hodnoty, tudíž
je zcela logické, že jim právní řád poskytuje vysokou míru ochrany. Jelikož
se však zároveň jedná o hodnoty, které mohou v konkrétních právních situacích
stát v silné kontrapozici (to, co je v zájmu vlastníka, nemusí být zároveň
v zájmu ochrany životního prostředí a naopak), musí právo velice citlivě
nastavit pravidla pro řešení těchto hodnotových kolizí. Počátek uvědomělé
snahy o nalezení rozumné rovnováhy mezi těmito do značné míry protichůdnými
zájmy lze datovat zhruba do 70. let 20. století, kdy se v hrubých
obrysech začalo vytvářet moderní právo životního prostředí jako relativně
samostatné právní odvětví reprezentující a prosazující význam a hodnotovou
samostatnost životního prostředí jako takového. Rozhodně se však
nejedná o proces, který by již byl uzavřený. Naopak právo musí neustále
reagovat na aktuální vývoj a stav jednotlivých složek životního prostředí
a v závislosti na tom nastavovat příslušná pravidla. Při nastavování těchto
pravidel bývá zpravidla nejcitlivější vztah otázek environmentálních a zájmů
na zachování co možná nejširší svobody vlastnické. V tomto ohledu hraje
nikoliv zanedbatelnou úlohu i problematika vztahu mezi veřejným a soukromým
právem. Vlastnictví je totiž institutem typicky soukromoprávní povahy,
kdežto otázky ochrany životního prostředí spadají v zásadě do oblasti veřejnoprávní.
Jelikož oba tyto velké právní celky používají pro úpravy daných
vztahů odlišné metody regulace, jeví se otázka nastavení „kolizních“ pravidel
jako více než komplikovaná a v jistém smyslu i multidimenzionální (dané
vrstvy se totiž v podstatě vrství a překrývají, čímž dochází k vytváření jakési
mozaiky). Jenom pečlivé skládání těchto dílků může vytvořit ucelený obraz
396 Tato kapitola byla zpracována s finanční podporou a v rámci řešení projektu Grantové
agentury Univerzity Karlovy (GA UK) č. 932214 nazvaný “Ochrana životního prostředí
a vlastnické právo ve světle nového občanského zákoníku”, realizovaný na Právnické fakultě
Univerzity Karlovy v Praze. Touto cestou bych chtěl poděkovat Grantové agentuře
UK za finanční podporu, kterou mi poskytuje pro řešení mého projektu.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
280
o daném institutu či vztahu (srov. dále - režim dřevin rostoucích mimo les).
V případě vlastnického práva a životního prostředí je těchto styčných ploch
a kolizí celá řada (ne/vlastnitelnost některých složek životního prostředí,
environmentálně orientovaná omezení vlastnického práva, možnost vyvlastnění
za účelem ochrany životního prostředí, soukromoprávní odpovědnost
vlastníků za škodu na životním prostředí atd.). Všechna tato dílčí propojení
pak musí být viděna duálně, tedy jak skrze perspektivu soukromého, tak
skrze perspektivu veřejného práva. Žádné členění práva totiž nemůže popřít
fakt, že právní řád představuje celek, který je ovládán společným cílem, kterým
je stanovení pravidel pro spořádané soužití svobodných lidí.397
Do vztahu mezi vlastnickým právem a životním prostředím v nedávné
době výrazně zasáhnul NOZ, který položil zcela nové základy občanského,
potažmo celého soukromého práva. Ač se to na první pohled může zdát jako
nepravděpodobné, NOZ má velice výraznou též environmentální dimenzi.
Řada ustanovení tohoto kodexu má totiž velice silnou návaznost či spojitost
s otázkami ochrany životního prostředí. Postavení vlastníka je v tomto
směru přímo ukázkovým příkladem. Tento příspěvek se však věnuje pouze
některým vybraným otázkám, zejména pak otázce právního režimu dřevin
rostoucích mimo les, a to jak z pohledu veřejného, tak soukromého práva.
22.2 Koncepce vlastnického práva podle NOZ
Vlastnické právo patří k tradičním právním institutům a jeho historie sahá
daleko do minulosti. Nicméně koncepce vlastnického práva se neustále
vyvíjí a již několikrát jsme byli svědky jistých teoreticko-právních změn.
NOZ se v tomto směru přiklonil k tradičnímu pojímání vlastnického práva.
Oproti předcházející právní úpravě však přichází NOZ s dílčí změnou, kterou
je to, že předmětem vlastnictví mohou být jak věci hmotné, tak věci
nehmotné (§ 1011 NOZ, tzv. objektivní vymezení vlastnického práva).
Následující § 1012 NOZ pak vymezuje vlastnické právo v subjektivním
smyslu, když říká, že „vlastník má právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu
libovolně nakládat a jiné osoby z toho vyloučit“. Na rozdíl od předchozí úpravy
tak rozlišuje mezi pojmy vlastnictví a vlastnické právo. Termínem vlastnické
právo se tak označuje subjektivní právo vlastníka k předmětu tohoto práva.
397 WEINBERGER, O. Norma a instituce. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1995, s. 23.
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
281
Termín vlastnictví pak označuje právě a pouze tento předmět, tedy „vše,
co někomu patří, všechny jeho věci hmotné i nehmotné“.
Z hlediska ochrany životního prostředí je důležité zejména to, že svoboda
vlastnická (tedy možnost nakládat s vlastnictvím libovolně) je limitována
„mezemi právního řádu“. Tyto meze jsou pak mj. vytvářeny i předpisy
z oblasti práva životního prostředí. Vlastník lesa je tak kupříkladu povinen
umožnit každému tzv. obecné užívání lesů (srov. § 19 a násl. LesZ); původce
odpadu (jeho vlastník) je povinen naložit s odpadem v souladu s ustanoveními
OdpZ; vlastník pozemku nacházejícího se na území NP musí strpět
omezení, která vyplývají ze ZOPK apod. Obdobně je též omezen vlastník
dřevin rostoucích mimo les (viz dále).
22.3 Právní režim dřevin rostoucích mimo les
Z hlediska vztahu mezi vlastnickým právem a ochranou životního prostředí
se jako velice zajímavá jeví problematika dřevin nacházejících
se mimo les (tedy mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa – srov. § 3
a násl. LesZ). NOZ totiž zavedl řadu nových pravidel, jejichž reálné uplatnění
v praxi vyžaduje jakousi veřejnoprávní korekci či konfrontaci. Obecně
platí, že porosty (nejenom dřeviny, ale i jiné druhy rostlin), které se nachází
na daném pozemku, představují z právního pohledu součást pozemku.
Tento právní status dřevin vyplývá z ustanovení § 505, resp. 507 NOZ,
který stanoví, že „součástí pozemku je rostlinstvo na něm vzešlé“. Dané
ustanovení je projevem zásady superficies solo cedit (povrch ustupuje půdě),
na které je založen celý NOZ. Ze soukromoprávního hlediska to tedy znamená,
že vlastník pozemku je zároveň vlastníkem dřevin (spojených se zemí
kořenovým systémem), které se nacházejí na jeho pozemku. Jelikož se jedná
o předmět jeho vlastnického práva, může na něj uplatnit veškerá dílčí vlastnická
oprávnění, která mu přiznává NOZ. Konkrétní vlastník tedy nepochybně
může z daných dřevin těžit plody či je využívat k jiným účelům. Tato
vlastnická svoboda však není neomezená. Nejrůznější omezení pak vyplývají
především z předpisů veřejnoprávních. Ochranu dřevin rostoucích mimo les
totiž předpokládá § 7 – 9 ZOPK.398
Základním veřejnoprávním pravidlem
398 V konkrétním případě však mohou dřeviny podléhat i režimu přísnějšímu, který je stanoven
pro památné stromy (§ 46 a 47 ZOPK), resp. pro zvláště chráněné rostliny (§ 48
a násl. ZOPK).
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
282
vyplývajícím z daných ustanovení pak je, že dané dřeviny musí být chráněny
před poškozením a ničením. Tento zákaz je primárně směřován vlastníkovi,
nepochybně se však vztahuje i na osoby od vlastníka odlišné. Dané pravidlo
totiž mj. reflektuje, že daná dřevina kromě hodnoty ekonomické, která
je významná především pro samotného vlastníka, ztělesňuje i samostatnou
hodnotu ekologickou, která je již na hodnotě ekonomické do značné míry
nezávislá, neboť míří na environmentální funkce, z kterých má prospěch celá
společnost. Vedle toho ZOPK ukládá vlastníkovi aktivní povinnost pečovat
a starat se o dané dřeviny. Smyslem této normy je především zabránit šíření
možných závažných chorob dřevin. Tato povinnost opět míří k ochraně
životního prostředí jako takového, resp. jeho ekologických funkcí, které plní.
Preventivní péčí o dřeviny má být tedy zabráněno možnému rozsáhlejšímu
poškození této složky životního prostředí. Jistě není náhodou, že nakažení
dřeviny závažnou chorobou představuje jediný případ, kdy může příslušný
orgán nařídit jejich pokácení (srov. § 7/2 ZOPK). Tyto veřejnoprávní povinnosti
pak představují ony zákonné meze, o kterých hovoří subjektivní definice
vlastnického práva. Vlastníkova svoboda nakládat s vlastnictvím dle
jeho uvážení je tak v tomto případě omezena ve prospěch ekologických
funkcí, kterým dřeviny slouží.
Ze soukromoprávního hlediska by se mohlo na první pohled zdát,
že je vlastník bez dalšího oprávněn předmět vlastnictví zničit (v daném případě
dřeviny pokácet). Pravda je to však pouze částečná. Při kácení dřevin
totiž musí konkrétní vlastník vzít do úvahy i veřejnoprávní rozměr této problematiky.
ZOPK totiž jako obecné pravidlo stanoví (srov. § 8), že k pokácení
dřevin rostoucích mimo les je nutné povolení orgánu ochrany přírody.
Z tohoto pravidla však existuje řada výjimek, které stanoví jak § 8 ZOPK,
tak i vyhláška MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich
kácení. Vyhláška kupříkladu stanoví, že povolení není třeba ke kácení dřevin,
jejichž obvod nepřesahuje 80 cm (měřeno ve výšce 130 cm nad zemí).
Pokud tedy daná dřevina nedosahuje těchto rozměrů, není třeba k pokácení
součinnosti orgánu veřejné správy. S jistou dávkou zjednodušení lze
pak říci, že se v daném případě soukromé právo uplatní nezávisle na právu
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
283
veřejném (srov. § 1 NOZ).399
Všechny výjimky pak z hlediska hodnotové
kolize představují převážení soukromé hodnoty (vlastnického práva) nad
hodnotou veřejnou (ochranou životního prostředí). Jinými slovy - veřejný
zájem na ochranu ekologických funkcí daných dřevin v těchto případech
není natolik silný, aby odůvodňoval ingerenci do sféry privátní, tedy do vlastnické
svobody. Zákonodárce se tak touto cestou pokusil nastavit rozumnou
rovnováhu mezi 2 právními statky, které jsou do značné míry protichůdné
(viz výše). Z právě uvedeného tedy vyplývá, že byť je životní prostředí
obecně považováno za hodnotu nejvyšší kvality (společně s životem a zdra-
vím)400
, rozhodně to neznamená (a ani nemůže znamenat), že musí životní
prostředí dostat vždy přednost.
NOZ je ve srovnání s předchozí úpravou obsaženou v OZ mnohem
podrobnější. To je patrné i v případě řešení tzv. sousedských práv. Civilní
kodex totiž obsahuje poměrně detailní pravidla, která se týkají stromů, které
se nacházejí v blízkosti sousedské hranice. Záměrem pak především bylo,
aby se do budoucna předešlo případným sporům, které byly za účinnosti
předchozího občanského zákoníku velice časté. První pravidlo (§ 1016
NOZ) se týká situace, kdy větve (stejné platí i pro kořeny) přesahují na sousední
pozemek. Obecně platí, že tyto větve (byť přesahují na pozemek
sousedící) nepřestávají být vlastnictvím daného vlastníka. Jejich ochrana
se však významně oslabuje. V takovém případě existuje několik možných
scénářů. Primární však musí být žádost souseda, aby byly přesahující větve
odstraněny majitelem stromu. Pokud k odstranění nedojde, přiznává NOZ
vlastníkovi pozemku, na který větve přesahují, právo, aby větve odstranil
sám. Učinit tak však může pouze za podmínky, že uplynula přiměřená doba
od zmíněné žádosti a že mu větve „působí škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem
na nedotčeném zachování stromu“. Samotné odstranění větví pak musí být provedeno
šetrným způsobem a ve vhodné roční době. Tuto povinnost lze chápat
jako v jistém smyslu duplicitní, jelikož tato povinnost bez dalšího vyplývá
399 Blíže k této problematice: KREJČÍK, L. Relationship between private and public law
in the light of the new Civil Code. In: Damohorský, M., Stejskal, V., Wagner, E. (Hrsg.).
UMWELTPRIVATRECHT IN MITTELEUROPÄISCHEN LÄNDER. Praha: PFUK,
2014.
400 Srov. DAMOHORSKÝ, Milan. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010,
629 s. Právnické učebnice (C.H. Beck), str. 33.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
284
z výše uvedeného § 7 ZOPK, který ukládá každému povinnost nepoškozovat
stromy a další dřeviny. I kdyby tedy nebyla tato podmínka výslovně
v NOZ uvedena, její aplikaci by stanovil veřejnoprávní předpis.
Ustanovení § 1016 NOZ navíc řeší i otázku vlastnictví plodů spadlých
na sousední pozemek. V takovém případě platí, že náleží vlastníkovi sousedního
pozemku. Uvedené pravidlo pak neplatí, je-li sousední pozemek veřejným
statkem, tedy „slouží-li k obecnému užívání“ (§ 490 NOZ). Dle vysvětlení,
které poskytuje důvodová zpráva, při posuzování, zda je konkrétní pozemek
veřejným statkem, nehraje žádnou roli otázka vlastnických poměrů (tedy zda
je vlastníkem osoba soukromá či veřejná), ale to, jakému účelu slouží nebo
má sloužit. Příkladem pozemku, který je obecným statkem tak může být
např. veřejný park či veřejná cesta. V těchto případech tedy neplatí výše uvedené
pravidlo o vlastnictví plodů spadaných na sousední pozemek. Otázkou
však zůstává, jaké pravidlo pak tedy platí. Teoreticky se nabízejí dvě možná
řešení. Prvním možným řešením je zachování vlastnictví k plodům vlastníkovi
stromu. Druhou variantou je pak považovat spadané plody za věc ničí,
kterou si může každý přivlastnit. Autor se nicméně přiklání spíše k prvnímu
řešení, jelikož zřejmě více odpovídá úmyslu zákonodárce a režimu plodů
jako takových. Obecně totiž platí, že se plody, které spadnou na pozemek
vlastníkův, stávají samostatným předmětem vlastnického práva vlastníka
pozemku. Jelikož se v případě veřejných statků neuplatní výjimka, která platí
pro plody spadané na sousední pozemek, musí zřejmě subsidiárně nastoupit
toto obecné pravidlo. Důvodová zpráva bohužel v tomto směru mlčí.
Druhá skupina norem pak upravuje samotný režim stromů nacházejících
se v blízkosti sousedské hranice (§ 1017 NOZ). Toto ustanovení dává možnost
obrany proti sázení stromů, které se nachází v těsné blízkosti společné
hranice pozemků. Základní podmínku pro aplikaci tohoto ustanovení představuje
existence tzv. rozumného důvodu. Důvodová zpráva uvádí jako příklad
situaci, kdy by byl strom vysazen v blízkosti zemědělského pozemku
a hrozilo by vyčerpání podzemní vláhy pod tímto pozemkem či rozsáhlé
zastínění. Obdobně lze za rozumný důvod považovat situace, kdy je strom
zasazen v blízkosti stavby nacházející se na sousedním pozemku a hrozí
poškození této stavby (důvodová zpráva uvádí jírovec maďal, který je poškození
schopen způsobit). Pro posouzení, zda se konkrétní strom nachází
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
285
„příliš blízko“, jsou rozhodující kritéria, která stanoví § 1017/1 (druhá věta)
NOZ. Přípustná vzdálenost od společné hranice se liší v závislosti na tom,
zda strom dosahuje výšky 3 m či nikoliv. Pro stromy vyšší než 3 m platí jako
minimální vzdálenost 3 m, pro ostatní pak 1,5 m. Tato podpůrná pravidla
však neplatí v případě, že z místních zvyklostí vyplývá něco jiného či jiný
předpis stanoví pravidla rozdílná. Pokud nejsou tyto vzdálenosti dodrženy,
může se soused domáhat odstranění těchto stromů. Ani v tomto případě
však nelze ztrácet ze zřetele veřejné právo. Jak již bylo uvedeno výše, ZOPK
obecně požaduje ke kácení dřevin rostoucích mimo les povolení. I přesto,
že by se sousedé na pokácení stromu dohodli, nelze považovat tuto soukromoprávní
dohodu za dostačující a v žádném případě nemůže nahradit veřejnoprávní
povolení ke kácení. Nejedná-li se tedy o jednu z výjimek (viz výše),
musí vlastník stromu zažádat příslušný orgán ochrany přírody o povolení.
Daný orgán však v rámci povolovacího řízení není vázán soukromoprávním
nárokem. Naopak se musí řídit pouze hledisky, která stanoví § 8
ZOPK. Zákon mu mj. přikazuje, aby v daném případě posoudil, zda existuje
„závažný důvod“ pro pokácení dřeviny. Vedle toho je též nutné vyhodnotit
i „funkční a estetický význam dřevin“. V konečném důsledku tedy může
dojít k situaci, že příslušné povolení nebude vydáno, a to i přesto, že by existoval
soukromoprávní nárok. Vše bude záviset na komplexním posouzení
konkrétní situace příslušným úřadem. Tento případ tak jasně demonstruje,
jak citlivou záležitostí je vztah soukromého a veřejného práva. Zcela nepochybně
tak nelze brát zásadu separace (§ 1 NOZ) doslovně. Naopak je třeba
vnímat všechny styčné plochy a propojení, která se mezi soukromým a veřejným
právem vytvořila.
22.4 Závěr
NOZ nepochybně představuje pro český právní řád velice významný mezník,
který bude výrazně určovat povahu základních právních vztahů a českého
právního prostředí vůbec. Vedle toho je však třeba vnímat přijetí takto
velkého kodexu jako příležitost. Ta spočívá především v možnosti nastartovat
teoretickou (ale i aplikační) debatu o zcela elementárních otázkách, jako
je vztah veřejného a soukromého práva, podoba a pojetí vlastnického práva
či hodnotové pozadí jednotlivých ustanovení. Uvedené otázky se, jak bylo
ukázáno výše, mohou uplatnit i při řešení zdánlivě jednoduchých právních
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
286
situací, jako je např. režim dřevin rostoucích mimo les či sousedské spory.
Obecně tak lze konstatovat, že ke všem institutům obsaženým v NOZ
je třeba přistupovat velice opatrně a s respektem k právnímu řádu jako celku.
Byť se v případě NOZ jedná o velice rozsáhlý kodex, který svým významem
do jisté míry převyšuje „běžné zákony“, v žádném případě nelze občanskému
zákoníku přisuzovat samostatnost či autonomní režim, jak naznačuje
§ 1 NOZ („Uplatňování soukromého práva je nezávislé na uplatňování
práva veřejného.“). Při aplikaci jeho jednotlivých ustanovení musí být naopak
zohledněny veškeré vazby na veřejné právo a přirozená právní logika. Právo
totiž musí vytvářet přirozeně a logicky fungující celek. Nic na tom nemůže
změnit ani rozdělení práva na soukromé a veřejné ani postupná fragmentace
práva na jednotlivá právní odvětví.
23 Včelař při ochraně životního prostředí
Hana Musilová
Životním prostředím je podle § 2 ZoŽP vše, co vytváří přirozené podmínky
existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje.
Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy
a energie. Ochrana životního prostředí zahrnuje podle § 9 ZoŽP
činnosti, jimiž se předchází znečišťování nebo poškozování životního
prostředí, nebo se toto znečišťování nebo poškozování omezuje a odstraňuje.
Zahrnuje ochranu jeho jednotlivých složek, druhů organismů nebo
konkrétních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb, ale i ochranu životního
prostředí jako celku. Podle § 17 ZoŽP je každý povinen, především opatřeními
přímo u zdroje, předcházet znečišťování nebo poškozování životního
prostředí a minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí.
Podle § 18 ZoŽP je každý, kdo svou činností znečišťuje nebo poškozuje
životní prostředí, nebo kdo využívá přírodní zdroje, povinen na vlastní
náklady zajišťovat sledování tohoto působení a znát jeho možné důsledky.
Podle § 19 ZoŽP je každý, kdo zjistí, že hrozí poškození životního prostředí,
nebo že k němu již došlo, povinen učinit v mezích svých možností nezbytná
opatření k odvrácení hrozby nebo ke zmírnění následků a neprodleně ohlásit
tyto skutečnosti orgánu státní správy. Jak se tato obecná pravidla ZoŽP
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
287
odráží v povinnostech včelaře při ochraně životního prostředí, je popsáno
níže. Pozornost je přitom věnována zejména povinnostem včelaře ve vztahu
k ochraně včel, které jakožto organismy představují jednu ze složek životního
prostředí.
V současné době neexistuje ucelená právní úprava včelařství v jednom
zákoně jako je tomu například u myslivosti nebo rybářství, a to přestože
včelařství je významná a tradiční aktivita, které se lidé na území České
republiky věnují od nepaměti a med a vosk, které jsou hlavními včelími produkty,
měly před vynálezem cukru a petroleje stěžejní význam. Historická
právní úprava včelařství se věnovala zejména soukromoprávním aspektům
včelařství a právu rojovému. O komplexní právní úpravu včelařství na tehdejším
území Rakouska-Uherska se pokusil včelařský zákon z roku 1879
pro Gorici a Gradisko.401
Ten obsahoval i právní pravidla veřejnoprávní
povahy, která stanovovala například nutnou vzdálenost včelstev od jiných
včelstev, vzdálenost od obce, cest, dvorů nebo zahrad. Umístění včelstev
na pozemku bylo vázáno na souhlas starosty, který mohl počet včelstev také
omezit. Regulována byla i možnost kočování a poplatková povinnost v této
souvislosti.402
Tento zákon nebyl nikdy aplikován na dnešním území České
republiky a komplexní právní úprava včelařství v jednom zákoně v České
republice dosud chybí.
To však v žádném případě neznamená, že by včelařství bylo v České republice
zcela právně neregulováno. V současné době je problematika ochrany
včel a právního režimu výkonu včelařství upravena v řadě zákonů a vyhlášek,
často však nikoli výslovně ve vztahu ke včelám a včelaření, ale v rámci širší
kategorie, do které lze včely a včelaření zařadit. Řeč je zejména o regulaci včel
a včelaření v rámci veterinárních předpisů. Z regulace jiných předpisů, které
by se mohly zdánlivě nabízet, jsou však včely vyloučeny. Například ve včelařství
nejčastěji využívaný druh včel, kterými jsou včely medonosné (Apis
mellifera) lze jen velmi těžko považovat za volně žijící živočichy ve smyslu
§ 3 odst. 1 písm. d) ZOPK, který za volně žijícího živočicha považuje jedince
401 MACHOVÁ, Jarmila. Právo ve včelařství: Kapesní příručka. Praha: Nakladatelství Orac,
2001. 165 s, str. 5-9
402 MACHOVÁ, Jarmila. Právo ve včelařství: Kapesní příručka. Praha: Nakladatelství Orac,
2001. 165 s, str. 5-9
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
288
živočišného druhu, jehož populace se udržují v přírodě samovolně. ZOPK
výslovně stanoví, že jedinec zdivočelé populace domestikovaného druhu
se za volně žijícího živočicha nepovažuje. Populace včel medonosných
se ve volné přírodě již téměř nevyskytují, a pokud ano, bez aktivního zásahu
včelaře pouze s krátkodobou vyhlídkou na přežití, a to zejména z důvodu
nákazové situace, o které je blíže pojednáno níže. Včely tedy obecně ochraně
podle ZOPK nepodléhají. S ohledem na to, že je včela řazena mezi bezobratlé,
je vyloučena také z ochrany na základě zákona č. 246/1992 Sb.,
na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, neboť ten
se vztahuje pouze na obratlovce.
Nejvýznamnější je s ohledem na výše uvedené tedy ochrana včel v rámci
veterinárních předpisů. Včelařství je významné nejen z ekologických, zemědělských
a zdravotních hledisek, ale také z hledisek ekonomických. S ohledem
také na tento aspekt jsou včely výslovně v § 3 odst. 1 písm. c) zákona
č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon; dále jen „VetZ“), ve znění pozdějších předpisů označeny
za hospodářská zvířata, pro která je charakteristické, že jsou využívaná
převážně k chovu, výkrmu, práci a jiným hospodářským účelům. Včely
poskytují živočišné produkty, za které je výslovně VetZ označen med a včelí
vosk. Mezi živočišné produkty, jimiž jsou suroviny živočišného původu,
jakož i výrobky z těchto surovin, které jsou určeny k výživě lidí a zvířat,
by se však dala řadit také mateří kašička a perga (fermentovaný pyl). S ohledem
na nové trendy ve výživě spočívající také v konzumaci hmyzu, lze očekávat,
že se mezi živočišné produkty budou časem řadit i včelí plod a části těl
včel samotných, které budou vyhledávány jakožto hodnotný zdroj bílkovin.
Včelař je v režimu VetZ ve vztahu ke včelám chovatelem, bez ohledu na to,
zda se jedná o včelaře, který ve včelaření podniká nebo je včelaření toliko
jeho koníčkem. Chovatelem je totiž podle § 3 odst. 1 písm. a) VetZ každý,
kdo zvíře nebo zvířata vlastní nebo drží, anebo je pověřen se o ně starat,
ať již za úplatu nebo bezúplatně, a to i na přechodnou dobu. Jakožto na chovatele
tedy na včelaře plně dopadá režim VetZ a povinnosti, které chovatelům
ukládá.
Povinnosti, které se vztahují na všechny chovatele, jsou uvedeny zejména
v § 4 VetZ. Tyto povinnosti je ve vztahu ke včelám povinen plnit také včelař.
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
289
Chovatel je povinen chovat zvířata způsobem, v prostředí a podmínkách,
které vyžadují jejich biologické potřeby, fyziologické funkce a zdravotní stav.
Je povinen předcházet poškození jejich zdraví, sledovat jejich zdravotní stav
a v odůvodněných případech jim včas poskytnout první pomoc a požádat
o odbornou veterinární pomoc. Chovatel je povinen bránit vzniku a šíření
nákaz a plnit povinnosti stanovené veterinárním zákonem nebo na jeho
základě ke zdolávání těchto nákaz. Chovatel je také povinen poskytnout
nezbytnou součinnost a pomoc k tomu, aby mohlo být řádně provedeno
nařízené vyšetření zvířete, odběr vzorků, nebo jiný odborný veterinární
úkon. Léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na předpis veterinárního
lékaře, je chovatel povinen podávat zvířatům podle jeho pokynů.
VetZ stanoví ve svém § 5 povinnosti také specificky chovatelům zvířat
hospodářských, kam, jak již bylo vyloženo výše, spadají i včely. Vzhledem
k tomu, že hospodářská zvířata často poskytují živočišné produkty, povinnostmi
chovatelů hospodářských zvířat je zprostředkovaně sledována také
ochrana veřejného zdraví ve vazbě na kvalitu a zdravotní nezávadnost
potravin.
Chovatel hospodářských zvířat je povinen zabezpečit provádění vyšetření,
zdravotních zkoušek a povinných preventivních a diagnostických úkonů
v rámci veterinární kontroly zdraví, kontroly dědičnosti zdraví a kontroly
pohody zvířat, a to v rozsahu a lhůtách stanovených MZe podle § 44 odst. 1
písm. d) VetZ. Výsledky těchto vyšetření, zdravotních zkoušek a úkonů
je chovatel hospodářských zvířat povinen uchovávat po dobu nejméně 1 roku
a na požádání je předkládat úřednímu veterinárnímu lékaři. Pokud je třeba
provést též laboratorní vyšetření vzorků, musí být toto vyšetření provedeno
ve VetZ určené laboratoři. Chovatel hospodářských zvířat je povinen zabezpečit
v rozsahu odpovídajícím druhu zvířat a způsobu jejich chovu čištění,
dezinfekci, dezinsekci a deratizaci prostorů a zařízení, v nichž jsou zvířata
chována, jakož i čištění a dezinfekci technologických zařízení, dopravních
prostředků, strojů, nástrojů, nářadí, pracovních pomůcek a jiných předmětů,
které přicházejí do přímého styku se zvířaty. K napájení zvířat je chovatel
hospodářských zvířat povinen používat vodu, která neohrožuje zdravotní
stav zvířat a zdravotní nezávadnost jejich produktů, ke krmení zvířat pak jen
zdravotně nezávadná krmiva. Chovatel hospodářských zvířat je dále povinen
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
290
podávat zvířatům léčivé přípravky v souladu s pravidly pro jejich používání
při poskytování veterinární péče, veterinární přípravky schválené podle veterinárního
zákona a dodržovat podmínky pro podávání některých látek a přípravků
zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí. Chovatel hospodářských
zvířat je také povinen poskytovat nezbytnou součinnost orgánům,
které provádějí odběr vzorků a šetření v souvislosti s plněním plánu sledování
přítomnosti některých látek a jejich reziduí u zvířat, v živočišných produktech,
krmivech a napájecí vodě a dodržovat opatření přijatá na základě
tohoto šetření. Chovateli hospodářských zvířat je zakázáno podávat zvířatům
látky a přípravky, jejichž používání u hospodářských zvířat nebo u zvířat,
jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, není povoleno.
Nejpalčivějším problémem, který musí každý včelař ve vztahu k ochraně včel
řešit, je jejich zdravotní stav. Z důvodu vysoké hustoty zavčelení na území
České republiky a současně nemožnosti kontrolovat pohyb jednotlivých
včel není možné účinně zabránit přenosu nákaz. Nejdůležitějšími z výše
uvedených povinností chovatelů hospodářských zvířat se tedy v souvislosti
s ochranou včel v poslední době ukazují být povinnosti směřující k prevenci
a zamezení šíření včelám nebezpečných nákaz. Přestože zdravé a silné včely
jsou základem pro uspokojivý medný výnos včelstev, mnozí včelaři věnují
zdravotnímu stavu svých včelstev nedostatečnou pozornost, což se podepisuje
na zhoršující se nákazové situaci. Protože je dobrý zdravotní stav
včelstev, s ohledem na funkci, kterou včely v rámci životního prostředí plní,
ve veřejném zájmu a v zájmu každého včelaře, je zabezpečení plnění povinností
včelařů v tomto směru zajišťováno veřejnoprávní regulací, která k péči
o zdravotní stav včelstev nutí pod hrozbou sankcí. V rámci přílohy č. 2
k VetZ, kde jsou vyjmenovány nákazy, které jsou považovány za nebezpečné
a jejich původci, jsou ve vztahu ke včelám označeny za nebezpečné hniloba
včelího plodu, mor včelího plodu, roztoč Tropilaelaps, roztočíková nákaza
včel, tumidóza a varroáza včel. Do systematického boje však bylo vytaženo
prozatím jen proti některým z nich. Dále tedy bude věnována pozornost
tomu, jaké povinnosti musí včelaři plnit při ochraně včel proti moru včelího
plodu a varroáze.
Varroáza včel je nebezpečnou nákazou, kterou způsobuje roztoč Varroa
destructor. Je to parazit původem z Asie, proti kterému včelstva v České
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
291
republice nemají dostatečnou obranyschopnost. Roztoč napadá včelí plod
a může být přenašečem dalších infekčních onemocnění včel a včelího plodu.
Roztoči sají z vyvíjejících se včel hemolymfu. Včely se následně líhnou oslabené
a poškozené, což zkracuje jejich život. V důsledku toho slábne celé
včelstvo. Samičky roztočů se přisávají na těla dospělých včel a při jejich přirozeném
zalétávání do jiných včelstev se takto šíří. Pokud není včelstvo ošetřováno
účinnými přípravky, může nákaza tímto roztočem způsobit až úhyn
včelstva. Zároveň se napadené včelstvo stává zdrojem nákazy pro ostatní
včelstva. Varroáza způsobuje každoročně citelné ztráty v chovech včel.
Jednou z cest, jak tyto ztráty omezit, je systém prevence. Zavedení preventivních
opatření má zásadní význam pro omezení ztrát včelstev, pro ozdravení
včelstev a v neposlední řadě také pro minimalizaci nákladů, vynaložených
každoročně na boj s touto nákazou.
Mor včelího plodu je nebezpečná nákaza, která postihuje zavíčkovaný včelí
plod. Původcem je Paenibacillus larvae, který vytváří mimořádně odolné
spory. Nákaza se šíří infikovanou potravou, zalétavými včelami a roji, infikovanými
plásty, úly a včelařským náčiním a příslušenstvím. Nákazu mohou
rozšiřovat i roztoči a jiní škůdci. Spory Paenibacillus larvae se dostávají
s potravou do trávicího traktu larev. Příznaky jsou následně rozpoznatelné
u zavíčkovaného včelího plodu, který má ztmavlá, propadlá, občas proděravělá
víčka. Napadené larvy mění barvu z bílé na šedožlutou až tmavohnědou
a přeměňují se v lepkavou, hlenovitou hmotu. Konečným stádiem rozložení
larvy je příškvar, který pevně lpí na spodní stěně buňky.403
MZe v souladu s § 44 odst. 1 písm. d) VetZ na základě nákazové situace
a jejího předpokládaného vývoje a se zřetelem na zvláštní veterinární záruky
požadované v souvislosti s mezinárodním obchodem se zvířaty a jejich
produkty stanoví, které programy ozdravování zvířat, úkony související
s kontrolou dědičnosti zdraví, úkony související s kontrolou pohody zvířat,
povinné preventivní a diagnostické úkony k předcházení vzniku a šíření
403 STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY. Opatření při výskytu
moru včelího plodu. In: Eagri.cz [online]. [cit. 2015-01-02]. Dostupné z: http://www.
google.cz/url?sa=t & rct=j & q=&esrc=s & source=web & cd=1 & ved=0CCIQ-
FjAA & url=http%3 A%2F%2Fwww.vcelarstvi.cz%2Ffiles%2Fmetodicke_pokyny-
%2Fdokument_nazvany_opatreni_pri_vyskytu_moru_vceliho_plodu.doc & ei=3—
lVO_yNoTmyQPz0YGoDA & usg=AFQjCNFitjgpJI2nq_woQZgfMtPjXMGA-
Fw & bvm=bv.82001339,d.bGQ.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
292
nákaz a nemocí, jakož i k jejich zdolávání, se provádějí v příslušném kalendářním
roce, a to včetně podmínek a lhůt k jejich provedení. MZe zveřejňuje
jejich seznam ve Věstníku Ministerstva zemědělství a na svých internetových
stránkách. Povinné preventivní a diagnostické úkony, které se provádějí
v příslušném kalendářním roce, zveřejňuje Ministerstvo zemědělství
ve formě Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace.404
Povinné
preventivní úkony jsou rozděleny do dvou kategorií z hlediska jejich financování,
a to na ty, které jsou hrazené ze státního rozpočtu, a na ty, které jsou
hrazené chovatelem.
Ve vztahu ke včelám se dlouhodobě mezi povinné úkony hrazené ze státního
rozpočtu řadí vyšetření na mor včelího plodu v rizikových oblastech,
bakteriologické vyšetření na mor včelího plodu v chovech včelích matek
a vyšetření „zimní měli“ všech včelstev na varroázu po nařízeném podzimním
preventivním ošetření. V rámci kategorie povinných úkonů hrazených
chovatelem se v rámci kontroly zdraví včel provádí bakteriologické vyšetření
směsných vzorků „měli“ na mor včelího plodu před přemístěním včel nebo
včelstev mimo území obce nebo na zimním stanovišti kočovných včelstev.
Dále se na základě vyhodnocení extenzity varroázy v jednotlivých okresech
podle procenta stanovišť s nálezem provádí předjarní preventivní ošetření
proti varroáze a letní preventivní ošetření proti varroáze. Povinné je letní
preventivní ošetření proti varroáze všech kočujících včelstev, a to nejpozději
do 14 dnů po každém návratu na stanoviště. Povinné je také podzimní preventivní
ošetření proti varroáze všech včelstev na všech stanovištích, evidovaných
v Ústřední evidenci zvířat. V registrovaných chovech včelích matek
se provádí také vyšetření na nosematózu. Všechna tato vyšetření a ošetření
si hradí včelař ze svých prostředků.405
Ošetření včel proti varroáze se provádí přípravkem Varidol nebo jinými
veterinárními léčivými přípravky pro ošetření včel proti varroáze v souladu
404 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ a STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA. Metodika
kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2015. In: Eagri.cz [online]. [cit. 2015-
01-02]. Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/svs/portal/zdravi-zvirat/kontroly-
-zdravi-zvirat-a-vakcinace/mk-zdravi-zvirat-2015.html.
405 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ a STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA. Metodika
kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2015. In: Eagri.cz [online]. [cit. 2015-
01-02]. Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/svs/portal/zdravi-zvirat/kontroly-
-zdravi-zvirat-a-vakcinace/mk-zdravi-zvirat-2015.html.
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
293
s jejich příbalovou informací a s podmínkami pro jejich použití.406
Ve vztahu
k moru včelího plodu se situace poněkud komplikovanější a stěžejní roli
v této souvislosti má krajská veterinární správa.
Krajská veterinární správa podle § 49 VetZ organizuje provádění povinných
preventivních a diagnostických úkonů k předcházení vzniku a šíření nákaz
a k jejich zdolávání. Krajská veterinární správa také rozhoduje o nařízení,
změně a ukončení mimořádných veterinárních opatření v obvodu kraje nebo
jeho části, přesahující územní obvod obce, dozírá na jejich plnění a povoluje
individuální výjimky z nařízených mimořádných veterinárních opatření.
Krajská veterinární správa také rozhoduje o nařízení, změně a ukončení
mimořádných veterinárních opatření, jimiž se ukládají povinnosti individuálně
určeným fyzickým a právnickým osobám, a dozírá na jejich plnění.
V případě, že je potvrzen výskyt moru včelího plodu, krajská veterinární
správa v souladu s § 15 a § 49 odst. 1 písm. d) VetZ vymezí ochranné
pásmo v okruhu 5 km kolem ohniska nákazy, zakáže přemísťování včelstev
z ochranného pásma a v rámci ochranného pásma nařídí chovatelům v tomto
pásmu neprodleně provést diagnostiku moru včelího plodu, a to buďto prohlídkou
včelstev nebo ze vzorku, a v případě zjištění nákazy včelího plodu
o tom uvědomit krajskou veterinární správu. Je prováděn odběr vzorků měli
ze všech úlů na stanovišti a jejich bakteriologické vyšetření na původce moru
včelího plodu. Na stanovištích, kde bakteriologické vyšetření vzorků ukázalo
pozitivní výsledek (ve smyslu přítomnosti původce nákazy), je následně prováděna
klinická prohlídka včelstev. Pokud je nákaza během klinické prohlídky
potvrzena, příslušná krajská veterinární správa v souladu s § 15 a § 49 odst. 1
písm. d) VetZ nařídí likvidaci včelstev v ohnisku nákazy, jakož i ostatního
včelařského příslušenství a nástrojů používaných při manipulaci se včelami
a jejich produkty, pokud nelze zajistit jejich účinnou chemickou dezinfekci.
Likvidace včelstev se provádí jejich utracením a následně okamžitým spálením.
Likvidace včelstev a zařízení se provádí za přítomnosti likvidační
komise, určené krajskou veterinární správou. Komise pořizuje o likvidaci
406 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ a STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA. Metodika
kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2015. In: Eagri.cz [online]. [cit. 2015-
01-02]. Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/svs/portal/zdravi-zvirat/kontroly-
-zdravi-zvirat-a-vakcinace/mk-zdravi-zvirat-2015.html.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
294
záznam. Likvidace včelstev je pro včelaře vždy velmi bolestivá. Vzhledem
k povaze a závažnosti nákazy je však toto mimořádné veterinární opatření,
nařízené ke zdolání nákazy a k ochraně před jejím šířením, nutné.
Podle § 67 VetZ má chovatel právo na náhradu nákladů a ztrát vzniklých
v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření nařízených
ke zdolávání nákazy a k ochraně před jejich šířením. Celková náhrada
zahrnuje náhradu za náklady na utracení nemocných a podezřelých včelstev,
náhradu za utracená včelstva a náhradu za očistu a dezinfekci zařízení
a vybavení. Poskytuje se také náhrada za včelařské zařízení, pomůcky, úly
a jejich vybavení, zlikvidované nebo znehodnocené na základě nařízených
mimořádných veterinárních opatření. Náhrada se poskytuje ve výši prokázaných
účelně vynaložených nákladů a způsobených ztrát. Za utracená
včelstva se poskytuje náhrada ve výši obvyklé ceny zdravých včelstev téhož
druhu a kategorie v místě a době vzniku škody.
Náhrada se podle § 67 odst. 5 VetZ neposkytuje, jestliže chovatel nesplnil
povinnost uvědomit krajskou veterinární správu o podezření z výskytu
nebezpečné nákazy, jestliže nesplnil jinou závažnou povinnost uloženou
mu veterinárním zákonem k předcházení vzniku, zamezení šíření a zdolávání
nebezpečných nákaz nebo jestliže nesplnil nařízená ochranná a zdolávací
opatření. Náhrada se snižuje o 10 %, pokud chovatel nezabezpečil
provedení stanovených vyšetření, zdravotních zkoušek a povinných preventivních
a diagnostických úkonů v rámci veterinární kontroly zdraví, kontroly
dědičnosti zdraví a kontroly pohody zvířat. Těmito pravidly mají být včelaři
motivováni, aby s krajskou veterinární správou spolupracovali a pomohli
nákazu podchytit dříve, než dojde k jejímu nezvladatelnému rozšíření. Žádný
včelař samozřejmě nevidí likvidaci svých včelstev rád. Nákaza morem včelího
plodu ovšem zpravidla k úhynu včelstva stejně vede. Zodpovědným
a uvědomělým přístupem tak mohou včelaři ochránit alespoň včelstva
jiných včelařů. Náhrada nákladů a ztrát slouží k tomu, aby byli včelaři svolnější
zachovat se v souladu s veřejným zájmem na ochraně včel jako celku,
nikoli podle svého falešného instinktivního cítění, které jim velí nákazu tajit
a pokusit se s ní nějak vyrovnat svépomocí. Odpovědnému chování včelařů
v tomto směru by jistě pomohlo, kdyby na ně nebylo automaticky pohlíženo
jako na viníky. K nákaze může přispět rizikové chování včelaře, vzhledem
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
295
k přirozené zalétavosti včel a nemožnosti omezit jejich pohyb však může
nákaza pocházet odkudkoli a propuknutí nákazy právě ve včelstvech včelaře
mu tedy nemůže být automaticky kladeno za vinu.
Náhrada se poskytuje z prostředků státního rozpočtu, a to na základě žádosti
chovatele. K posouzení, zda jsou splněny podmínky pro poskytnutí náhrady
a v jaké výši, si MZe žádá stanovisko příslušné krajské veterinární správy.
Nárok na náhradu je prekluzivní. Pokud není žádost podána ve VetZ uvedené
lhůtě, tento nárok zaniká.
Plnění povinností chovatele, povinností chovatele hospodářských zvířat
a zvláštních povinností, které jsou ukládány výslovně včelařům,
je pro ochranu životního prostředí, jehož jsou včely součástí, jistě významné.
Poněkud překvapivě je však nejvýznamnější povinností, kterou musí včelař
plnit, aby zamezil poškozování a úhynu včel, povinnost uložená mu v § 51
odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Touto povinností
je oznámit místně příslušnému obecnímu úřadu údaje k umístění trvalých
a přechodných stanovišť včelstev. Včely jsou citlivé na kvalitu životního
prostředí a vnímavé vůči chemickým látkám. Proto mají povinnost chránit
je také jiné subjekty, než jen samotný včelař. Pokud včelař svou oznamovací
povinnost ve vztahu k obecnímu úřadu splní, budou si subjekty, které mají
na včely brát při své činnosti ohled, jejich přítomnosti vědomy a mohou včelaře
informovat v případě, že bude včelám hrozit v důsledku jejich aktivity
nějaké nebezpečí. Včelař v reakci na to může včelstva krátkodobě uzavřít
v úlech a tím částečně omezit jejich jinak velmi problematicky omezitelnou
svobodu pohybu. Musí však věnovat zvýšenou pozornost tomu, aby
během uzavření v úlu u včelstev nedošlo k úhynu, zejména z důvodu přehřátí.
Dobrý zdravotní stav včel a jejich ochrana je primární povinností včelařů,
nelze však přehlížet, že včelstva a včelaři jsou zranitelní nejen vlastní
vinou. Včelařství je ušlechtilý koníček a záslužná aktivita. Při dramatickém
snížení počtu zdravých, produktivních a životaschopných včelstev lze očekávat
změny také na jiných složkách životního prostředí, se kterými jsou
včely v rámci ekosystému a ekologické stability provázány. Nejen včelaři
by si tedy měli být vědomi svých závazků ve vztahu k životnímu prostředí
a být ke včelám ohleduplní.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
296
24 Nápravná, ochranná a zvláštní opatření v odpovědnosti
chovatelů se zájmovými organismy
Vojtěch Stejskal 407
24.1 Úvod
V následující kapitole se budu zabývat problematikou odpovědnosti chovatelů
v rámci nakládání se zájmovými organismy. Jedná se o právní úpravu regulace
lidského chování ve vztahu k tzv. zájmovým organismům, kterými se rozumí
v pojetí této kapitoly zvířata, rostliny, výrobky z nich (blíže se budu tímto
pojmem zabývat v následujících podkapitolách). Obsahem právní úpravy jsou
právní vztahy vznikající mezi příslušnými subjekty při jejich činnostech, přičemž
předmětem činností jsou zájmové organismy. Vzhledem k šíři tématu
jsem si vybral z hlediska subjektů pouze chovatele, jakkoliv v případě nakládání
se zájmovými organismy se jedná ve skutečnosti o daleko širší okruh povinných
a oprávněných subjektů. Subjekty jsou pro účely této kapitoly vymezeni
jako chovatelé, ať již v postavení vlastníka zájmového organismu či pouhého
jejich držitele. V podmínkách České republiky se jedná v případě chovatelů
zájmových organismů řádově o stovky tisíc fyzických a právnických osob.
Mezi formy činnosti, které podléhají právní regulaci, patří: 1) nakládání
se zájmovými organismy a případně 2) jejich ochrana. Smyslem a cílem
právní úpravy je zejména stanovit předpoklady a podmínky forem činnosti
chovatelů zájmových organismů.
24.2 Vymezení pojmů
V této části bych se chtěl věnovat vymezení základních pojmů relevantních
pro zvolené téma. Zájmové organismy představují pojem, který není v českém
právním řádu dosud legálně definován. Přitom v oblasti výuky akreditovaných
oborů na vysokých školách univerzitního typu zaměřených na zemědělství
se tento pojem běžně používá.408
407 Tato kapitola vznikla v rámci programu rozvoje vědních oborů Univerzity Karlovy
v Praze PRVOUK 02 – Environmentální výzkum v roce 2014.
408 Rajchard, J., Plsová, M., Marcinová,M. (eds.): Otazníky kolem CITES 2009. Změnilo
se něco pro CITES po vstupu do Schengenského prostoru? Sborník z konference.
České Budějovice: Zemědělská fakulta JU v Českých Budějovicích, 2009. ISBN 978-80-
7399-724-3. nebo Rajchard, J. Plsová, M. (eds.): Otazníky kolem CITES 2011. Sborník
příspěvků z mezinárodní konference. České Budějovice: Zemědělská fakulta Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích, 2011. ISBN 978-80-7394-330-1.
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
297
Není sporu, že organismy patří do vymezení pojmu „životní prostředí“, tak,
jak učinil zákonodárce v § 2 ZoŽP. Součástí životního prostředí jsou jednotlivé
složky a organismy. Pod pojmem organismy je třeba chápat živočichy
(zvířata) a rostliny. Bližší definice pojmu rostlina pak uvádějí různé zákony,
především ZOPK (pojem „planě rostoucí rostlina“) a zákon č. 326/2004
Sb., o rostlinolékařské péči (pojem „rostlina“). Mnohem „pestřejší“ je pak
vymezení pojmů v oblasti zoologie. Právo životního prostředí používá různé
pojmy, a sice „zvíře“, když tento pojem se používá především v oblasti
zákonů z resortu Ministerstva zemědělství a rozumí se jimi až na výjimky
výlučně obratlovci (výjimky podle zákona č. 246/1992 Sb.), dále pojem
„živočich“, využívaný v zákonech z resortu Ministerstva životního prostředí
(jakožto nejen obratlovci, ale i bezobratlí) a dále pojmy „zvěř“, „ryby a jiné
vodní organismy“ užívané v předpisech z oblasti regulace chovu a lovu lovných
zvířat. Toto byl přehled v rámci předpisů veřejného práva. V oblasti
soukromého práva se setkáváme s pojmem „zvíře“, tak, jak jej vymezil
NOZ s účinností od 1. 1. 2014 v § 494. Domnívám se, za použití logického,
historického, systematického a jazykového výkladu, a s přihlédnutím
k odborné literatuře, že by se v tomto pojetí mohlo jednat nejen o obratlovce,
ale i bezobratlé.409
S přihlédnutím k platné právní úpravě výše uvedených pojmů, odborné lite-
ratuře410
a mezioborovým souvislostem bych tedy vymezil pojem „zájmové
organismy“ jakožto „zvířata a rostliny jakýchkoliv druhů, poddruhů (případně i kříženci),
a to živí, neživí, včetně částí těl a výrobků z nich, které jsou v lidské péči,
a se kterými je nakládáno komerčně či nekomerčně, přičemž hospodářský efekt nemusí
409 Podrobněji se tímto problémem zabývá Hana Müllerová ve svém příspěvku Zvíře jako
předmět právní úpravy veřejného práva a nový občanský zákoník. In České právo životního
prostředí, č. 1/2014 (35), s. 9-28. ISSN 1213-5542.
410 Např. Traplová, J. Člověk a zvíře – zajetí či péče. Zákon na ochranu zvířat proti tý-
rání – zajetí či péče. In Stejskal, V. - Leskovjan, M. (Eds.): Člověk a zvíře - v zajetí
či v péči? Aktuální právní a věcné otázky nakládání se zvířaty. Univerzita Karlova
v Praze, Právnická fakulta, Ediční středisko v Nakladatelství Vodnář - Ing. Vladimír
Kvasnička. Praha, 2010, s. 76-85, ISBN 978-80-87146-33-0. nebo Stejskal, V. Recentní
právní úprava nakládání se zvířaty v rámci lidské péče. In Stejskal, V. - Leskovjan, M.
(Eds.): Člověk a zvíře - v zajetí či v péči? Aktuální právní a věcné otázky nakládání se zvířaty.
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Ediční středisko v Nakladatelství
Vodnář - Ing. Vladimír Kvasnička. Praha, 2010, s. 8 - 24, ISBN 978-80-87146-33-0.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
298
být účelem nakládání s nimi (často jde jen o nekomerční zájmovou činnost).“ V praxi
jde především o pojetí regulace nakládání se zvířetem jakožto společníkem411
a o rostlinu pěstovanou pro potěšení.
Podobně jako pojem „zájmový organismus“ se v platném českém právu
nesetkáme ani s vymezením pojmu „pěstitel rostlin“. Zákon č. 326/2004 Sb.
tento pojem neužívá, obsahuje pouze pojem „pěstování“ a povinnosti fyzických
a právnických osob při nakládání s rostlinami. Pěstitelem by se tedy dal
označit ten, kdo vykonává činnosti spojené s umístěním rostlin, které zajišťují
jejich další růst nebo rozmnožování, případně je zpracovává pro účely
uvedení na trh. S přihlédnutím k platné úpravě soukromého práva bude
povinným subjektem jak ten, kdo s rostlinou či její částí nakládá, ale i vlastník
pozemku, pokud je rostlina od něj neoddělena. Vzhledem k zaměření
této kapitoly se pojmem „pěstitel rostlin“ již nebudu dále zabývat.
Klíčovým pojmem, který je třeba uvést, je pojem „chovatel“. Tady se již
s legální definicí v českém právu setkáváme. Učinil tak § 3 písm. k) zákona
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZOZpT“), podle něhož je chovatelem „každá právnická nebo fyzická
osoba, která drží nebo chová zvíře nebo zvířata, trvale nebo dočasně, nebo jinak nakládá
se zvířaty, a sice přemísťuje zvíře, nebo obchoduje se zvířaty, nebo provozuje zařízení
pro nakládání se zvířaty (jatky, útulky, záchranné stanice, hotely a penziony pro zvířata
nebo zoologické zahrady), provádí pokusy na zvířeti nebo zvířatech anebo pořádá jejich
veřejná vystoupení“. Jedná se sice o pojem pro účely tohoto zákona (viz návětí
k § 3 citovaného zákona), ale v praxi se používá i při postupech podle jiných
zákonů.
24.3 Nápravná, ochranná a zvláštní opatření v odpovědnosti chovatelů
se zájmovými organismy
Ústavněprávní limity právní odpovědnosti v oblasti nakládání se zájmovými
organismy lze spatřovat především v čl. 11 LZPS, podle níž „Vlastnictví zavazuje.
Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými
obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní
prostředí nad míru stanovenou zákonem.“ Dále jde o čl. 35 LZPS, podle níž „Při
výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní
411 Srovnej též § 3 písm. e) zákona č. 246/1992 Sb.
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
299
zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem.“.
Pokud nebudou v konkrétním případě tyto ústavně právní limity dodrženy,
bude v závislosti na platné právní úpravě přicházet v úvahu aplikace zejména
deliktní odpovědnosti vůči příslušným subjektům.
V právu životního prostředí rozlišujeme dva základní druhy právní odpověd-
nosti – odpovědnost za ztráty na životním prostředí a deliktní odpovědnost.
Odpovědnost za ztráty na životním prostředí se dále dělí na odpovědnost
za škody a odpovědnost za ekologickou újmu. Zvláštním případem je odpovědnost
za staré zátěže (historické škody). Deliktní odpovědnost se dělí
na odpovědnost trestněprávní a odpovědnost administrativně-právní.412
V případě chovatelů zájmových organismů přichází v úvahu uplatnění jednak
trestněprávní, ale v praxi patrně častěji (i s přihlédnutím k zásadě subsidiarity
trestní represe) administrativně-právní odpovědnost. V rámci ní lze
kromě sankcí za protiprávní chování povinného subjektu – chovatele uložit
i zvláštní opatření, a to buď 1) současně nebo 2) nezávisle na sankci.
Tato opatření nemají přímo charakter sankcí, přestože odpovědná osoba
je může tak vnímat; způsobená újma není na rozdíl od sankcí jejich účelem,
ale je důsledkem jejich výchovného a nápravného zaměření. Jde o opatření
státního donucení vůči odpovědné osobě, která porušila povinnosti uložené
zákonem nebo na základě zákona; opatření chrání veřejné zájmy na ochraně
životního prostředí, zvířat, veřejného pořádku apod. Tato opatření ukládají
konkrétním subjektům povinnost konat či zdržet se něčeho, nebo povinnost
něco strpět. Platná právní úprava používá nejednotnou terminologii, setkáváme
se s pojmy jako nápravná/ochranná/zvláštní opatření.
Pokud bychom vymezili typy těchto zvláštních opatření, setkáváme se s třemi
okruhy:
1. opatření týkající se subjektů;
2. opatření týkající se činnosti/provozu;
3. opatření týkající se předmětu ochrany.
Opatření týkající se subjektů se aplikují přímo vůči chovatelům. Příkladem
je zrušení licence k provozování zoo podle § 8 zákona č. 162/2003 Sb.,
412 Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí. 3.vydání. Praha: C. H. Beck, 2010,
s.76. ISBN 978-80-7400-338-7.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
300
o zoologických zahradách. Ministerstvo životního prostředí zahájí řízení
o zrušení licence, jestliže bylo při kontrole provozovatele zjištěno porušení
podmínek stanovených tímto zákonem (v § 6).
Pokud jde o opatření týkající se činnosti/provozu, jedná se o případy, kdy
kontrolní orgán při provádění správního dozoru vydá nařízení pozastavení
činnosti do doby, než bude napraven závadný stav. Například podle § 8
odst. 2 zákona o zoologických zahradách Ministerstvo životního prostředí
může předběžným opatřením uzavřít provoz nebo chov živočichů, dotýkají-li
se důsledky porušení podmínek stanovených tímto zákonem (§ 6) výlučně
tohoto provozu či chovu.
Nejčastějším a nejtypičtějším zvláštním opatřením při uplatňování právní
odpovědnosti v oblasti nakládání chovatelů se zájmovými organismy se jeví
opatření týkající se předmětu ochrany. V platné právní úpravě se předmětného
tématu dotýkají především tři případy.
Prvním je podle ZOZpT tzv. odebrání týraného zvířete. Zákon rozeznává
dva případy, propadnutí týraného zvířete (§ 27 b odst. 2), kdy jde o odebrání
zvířete pachateli stíhanému za protiprávní jednání, a zabrání týraného
zvířete (§ 27c) osobám, které nelze stíhat za protiprávní jednání (z důvodu
nízkého věku či nepříčetnosti). Propadnutí lze uložit pouze spolu s pokutou
za správní delikt, nikoli samostatně, přičemž nesmí jít o bagatelní delikt
(§ 27 b odst. 3). Vlastníkem propadlého nebo zabraného zvířete se stává
ex lege stát.
Zákon č. 246/1992 Sb. umožňuje i celou řadu dalších zvláštních opatření
preventivního či nápravného charakteru, jakými jsou zákaz chovu zvířat,
nařízení umístění týraného zvířete do náhradní péče, nařízení opatření
ke snížení počtu zvířat, nařízení utracení zvířete, či nařízení zajistit péči
o zvíře v zařízení chovatele, ale jinou osobou, než je onen chovatel stíhaný
jako pachatel protiprávního nakládání se zvířaty.413
Druhým typem opatření týkajícího se předmětu ochrany, je § 89 ZOPK.
Podle tohoto zákona může orgán ochrany přírody odebrat nedovoleně
držené jedince zvláště chráněných druhů volně žijících živočichů (včetně
413 Podrobně se těmito případy zabývají Müllerová, H., Stejskal, V.: Ochrana zvířat v právu.
Monografie. Vydání 1. Praha: Nakladatelství Academia, Edice Společnost – svazek 2.,
2013, s. 387-390. ISBN 978-80-200-2317-9.
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
301
druhů ptáků ve smyslu § 5a) a planě rostoucích rostlin. Písemné rozhodnutí
o odebrání musí být orgánem ochrany přírody vydáno nejpozději do 15 dnů
ode dne odebrání. Odebraní jedinci se stávají vlastnictvím státu.
Třetím typem opatření je zabavení podle § 34a, 34 b zákona č. 100/2004 Sb.,
o regulaci obchodování s ohroženými druhy. Obsahem tohoto ochranného
opatření je zabavení nelegálně drženého exempláře CITES, výrobku z tuleňů,
či regulované kožešiny. Rozhodnutí o zabavení vydá inspekce do 90 dnů ode
dne zahájení řízení o zabavení. V odůvodněných případech může ministerstvo
životního prostředí tuto lhůtu přiměřeně vzhledem k požadavkům
šetření prodloužit. Odvolání proti rozhodnutí o zabavení nemá odkladný
účinek. Odebraní jedinci se stávají vlastnictvím státu. Zajímavé jsou možné
důsledky protiprávního jednání v případech dle zákona č. 100/2004 Sb.
Podle § 33 tohoto zákona Ministerstvo životního prostředí může zamítnout
žádost o vydání dokladu CITES pro účely dovozu, vývozu nebo zpětného
vývozu exempláře osobě, která byla pravomocně uznána vinnou z přestupku
nebo odpovědnou z jiného správního deliktu podle tohoto zákona, popřípadě,
jíž byl zabaven exemplář podle tohoto zákona, a to po dobu až dvou
let od nabytí právní moci takového rozhodnutí.
24.4 Úvahy de lege ferenda
Zajímavou právní úpravu přináší do vnitrostátního práva nové Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014
o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních
druhů. Článek 30 odst. 1 nařízení stanoví povinnost členských států stanovit
sankce za porušení ustanovení tohoto nařízení, s tím, že členské státy přijmou
veškerá nezbytná opatření k uplatňování těchto sankcí. Sankce by měly
být ukládány za porušení zejména následujících povinností: neprovedení
preventivních, regulačních a eradikačních opatření, neprovedení opatření
k obnově poškozených ekosystémů, nesplnění oznamovacích povinností
podle tohoto nařízení, porušení příslušného povolení, nelegální vlastnění
(držení) jedince invazního nepůvodního druhu.
K tomuto posledně uvedenému protiprávnímu chování se váže čl. 31 a 32
nařízení, obsahující povinnosti vlastníků invazních nepůvodních druhů
zvířat. Otevírá při vnitrostátní adaptaci tohoto nařízení, ke kterému bude
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
302
muset v roce 2015 dojít i v České republice, prostor pro stanovení opatření
orgánů správního dozoru při nesplnění povinností vlastníků invazních
nepůvodních druhů zvířat. Bude tedy například třeba zakotvit oprávnění
příslušného orgánu (navrhuji Českou inspekci životního prostředí) odebrat
(rozhodnutím ve správním řízení) jedince invazních nepůvodních druhů zvířat
v zájmovém chovu nekomerčním vlastníkům, pokud tito nejsou schopni
zajistit chov za podmínek čl. 31 odst. 1 nařízení (do konce jejich přirozeného
života) a nepřistoupí na nabídku jejich převzetí státem podle čl. 31 odst. 3
nařízení. Stejně se tak otevírá možnost odebrat jedince invazních nepůvodních
druhů zvířat těm, kteří nesplní oznamovací povinnost ve smyslu
odstavců 1 a 3 čl. 31 nařízení. Rovněž je třeba zavést oprávnění příslušného
orgánu (opět ČIŽP?) odebrat (rozhodnutím ve správním řízení) držitelům
komerčních populací invazních nepůvodních druhů (živé jedince držené)
držených i po uplynutí lhůt uvedených v čl. 32 nařízení.
24.5 Závěr
Výše uvedená kapitola se zabývá problematikou odpovědnosti chovatelů
v rámci nakládání se zájmovými organismy. Jedná se o právní úpravu regulace
lidského chování ve vztahu k tzv. zájmovým organismům, kterými se rozumí
v pojetí této kapitoly zvířata, živá, mrtvá, včetně částí těl a výrobků z nich.
Při porušení příslušných ustanovení platné právní úpravy týkající se odpovědnosti
chovatele za porušení právních povinností lze uplatnit režim sankcí
a zvláštních opatření nápravného a ochranného charakteru. V rámci administrativně-právní
odpovědnosti lze kromě sankcí za protiprávní chování
povinného subjektu – chovatele uložit i zvláštní opatření, a to buď 1) současně
nebo 2) nezávisle na sankci. Domnívám se, že by měla být platná
právní úprava sjednocena v tom smyslu, že by bylo možné uložit zvláštní
opatření nezávisle na sankci414
, zvlášť pokud se jedná o uplatnění odpovědnosti
za jiné správní delikty právnických osob a fyzických osob v postavení
podnikatele.
414 Tento názor opírám nejen o praktické poznatky, ale i o teorii správního práva,
viz Hendrych, D. a kol.: Správní právo, obecná část. 8. vydání. Praha: C.H.Beck, 2012.
s. 296. ISBN 978-80-7179-254-3.
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
303
Platná právní úprava používá rovněž nejednotnou terminologii, setkáváme
se s pojmy jako nápravná/ochranná/zvláštní opatření. Domnívám se,
že by měl být používán jednotný pojem „zvláštní opatření“, která mohou
být podle situace preventivního či nápravného charakteru.
Tato opatření nemají přímo charakter sankcí, přestože odpovědná osoba
je může tak vnímat; způsobená újma není na rozdíl od sankcí jejich účelem,
ale je důsledkem jejich výchovného a nápravného zaměření. Jde o opatření
státního donucení vůči odpovědné osobě, která porušila povinnosti uložené
zákonem nebo na základě zákona; opatření chrání veřejné zájmy na ochraně
životního prostředí, zvířat, veřejného pořádku apod. Tato opatření ukládají
konkrétním subjektům povinnost konat či zdržet se něčeho, nebo povinnost
něco strpět. Náklady na uložená opatření musí hradit ten, komu jsou ukládána,
tedy vlastník či držitel, dle principu odpovědnosti původce, případně
pachatel správního deliktu.
Bylo by rovněž zapotřebí vyřešit společný problém v rámci výkonu správního
dozoru, kterým je vstup orgánů správního dozoru do kontrolovaného
zařízení. Podle čl. 12 LZPS je zaručena svoboda obydlí (bytu), z důvodu
ochrany soukromého rodinného života. Kontrolní orgány tak nemají možnost
účinně provést kontrolu v rámci výkonu správního dozoru v těch případech,
kdy kontrolovaný objekt má charakter obydlí. Může jít i o související
prostory, jako oplocená zahrádka, dvorek, apod.415
To v praxi znesnadňuje
zejména případy podezření na týrání zvířat. Výjimkou je domovní
prohlídka v rámci trestního řízení či postup policisty podle § 40 zákona
č. 273/2008 Sb., o Policii ČR. O tom, že vstup do obydlí kvůli chovanému
zvířeti je obecně problematický, svědčí i úprava v jiné oblasti, kontrol podle
evropských předpisů o regulaci mezinárodního obchodu s ohroženými
druhy: Podle § 30 odst. 2 písm. a) zákona č. 100/2004 Sb., je Česká inspekce
životního prostředí při výkonu kontroly oprávněna vstupovat do objektů,
chovatelských a pěstebních zařízení, zařízení a provozů sloužících k podnikání
nebo provozování jiné hospodářské činnosti a na pozemky vlastníka
nebo držitele exempláře, jiného jedince, výrobku z tuleňů nebo regulované
415 Müllerová, H., Stejskal, V.: Ochrana zvířat v právu. Monografie. Vydání 1.
Praha: Nakladatelství Academia, Edice Společnost – svazek 2., 2013, s. 383.
ISBN 978-80-200-2317-9.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
304
kožešiny nebo pozemky kontrolovaných osob, pokud je to nutné k výkonu
kontroly. Z toho vyplývá, že ani inspektor České inspekce životního prostředí
není oprávněn vstupovat kvůli kontrole exemplářů CITES do obydlí
chovatelů. Určité řešení nabízí § 7 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád.
Podle něho kontrolující je v souvislosti s výkonem kontroly oprávněn vstupovat
do staveb, dopravních prostředků, na pozemky a do dalších prostor
s výjimkou obydlí, jež vlastní nebo užívá kontrolovaná osoba anebo jinak
přímo souvisí s výkonem a předmětem kontroly, je-li to nezbytné k výkonu
kontroly. Do obydlí je kontrolující oprávněn vstoupit jen tehdy, je-li obydlí
užívané k podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti nebo v případě,
kdy se mají prostřednictvím kontroly odstranit pochybnosti o tom, zda
je obydlí užívané k těmto účelům a nelze-li dosáhnout splnění účelu kontroly
jinak. Vlastníci nebo uživatelé těchto prostor jsou povinni kontrolujícímu
vstup umožnit. Domnívám se, že toto by mělo platit obecně i pro zákony
z oblasti práva životního prostředí.
25 Vlastník a chovatel týraného zvířete
Michaela Konečná, Jitka Večeřová
25.1 Úvod
Problematika ochrany zvířat proti týrání je v dnešní době velmi aktuální.
Na zvíře nelze pohlížet jako na pouhou věc a je třeba mu zajistit dostatečnou
ochranu. Ta může být buď preventivní (stanovení podmínek pro chov
zvířat, pro jejich přepravu apod.), nebo může reagovat na případy, kdy již
dochází k týrání zvířete. Obě tyto formy ochrany jsou upraveny především
v ZOZpT.
Otázek spojených se zmiňovanou problematikou je celá řada. V této kapitole
se však zaměříme pouze na některé z nich. V první podkapitole nastíníme
otázku právního pojetí, postavení a rozdílů mezi vlastníkem a chovatelem
týraného zvířete, a následně se budeme věnovat dvěma institutům právní
úpravy ochrany zvířat proti týrání, jejichž výklad a aplikace v praxi přináší
potíže a způsobují, že často nedochází k efektivnímu zajištění ochrany
týraných zvířat. Oba souvisí s ukládáním tzv. zvláštních opaření ve smyslu
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
305
ZOZpT. V prvním případě jde o povahu návrhu krajské veterinární správy
k nařízení zvláštního opatření, ve druhém případě potom o zajištění financování
výkonu zvláštních opatření.
Obě témata vycházejí z poznatků veřejné ochránkyně práv získaných při
prošetřování postupu úřadů na základě podnětů občanů.
25.2 Vymezení pojmů vlastník a chovatel
Podle ustanovení § 3 písm. k) ZOZpT se pro účely tohoto zákona, chovatelem
rozumí každá právnická nebo fyzická osoba, která drží nebo chová
(dále jen „chová“) zvíře nebo zvířata, trvale nebo dočasně přemísťuje zvíře,
nebo obchoduje se zvířaty, provozuje jatky, útulky, záchranné stanice, hotely
a penziony pro zvířata nebo zoologické zahrady, provádí pokusy na zvířeti
nebo zvířatech anebo pořádá jejich veřejná vystoupení.
Z uvedené zákonné definice lze tedy učinit závěr, že rozsah pojmu chovatel
je ve smyslu ZOZpT koncipován velmi široce. Definice je pojata dokonce
tak široce, že za osobu chovatele lze považovat například i osobu, která jde
zvíře místo vlastníka pouze vyvenčit. Zcela zásadní je, že ZOZpT osobu
chovatele neváže k vlastnickému právu ke zvířeti. Jinými slovy, pokud
ZOZpT váže konkrétní práva a povinnosti k osobě chovatele, z hlediska
ochrany zvířat je vlastnické právo ke zvířeti nedůležité. Podstatné je, kdo
bezprostředně ovlivňuje životní podmínky zvířete a nakládá s ním.
Smyslem a účelem takové zákonné definice pak jistě nemůže být nic jiného
než zájem na zajištění vhodného (správného, řádného) zacházení se zvířaty
ze strany všech subjektů, které je drží, byť jen dočasně.
Uvedené však neznamená, že by ZOZpT pracoval pouze s pojmem chovatel.
Obsahuje rovněž ustanovení, které váží práva a povinnosti přímo
k vlastnickému právu a osobě vlastníka. Rozlišování mezi osobou vlastníka
a chovatele má tedy vždy své určité opodstatnění a význam a představuje
zákonodárcem promyšlený postup, jak co nejefektivněji dostát ochrany zvířat.
Na druhou stranu je však nutné si uvědomit, že při tvorbě jednotlivých
ustanovení a v nich zakotvených práv, povinností a jiných institutů musel
zákonodárce řešit střet dvou zájmů a práv, a poměřovat jejich proporcionalitu.
Musel zvažovat a poměřovat právo na ochranu zvířat jako veřejný
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
306
zájem a právo na ochranu vlastnického práva. Z právní úpravy je pak zřejmé,
že právě z důvodu ochrany vlastnického práva musel zákonodárce u některých
ustanovení postup při ochraně zvířat proti týrání vázat k osobě vlastníka.
Příkladem uvedeného rozlišování je ustanovení § 28a odst. 1 ZOZpT, které
zakotvuje tzv. zvláštní opatření, kdy na návrh krajské veterinární správy může
obecní úřad obce s rozšířenou působností správním rozhodnutím nařídit
pět zvláštních opatření. Tyto právní prostředky jsou především nápravného,
ale částečně rovněž i preventivního charakteru. Podle odborné literatury416
nemají tato opatření charakter sankcí, ale mohou být využity paralelně k uloženým
sankcím za spáchaný správní delikt.
Zákon, kromě zvláštního opatření nařízení náhradní péče (viz dále), rozlišuje,
jaké osobě má být zvláštní opatření nařízeno. Chovateli může obecní
úřad obce s rozšířenou působností nařídit zajistit opatření ke snížení počtu
zvířat (písm. b)), pozastavení činnosti, při které dochází k týrání zvířat
do doby odstranění závad (písm. c)), umožnit provádění péče o zvíře jinou
osobou na pozemku, ve stájích nebo v jiných objektech chovatele, kde
se zvíře nachází (písm. e)). Vlastníkovi pak může obecní úřad obce s rozšířenou
působností nařídit zajistit utracení zvířete odborně způsobilou osobou
podle veterinárního zákona, jsou-li dány zákonné důvody k tomuto usmrcení
(písm. d)). Právě u tohoto zvláštního opatření je nařízení osobě vlastníka
na místě, protože usmrcením zvířete by došlo (z čistě občanskoprávního
hlediska) k zániku objektu vlastnického práva daného vlastníka. Proto
zřejmě převážila v tomto případě ochrana vlastnického práva.
U nařízení zvláštního opatření náhradní péče (písm. a)) zákon výslovně nestanoví,
komu má být nařízeno, nicméně z následujících odstavců uvedeného
ustanovení se jeví, že se bude pravděpodobně jednat o osobu chovatele.
ZOZpT navíc zajišťuje ochranu zvířat i tím, že tzv. sankční ustanovení rozlišují
odpovědné osoby v ustanovení § 27 u přestupků a v ustanovení § 27a
u správních deliktů právnických a podnikajících fyzických osob, kde v prvních
odstavcích obou uvedených ustanovení může být pachatelem jakákoli
osoba, ale v následujících odstavcích pak taková osoba jako chovatel (tedy
chovatel ve smyslu výše uvedené legální definice).
416 Müllerová, Hana, Stejskal Vojtěch. Ochrana zvířat v právu. vyd. 1. Praha: Academia,
2013, 387 s. ISBN 9788020023179.
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
307
Jedna otázka je znění zákona a jeho účel, a druhá je aplikační praxe. Z uvedeného
lze shrnout, že příslušné správní úřady musí vždy ctít zákonnou úpravu
v tom smyslu, vůči jakému subjektu právní úprava směřuje. Výše uvedený
smysl a účel zákona, tedy postihnout každé zacházení se zvířaty ze strany
všech subjektů, které je drží, byť jen dočasně (pokud jednotlivá ustanovení
směřují vůči chovateli) je jistě žádoucí a logický. Nicméně pro správní
orgány může být mnohdy velmi obtížné unést důkazní břemeno týkající
se osoby chovatele a vypořádat se s případným nedostatkem důkazních prostředků
osobu chovatele prokazujících. Ochránkyně se v několika případech
setkala s praxí, kdy se správní úřady pod rouškou nastíněné důkazní nouze,
vydaly cestou, kdy za chovatele považovaly vlastníka či chovatele zapsaného
v některém z registrů, ačkoli zákonnou definici osoby chovatele v konkrétním
případě naplňovala osoba od těchto osob odlišná. Takový postup správních
úřadů je však nežádoucí a měly by vždy postupovat v zájmu důsledného
zjištění osoby chovatele ve smyslu uvedené definice.
25.3 Základní nastínění kompetencí správních orgánů
Před tím, než přistoupíme k samotným úvahám o povaze návrhu na nařízení
zvláštních opatření a otázce finančního zajištění výkonu těchto opatření,
rády bychom nastínily kompetence vybraných správních orgánů vykonávajících
působnost dle ZOZpT.
Dle § 19 ZOZpT jsou orgány ochrany zvířat Ministerstvo zemědělství, Státní
veterinární správa, státní orgány příslušné ke schvalování projektů pokusů,
Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany a obecní úřady obcí s rozšířenou
působností. Na úseku ochrany zvířat vykonávají ve vymezeném rozsahu
působnost též obce. Pro účely této kapitoly postačí, zaměříme-li se na kompetence
obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a Státní veterinární
správu, resp. krajské veterinární správy.
Dle ustanovení § 22 zmíněného právního předpisu krajské veterinární
správy především vykonávají dozor nad dodržováním povinností uložených
chovatelům a jiným osobám a podávají podněty obecním úřadům
obcí s rozšířenou působností k projednávání správních deliktů vyplývajících
z porušení povinností uložených na úseku ochrany zvířat. Na základě
kontrolního zjištění mohou rovněž vydávat v případě porušení právních
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
308
předpisů na úseku ochrany zvířat proti týrání rozhodnutí o závazném
pokynu k odstranění zjištěných nedostatků.
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností potom v souladu s § 24a
daného právního předpisu rozhodují o zvláštních opatřeních podle § 28a
a § 28 b, včetně náhrady nákladů na tato opatření a plní další úkoly v ochraně
zvířat stanovené tímto zákonem (např. rozhodují o přestupcích v dané oblasti,
o uložení zákazu chovu zvířat či o propadnutí týraného zvířete). Jsou rovněž
povinny projednat všechny podněty podané krajskou veterinární správou
k projednání správních deliktů, písemně ji vyrozumět o učiněných
opatřeních a zaslat jí rozhodnutí o správním deliktu, bylo-li vydáno.
ZOZpT stanoví, že pokud je zahájeno správní řízení o zvláštním opatření,
zahájí obecní úřad obce s rozšířenou působností vždy také řízení o správním
deliktu (vyjma případů, kdy v dané věci bylo zahájeno trestní řízení).
25.4 Odborné vyjádření
Pro úvahu o povaze návrhu na nařízení zvláštního opatření, o kterém pojednáme
v následující kapitole, je vhodné srovnání návrhu na nařízení zvláštního
opatření s tzv. odborným vyjádřením (dále jen „odborné vyjádření“).
Dle ustanovení § 24a odst. 5 ZOZpT je obecní úřad obce s rozšířenou
působností povinen vyžádat si v řízení o správním deliktu odborné vyjádření
krajské veterinární správy, které bude pro toto řízení závazné.
V samotném úvodu je však nutné předeslat, že odborné vyjádření, nelze
zaměňovat s podnětem krajské veterinární správy k zahájení řízení o správním
deliktu.
Ministerstvo zemědělství ve svém výkladu k diskutovanému institutu ze dne
21. 5. 2010417
zdůraznilo, že v minulosti, kdy odborné vyjádření závaznou
povahu nemělo, docházelo k situacím, kdy obec neposoudila jednání
osoby jako přestupek nebo jiný správní delikt, přestože řízení bylo zahájeno
na základě podnětu orgánů veterinární správy, ve kterém bylo jasně konstatováno,
že došlo k týrání zvířete a bylo popsáno, jak bylo poškozeno zdraví
zvířete.
417 Výklad Ministerstva zemědělství k problematice odborného vyjádření orgánu veterinární
správy podle § 24a odst. 5 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,
ve znění pozdějších předpisů ze dne 21. 5. 2010, č. j. 16774/2010-17210.
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
309
Zejména z tohoto důvodu byla závaznost odborného vyjádření do ZOZpT
zakotvena a za současného znění uvedeného zákona je třeba jej považovat
za závazné stanovisko. Změna právní úpravy v tomto ohledu měla zabránit
případům nesankcionování pachatele z důvodu, kdy obec nerespektovala
odborné vyjádření příslušné veterinární správy, nebo případům, kdy si obec
toto odborné vyjádření vůbec nevyžádala.
Závaznost odborného vyjádření také cílila na to, aby byly vždy projednány
případy, kdy bylo odborně veterinárním lékařem (který je na základě svého
vzdělání na rozdíl od referentů obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
schopen odborně posoudit zdravotní stav zvířete) konstatováno, že došlo
k týrání zvířete.
Dalším důsledkem závaznosti odborného vyjádření je, že pokud příslušný
orgán veterinární správy v odborném vyjádření konstatuje, že došlo k týrání
zvířete, správní orgán musí toto vyjádření respektovat a naopak nemůže
konstatovat, že k týrání zvířete nedošlo.
Novela tak měla v konečném důsledku vést k větší odbornosti při projednávání
správních deliktů spojených s týráním zvířat.
Vzhledem k tomu, že ZOZpT výslovně nestanoví náležitosti odborného
vyjádření, Ministerstvo zemědělství v uvedeném výkladu dospělo k závěru,
že odborné vyjádření by mělo mít následující náležitosti:
• označení kontrolního orgánu a pracovníků;
• označení kontrolované osoby;
• místo a čas provedení kontroly;
• popis zvířete, popis kondice a zdravotního stavu zvířete;
• popis podmínek, ve kterých je zvíře chováno;
• popis okolností případu;
• označení dokladů a ostatních materiálů;
• uvedení, v čem je spatřováno porušení ZOZpT se současným uvedením
jednotlivých ustanovení ZOZpT, zda se jednalo o surový
a trýznivý způsob týrání zvířat nebo o zvlášť surový a trýznivý způsob
týrání zvířat (neplatí u porušení povinnosti spočívající ve vedení
evidence).
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
310
Podle uvedeného výkladu lze do odborného vyjádření uvést i identifikaci
osoby, která je podezřelá z týrání zvířete, pokud je tato skutečnost příslušnému
orgánu veterinární správy známa. Příslušný výklad však již neřeší,
jak postupovat v případech, kdy veterinární správa v odborném vyjádření,
jakožto závazném stanovisku, podezřelou osobu skutečně identifikuje. Není
zřejmé, zda je pak obecní úřad obce s rozšířenou působností vázán i touto
identifikací podezřelé osoby a musí vést sankční řízení proti této osobě.
S ohledem na skutečnost, že je povinností správních orgánů po celou dobu
správního řízení (a to i odvolacího řízení) ověřovat okruh účastníků řízení
a jednat jako s účastníkem s tím, komu toto postavení svědčí418
, máme za to,
že povinnost zjišťovat osobu pachatele náleží rozhodujícímu správnímu
úřadu. Uvedení podezřelé osoby v odborném vyjádření proto bude „pouze“
vodítkem pro obecní úřad obce s rozšířenou působností.
Další otázkou, na kterou uvedený výklad neposkytuje jednoznačnou odpověď,
je to, jak postupovat v případech, kdy dá krajská veterinární správa
příslušnému úřadu podnět k zahájení sankčního řízení, ale příslušný úřad
řízení nezahájí. (Uvedený výklad ministerstva řeší pouze situaci jak postupovat,
když je krajská veterinární správa nečinná při vydávání odborného
vyjádření). V takovém případě by zřejmě bylo na místě, aby krajská veterinární
správa podala k příslušnému krajskému úřadu podnět k opatření proti
nečinnosti obecného úřadu obce s rozšířenou působností. Z praxe veřejné
ochránkyně práv se však spíše jeví, že v praxi k takové nečinnosti neodchází.
25.5 Návrh na nařízení zvláštního opatření
Jak již bylo zmíněno výše, mezi zvláštní opatření ve smyslu ustanovení
§ 28a ZOZpT patří mimo jiné rozhodnutí o nařízení a zajištění umístění
týraného zvířete do náhradní péče, vyžaduje-li to jeho zdravotní stav, nebo
pokud je opakovaně týráno, dále rozhodnutí o nařízení chovateli zajistit opatření
ke snížení počtu zvířat, dochází-li k jejich týrání, a další.
Předmětné rozhodnutí o nařízení konkrétního zvláštního opatření
vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností ve správním řízení
na podkladě „návrhu“ krajské veterinární správy.
418 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 2. 2011, č. j. 5 As 24/2010 – 97.
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
311
Jak už bylo nastíněno výše, dle zmíněného výkladu Ministerstva zemědělství
je tzv. odborné vyjádření krajské veterinární správy vydávané pro řízení
o správním deliktu svojí povahou závazným stanoviskem ve smyslu SŘ.
Povaha návrhu krajské veterinární správy na nařízení zvláštního
opatření je dle našeho názoru poněkud jiná, proto předmětný výklad
Ministerstva zemědělství nelze na uvedený návrh aplikovat bez dalšího.
Daný návrh není žádostí ve smyslu správního řádu (řízení o uložení zvláštního
opatření není jeho podáním zahájeno), a zřejmě ani závazným stanoviskem,
ale je jakýmsi kvalifikovaným odborným podnětem pro zahájení
takového řízení.419
Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností obdrží
takový podnět od krajské veterinární správy a řízení o uložení zvláštního
opatření nezahájí, lze dle našeho názoru využít institut opatření proti nečinnosti
ve smyslu ustanovení § 80 odst. 2 SŘ.
Kromě samotné povahy zmíněného návrhu včetně otázky, do jaké míry
je návrh pro obecní úřady obce s rozšířenou působností závazný, není
v praxi zcela vyjasněné ani to, jaké náležitosti má takový návrh obsahovat.
ZOZpT se k těmto otázkám nevyjadřuje. V důsledku toho dochází
v praxi k nejednotnému postupu úřadů při ukládání zvláštních opatření.
Pokud je nám známo, ani judikatura se k této otázce výslovně nevyjádřila.
Jak jsme již uvedly výše, domníváme se, že diskutovaný návrh je kvalifikovaným
odborným podnětem a není tedy dle našeho názoru formálně závazný.
Máme za to, že lze připustit i argumentaci, dle které není obecní úřad obce
s rozšířenou působností vázán návrhem k nařízení konkrétního zvláštního
opatření a může tedy přistoupit k nařízení jiného zvláštního opatření.
V takovém případě by však bylo žádoucí, aby požádal krajskou veterinární
správu o její odborné stanovisko. Ohledně náležitostí návrhu krajské veterinární
správy na nařízení zvláštního opatření se domníváme, že lze přiměřeně
použít požadavky na náležitosti odborného vyjádření krajské veterinární
správy k řízení o správním deliktu, které nastiňuje zmíněný výklad
Ministerstva zemědělství.
419 Vzhledem k tomu, že je-li zahájeno správní řízení o zvláštním opatření, má být v zásadě
zahájeno i řízení o správním deliktu, lze předpokládat, že krajská veterinární zpráva bude
obecnímu úřadu zasílat zpravidla jeden dokument, který bude obsahovat podnět k projednání
přestupku, odborné vyjádření orgánu veterinární správy k řízení o přestupku
a návrh na nařízení zvláštního opatření.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
312
Jsme toho názoru, že za současného stavu je efektivním a vcelku operativním
řešením vytvoření metodického pokynu pro sjednocení aplikační
praxe. K tomuto závěru dospěla rovněž veřejná ochránkyně práv
v rámci šetření vedeného pod sp. zn. 5797/2013/VOP/JBV. Ochránkyně
proto požádala Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy
pro tuto oblast, aby zvážilo vytvoření metodického pokynu k postupu správních
orgánů při aplikaci § 28a ZOZpT, a to alespoň ve vztahu k nařizování
a zajišťování umístění týraného zvířete do náhradní péče, které se zdá být
v praxi nejproblematičtější.
V metodickém pokynu by bylo vhodné upravit to, jaké náležitosti má mít
návrh krajské veterinární správy na nařízení jednotlivých zvláštních opatření.
Z toho by mělo vyplynout i to, jaká zjištění musí následně provádět orgán
vydávající rozhodnutí o nařízení zvláštních opatření. Dále by bylo vhodné
nastínit postup obecního úřadu při vydávání rozhodnutí o nařízení zvláštního
opatření včetně uvedení, jak dalece má pro něj být návrh krajské veterinární
správy závazný. Rovněž bude vhodné upravit, v jaké fázi má obecní
úřad rozhodnout o nákladech spojených s umístěním zvířete do náhradní
péče a s následnou péčí o něj, případně o dalších nákladech420
. Bylo by rovněž
žádoucí, aby metodika upozornila na stávající relevantní judikaturu.421
25.6 Finanční zajištění zvláštních opatření
Otázka financování výkonu zvláštních opatření je problematická především
v případě výkonu rozhodnutí o nařízení a zajištění umístnění týraného zvířete
do náhradní péče. ZOZpT stanoví, že náklady spojené s umístěním
týraného zvířete do náhradní péče a s následnou péčí o něj hradí osoba, jíž
bylo zvíře odebráno. Náklady na léčení zvířete, které bylo týráno a poškozeno
tak na jeho zdraví, ponese osoba, jež tento stav způsobila, i když
přesahují hodnotu zvířete. Náklady spojené se snížením počtu zvířat nebo
s utracením zvířat hradí chovatel.
420 Podrobněji k otázce nákladů viz níže.
421 Např. na usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 5. 2010, č. j. 57 A 23/2010-33,
rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 3. 2012, č. j. 22 A 103/2010 – 43, rozsudek
Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 2. 2012, č. j. 22 A 90/2010 – 43 či rozsudek
Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočky v Liberci ze dne 26. 10. 2010, č. j. 59 A
12/2010-44.
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
313
O nákladech rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností ve správním
řízení. ZOZpT v § 28a odst. 6 potom stanoví, že pokud osoba, jejíž zvíře
bylo umístěno do náhradní péče, tyto náklady neuhradí do 3 měsíců ode dne
oznámení rozhodnutí o nákladech, a zvíře je vlastnictvím této osoby, může
obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodnout, že se zvíře stává
vlastnictvím státu.
V praxi dochází velmi často k tomu, že chovatel nemá dostatek finančních
prostředků na hrazení nákladů na náhradní péči.422
Obec tedy musí
náklady na náhradní péči nejprve uhradit ze svého rozpočtu, přičemž vymáhání
nákladů náhradní péče po takovém chovateli je značně obtížné, ne-li
nemožné.423
Pokud je nám známo, obce pro tyto případy nemívají zvlášť
vyčleněné finanční prostředky, proto se jim v řadě případů finančních prostředků
na hrazení nákladů na náhradní péči, případně souvisejících nákladů,
nedostává. V praxi je tato okolnost hlavním důvodem proto, že úřad k nařízení
náhradní péče nakonec nepřistoupí.
ZOZpT se snaží na tyto situace reagovat tak, že umožňuje úřadu rozhodnout
o tom, že se zvíře stává vlastnictvím státu. Avšak v případě, kdy se rozhodnutí
vztahuje na více zvířat a náklady na jejich péči jsou poměrně vysoké,
ve spojení s určitou časovou prodlevou může uvedené i v takovém případě
představovat poměrně citelný zásah do finančního rozpočtu obce. Tento
institut navíc nelze použít v případech, kdy zvíře není ve vlastnictví osoby,
které bylo odebráno.
Například v rámci již zmíněného šetření veřejné ochránkyně práv vedeného
pod sp. zn. 5797/2013/VOP/JBV šetřený obecní úřad obce s rozšířenou
působností zcela otevřeně přiznal, že se uložení navrženého zvláštního opatření
brání z důvodu nedostatku financí v obecním rozpočtu.
I když takový důvod z hlediska ZOZpT nemůže ospravedlnit nezahájení
řízení o uložení zvláštního opatření, jsou-li pro to splněny podmínky
422 Nedostatek finančních prostředků je ostatně jeden z hlavních důvodů, proč se chovatelé
nejsou schopni o zvířata dostatečně postarat. V důsledku toho potom dochází k týrání
zvířat (např. chovem zvířat v nevhodných podmínkách či vyvoláním bezdůvodně
nepřiměřeného působení stresových vlivů), na které zákon reaguje stanovením sankcí
a zvláštních opatření.
423 Na problém s vymáháním nákladů náhradní péče upozorňuje i odborná literatura –
viz především Prchalová, Jana. Právní ochrana zvířat. Praha: Linde Praha, a. s., 2009,
s. 153. ISBN 978-80-7201-763-8.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
314
předvídané zákonem, uvědomujeme si, že tento argument vychází z faktického
stavu věci a je tedy třeba hledat řešení v obecné rovině.
Domníváme se, že k řešení této situace by měl přispět stát. Na uložení
zvláštního opatření je veřejný zájem, jehož faktické naplňování zabezpečuje
orgán obce s rozšířenou působností v rámci výkonu státní správy
přenesené státem na územní samosprávné celky. V první řadě by to tedy měl
být právě stát, který financování takovýchto opatření ukládaných a realizovaných
ve veřejném zájmu zajistí. Lze uvažovat např. o zajištění účelového
vyčlenění finančních prostředků ze státního rozpočtu (např. do speciálně
vytvořeného fondu či speciální podkapitoly rozpočtu obce z částky směřující
na výkon přenesené působnosti), či o systému příspěvků nebo dotací.
I v částitohotoproblémuse veřejnáochránkyněprávobrátilana Ministerstvo
zemědělství s žádosti o jeho pohled na věc. Poukázala přitom na skutečnost,
že se částečně obdobnou otázkou podrobně zabývá v oblasti stavebního
práva. Konkrétně je předmětem jejího šetření, vedeného pod
sp. zn. 6/2011/SZD/JSV, otázka finančního zajištění výkonu rozhodnutí,
která vydávají obecné stavební úřady ve veřejném zájmu (např. rozhodnutí
o nařízení provedení nutných zabezpečovacích prací) a vlastník tato rozhodnutí
dobrovolně nesplní. V rámci tohoto šetření se uskutečnila jednání
se zainteresovanými správními orgány a bylo provedeno dotazníkové šetření.
Z doposud získaných poznatků vyplynulo, že nedostatek finančních
prostředků je hlavním důvodem, kvůli kterému nejsou zmíněná pravomocná
rozhodnutí stavebního úřadu vykonána, nesplní-li je dobrovolně povinný.
V současnosti zainteresované subjekty pracují na nalezení řešení s tím,
že se nabízí právě např. zajištění účelového vyčlenění finančních prostředků
ze státního rozpočtu či vytvoření dotačního programu. Závěry a možnosti
řešení, ke kterým veřejná ochránkyně práv dojde v rámci výše uvedeného
šetření, mohou být alespoň částečně využitelné i pro oblast zajištění financování
zvláštních opatření dle ZOZpT.
Ke dni odevzdání této kapitoly veřejná ochránkyně práv vyjádření
Ministerstva zemědělství na výše uvedené otázky neobdržela. Po jeho obdržení
zváží, zda ohledně dané problematiky zahájí šetření z vlastní iniciativy,
kde by řešila věc v obecné rovině.
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
315
25.7 Závěr
V této kapitole jsme se zabývaly legální definicí pojmu chovatel ve smyslu
ZOZpT, srovnáním institutů tzv. odborného vyjádření a návrhu krajské
veterinární správy k nařízení zvláštních opatření, povahy nařízení zvláštních
opatření a otázkám spojených s finančním některých zvláštních opatření
(zejména umístění zvířete do náhradní péče).
Dospěly jsme k závěru, že ačkoli může být právní úprava ve smyslu ZOZpT
koncipována tak, aby směřovala proti osobě, která bezprostředně, byť
dočasně, drží zvíře, nemusí být v aplikační praxi, zejména z důvodu nedostatku
důkazních prostředků, původně myšlený účel a cíl právní úpravy
ze strany správních orgánů vždy respektován.
V kapitole jsme dále prezentovaly závěry, ke kterým v rámci své činnosti
dospěla veřejná ochránkyně práv.
S ohledem na skutečnost, že v aplikační praxi vyvstávají různé otázky spojené
s návrhem na nařízení zvláštních opatření ve smyslu ZOZpT, rozhodla
veřejná ochránkyně práv požádat Ministerstvo zemědělství, aby zvážilo
vydání metodického pokynu, který by vyjasňoval zejména okruh jeho náležitostí,
jaká zjištění by měl následně orgán vydávající rozhodnutí o nařízení
zvláštních opatření provádět a především uvedení, jak dalece má být návrh
krajské veterinární správy pro rozhodující správní orgán závazný.
V kapitole jsme rovněž zmínily, že v aplikační praxi se jako problematické
ochránkyni jeví financování některých zvláštních opatření, kdy se zaměřila
především na nařízení umístění zvířete do náhradní péče. S ohledem
na skutečnost, že na uložení zvláštního opatření je veřejný zájem, máme
za to, že by se na řešení problémů spojených se zajištěním financování
měl podílet stát. Zmínily jsme, že i s touto otázkou se ochránkyně obrátila
na Ministerstvo zemědělství s žádostí o jeho stanovisko k věci.
Předestřené problémy považujeme za poměrně zásadní a máme za to,
že by se jako vhodné jevilo, aby se případně danými problémy podrobněji
zabývala veřejná ochránkyně práv v rámci šetření případně zahájených
z vlastní iniciativy ve smyslu ustanovení § 9 psím. d) zákona č. 349/1999 Sb.,
o veřejném ochránci práv.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
316
26 Práva a povinnosti oprávněného k nakládání s vodami
ve vztahu k ochraně vod
Alena Kliková
26.1 Úvod
26.1.1 Obecné vymezení
Základ problematiky ochrany vod a hlavní předmět zájmu představuje voda,
která je cennou surovinou, jejíž význam pro společnost je zcela mimořádný.
Bez vody není život ani rozvoj společnosti. Lidé se po tisíciletí s vodou setkávali
jako s životní potřebou, jako se základním prvkem prostředí, ve kterém
žili, ale i jako s nezkrotným živlem. Postupně se naučili vodu využívat, chránit
se před jejími ničivými účinky a také ovlivňovat její přírodní stav.424
Voda je zapotřebí k nejrůznějším účelům, pro uspokojování základních
životních potřeb lidí, pro zásobování průmyslových podniků, které vodu
používají ve výrobě, pro výrobu elektrické energie ve vodních elektrárnách,
k plavebním účelům, pro zavlažování zemědělských pozemků, také
pro rekreaci a sport a k jiným účelům. Na druhou stranu je voda také živel,
který může škodit a ohrožovat životy lidí a jejich majetek. Voda je v neposlední
řadě i základní složkou životního prostředí. Z tohoto hlediska záleží
na jakosti a zdravotní nezávadnosti jejích zdrojů, na vydatnosti těchto zdrojů
a dostatečném průtoku ve vodních tocích. Nezávadná voda ve vodních
tocích a nádržích umožňuje rekreaci obyvatelstva a chov ryb. Voda se v přírodě
nevyskytuje chemicky čistá, protože je důležitým rozpouštědlem
např. solí, kyselin, zásad i mnoha organických látek. Podzemní, říční i mořská
voda proto vždy obsahuje určité množství rozpuštěných látek. Voda jako
chemická látka je sloučenina. Že je voda celosvětově považována za velmi
významnou surovinu, svědčí i vyhlášení světového den vody, kdy 22. březen
byl vyhlášen jako Světový den vody, kterým si světová veřejnost každoročně
připomíná význam vodních zdrojů, jejich využívání i možné negativní
dopady na lidstvo. Tradice oslav vody jako základní podmínky veškerého
života na Zemi vznikla v prosinci 1992, kdy Valné shromáždění OSN vyhlásilo
každoročně 22. březen Světovým dnem vody. Hlavním důvodem byly
424 Broža, V. a kol., Přehrady Čech, Moravy a Slezska, Knihy 555, Liberec, 2005, s. 5
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
317
výsledky Konference OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiro
a Mezinárodní konference o vodě a životním prostředí v Dublinu, které
proběhly v tomtéž roce. Rozbor situace možného vyžívání omezených vodních
zdrojů a dostupnosti vody pro lidstvo vyústil v doporučení nezbytných
akcí k udržitelnosti vodních zdrojů, jejich ochraně, racionálnímu využívání
a potenciálnímu rozhojnění. Pitné vody totiž ubývá a je potřeba tuto situaci
řešit dřív, než bude pozdě.425
Jak je tedy z výše uvedeného zřejmé, ochrana vod je stěžejní součást celosvětové
snahy o zajištění kvalitního životního prostředí i pro budoucí generace,
a to jak z důvodu, že je voda jednou ze základních složek životního prostředí,
ale také protože bez vody nemůže existovat život. Ochrana vod a jejích
zdrojů je pak nutným předpokladem pro budoucí život, a to na celém světě.
Součástí ochrany vod je i ochrana před vodami, neboť dochází k řadě povodňových
událostí, které potvrzují již dlouho předpovídanou změnu klimatu
v důsledku globálního oteplování země. Lze konstatovat, že vývoj klimatu
směřuje k extrémním výkyvům počasí, tj. dlouhodobým obdobím sucha,
které střídají následné extrémní srážky. Protože v nejbližší době lze očekávat
obdobné povodňové situace, je třeba se na tyto případy připravit.426
Ochranu vod můžeme teoreticky vymezit ze dvou úhlů pohledů,
a to z pohledu kvalitativní ochrany, tj. ochrana samotné kvality vod a zajištění
její další možné využitelnosti a ochrana vod z kvantitativního pohledu,
tj. ochrana zajištění dostatečného množství využitelných vod. Obecně
můžeme konstatovat, že vodní právo řeší ochranu vod z obou dvou úhlů
pohledů, jak kvantitativního tak kvalitativního. Ochrana vod je vodním
zákonem definována jako snaha o integrovanou ochranu množství a jakosti
povrchových a podzemních vod. Ochrana množství vod je založena jednak
na řízeném užívání vody na základě povolení, jednak na ochraně akumulační
schopnosti krajiny. Nedílnou součástí ochrany vod je ochrana její jakosti
v závislosti na způsobech užívání vody.427
425 Blíže viz Kliková, A., Vodní právo, disertační práce, Právnická fakulta Masarykovy univerzity,
Brno, 2008.
426 Viz blíže Jakoby, V., Povodně jako fenomén 21. století, Jihomoravské EKO listy, 2.,
ročník 3, 2006, Brno, s. 2.
427 Kliková, A., Vodní právo, disertační práce, Právnická fakulta Masarykovy univerzity,
Brno, 2008. op. cit.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
318
Protože vody nelze využívat neomezeně, aby nedocházelo k jejich destabilizaci
a k narušování rovnováhy v přírodě a v daném území, je potřeba
využívání vod regulovat. Vždy je nezbytné stanovit maximální, popř. minimální
hranici možnosti využitelnosti vod a poté se snažit udržet využívání
vod v těchto mezích, aby nedocházelo k ohrožení vody jako cenné suroviny,
čímž by měla být naplněna základní pravidla ochrany kvantity i kvality vody.
Ochranu vod lze v nejobecnějším slova smyslu vymezit jako ochranu obecnou
a ochranu dle vodního zákona. Obecnou ochranou se rozumí souhrn
všech opatření sloužících k zajištění ochrany vod jako složky životního prostředí.
Tato opatření vyplývají nejen z vodního zákona a jeho prováděcích
předpisů, ale také z dalších právních předpisů, jejichž předmětem je ve větší
či menší míře ochrana životního prostředí, zejména pak ze zákona o ochraně
přírody a krajiny, ale i z jiných právních předpisů s ochranou životního prostředí
přímo nesouvisejících (například ze stavebního zákona aj.). Účelem
ochrany vod dle vodního zákona a jeho prováděcích předpisů je zajištění
vyššího stupně ochrany než poskytuje ochrana obecná. Pod tento druh
ochrany lze podřadit zejména chráněné oblasti přirozené akumulace vod,
území chráněná pro akumulaci povrchových vod nebo citlivé oblasti a zranitelné
oblasti. Rozsah a podmínky ochrany jsou v těchto případech stanoveny
obecně závaznými právními předpisy.428
Ochrana vod je zajišťována jednak stanovování povinností vlastníků
pozemku nebo jejich uživatelů zajistit péči o pozemky tak, aby nedocházelo
ke zhoršování vodních poměrů, dále stanovováním povinností vlastníkům
vodních děl, které umožňují samotné nakládání s vodami, dále stanovování
ochranných pásem, aj.
26.2 Vývoj právní úpravy
Historie ukazuje těsné sepjetí ekonomického a sociálního vývoje a stabilního
rozvoje společnosti s dostupností a jistotou zajištění dostatečného množství
zejména pitné vody. Jakmile se lidé usadili v okolí vodního zdroje nebo
řeky, potřeba minimální kontroly a regulace hospodaření s vodou stoupla
z důvodu nezbytnosti zajištění potřebného množství vody a její spravedlivé
428 Strnad, Z., Vodní právo, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství
a ochrany vod, Vodňany, 2013, s. 141.
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
319
distribuce mezi různé účely a uživatele. Nutnost hromadit zásoby vody
vyvstala až při větší koncentraci obyvatel a vyšší kultuře. Tehdy se začaly
stavět cisterny a nádrže – většina z nich pomocí hrází a přehrad. Právní regulace
užívání vod se začala objevovat v okamžiku, kdy se ukázalo, že vodní
zdroje nejsou nevyčerpatelné. První známé zákony o vodě pocházejí z 18.
stol. př. n. l. z Babylonie za vlády Chamurappiho.429
I v Českých zemích byla problematika ochrany vod a ochrany před vodami
řešena již v minulosti. Právní úprava vodního práva v českých zemích byla
výrazně ovlivněna Římským právem. Pro Rakouské země platil od roku
1811 tzv. ABGB - obecný zákoník občanský, který oddělovat vody soukromé
od vod veřejných. Tento zákoník byl doplněn v roce 1850 vodním
řádem, který stanovil, že vodní právo je pouze veřejnoprávní záležitostí.
V roce 1869 byl vydán zákon č. 93/1869 (říšský vodní zákon). Pro ostatní
země Rakousko – Uherska byly vydány tyto právní předpisy upravující vodní
právo pro České země zákon č. 71/1870 – vodní zákon, pro Slezsko zákon
č. 65/1870, dále zákon č. 51/1870, o používání vod a ochraně před nimi.
Výše uvedené zákony platili až do roku 1942, kdy bylo vydáno nařízení
č. 305/1942 Sb. z. a n. o rozšíření platnosti českého zemského vodního
zákona ze dne 28. srpna 1870, č. 71 čes. z.z. na celé území Protektorátu
Čechy a Morava a o změně a doplnění některých předpisů tohoto vodního
zákona. Další zákonnou úpravou byl zákon č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství.
Bohužel tento zákon neupravoval některé velmi zásadní instituty,
které se objevují ve vodním právu, a to např. ochranu před povodněmi, která
byla úplně opominuta. Dalším předpisem v historickém vývoji vodního práva
v Českých zemích je zákon č. 138/1973 Sb. zákon o vodách (vodní zákon).
V tomto zákoně již byla ochrana před povodněmi řešena, nicméně ve velmi
omezeném rozsahu. Až v roce 1999 bylo vydáno nařízení vlády č. 100/1999
Sb. o ochraně před povodněmi, které podrobněji upravilo některé postupy
v rámci ochrany před povodněmi. Z výše uvedeného je tedy patrné, že sice
existovala snaha o ochranu před povodněmi i v minulosti, ale v omezeném
rozsahu. Velmi podstatnou změnu pro Českou republiku přinesla povinnost
zajistit transpozici nových směrnic Evropské unie. Konkrétně ve vztahu
k ochraně před povodněmi to byla směrnice Evropského parlamentu a Rady
429 Tamtéž, s. 18.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
320
2007/60/ES ze dne 23. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových
rizik, která byla do českého právního řádu přejata zákonem č. 150/2010
Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (dále jen „VZ“), a to s účinností od 1. 8. 2010.
26.3 Nakládání s vodami
26.3.1 Obecná charakteristika
Nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami je jeden z nejvýznamnějších
a nejdůležitějších institutů vodního práva. Nakládání s vodami
můžeme označit jako užívání, jiné využívání vod či její energie. Voda je charakteristická
svojí využitelností, ale jak bylo již uvedeno v úvodu, její využitelnost
není neomezená, a proto musí docházet k regulaci ze strany zákonů
a následně ze strany orgánů veřejné moci. Využitelnost vod můžeme rozdělit
podle toho, k jakému účelu by měly vody sloužit. Nejčastěji uváděný účel
využívání vod je odběr a vypouštění vod a s tím související problematika
vodovodů a kanalizací.430
Dále je voda využívána v průmyslu jako nezbytná
surovina použitelná pro výrobu nebo jako surovina nezbytná pro chlazení,
chemii apod. Dalším způsobem využívání vod je její využití v zemědělství
(živočišná výroba a rostlinná výroba). Neopominutelným způsobem využívání
vod je pro dopravu.431
Jako další způsob užívání vod můžeme uvést
využití její vodní energie, dále pak využití přírodních léčivých zdrojů a využití
pro rekreaci.432
Nakládání s vodami a jeho typy, včetně vymezení způsobů nakládání (užívání)
s vodami, které nevyžaduje veřejnoprávní regulaci, je uvedeno ve VZ.
Nakládání s vodami dle VZ můžeme zjednodušeně rozdělit na nakládání
obecné a zvláštní. Obecné nakládání s vodami nepodléhá žádnému povolení
vodoprávního úřadu a je základním obecným právem každé osoby. Zvláštní
nakládání s vodami je pak typem nakládání, k němuž je potřeba získat povolení
430 Pozn.: Za první prokázaný vodovod v českých zemích můžeme považovat vodovod vybudovaný
ve 12. století na Vyšehrad a dále vodovod vybudovaný ve 14. století na Pražský
hrad. První předpisy o kanalizaci byly vydány v Praze v roce 1864 v rámci stavebního
řádu, i když první kanalizační stoky byly v českých zemích vybudovány už v 60. letech
17. století.
431 Pozn.: První písemný dekret upravující plavbu po Labi byl vydán v roce 1057. Výrazný rozvoj
vodní dopravy byl za Karla IV. a za Marie Terezie, kdy byl vydán tzv. navigační patent.
432 Podrobněji viz kol. autorů. Voda v české republice, Consult Praha, 2006.
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
321
vodoprávního úřadu jako orgánu vykonávajícího správu na daném úseku.
Nakládání s vodami je VZ dále rozlišováno podle konkrétního typu vod,
s kterým má být nakládáno, a to konkrétně nakládání s vodami povrchovými,
podzemními a odpadními. Ustanovení § 8 odst. 3 VZ taxativním způsobem
vymezuje způsoby nakládání s vodami, k nimž není potřeba autoritativní
povolení vodoprávního úřadu. Ustanovení § 8 odst. 1 VZ naopak vymezuje
konkrétní typy nakládání, k nimž je zapotřebí povolení vodoprávního úřadu.
Ustanovení § 9 VZ pak nastavuje další pravidla pro nakládání s vodami, včetně
doby, na kterou je možné povolení k nakládání s vodami vydat.
Povolování a veřejnoprávní regulace nakládání s vodami je jeden ze základních
způsobů ochrany vod, a to nejenom ochrany kvality, ale také kvantity vod.
26.3.2 Právní režim nakládání s vodami
Jak bylo již uvedeno výše, pokud jde o užívání povrchových nebo podzemních
vod rozlišuje platná právní úprava podle vzniku právní možnosti
veřejného užívání jeho dva druhy, a to obecné a zvláštní nakládání. Právní
možnost obecného nakládání s vodami vzniká přímo ze zákona (tzv. obecné
nakládání s povrchovými vodami podle § 6 VZ: „Každý může na vlastní nebezpečí
bez povolení nebo souhlasu vodoprávního úřadu odebírat povrchové vody nebo s nimi
jinak nakládat pro vlastní potřebu, není-li k tomu třeba zvláštního technického zařízení.“
a plavba podle § 7 VZ – „K užívání povrchových vod k plavbě a k odběru vody
potřebné k provozu plavidel není třeba povolení vodoprávního úřadu.“). Se vznikem
právní možnosti obecného užívání vod pro konkrétního uživatele není spojen
žádný projev vůle vykonavatele veřejné správy – žádná správní činnost
(okruh uživatelů je neomezený – uživatelem může být bez dalšího kdokoli,
popřípadě každý, kdo splňuje stanovené hmotněprávní předpoklady).433
I při obecném nakládání s povrchovými vodami musí každý, kdo s vodami
nakládá, dodržovat obecná pravidla ochrany vod, a to nesmí ohrožovat
jakost nebo zdravotní nezávadnost vod, narušovat přírodní prostředí, zhoršovat
odtokové poměry, poškozovat břehy, vodní díla a zařízení, zařízení
pro chov ryb a porušovat práva a právem chráněné zájmy jiných. Další způsoby
užívání vod, které nevyžadují povolení ze strany vodoprávního úřadu,
jsou uvedeny v ustanovení § 8 odst. 3 VZ.
433 Strnad, Z. op. cit. s. 40.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
322
Oprávnění ke zvláštnímu užívání vod vzniká pro určitého konkrétního uživatele
na základě rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami vydaného příslušným
vodoprávním úřadem. V povolení se stanoví způsob a doba zvláštního
užívání. Další povinnosti, resp. podmínky zvláštního užívání mohou
být stanoveny přímo vodním zákonem nebo prováděcími právními předpi-
sy.434
Je třeba připomenout, že princip, podle něhož je k nakládání s vodami
třeba povolení, pokud nejde o obecné užívání vod veřejných, popř. soukromých
zavedl již první vodní zákon platný na našem území a úplná kodifikace
vodního práva ze 70. let 19. století č. 71/1870 z. z. čes. (§ 17). Povolením
tehdy byla tzv. konsensní listina, v níž „politický úřad udělil, kolik vody, kde a jak
ji lze užívati a že je-li toho dle zvláštních okolností třeba, mohou se ustanovit výminky,
které obecné užívání vody příhodně pořádají a pojišťují; také lze povolení uděliti toliko
na omezený čas aneb až do odvolání“.435
Z konkrétního typu povolení k nakládání s vodami pak vyplývají i konkrétní
práva a povinnosti oprávněného k nakládání s vodami. Jednotlivé konkrétní
typy nakládání s vodami jsou pak stanoveny v § 8 odst. 1 VZ.436
434 Tamtéž, s. 45
435 Krecht, J. K historii vodního práva v českých zemích. Právo a podnikání. 2004. č. 3-4.
s. 16.
436 Povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami je třeba:
a) jde-li o povrchové vody a nejde-li při tom o obecné nakládání s nimi:
1. k jejich odběru,
2. k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci,
3. k využívání jejich energetického potenciálu,
4. k užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních
živočichů, za účelem podnikání,
5. k jinému nakládání s nimi;
b) jde-li o podzemní vody:
1. k jejich odběru,
2. k jejich akumulaci,
3. k jejich čerpání za účelem snižování jejich hladiny,
4. k umělému obohacování podzemních zdrojů vod povrchovou vodou,
5. k jinému nakládání s nimi;
c) k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních;
d) k čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následnému vypouštění
do těchto vod za účelem získání tepelné energie;
e) k čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a k jejich
následnému vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod povrchových, pokud nejde
o činnost prováděnou na základě povolení podle zákona o hornické činnosti, výbušninách
a o státní báňské správě;
f) k užívání důlní vody jako náhradního zdroje podle zvláštního zákona.
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
323
26.4 Práva a povinnosti oprávněného k nakládání s vodami
26.4.1 Oprávněný k nakládání s vodami
Oprávněný k nakládání s vodami může být fyzická nebo právnická osoba,
která je jako oprávněný k nakládání s vodami uvedena v příslušném konkrétním
rozhodnutí o povolení k nakládání. Jedná se o osobu, která má právo
užívat konkrétním způsobem v konkrétním rozsahu podzemní nebo povrchové
vody v daném konkrétním území. S právem užívat vody jsou na stranu
druhou spojeny povinnosti každého, kdo vody užívá, neboť jak je uvedeno
v předchozí části této kapitoly, nelze vody využívat bez určitých omezení,
která mají zajistit ochranu kvality a kvantity vod.
Práva a povinnosti oprávněného k nakládání s vodami jsou v obecné rovině
pro každý typ povolení nastavena VZ. Fyzická nebo právnická osoba, která
má platné povolení k nakládání s vodami je oprávněna nakládat s vodami
v rozsahu a k účelu po dobu uvedenou v platném povolení.
26.4.2 Práva a povinnosti ve vztahu k časovým limitům nakládání s vodami
Vodní zákon VZ v ustanovení § 9 stanoví časové omezení pro dobu
k nakládání s vodami, resp. dobu, na kterou je možné povolení k nakládání
s vodami vydat. V obecné rovině uvádí, že „povolení k nakládání s vodami
se vydává na časově omezenou dobu“. Toto ustanovení určuje povinnost vodoprávního
úřadu vždy povolení k nakládání s vodami časově omezit, přičemž
vodoprávní úřad není vázán návrhem žadatele (budoucího oprávněného
k nakládání). Vodoprávní úřad musí vždy konkrétní žádost posoudit nejenom
z pohledu požadavku žadatele, ale měl by zvážit i veškeré další souvislosti
v návaznosti na ochranu kvality a kvantity vod a i v návaznosti na stávající
povolení k nakládání s vodami, která mohou být novým povolovaným
nakládání s vodami dotčena.
Např. povolení k vypouštění odpadních vod může být vydáno na dobu maximálně
10 let, v případě vypouštění odpadních vod se zvlášť nebezpečnými
látkami nebo nebezpečnými látkami podle přílohy VZ na dobu maximálně
4 roky; povolení k nakládání s vodami pro využívání jejich energetického
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
324
potenciálu může být vydáno na dobu maximálně 30 let; povolení k nakládání
s vodami pro jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci se vydává na dobu užívání
vodního díla, které takové nakládání s vodami umožňuje; apod.
Jedním ze zákonných práv oprávněného k nakládání s vodami je v návaznosti
na limitaci doby povolení k nakládání s vodami právo před uplynutím
doby platnosti povolení požádat vodoprávní úřad o prodloužení doby
jeho platnosti (srov. § 12 odst. 2 a 4 VZ). Oprávněný k nakládání s vodami
má sice právo požádat o prodloužení povolení k nakládání, ale nemá již
právní nárok na samotné prodloužení doby povolení nakládání s vodami.
V případě, že oprávněný k nakládání s vodami podá žádost o prodloužení
doby k nakládání s vodami před uplynutím doby, na kterou bylo povolení
vydáno, povolení k nakládání s vodami nezanikne do doby pravomocného
ukončení řízení o prodloužení doby jeho platnosti. Možnost správní úvahy
ve věci doby, o kterou je možné stávající povolení k nakládání prodloužit,
však VZ omezil v případě povolení k nakládání s vodami pro využívání jejich
energetického potenciálu pouze na to, zda uvedené povolení lze (za zákonem
stanovených podmínek) prodloužit na dobu stanovenou ve stávajícím
povolení nebo ne. Správní uvážení vodoprávního úřadu se tak zřejmě bude
týkat pouze otázky, zda na dobu uvedenou ve stávajícím povolení lze platnost
povolení prodloužit nebo ne. Navíc musí být splněna i další podmínka,
která požaduje určitou „bezúhonnost“ oprávněného ve vztahu ke správním
deliktům podle VZ, která nemusí souviset pouze s nakládáním s vodami
pro využívání jejich energetického potenciálu (srov. § 9 odst. 6 věty první
VZ), o prodloužení jehož platnosti se řízení vede, ale může se teoreticky
týkat i jiného jednání, které bylo kvalifikováno jako odporující úpravě provedené
ve vodním zákoně nebo na jeho základě (např. rozhodnutím či opatřením
obecné povahy) a za které mu byla (pravomocně) uložena sankce
za správní delikt (přestupek, správní delikt podnikatelů), a to kdykoliv v době
platnosti stávajícího povolení. Logicky však půjde zpravidla o správní delikty
spáchané v souvislosti s povoleným nakládáním s vodami.437
Jak již bylo naznačeno výše, v souvislosti s povolení k nakládání s vodami
pro využívání jejich energetického potenciálu je vhodné doplnit, že může
být prodlouženo o dobu stanovenou ve stávajícím povolení, které ale mohlo
437 Strnad, Z. op. cit. s. 53
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
325
být vydáno před nabytím účinnosti novely vodního zákona č. 150/2010 Sb.
Tehdejší znění vodního zákona totiž stanovilo dobu povolení k nakládání
s vodami – využití energetického potenciálu tak, že povolení k nakládání
s vodami pro využívání jejich energetického potenciálu nemohlo být vydáno
na dobu kratší než 25 let, což je logickým opakem současného znění zákona.
V řadě případů může být dle názoru autorky prodloužena doba povolení
k nakládání s vodami (využití energetického potenciálu) na delší dobu, než
je zákonem stanovená maximální doba pro nově vydávaná povolení.
Vyjma případu podle ustanovení § 9 odst. 6 VZ nezavádí žádná jiná pravidla
o poměru dosavadní doby platnosti povolení k nakládání s vodami a jejího
prodloužení. Zákon neřeší, na jak dlouhou dobu může být povolení prodlouženo.
Určení délky této doby tedy záleží na žádosti oprávněného a na posouzení
příslušného vodoprávního úřadu438
. Je tedy možné, že doba prodloužení
platnosti povolení k nakládání s vodami se bude lišit od původní doby platnosti
povolení, samozřejmě ovšem s přihlédnutím k zákonným limitům, což
znamená, že nelze prodloužit dobu platnosti povolení k nakládání s vodami
nad zákonem dané limity (nebo na dobu neurčitou), což by bylo nezbytné
považovat za obcházení zákona.439
26.4.3 Další práva oprávněného k nakládání s vodami
Další oprávnění, popř. povinnosti oprávněného k nakládání s vodami
mohou být uvedena v povolení k nakládání s vodami, ve kterém se stanoví
účel, rozsah (např. maximální povolený odběr, celkový objem akumulované
vody, průměrně povolené množství vypouštěných odpadních vod apod.),
povinnosti a popřípadě podmínky, za kterých se toto povolení vydává.
Podkladem vydání povolení k nakládání s podzemními vodami je vyjádření
osoby s odbornou způsobilostí, pokud vodoprávní úřad ve výjimečných případech
nerozhodne jinak.
Co je vhodné zmínit ve vztahu k právům oprávněného k nakládání s vodami,
je skutečnost, že povolení k nakládání s vodami nezakládá práva k cizím
pozemkům a stavbám ani nevzniká vodoprávnímu úřadu, správci vodního
toku nebo vlastníku vodního díla právní povinnost náhrady oprávněným
438 Výklad č. 39 k vodnímu zákonu a souvisejícím právním předpisům.
439 Strnad, Z. op. cit. s. 54
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
326
za nemožnost nakládat s vodami v maximálním povoleném množství
a s určitými vlastnostmi. V případě, že z jakéhokoliv důvodu dojde k situaci,
že oprávněný z povolení k nakládání s vodami nebude moci využívat
svého oprávnění ať už v plném rozsahu či vůbec, nemá nárok na náhradu
škody. Situace, kdy docházelo ke sporům v případě nemožnosti plného využívání
povolení k nakládání s vodami, může nastat např. v případě nařízené
mimořádné manipulace na vodním díle z důvodu ochrany před povodněmi,
kdy může být výrazně omezená možnost využívat pravomocné povolení
k nakládání.
26.4.4 Povinnosti oprávněného k nakládání s vodami
Vymezení účelu nakládání s vodami pak dále určuje konkrétní povinnosti
oprávněného k nakládání s vodami vyplývající z daného povolení. Při vymezování
účelu vodoprávní úřad vždy vychází ze žádosti o povolení k nakládání
s vodami. Jako účel nakládání s vodami může být uveden, např. odběr
pro závlahy, odběr pro chlazení, odběr pro pitné účely, apod.
Jestliže se jedná o nakládání s povrchovými vodami související s vodním
tokem, je třeba v povolení k nakládání s vodami stanovit tzv. minimální
zůstatkový průtok (včetně místa a způsobu jeho měření a četnosti předkládání
výsledků těchto měření vodoprávnímu úřadu), který ve vodním toku
zajistí množství povrchových vod ještě dostatečné pro obecné nakládání
s povrchovými vodami ve vodním toku a zároveň ochrání ekologické funkce
vodního toku. Termín ekologická funkce vodního toku je užíván jako obecný
limit bránící vzniku situace, kdy v místě odběru zůstává voda, ale její množství
a jakost neumožňuje dosahování cílů ochrany vod podle směrnice 2000/60/
ES.440
Stanovení minimálního zůstatkového průtoku určuje oprávněnému
k nakládání s vodami povinnost chovat se tak, aby stanovený minimální
zůstatkový průtok byl zachován, tj. má právo např. odebírat pouze takové
množství vody, které zajistí zachování minimálního zůstatkového průtoku.
V případě nakládání s podzemními vodami, které by mohlo mít za následek
podstatné snížení hladiny podzemních vod, pak musí vodoprávní úřad
stanovit v povolení k nakládání s vodami z důvodů potřeby ochrany množství
a jakosti podzemních vod tzv. minimální hladinu podzemních vod.
440 Tamtéž.
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
327
Minimální hladina podzemních vod je hladina, která ještě umožňuje udržitelné
užívání vodních zdrojů a která zajistí dosažení dobrého ekologického
stavu souvisejících útvarů povrchových vod a vyloučí významné poškození
suchozemských ekosystémů.441
Oprávněný, který má povolení k nakládání s vodami s výjimkou povolení
podle § 8 odst. 1 písm. a) bodů 2 až 4 a písm. c) VZ442
v množství alespoň
6 000 m3
vody v kalendářním roce nebo 500 m3
vody v kalendářním
měsíci, jakož i ten, kdo má povolení k nakládání s vodami v tomto množství,
která je přírodním léčivým zdrojem nebo zdrojem přírodních minerálních
vod nebo která je vyhrazeným nerostem, je povinen měřit množství vody,
se kterou nakládá, a předávat výsledky tohoto měření příslušnému správci
povodí. Oprávněný, který má povolení ke vzdouvání, případně k akumulaci
povrchových vod a přesahuje-li povolený objem vody vzduté vodním
dílem ve vodním toku nebo vody vodním dílem akumulované 1 000 000 m3
,
je povinen měřit množství vzduté nebo akumulované vody a předávat o tom
údaje příslušnému správci povodí. Způsob a četnost měření množství vody
stanoví Ministerstvo zemědělství po projednání s Ministerstvem životního
prostředí a Ministerstvem zdravotnictví vyhláškou.
Povinnost provádět měření, ať už objemu vypouštěných vod, anebo množství
vzduté či akumulované doby, umožňuje příslušnému správci povodí sledovat
dodržování povolením stanovených limitů, což může velmi výrazně
přispívat ke kontrole zajišťování a důslednému uplatňování ochrany vod.
Z povolení k nakládání s vodami nevyplývá oprávněnému jenom právo
využívat vody v rozsahu stanoveném povolením, ale může být stanovena
i povinnost toto povolení využívat, resp. nakládat s vodami. Pokud nebude
oprávněný využívat své oprávnění k nakládání s vodami v případě, kdy
je povolené nakládání s vodami nezbytné využívat ve veřejném zájmu, může
mu vodoprávní úřad uložit povinnost umožnit využití jeho vodního díla
nebo zařízení k povolenému nakládání s vodami jinou, vodoprávním úřadem
určenou fyzickou nebo právnickou osobou, na dobu nezbytně nutnou
441 Tamtéž, s. 55.
442 Povolení k nakládání s vodami k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci; k využívání
jejich energetického potenciálu; k užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže,
popřípadě jiných vodních živočichů, za účelem podnikání; k vypouštění odpadních vod
do vod povrchových nebo podzemních.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
328
nebo do doby rozhodnutí o jeho vyvlastnění nebo omezení vlastnického
práva, a to za přiměřenou náhradu. Zde jednoznačně vystupuje do popředí
v určitých případech nutnost nakládat s vodami ve veřejném zájmu nad právem
oprávněného své oprávnění využívat.
V případě, že oprávněný k nakládání s vodami poruší své povinnosti při
nakládání s vodami, může být za takovéto porušení sankcionován dle vodního
zákona. Správní delikty jsou uvedeny odděleně pro fyzické osoby
(odpovědnost za přestupky) a fyzické osoby podnikající a právnické osoby
(odpovědnost za jiné správní delikty).
26.5 Závěr
Práva a povinnosti oprávněného k nakládání s vodami jsou nastaveny
v první řadě v obecnější rovině vodním zákonem s tím, že vodoprávní úřad
může v povolení k nakládání s vodami stanovit další již konkrétní povinnosti
oprávněného k nakládání s vodami. V obecné rovině můžeme uvést,
že právem oprávněného k nakládání s vodami je využívat svého oprávnění
a stanoveným způsobem vody užívat. Povinností oprávněného z nakládání
s vodami je dle VZ pak povinnost užívat vody dle pravidel vydaného pravomocného
povolení; měřit množství povrchových nebo podzemních vod
podle § 10 odst. 1 nebo 2 VZ; dle § 38 odst. 4 VZ měřit objem vypouštěných
odpadních vod nebo míru jejich znečištění a předávat výsledky
měření vodoprávnímu úřadu; zajistit zneškodnění odpadní vody akumulované
v bezodtokové jímce; oznámit podle § 11 odst. 1 přechod nebo převod
pozemku nebo stavby, s nimiž je povolení k nakládání s vodami spojeno
(s výjimkou povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod nepřesahující
6 000 m3 ročně nebo 500 m3 měsíčně), aj.
Veškeré povinnosti vztahující se k oprávnění k nakládání s vodami by měly
být vždy nastaveny tak, aby se zajistila co největší ochrana vod, a to jak z kvalitativního
tak kvantitativního úhlu pohledu. Jak bylo uvedeno výše, ochrana
vod je jedním z nejstěžejnějších úkolů v rámci ochrany životního prostředí,
neboť voda je nezbytnou složkou pro život a proto musí být nastavena jasná
pravidla pro její využívání. Stanovená pravidla pro využívání vody jsou pak
promítnuta do konkrétních povinností, popř. práv oprávněného k nakládání
s vodami a jejich dodržování je možné vymáhat pomocí správního donucení.
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
329
27 Právní rámec vlastnictví a využívání genetických zdrojů
v Evropské unii a v České republice
Jiří Zicha443
27.1 Úvod
V květnu roku 1992 byla v Nairobi schválena Úmluva o biologické rozmanitosti
(Convention on Biological Diversity, dále jen v této kapitole “Úmluva”
či “CBD”). Zástupci tehdejšího Evropského hospodářského společenství
i Československa ji podepsali v červnu 1992 na Summitu Země v Rio
de Janeiru a následně v prosinci 1993 vstoupila v platnost.444
Úmluva, mezi
jejíž smluvní strany patří 194 států světa, ve svém článku 1 uvádí tři základní
cíle: 1. ochranu biologické rozmanitosti, 2. její udržitelné využívání a 3. spravedlivé
a rovnocenné rozdělování přínosů plynoucích z využívání genetických
zdrojů. V říjnu roku 2010 byl na 10. zasedání smluvních stran Úmluvy
v Nagoji schválen Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům
a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání
k Úmluvěo biologickérozmanitosti(NagoyaProtocolon Accessto GeneticResources
and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the
Convention on Biological Diversity, dále jen v této kapitole “Nagojský protokol”
či “Protokol”).445
V návaznosti na tento vývoj bylo v rámci Evropské unie
přijato Rozhodnutí Rady 2014/283/EU ze dne 14. dubna 2014 o uzavření
Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém
a rovnocenném rozdělení přínosů plynoucích z jejich využívání k Úmluvě
o biologické rozmanitosti jménem Evropské unie (dále jen pro účely této
443 V kapitole byly využity informace z Analýzy dopadů Nagojského protokolu na platnou
vnitrostátní legislativu, kterou autor kapitoly zpracoval v roce 2011. Zpracování analýzy
bylo financováno z prostředků Ministerstva životního prostředí ČR vyčleněných na implementaci
závazků plynoucích z členství ČR v mnohostranných environmentálních
smlouvách.
444 Úmluva byla schválena dne 22. 5. 1992, v platnost vstoupila dne 29. 12. 1993. Rozhodnutí
Rady 93/626/EHS o uzavření Úmluvy o biologické rozmanitosti bylo přijato dne
25. 10. 1993, pro Českou republiku vstoupila Úmluva v platnost dne 3. 3. 1994 a byla
zveřejněna ve Sbírce zákonů jako Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 134/1999 Sb.
445 Oficiálním datem přijetí Nagojského protokolu je 29. 10. 2010, ve skutečnosti došlo
k přijetí až ve dvě hodiny ráno následujícího dne. Evropské unie i Česká republika podepsaly
Nagojský protokol dne 23. 6. 2011. Poté, co došlo k jeho ratifikaci či jiné formě
přijetí ve více než 50 státech, vstoupil dne 12. 10. 2014 v platnost.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
330
kapitoly “rozhodnutí EU”), o dva dny později pak Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014 ze dne 16. dubna 2014 o opatřeních
pro dodržování pravidel, která vyplývají z Nagojského protokolu o přístupu
ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích
z jejich využívání, ze strany uživatelů v Unii (dále jen pro účely této
kapitoly “nařízení EU”).446
Úmluva, Protokol a nařízení EU tak tvoří právní
rámec problematiky, která se souhrnně nazývá přístup ke genetickým zdrojům
a rozdělování přínosů z jejich využívání (access and benefit-sharing, ABS).447
V Úmluvě je ABS věnována pozornost, v návaznosti na již zmíněný člá-
nek 1, zejména v článku 15. V jeho odstavci 1 je zakotvena, s odkazem
na suverénní právo států na jejich přírodní zdroje, deklarované v preambuli
Úmluvy, pravomoc národních vlád a národní legislativy stanovit podmínky
přístupu (access) ke genetickým zdrojům, přičemž odstavec 2 tuto pravomoc
usměrňuje stanovením závazku smluvních stran snažit se o usnadnění
takového přístupu. Smluvní strany přitom mohou podle odstavce 5 využít
institut předchozího informovaného souhlasu (prior infrormed consent, PIC),448
tedy jisté formy veřejnoprávního aktu. Mezi poskytovatelem a odběratelem
genetického zdroje má podle odstavce 4 dojít k přijetí vzájemně dohodnutých
podmínek (mutually agreed terms, MAT),449
tedy k uzavření soukromoprávní
smlouvy, v jejímž rámci má být podle odstavce 7 také ošetřeno
446 Rozhodnutí i nařízení byly publikovány dne 20. 5. 2014 v Úředním věstníku Evropské
unie. Rozhodnutí vstoupilo v platnost dnem přijetí a nařízení vstoupilo v platnost dvacátým
dnem po tomto vyhlášení, ovšem s výjimkou článků 4, 7 a 9 nařízení, které se mají
použít až jeden rok poté, co vstoupil pro Unii v platnost Nagojský protokol, to znamená
až ode dne 12. 10. 2015.
447 Tento pojem, resp. tato zkratka se používají i pro označení Protokolu, viz The Nagoya
Protocol on Access and Benefit-sharing, http://www.cbd.int/abs/. V rámci EU viz Access and
Benefit Sharing, http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/international/
abs/index_en.htm.
448 Oficiální český překlad Úmluvy uvádí v článku 15 odst. 5 poněkud nepřesně “předchozí
kvalifikovaný souhlas”, následně přijatý Nagojský protokol už pracuje s ustáleným
pojmem “předchozích informovaný souhlas”. Základem PIC se stala rezoluce Valného
shromáždění OSN 37/137 (1983) a jedná se o institut zavedený i v jiných mezinárodních
úmluvách, týkajících se zejména nebezpečných substancí (pesticidů, chemických látek,
nebezpečných odpadů, GMO), u nichž se ale týká jejich dovozu, zatímco v případě ABS
se má týkat vývozu genetického zdroje.
449 Také v případě MAT je překlad CBD nepřesný a nekonzistentní, když v článku 15
odst. 4 hovoří o “vzájemně schválených podmínkách”, v odst. 7 o podmínkách “odsouhlasených”.
V tomto případě jde nicméně o synonyma, která lze použít dle uvážení. Jako
ustálený se nicméně používá pojem “vzájemně dohodnuté podmínky”.
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
331
spravedlivé a rovnoprávné rozdělení výsledků výzkumu a vývoje, a také
zisku vyplývajícího z komerčního a jiného využití genetických zdrojů (benefit-sharing).
Dalším závazkem smluvních stran podle odstavce 7 je přijetí
vhodných legislativních, administrativních a politických opatření v souladu
s články 16 a 19, tedy pro převod technologií a přístup k nim a zacházení
a rozdělování přínosů z biotechnologií, a kde je to nezbytné také prostřednictvím
finančního mechanismu vytvořeného články 20 a 21. Odstavec 6
pak doplňuje, že smluvní strany by se měly snažit o rozvinutí a provádění
vědeckého výzkumu, založeného na genetických zdrojích poskytnutých
jinými smluvními stranami, s plnou účastí těchto stran a pokud možno
v zemi původu genetických zdrojů. Problematika ABS souvisí také s článkem
8, písm. j) Úmluvy, který stanoví jednak závazek respektovat, chránit
a udržovat poznatky, inovace a postupy domorodých a místních společenství,
a dále závazek využívat tyto poznatky, inovace a postupy pouze se souhlasem
a zapojením jejich vlastníků, včetně spravedlivého rozdělení zisku
z jejich využívání. V návaznosti na to pak článek 10, písm. c) ukládá každé
smluvní straně, pokud je to možné, chránit a stimulovat vžité způsoby využívání
biologických zdrojů v souladu s tradičními kulturními postupy, které
jsou slučitelné s požadavky jejich ochrany nebo trvalého využívání.
Nagojský protokol tato východiska daná Úmluvou dále rozpracoval.
Především blíže vymezil působnost právního režimu ABS tím, že zavedl
některé nové definice, zejména “využívání genetických zdrojů” a “derivát”
(článek 2), výslovně zahrnul do své působnosti tradiční znalosti související
s genetickými zdroji a blíže specifikoval svůj vztah k dalším souvisejícím
mezinárodním dohodám a nástrojům (články 3, 4 a 12). Dále rozpracoval
pravidla pro přístup ke genetickým zdrojům, tradičním znalostem a sdílení
přínosů z nich (články 5 až 7), a v návaznosti na to stanovil poměrně
detailně pravidla pro zajištění právního souladu (compliance), a to prostřednictvím
vytvoření informačního systému ABS, stanovením pravidel pro sledování
genetických zdrojů a požadavků na dodržování vzájemně dohodnutých
podmínek, tvorbu vzorových smluvních ustanovení, zásad chování
či osvědčených postupů (články 14 až 20). Nově také otevřel možnost
pro zohlednění tzv. zvláštních hledisek (nekomerčního výzkumu, mimořádných
událostí a potravinové bezpečnosti) a budoucího vytvoření globálního
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
332
mnohostranného mechanismu rozdělení přínosů (články 8 a 10). Protokol
potvrzuje, že přínosy plynoucí z využívání genetických zdrojů mají být směřovány
na ochranu biodiverzity (článek 9). Dalšími nástroji k naplnění cíle
Protokolu mají být přeshraniční spolupráce států, osvěta, vytváření kapacit
a převod technologií (články 11, 21 až 23).
Nařízení EU se zaměřuje na povinnosti uživatelů genetických zdrojů a tradičních
znalostí. Vymezuje oblast své působnosti (článek 2), zavádí další
definice, například “sdružení uživatelů” či “nezákonně získaných genetických
zdrojů” (článek 3), jeho jádro však tvoří pravidla pro zajištění právního
souladu, a to prostřednictvím požadavku dodržení tzv. náležité péče (due
diligence) podle pravidel zakotvených v článcích 4, 7 a 9, respektive v článku
11, který ukládá členským státům stanovit pravidla pro ukládání účinných,
přiměřených a odrazujících sankcí. Za účelem usnadnění fungování režimu
ABS nařízení předpokládá vznik internetového registru sbírek genetických
zdrojů v EU, který má vytvořit a spravovat Evropská komise (článek 5), při
uplatňování režimu ABS lze využívat také tzv. osvědčené postupy (článek 8).
27.2 Genetické zdroje
Genetickými zdroji se podle článku 2 Úmluvy rozumí „genetický materiál skutečné
nebo potenciální hodnoty”, přičemž genetický materiál znamená „jakýkoli
materiál rostlinného, živočišného, mikrobiálního nebo jiného původu obsahující funkční
jednotky dědičnosti”. Pod tuto definici tak spadají organismy nebo jejich části
obsahující deoxyribonukleovou kyselinu (DNA), tzn. rostliny, zvířata, houby,
bakterie, prvoci či viry, a také materiál jako zárodečná plasma, krev, embrya,
vajíčka či pouhé buňky. Genetickými zdroji ve smyslu Úmluvy naproti
tomu nejsou např. pryskyřice či oleje, jelikož neobsahují genetický materiál,
tedy funkční jednotky dědičnosti. Již na 2. zasedání smluvních stran
Úmluvy, konaném v Jakartě v roce 1995, bylo přijato rozhodnutí II/11, které
potvrdilo, že do rámce Úmluvy nejsou zahrnuty lidské genetické zdroje.450
Úmluva však neobsahuje vymezení toho, co přesně se rozumí využíváním
450 Využívání lidských genetických zdrojů je samostatným tématem, kterému věnuje pozornost
nejen lékařská věda, ale i soudní praxe Soudního dvora Evropské unie a nevládní
environmentální organizace, jak dokládá např. případ C-34/10 Oliver Brüstle vs.
Greenpeace, týkající se patentovatelnosti kmenových buněk; blíže viz Lajsek, V. Kmenové
buňky, patenty a ESD – ‘One size fits all’? Jiné právo, 16. 5. 2014, Dostupné z: http://jine-
pravo.blogspot.cz/2014/05/vladimir-lajsek-kmenove-bunky.html.
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
333
genetických zdrojů. V článku 2 sice definuje pojem “biotechnologie”, kterou
rozumí „jakoukoli technologii, která využívá biologických systémů, živých organismů
nebo z nich odvozených biologických systémů k produkci nebo modifikaci výrobků či procesů
pro specifické použití”, v článku 15, který vymezuje právní režim ABS, však
pojem biotechnologie nezmiňuje.
Nagojský protokol v tomto směru přinesl posun. Oblast působnosti
Protokolu je vymezena jeho článkem 3 tak, že „se vztahuje na genetické zdroje
v rámci působnosti článku 15 Úmluvy a na přínosy plynoucí z využívání těchto zdrojů”
a „rovněž na tradiční znalosti související s genetickými zdroji v rámci působnosti Úmluvy
a na přínosy plynoucí z využívání takových znalostí”. Podle článku 2 Protokolu
se využíváním genetických zdrojů rozumí „provádění výzkumu a vývoje na genetickém
a/nebo biochemickém složení genetických zdrojů, a to i prostřednictvím biotechnologií,
jak jsou definovány v článku 2 Úmluvy”. Článek 2 Protokolu však vymezení
pojmu biotechnologie modifikuje, když uvádí, že se jí rozumí „jakákoli
technologie, která využívá biologických systémů, živých organismů nebo jejich derivátů
k produkci nebo modifikaci výrobků či procesů pro specifické použití”. A na to navazuje
vymezením pojmu derivát, kterým se rozumí „přirozeně se vyskytující biochemická
sloučenina plynoucí z genetické exprese nebo metabolismu biologických či genetických
zdrojů, a to i pokud neobsahuje funkční jednotky dědičnosti”. Příklady derivátů
jsou kromě již zmíněných pryskyřic a olejů také vůně, hadí jed a další
látky, které mnohdy tvoří základ široké škály produktů. Zahrnutí derivátů
do režimu ABS bylo jednou z nejvíce kontroverzních otázek při vyjednávání
Protokolu. Přestože se pojem derivát již nevyskytuje na žádném jiném
místě jeho textu, „využívání derivátů“ tímto do jeho působnosti také spadá.
Protokol tak vymezení věcné působnosti Úmluvy rozšířil.
Předmětem mnoha diskusí byla při vyjednávání Protokolu také otázka
časové působnosti. Vyjednávání o ní se nepodařilo dokončit.451
Protokol
tedy neobsahuje žádné ustanovení, které by se touto otázkou výslovně zabývalo.
Je tedy nezbytné aplikovat obecnou úpravu Vídeňské úmluvy o smluvním
právu. Podle jejího článku 28 (Vyloučení zpětné působnosti smluv)
platí, že „pokud ze smlouvy nevyplývá nebo není jinak zjevný jiný úmysl, nezavazují
451 Jednu z prvních analýz přijatého textu Protokolu, včetně vývoje posledních dní a hodin
vyjednávání, zpracoval prof. Nijar, hlavní vyjednavač Malajsie a skupiny megadiverzitních
zemí, viz Nijar, G. S. The Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing of Genetic
Resources - An Analysis. CEBLAW. Malaysia. 2011.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
334
ustanovení smlouvy smluvní stranu, pokud jde o jakýkoliv úkon nebo skutečnost, které
pro tuto stranu nastaly do dne vstupu Úmluvy [rozuměj Vídeňské úmluvy] v platnost,
nebo pokud jde o jakoukoliv situaci, která do toho dne zanikla.” To znamená,
že přístup ke genetickým zdrojům, ke kterému došlo před tím, než vstoupila
v platnost CBD, která režim ABS zavedla, je mimo její časovou působnost.
Otevřenou je však otázka režimu genetických zdrojů a tradiční znalostí souvisejících
s genetickými zdroji získaných v období mezi vstupem v platnost
CBD a Nagojského protokolu. Na jednu stranu lze argumentovat zmíněným
článkem 28 Vídeňské úmluvy ve vztahu k Protokolu, tedy vyloučením
jeho retroaktivity, na druhou stranu však článek 3 Protokolu vztahuje jeho
působnost na genetické zdroje a přínosy z jejich využívání v rámci působnosti
článku 15 CBD, tedy k roku 1993. Již od té doby měl být režim ABS
implementován a v souladu s článkem 15 odst. 5 CBD měl či mohl být vyžadován
pro přístup ke genetickým zdrojům PIC, či v souladu s článkem 15
odst. 7 CBD měly být na základě MAT sdíleny výsledky výzkumu a vývoje
a zisk vyplývající z využití genetických zdrojů. Souhrnně lze tedy konstatovat,
že Protokol se vztahuje na využívání genetických zdrojů a tradičních znalostí
související s těmito zdroji získaných poté, co Protokol vstoupí v platnost
pro konkrétní smluvní stranu. Protokol se nevztahuje na genetické zdroje
nebo tradiční znalosti související s takovými zdroji získané před platností
CBD pro konkrétní smluvní stranu. Pokud jde o zmíněné mezidobí, strany
mají možnost nové a probíhající využívání genetických zdrojů a s nimi spojených
tradičních znalostí do režimu ABS zahrnout.452
Protokol explicitně neřeší ani otázku územní působnosti. V této věci je tedy
východiskem CBD, jejíž článek 4 uvádí, že „s ohledem na práva jiných států
a kromě výjimek výslovně uvedených v této Úmluvě ustanovení této Úmluvy platí ve vztahu
ke každé smluvní straně a) v případě složek biodiverzity na území v rámci její národní
působnosti, a b) v případě procesů a aktivit prováděných v rámci její působnosti nebo pod
jejím dohledem na území její národní působnosti nebo za hranicemi národní působnosti,
a to bez ohledu na to, kde se projeví jejich účinky.” Článek 15 CBD se tedy na základě
jejího článku 4 písm. a) vztahuje pouze na genetické zdroje, k nimž státy
452 Greiber, T., Moreno, S. P., Åhrén, M., Carrasco, J. N., Kamau, E. C., Medaglia, J. C.,
Oliva, M. J., Perron-Welch, F. in cooperation with Natasha Ali, N., and Williams, C.
An Explanatory Guide to the Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing. IUCN, Gland,
Switzerland, 2012, s. 72 - 73.
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
335
uplatňují svrchovaná práva. Mimo území národní jurisdikce států se nachází
dva typy území. Jednak mořské oblasti za hranicí národní jurisdikce (areas
beyond national jurisdiction, ABNJ) a území, na které se vztahuje Antarktický
smluvní systém (Antarctic Treaty System, ATS). Vztah CBD a mořského práva
je upraveno v jejím článku 22 odst. 2, podle něhož “smluvní strany uplatní
tuto Úmluvu ve vztahu k mořskému prostředí v souladu s právy a povinnostmi
států vyplývajícími z mořského práva”. Mořské právo zahrnuje jednak
zvykové právo a dále úpravu danou Úmluvou OSN o mořském právu
(United Nations Convention on the Law of the Sea, dále jen „UNCLOS“). Podle
UNCLOS se práva a povinnosti pobřežních států uplatňují v jejich vnitřních
a teritoriálních vodách, výlučné ekonomické zóně a kontinentálním šelfu.
Tyto jsou tedy zahrnuty do působnosti Nagojského protokolu. Pokud jde
o ABNJ, zahrnující volné moře a tzv. Oblast (the Area), tedy hlubokomořské
dno, článek 4, písm. b) CBD předpokládá, že státy jsou zodpovědné
také za regulaci činností v nich prováděných. To by mělo zahrnovat také
využívání genetických zdrojů státními příslušníky a loděmi plujícími pod
vlajkou smluvní strany. Nicméně stav je takový, že se problematikou využívání
mořských genetických zdrojů nacházejících se v ABNJ zabývá Valné
shromáždění OSN, které v roce 2004 ustavilo ad hoc Otevřenou neformální
pracovní skupinu pro studium otázek týkajících se zachování a udržitelného
využívání mořské biologické rozmanitosti mimo oblasti národní
jurisdikce, a přijalo k tématu “Oceány a právo moří” několik rezolucí,453
kterými vyzvalo státy dále zvažovat relevantní právní režim v ABNJ. V souladu
s tím konference smluvních stran CBD svými rozhodnutími opakovaně
uznala, že právní rámec pro regulaci činnosti v ABNJ poskytuje UNCLOS,
a vyzvala Valné shromáždění OSN, aby dále koordinovalo práci týkající
se ochrany a udržitelného využívání genetických zdrojů v ABNJ. Článek 3
Protokolu je tedy vykládán tak, že vzhledem k tomu, že odkazuje na oblast
působnosti článku 15 CBD, spíše než na obecné ustanovení o působnosti
CBD v jejím článku 4, lze to vykládat tak, že smluvní strany si nepřejí,
aby se územní působnost Protokolu vykládala v kontextu jejího článku 4,
písm. b), protože to by mohlo otevřít otázku, zda se Protokol bude vzta-
453 Např. rezoluci 65/37 Oceans and the law of the sea ze dne 7. 12. 2010, která mořské genetické
zdroje zmiňuje, viz www.un.org/Depts/los/general_assembly/general_assembly_re-
solutions.htm#2010.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
336
hovat na ABNJ.454
Pokud jde o Antarktidu, ATS je tvořen souborem úmluv,
které stanoví právní rámec pro oblast jižně od 60° jižní šířky. Jeho hlavními
principy jsou zasvěcení Antarktidy pouze pro mírové a vědecké účely spolu
s ochranou tamního životního prostředí. Protokol se na genetický materiál
získaný v oblasti působnosti ATS nevztahuje, jelikož smluvní strany ATS
se dohodly neprosazovat v této oblasti své územní nároky. Jde tedy o režim
obdobný ABNJ. Genetický materiál nacházející se v Antarktidě je také mimo
jurisdikci států, které v ní neuplatňují své územní nároky a nejsou ani smluvní
stranou ATS.455
A koneckonců neexistuje ani žádná úprava vlastnických práv
k živým organismům v oblasti Antarktidy, a proto žádná smluvní strana není
oprávněna poskytnout PIC či vyžadovat MAT.456
Článek 4 Protokolu, nazvaný “Vztah k mezinárodním dohodám a nástrojům”
ve svém odstavci 1 uvádí, že „ustanovení tohoto Protokolu se nesmí dotknout
práv a povinností kterékoli ze smluvních stran vyplývajících z jakékoli stávající mezinárodní
dohody, kromě případu, kdy by výkon takových práv a povinností způsobil
vážné poškození nebo ohrožení biodiverzity”, a dále v odstavci 2 dodává, že „nic
v tomto Protokolu nesmí smluvním stranám bránit ve vytváření a realizaci dalších mezinárodních
dohod, včetně dalších specializovaných dohod o přístupu a rozdělení přínosů,
a to za předpokladu, že podporují cíle Úmluvy a tohoto Protokolu a nejsou s nimi
v rozporu”. To je samozřejmě relevantní pro již zmíněné režimy mořského
a antarktického práva, ale nejen pro ně. Samostatný právní režim se uplatňuje
také ve vztahu ke genetickým zdrojům využívaným pro výživu a zemědělství.
Ze spolupráce států v rámci Organizace pro výživu a zemědělství
(Food and Agriculture Organization, FAO), respektive její Komise pro genetické
zdroje pro výživu a zemědělství (Commission on Genetic Resources for Food and
454 Koester, V. The Nagoya Protocol on ABS: Ratification by the EU and Its Member States and
Implementation Challenges, Studies N° 03/12, Institute for Sustainable Development and
International Relations, Paris, 2012, s. 16.
455 Buck, M., Hamilton, C. The Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and
Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological
Diversity. Review of European Community and International Environmental Law 20(1),
2011, s. 47 – 61.
456 Andersen, R., M. W. Tvedt, O. K. Fauchald, T. Winge, K. Rosendal, Schei, P. J. International
Agreements and Processes Affecting an International Regime on Access and Benefit Sharing under the
Convention on Biological Diversity: Implications for its Scope and Possibilities of a Sectoral Approach.
Lysaker, Norway: Fridjof Nansen Institute, 2010, s. 21.
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
337
Agriculture, CGRFA)457
vzešla Mezinárodní smlouva o rostlinných genetických
zdrojích pro výživu a zemědělství (International Treaty on Plant Genetic
Resources for Food and Agriculture, ITPGRFA).458
ITPGRFA ve svém článku 1
deklaruje, že jejím cílem je „uchování a trvalé užívání rostlinných genetických zdrojů
pro výživu a zemědělství a v souladu s Úmluvou o biologické rozmanitosti spravedlivé
a poctivé podílení se na přínosech vyplývajících z jejich užívání pro trvale udržitelné zemědělství
a potravinové zabezpečení; tohoto cíle bude dosaženo těsnou vazbou této smlouvy
na Organizaci spojených národů pro výživu a zemědělství a na Úmluvu o biologické
rozmanitosti”. Pro ITPGRFA se tedy CBD stala východiskem, a to jak z hlediska
stanoveného cíle tak i terminologie, ovšem s tím rozdílem, že stejně
širokou definici genetických zdrojů, jakou obsahuje CBD, zužuje jen na rostlinné
genetické zdroje a jejich souvislost s výživou a zemědělstvím. Příloha
ITPGRFA pak uvádí 64 rodů a druhů těchto genetických zdrojů, pokrývajících
přibližně 80 % lidské spotřeby, které spadají do multilaterálního
systému přístupu a sdílení přínosů (Multilateral System for Access and Benefitsharing).
Genetické zdroje zařazené do multilaterálního systému tak mohou
být využívány pro výzkum, šlechtění a vzdělávání v oblasti výživy a zemědělství,
a to na základě standardizované dohody o poskytnutí materiálu (standard
material transfer agreement, SMTA),459
která podrobněji stanoví podmínky
pro přístup a sdílení přínosů, které mohou mít podobu peněžitých plateb,
výměny informací, přístupu k technologiím a jejich transferu či vytváření
kapacit. Tento režim je přínosný pro farmáře, pro vědeckou komunitu,
pro spotřebitele i samotné životní prostředí a budoucí generace, protože
smlouva výrazně přispívá k ochraně genetické diverzity a je možno ji označit
za významný krok k rozvoji mezinárodního rámce řešení problematiky
přístupu ke genetickým zdrojům a rozdělováním přínosů z nich.460
Výhodou
požívání SMTA mezi poskytovateli a uživateli genetických zdrojů rostlin
pro výživu a zemědělství dle pravidel ITPGRFA je totiž standardizace
457 Komise byla zřízena v roce 1983 pro tematiku rostlinných genetických zdrojů pro výživu
a zemědělství, v roce 1995 byl její mandát rozšířen na všechny složky biodiverzity
s výživou a zemědělstvím souvisejícími.
458 Byla přijata 3. 11. 2001 v Římě, v platnost vstoupila 29. 6. 2004, má 125 smluvních stran,
v ČR byla vyhlášena pod č. 73/2004 Sb. m. s.
459 V návaznosti na článek 12 odst. 4 ITPGRFA přijal její Řídící orgán svou Rezolucí
č. 1/2006 ze dne 16. 6. 2006 vzorovou podobu SMTA.
460 Tošovská, E. Ochrana biologické rozmanitosti, patentní ochrana a odpovědnost za škody,
Ministerstvo životního prostředí, Praha, 2006, s. 4.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
338
transakcí za předem jasně definovaných podmínek. Přínosem je v tomto případě
snadná dostupnost genetických zdrojů, která zajišťuje efektivní šlechtění
a výzkum v mezinárodním měřítku. Jednou z podmínek této smlouvy
je totiž také povinnost uživatele poskytovat volně tyto genetické zdroje
dalším potencionálním uživatelům. Pro živočišné genetické zdroje však
žádný obdobný speciální právní nástroj, jakým je pro rostliny ITPGRFA,
neexistuje. V roce 2007 zveřejnila CGRFA výsledky rozsáhlého posouzení
stavu živočišných genetických zdrojů, vycházející z údajů ze 169 zemí světa,
ze kterých vyplývá, že Celosvětová databáze živočišných genetických zdrojů
pro výživu a zemědělství obsahuje informace o 7 616 plemenech, z nichž
přibližně 20 % je hodnoceno jako ohrožených, přičemž jen v období let
2001 - 2007 vyhynulo 62 plemen, tedy přibližně 9 %. Posouzení mimo jiné
konstatuje, že politiky a právní rámce ovlivňující hospodářská zvířata nejsou
vždy příznivá k jejich zachování jakožto genetických zdrojů. Zejména nadměrné
nebo skryté subvence často podporují rozvoj velkokapacitní produkce
na úkor malých chovatelů, kteří využívají místní genetické zdroje.
Jako rizikový je hodnocen také rozvoj intervencí a kontroly onemocnění,
které by, stejně jako programy na obnovu po případných epidemiích a jiných
pohromách, měly zahrnovat vyhodnocení svých dopadů na genetickou rozmanitost.
To vše si může žádat odpovídající revizi legislativy.461
Dalším mezinárodním fórem, které řeší specifické otázky týkající se využívání
genetických zdrojů je Světová zdravotnická organizace (World Health
Organisation, WHO). Ta přijala v roce 2005 soubor opatření nazvaný
Mezinárodní zdravotní nařízení (International Health Regulations, IHR),
a to s cílem usnadnit prevenci a reakci na riziko ohrožení veřejného zdraví,
které má potenciál stát se globálním problémem. IHR vymezují práva
a povinnosti zemí týkající se hlášení o událostech významných pro veřejné
zdraví a zavádí postupy, které WHO musí činit v zájmu ochrany globální
veřejné zdravotní bezpečnosti. Souběžně s vyjednáváním Nagojského protokolu
probíhala v rámci WHO jednání týkající se přístupu k patogenům,
zejména chřipkovým virům, a distribuce očkovacích látek. Patogeny jsou
organismy způsobující nemoci a jsou tedy na jednu stranu nebezpečné
461 Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture. The State of the
World’s Animal Genetic Resources for Food and Agriculture - In Brief, Food and Agriculture
Organization of the United Nations, Rome, 2007, s. 5 - 6.
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
339
a v případě vzniku epidemie či pandemie tudíž nesmí režim ABS znamenat
překážku jejího možného potlačení. Na druhou stranu jsou patogeny
a přístup k nim nezbytné pro vývoj léčiv. Vývoj jednání byl urychlen postupem
Indonésie, která na počátku roku 2007 zastavila zasílání vzorků z viru
H5N1 do WHO s tím, že vyžaduje spravedlivější systém přístupu k vakcínám
pro rozvojové země. V důsledku toho WHO rozhodla, že bude vyvinut
nový mechanismus sdílení pro případy pandemie chřipky. V roce 2011 tak
mohlo dojít k přijetí Rámce připravenosti na pandemii chřipky pro sdílení
chřipkových virů a přístupu k očkování a dalším přínosům (Pandemic Influenza
Preparedness Framework for the Sharing of Influenza Viruses and Access to Vaccines
and other Benefits, PIPF),462
který usiluje o posílení ochrany proti pandemiím
chřipky prostřednictvím možností dohledu a reakce WHO, o spravedlivější
přístup k dostupným očkovacím látkám, a zároveň garanci toku virových
vzorků do systému WHO tak, aby byly k dispozici důležité informace a analýzy
potřebné k posouzení veřejného zdraví a vývoji očkovacích látek. Podle
svého článku 3 se PIPF vztahuje pouze na sdílení viru H5N1 a jiných chřipkových
virů s pandemickým potenciálem, nikoli však na sezónní chřipkové
viry nebo jiné patogeny či biologické látky, které mohou být obsaženy v klinických
vzorcích. Jde tedy o nový mnohostranný mechanismus ABS, který
lze považovat za specializovaný nástroj podle článku 4 odst. 4 Nagojského
protokolu, a případy, které mu podléhají, by měly být chápány ve smyslu
článku 8, písm. b) Protokolu, tedy jako tzv. zvláštní hledisko. Pro úplnost
je třeba zmínit, že další souvislosti týkající se živočišných a rostlinných patogenů
jsou řešeny Světovou organizací pro zdraví zvířat (World Organization
for Animal Health) a Mezinárodní úmluvou o ochraně rostlin (International
Plant Protection Convention).463
Nařízení EU pochopitelně vychází z nastíněného mezinárodněprávního
rámce. Oblast své působnosti vymezuje v článku 2, podle něhož se „vztahuje
na genetické zdroje, na něž mají státy svrchované právo, a na tradiční znalosti související
462 World Health Assembly Resolution 64.5, of 24 May 2011, Pandemic influenza preparedness:
sharing of influenza viruses and access to vaccines and other benefits, Sixty-fourth World Health
Assembly, 2011.
463 Greiber, T., Moreno, S. P., Åhrén, M., Carrasco, J. N., Kamau, E. C., Medaglia, J. C.,
Oliva, M. J., Perron-Welch, F. in cooperation with Natasha Ali, N., and Williams, C.
An Explanatory Guide to the Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing. IUCN, Gland,
Switzerland, 2012, s. 41 - 42.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
340
s genetickými zdroji, k nimž je uplatněn přístup po vstupu Nagojského protokolu v platnost
pro Unii”. Vztahuje se také „na přínosy plynoucí z využívání těchto genetických
zdrojů a tradičních znalostí souvisejících s genetickými zdroji”. Nevztahuje se však
na „genetické zdroje, u nichž jsou přístup a sdílení přínosů upraveny uvedenými specializovanými
mezinárodními nástroji, které jsou v souladu s cíli úmluvy a Nagojského
protokolu a nejsou s nimi v rozporu”. Nařízení dále uvádí, že jím „nejsou dotčena
pravidla členských států týkající se přístupu ke genetickým zdrojům, na něž státy mají
svrchovaná práva v mezích působnosti článku 15 Úmluvy, a ustanovení členských států
týkající se čl. 8 písm. j) Úmluvy o tradičních znalostech souvisejících s genetickými zdroji”.
Článek 2 také uvádí, že „nic v tomto nařízení nezavazuje členský stát k tomu, aby
poskytl informace, o nichž se domnívá, že by jejich poskytnutí bylo v rozporu se zásadními
zájmy jeho bezpečnosti”.
Stávající české vnitrostátní právo neobsahuje definici genetického materiálu
ani genetických zdrojů v šíři, v jaké je vymezují Úmluva a Protokol. Nařízení
EU, jakožto bezprostředně závazný a přímo aplikovatelný předpis tuto situaci
nyní mění, bude nicméně záležet na způsobu jeho adaptace a následné
implementace. Dosud byly genetické zdroje definovány toliko pro účely
oblasti výživy a zemědělství. Zákon č. 148/2003 Sb. o konzervaci a využívání
genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu
a zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, upravuje podmínky a postupy
ochrany, konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů,
které se nacházejí na území České republiky a jsou významné pro výživu
a zemědělství. Tyto podmínky a postupy jsou upraveny v Národním programu
konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů
významných pro výživu a zemědělství (dále jen “Národní program”), který
je tvořen souborem legislativních, ekonomických, metodických a organizačních
opatření, která mají zabezpečit shromažďování, dokumentaci, charakterizaci,
hodnocení, konzervaci a trvalé využívání těchto zdrojů. Národní
program se dále člení na tři podprogramy zaměřené na jednotlivé typy
genetických zdrojů, tedy rostliny (Národní program konzervace a využívání
genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity), mikroorganismy a drobné
živočichy (Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů
mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu) a zvířata
(Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
341
významných pro výživu a zemědělství).464
§ 2 zákon č. 148/2003 Sb. stanoví:
„Kde se v tomto zákoně mluví o genetickém zdroji, popřípadě o genetických zdrojích,
rozumí se tím genetický zdroj rostliny a genetický zdroj mikroorganismu”. V odst. 1,
písm. a) a b) stanoví, že genetickým zdrojem rostliny se rozumí „odrůda pěstované
rostliny, krajová odrůda pěstované rostliny, genetická linie nebo planý druh rostliny,
které jsou využitelné pro výživu a zemědělství, jsou zdrojem genetické rozmanitosti a jejich
druh nebo rod je zařazen do Národního programu”, a dále že genetickým zdrojem
mikroorganismu se rozumí „druh, kmen nebo rasa viroidů, virů, fytoplasem, bakterií,
kvasinek, hub, sinic nebo řas, které jsou zařazené do Národního programu”. Zařazení
do Národního programu je tedy definičním znakem genetických zdrojů rostlin
a mikroorganismů. To platí obdobně i pro genetické zdroje zvířat, jejichž
právní rámec tvoří zákon č. 154/2000 Sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci
hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů (dále také „plemenářský
zákon“). § 2 odst. 2, písm. a) plemenářského zákona uvádí, že genetickým
zdrojem zvířete se rozumí „jedinec, sperma, vajíčko, embryo, popřípadě ostatní genetický
materiál autochtonního nebo lokálně adaptovaného druhu, plemene nebo populace
zvířete, nacházející se na území České republiky, mající význam pro výživu a zemědělství,
pro uchování biologické a genetické rozmanitosti světového přírodního bohatství
a pro umožnění jeho využívání pro potřeby současných i budoucích generací, zařazené
do Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat významných
pro výživu a zemědělství”.
27.3 Vlastnictví genetických zdrojů
Právní režim ABS vychází převážně z norem práva veřejného, obsahuje
však také prvky soukromoprávní. To se projevilo již v motivech, na jejichž
základě vůbec došlo k jeho přijetí. Ty byly totiž dány nejen zájmem mezinárodního
společenství na ochraně biodiverzity, ale také konkrétními zájmy
ekonomickými, byť ve výsledku třeba i s ochranou biodiverzity provázanými.
Byly to totiž zejména rozvojové a tzv. megadiverzitní země, které
prosadily zakotvení třetího cíle Úmluvy a vytvoření režimu ABS jejím
článkem 15, a následně Nagojský protokolem. Důvodem byla skutečnost,
že právě tyto země patří mezi nejčastější poskytovatele genetických zdrojů
pro komerční a výzkumné účely, a argumentují mnoha případy, kdy dochází
464 Ministerstvo zemědělství. Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin,
zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství, Praha, 2012
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
342
ke “krádeži” genetických či biologických zdrojů spadajících do jejich jurisdikce,
a to za účelem komerčního využití jinými zeměmi a bez jakéhokoliv
zpětného sdílení zisků v případě komerčně úspěšných projektů, tedy
k tzv. biopirátství.
Otázka vlastnictví genetických zdrojů, respektive výkonu suverénních práv
k nim, má přitom z hlediska konstrukce režimu ABS nastavené Úmluvou
a Protokolem několik rovin. Jednou z nich je rozlišování mezi zemí původu
genetických zdrojů a zemí poskytujících genetické zdroje. Podle článku 2
Úmluvy země původu genetických zdrojů znamená „stát, který vlastní tyto genetické
zdroje v podmínkách in situ”, zatímco země poskytující genetické zdroje
znamená „zemi dodávající genetické zdroje získávané ze zdrojů in situ, včetně populací
volně žijících i zdomácnělých druhů, nebo získávané ze zdrojů ex situ, které mohly,
ale nemusely mít původ v této zemi”. Zmínka o “vlastnictví” genetických zdrojů
v první uvedené definici souvisí s uznáním suverénního práva států na jejich
biologické, respektive přírodní zdroje, jak se výslovně uvádí v preambulích
Úmluvy i Protokolu a článku 15 odst. 1 Úmluvy. Třetí odstavec článku 15
Úmluvy nicméně zužuje působnost tohoto článku, stejně jako působnost
článků 16 (převod technologií a přístup k nim) a 19 (zacházení a rozdělování
přínosů z biotechnologií) pouze na ty zdroje, které jsou poskytnuty smluvními
stranami jako zeměmi původu takových zdrojů, nebo jinými stranami,
které si opatřily genetické zdroje v souladu s Úmluvou.
Další rovinou úvah o vlastnictví genetických zdrojů jsou situace, na které reaguje
článek 11 Protokolu nazvaný Přeshraniční spolupráce, který v odstavci
1 uvádí, že „v případech, kdy se tytéž genetické zdroje nacházejí in situ na území více
než jedné smluvní strany, tyto strany budou vhodným způsobem usilovat o spolupráci,
případně se zapojením domorodých a místních společenství, a to s cílem realizovat tento
Protokol”. Jelikož biodiverzita ctí spíše přirozené a nikoli politické hranice,
ve většině případů mají genetické zdroje několik zemí původu a situace předpokládaná
odstavcem 1 je tedy spíše normou než výjimkou. V důsledku toho
byla spolupráce mezi zeměmi původu identifikována jako důležitý aspekt
pro dosažení rovnocenného sdílení přínosů, stejně jako pro zachování biologické
rozmanitosti a udržitelné využívání jejích složek. Jde také o otázku, jak
se vyhnout situacím, kdy přístup bude realizován přednostně v zemi původu
s žádnými nebo nenáročnými požadavky na ABS. Výraz „tytéž genetické
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
343
zdroje“ uvedený v odstavci 1 může být chápán několika způsoby. Jedním
z možných, zřejmě však příliš zjednodušeným, je mínit tím stejné druhy.
Genetické zdroje používané ve výzkumu a vývoji často nejsou přítomny
ve všech populacích jednoho druhu. O tytéž genetické zdroje na území více
než jedné strany by tedy šlo pouze tehdy, když by populace druhu v těchto
zemích sdílely konkrétní využitelné genetické nebo biochemické vlastnosti.
Nicméně shoda o důležitosti spolupráce nebyla v textu Protokolu převedena
do silných a jednoznačných závazků, jelikož během vyjednávání byly zřejmé
koncepční i praktické obtíže s tím související. Jako zásadní se pro požadavek
na spolupráci jeví nezbytnost respektovat svrchovaná práva států nad
jejich přírodními zdroji a na bilaterální přístup k ABS. Kromě toho se přístup
k ABS mezi jednotlivými zeměmi značně liší, což spolupráci ještě dále
komplikuje. Smluvní strany tedy mají „usilovat o spolupráci […] s cílem realizovat
tento Protokol“, což má ke spolupráci povzbudit, ale zároveň se přepokládá,
že dosažení takovéto spolupráce nemusí být vždy možné. Příkladem již
existujícím je Andské společenství, které již v roce 1996 přijalo rozhodnutí
o vytvoření výboru, který má za úkol podporovat management, monitoring
a kontrolu oprávnění k přístupu ke genetickým zdrojům a jejich derivátům,
které existují ve dvou nebo více členských zemích.465
A je třeba zmínit ještě jednu rovinu úvah o vlastnictví genetických zdrojů,
na kterou opakovaně upozorňují zástupci domorodých a místních společenství
z různých částí světa.466
A sice na skutečnost, že mnohá tato společenství
a jejich normativní systémy institut vlastnictví, respektive vlastnictví
přírodních zdrojů, vůbec neznají, případně ho znají pouze v podobě vlastnictví
kolektivního, nikoli individuálního. Navíc mnoho předmětů a zdrojů
465 Greiber, T., Moreno, S. P., Åhrén, M., Carrasco, J. N., Kamau, E. C., Medaglia, J. C.,
Oliva, M. J., Perron-Welch, F. in cooperation with Natasha Ali, N., and Williams, C.
An Explanatory Guide to the Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing. IUCN, Gland,
Switzerland, 2012, s. 134.
466 Pokud jde o Evropu, jsou to zejména zástupci Sámů a dalších domorodých komunit
Skandinávie, případně zástupci zemí, do jejichž jurisdikce spadají zámořská území obývaná
domorodými obyvateli, jako např. Francie. ČR oficiálně deklaruje, že na jejím území
domorodé a místní komunity ve smyslu Úmluvy a Protokolu nežijí.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
344
považují za nezcizitelné, nezbytné pro zachování vlastní identity a zajištění
přežití. Domorodé normativní systémy tak namísto užitné a ekonomické
hodnoty spíše zdůrazňují posvátnou či duchovní hodnotu přírodních
zdrojů.467
Nařízení EU se problematice vlastnictví genetických zdrojů přímo nevěnuje,
ale zaměřuje se na plnění povinností plynoucích z režimu ABS jejich
uživateli. Z hlediska soukromoprávního je nicméně významné, že pravidla
stanovená nařízením se týkají také sdílení přínosů, ke kterým má docházet
na základě vzájemně dohodnutých podmínek (MAT) ve smyslu článku 15
odst. 7 Úmluvy a článku 5 Protokolu. Ty jsou sice soukromoprávními
smlouvami, které se uzavírají podle právního řádu, které si strany smlouvy
určí, právní rámec nastavený nařízením EU však přináší veřejnoprávní kontrolu
dodržování těchto soukromoprávních vztahů. Bude však otázkou
výkladu a aplikační praxe, zda příslušné orgány budou zkoumat i obsah jednotlivých
MAT, či zda se budou zabývat toliko jejich formálním doložením,
bez ohledu na to, jakým způsobem sdílení přínosů skutečně řeší, a jakým
způsobem při tom zohledňují dotčená vlastnická práva. V této souvislosti
je relevantní také příloha Nagojského protokolu, která v návaznosti na jeho
článek 5 uvádí indikativní seznam peněžních a nepeněžních přínosů, které
mohou být prostřednictvím MAT sdíleny.
Vlastnictví je, jakožto soukromoprávní institut, upraveno především vnitrostátním
právem, v případě České republiky zejména LZPS a NOZ. Je-li
řeč o genetických zdrojích v jejich různých podobách, jsou relevantní ustanovení
NOZ týkající věcí a jejich rozdělení (§ 489 a násl.), zejména vymezení
právní povahy živých zvířat (§ 494), rostlinstva (§ 507), plodů a užitků
(§ 491) či hodnoty a ceny (§ 492). Na to navazují ustanovení o nabývání
vlastnictví (§ 1045 a násl.), zejména soubor norem týkajících se zvířat (§ 1046
až 1049),468
plodů (§ 1066) a stromu (§ 1067). Pro případné transakce a další
nakládání s genetickými zdroji jsou pak relevantní ustanovení o závazcích
467 Alexander, M., Hardison, P., Åhrén, M. Study on compliance in relation to the customary
law of indigenous and local communities, national law, across jurisdictions, and international law.
Consultancy Paper, Secretariat of Convention on Biological Diversity, 2007, s. 4.
468 K některým úskalím, které rekodifikace soukromého přinesla ve vztahu ke zvířatům,
viz Müllerová, H. Zvíře jako předmět právní úpravy veřejného práva a nový občanský zákoník.
České právo životního prostředí, sv. 35. Praha, 2014, s. 9-28.
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
345
(§ 1721 a násl.), ať už z jednání právního (§ 2055 a násl.) či protiprávního
(§ 2894 a násl.). Vzhledem k mezinárodní povaze režimu ABS jsou relevantní
také kolizní pravidla stanovená zákonem č. 91/2012 Sb., o mezinárodním
právu soukromém. Z rozmanitosti subjektů, které s genetickými
zdroji nakládají, a z rozmanitosti samotných genetických zdrojů a možných
způsobů jejich využití (viz níže) bude plynout potřeba nastavit soukromoprávní
režim vždy po vyhodnocení každé konkrétní situace.
27.4 Využívání genetických zdrojů
Genetické zdroje jsou využívány v celé řadě oborů. Odhaduje se, že v roce
2006 činil objem světového obchodu ve farmaceutickém průmyslu 640
miliard dolarů, přičemž 20 - 25 % těchto prostředků bylo založeno na využití
genetických zdrojů. Mezi další nejvýznamnější sektory patří biotechnologický
průmysl s objemem 70 mld., obchod se zemědělskými semeny
v objemu 30 mld. či potravinářský průmysl také s 30 mld., přičemž v těchto
odvětvích tvoří využívání genetických zdrojů většinu či alespoň podstatnou
část produkce.469
Kromě těchto odvětví jsou v Evropě genetické zdroje využívány
v kosmetickém průmyslu, ve šlechtitelském a plemenářském průmyslu,
v botanických a zoologických zahradách, ve sbírkách semen či mikroorganismů
a v akademickém výzkumu.470
Jak bylo nastíněno v úvodu, Úmluva a Protokol vymezují právní režim
ABS, přičemž stanoví pravidla pro využívání genetických zdrojů napříč uvedenými
sektory, za podmínky, že se v daném sektoru neuplatňuje zvláštní
režim, jak je tomu zejména v případě ITPGRFA při využívání genetických
zdrojů pro výživu a zemědělství. Základními nástroji jsou tedy možná regulace
přístupu prostřednictvím předchozího informovaného souhlasu (PIC),
jakožto veřejnoprávního aktu vydaného příslušným orgánem daného státu,
a dojednání vzájemně dohodnutých podmínek (MAT), jakožto soukromoprávní
smlouvy mezi poskytovatelem a odběratelem genetického zdroje
o sdílení přínosů z jeho využití.
469 ten Brink, P., ed. The Economics of Ecosystems and Biodiversty in National and International
Policy Making, Abingdon, Routledge, United Kingdom, 2011, s. 17.
470 IEEP, Ecologic and GHK. Study to analyse legal and economic aspects of implementing the
Nagoya Protocol on ABS in the European Union. Final report for the European Commission,
DG Environment. Institute for European Environmental Policy, Brussels and London,
2012, s. 173 - 174.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
346
Nařízení EU povinnosti uživatelů genetických zdrojů dále rozvádí. Článkem
4 nařízení je uživatelům uložena povinnosti postupovat s náležitou péčí, aby
se ujistili, že genetické zdroje využívají za splnění výše uvedených podmínek
týkajících se získání PIC a uzavření a dodržování MAT. V návaznosti
na to uživatelé mají povinnost získat, uchovat a předat dalším uživatelům
mezinárodně uznávaný certifikát o shodě, jakož i informace o obsahu MAT,
které mají význam pro následné uživatele. Pokud není žádný mezinárodně
uznávaný certifikát o shodě k dispozici, mají uživatelé povinnost získat
informace a příslušné dokumenty ohledně data, místa přístupu ke genetickým
zdrojům nebo tradičním znalostem souvisejícím s genetickými zdroji
a jejich popisu, a dále informace ohledně existence nebo neexistence práv
a povinností týkajících se přístupu a sdílení přínosů, včetně práv a povinností
týkajících se následných aplikací a uvedení na trh. Informace, které
mají význam pro přístup a sdílení přínosů jsou uživatelé povinni uchovávat
po dobu dvaceti let po skončení období využívání. Monitorování dodržování
těchto pravidel uživateli je upraveno v článku 7 nařízení, který stanoví,
že členské státy a Komise požádají všechny příjemce finančních prostředků
na výzkum spojený s využíváním genetických zdrojů a tradičních znalostí
souvisejících s genetickými zdroji, aby prohlásili, že postupují s náležitou
péčí v souladu s článkem 4. Ve fázi konečného vývoje produktu vyvinutého
využíváním genetických zdrojů nebo tradičních znalostí souvisejících
s těmito zdroji uživatelé učiní prohlášení, že splnili povinnosti podle článku 4
a zároveň předloží příslušné informace z mezinárodně uznávaného certifikátu
o shodě, nebo informace požadované článkem 4 nařízení v případě
neexistence certifikátu. Příslušné orgány členských států předají tyto informace
do Informačního systému pro přístup a sdílení přínosů, zřízenému
podle článku 14 Nagojského protokolu.471
Příslušné orgány však mají věnovat
náležitou pozornost zachování důvěrnosti obchodních a průmyslových
informací, pokud je tato důvěrnost stanovena unijními nebo vnitrostátními
právními předpisy za účelem ochrany oprávněných hospodářských zájmů,
zejména pokud jde o určení genetických zdrojů a určení jejich využívání.
Detailní úprava tohoto postupu bude ještě předmětem prováděcích aktů,
které má Evropská komise k provedení článku 7 nařízení přijmout. Článek
471 The Access and Benefit-sharing Clearing-house, https://absch.cbd.int.
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
347
9 nařízení je pak věnován kontrolám dodržování těchto pravidel uživateli.
Členské státy mají zajistit, aby kontroly byly účinné, přiměřené a odrazující,
a aby odhalovaly případy, kdy uživatelé nedodržují toto nařízení. Ve snaze
zjednodušit implementaci režimu ABS přináší nařízení některé další nové
prvky. Článek 5 nařízení EU předpokládá vytvoření registru sbírek v Unii
spravovaného Evropskou komisí. Aby však mohla být sbírka nebo její část
zařazena do registru, musí být prokazatelně schopna používat standardní
postupy při výměně vzorků genetických zdrojů a souvisejících informací
s jinými sbírkami a při poskytování vzorků a informací třetím osobám
za účelem jejich využívání v souladu s Úmluvou a Protokolem. Sbírka může
poskytovat genetické zdroje a související informace třetím osobám za účelem
jejich využívání pouze s dokumentací prokazující, že přístup ke genetickým
zdrojům a souvisejícím informacím byl uplatněn v souladu s platnými
právními předpisy týkajícími se přístupu a sdílení přínosů a případně se vzájemně
dohodnutými podmínkami. Sbírka také musí vést záznamy o všech
vzorcích genetických zdrojů a souvisejících informacích poskytnutých třetím
osobám za účelem jejich využívání, podle možnosti zavést nebo využívat
jedinečné identifikátory u vzorků genetických zdrojů poskytnutých třetím
osobám a používat vhodné nástroje ke sledování a monitorování výměn
vzorků genetických zdrojů a souvisejících informací s jinými sbírkami.
Příslušný členský stát zváží na žádost držitele sbírky v jeho jurisdikci zařazení
dané sbírky nebo její části do registru. Poté, co ověří, že sbírka nebo
její část splňuje stanovená kritéria, oznámí členský stát Komisi bez zbytečného
prodlení název sbírky a kontaktní údaje dané sbírky a jejího držitele
a typ sbírky. Komise takto získané informace neprodleně zařadí do registru.
Členským státům je uloženo pravidelně ověřovat, zda každá sbírka nebo
část sbírky spadající pod jejich jurisdikci, která je zařazena do registru, splňuje
stanovená kritéria a případně sjednat opatření k nápravě. Pro uživatele
je podstatné, že pokud získávají genetický zdroj ze sbírky, která je uvedena
v registru, pohlíží se na ně jako na uživatele, kteří postupovali s náležitou péčí
ve smyslu článku 4 nařízení. Vedle zařazení do registru podle článku 5 jsou
další možností usnadnění uplatňování režimu ABS tzv. osvědčené postupy
předpokládané článkem 8 nařízení. Ten stanoví, že sdružení uživatelů nebo
jiné zúčastněné strany mohou Komisi předložit žádost o to, aby kombinace
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
348
postupů, nástrojů nebo mechanismů, kterou vytvořily a na niž dohlížejí, byla
uznána za osvědčený postup v souladu s požadavky tohoto nařízení. Žádost
musí být podložena dokumentací a informacemi. V případě, že Komise
rozhodne, že konkrétní kombinace postupů, nástrojů nebo mechanismů
umožňuje uživateli, který ji účinně provádí, dodržovat povinnosti stanovené
v článcích 4 a 7 nařízení, uzná ji jako osvědčený postup. Pokud by však
existovaly důkazy o opakovaných nebo závažných případech, kdy uživatelé
uplatňující osvědčený postup nedodržují své povinnosti, Komise nedostatky
přezkoumá a případně uznání osvědčeného postupu zruší. Ve vztahu k prosazování
nařízení jako celku je významný také článek 11, který ukládá členským
státům stanovit pravidla týkající se sankcí za porušení článků 4 a 7,
a přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich uplatňování. Stanovené
sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy mají oznámit
Komisi, jakým způsobem uplatňování článku 11 zjistí, a to do 11. 6. 2015,
respektive jí neprodleně oznámit jakékoli jejich následné změny.
V České republice se genetické zdroje vyskytují v podmínkách in situ,
tzn. ve volné přírodě, i v podmínkách ex situ, tzn. v kolekcích a jiných zařízeních
typu genobank, v nichž jsou genetické zdroje uchovávány. V kontextu
příprav ratifikace Protokolu a adaptace nařízení EU bude nezbytné zvážit
právní režim genetických zdrojů ve volné přírodě. Lze předpokládat, že tyto
genetické zdroje in situ nemají až tak zásadní význam, a že většina genetických
zdrojů skutečné nebo potenciální hodnoty se nacházejí ve formě
ex situ. Podle stávajícího právního režimu, daného zejména ZOPK, se žádný
PIC nevyžaduje a přístup k těmto zdrojům je tedy volný. Nařízení EU řešení
této otázky ponechává na členských státech, Protokol možnost volného
přístupu také připouští, z jeho článku 6 ovšem plyne, že pokud stát zvolí
tuto možnost, mělo by to být v zájmu zajištění právní jistoty výslovně upraveno.
Součástí případné diskuse o zavedení regulace přístupu ke genetickým
zdrojům ve volné přírodě a sdílení přínosů z jejich využívání prostřednictvím
MAT by mělo být také zohlednění vlastnických práv ke konkrétním
genetickým zdrojům. Co se týče genetických zdrojů nacházejících se ex situ
v kolekcích a jiných zařízeních, jejich právní režim se odvíjí od regulace toho
kterého odvětví, v němž jsou tyto zdroje shromažďovány a využívány.
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
349
Pokud jde tedy využívání genetických zdrojů v ČR, dochází k němu zejména
pro výživu a zemědělství v rámci již zmíněného Národního programu, a dále
ve farmaceutickém, kosmetickém a biotechnologickém průmyslu, v lesnictví,
v zoologických a botanických zahradách, a v akademické sféře.
Farmaceutický průmysl se zapojuje do výzkumu, vývoje a výroby léků a léčivých
přípravků, přičemž využití genetických zdrojů v tomto sektoru je velmi
komplexní. Farmaceutické firmy mohou získávat materiál přímo z volné
přírody, ze soukromých i veřejných sbírek či od obchodníků, mohou využívat
již částečně zpracovaný materiál z laboratoří financovaných ze soukromých
i veřejných zdrojů. Jelikož většinou působí globálně, získávají materiál
ze zdrojů alokovaných v EU i mimo EU. Právní rámec tohoto sektoru
je výrazně harmonizován na úrovni unijního práva.472
Z vnitrostátních pramenů
práva lze zmínit zejména zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 123/2000, o zdravotnických prostředcích,
ve znění pozdějších předpisů, které zohledňují také unijní legislativu. Pokud
jde o léčiva, získávání informací o genetických zdrojích je možné v zásadě
pouze v rámci registračního řízení. Postup registrace je v rámci EU plně
harmonizován směrnicí 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím
se humánních léčivých přípravků, která upravuje taxativně náležitosti žádosti
o registraci léčivého přípravku. Procedura vzájemného uznávání a centrální
registrace se pak řídí nařízením č. 726/2004, kterým se stanoví postupy
Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků
a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky.
Kromě léčiv jsou dále využívány zdravotnické prostředky. Definici
tohoto pojmu velmi podrobně vymezuje § 2 zákona o zdravotnických prostředcích.
Stručně lze uvést, že zdravotnickým prostředkem se kromě jiného
rozumí také materiál nebo jiný předmět, použitý samostatně nebo v kombinaci,
určený výrobcem pro použití u člověka za účelem prevence, léčby
nebo mírnění choroby, poranění nebo zdravotního postižení. Také problematika
zdravotnických prostředků je regulována řadou unijních předpisů,
z nichž vyplývá, že se v rámci harmonizovaných pravidel v ČR registrace
zdravotnických prostředků neprovádí. Ministerstvo zdravotnictví nicméně
472 Podrobně viz Státní ústav pro kontrolu léčiv: Legislativa EU, http://www.sukl.cz/sukl/
legislativa-ceske-republiky-1.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
350
vede databázi zdravotnických prostředků, obsahující více než 3500 položek,
které v průběhu minulých dvou let prošly novým ohlašovacím procesem.
Vzhledem k velice širokému pojetí genetických zdrojů a biotechnologií
v definici, která je uvedená v Protokolu, existuje značné množství zdravotnických
prostředků, ve kterých jsou genetické zdroje využívány. Souhrnně
lze nicméně konstatovat, že zavádění nových opatření vztahujících se k léčivům
a zdravotnickým prostředkům je na úrovni ČR v současné době výrazně
omezeno mírou harmonizace s unijním právem. Bude tedy záležet, jakým
způsobem dojde k adaptaci a následné implementaci nařízení EU o ABS,
jelikož v průběhu projednávání jeho návrhu nebylo o aktualizaci dotčených
evropských předpisů týkajících se léčiv a zdravotnických prostředků
diskutováno.
Kosmetický průmysl je pouze částečně závislý na sběru genetických zdrojů
z volné přírody, především rostlin a jejich derivátů, jelikož většina kosmetických
přípravků je založena na bázi již stávajících produktů. Využití genetických
zdrojů v tomto sektoru nicméně je, obdobně jako u farmaceutického
průmyslu, velmi komplexní. Kosmetický průmysl je zastoupen stovkami
malých a středně velké podniků na celém území EU, avšak podniky mezinárodního
významu jsou situovány především ve Francii a Německu. Situace
v ČR je poněkud nepřehledná, jelikož v případě řady subjektů se jedná pouze
o distributory, a ne všichni čeští výrobci kosmetiky jsou členy profesního
Sdružení výrobců, dovozců, vývozců a prodejců kosmetických prostředků
a surovin pro jejich výrobu. Dalším praktickým problémem je, že některé kosmetické
výrobky jsou prezentovány jako „léčebná kosmetika“, přestože žádná
taková kategorie neexistuje, a je vždy na posouzení, zda se skutečně jedné
ještě o kosmetický přípravek, nebo jde již o zdravotnický prostředek či léčivý
přípravek. Základním pramenem práva je na úrovni EU nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických
přípravcích. Ustanovení tohoto nařízení zaměřená na složení a značení
přípravků mají zajistit ochranu lidského zdraví a poskytování informací
spotřebitelům, pozornost je věnována také hodnocení bezpečnosti přípravků
a zákazu zkoušek na zvířatech. Článek 13 nařízení obsahuje seznam informací,
které musí odpovědné osoby a za určitých okolností i distributoři kosmetických
přípravků oznámit prostřednictvím Evropského portálu notifikace
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
351
kosmetických přípravků, z něhož jsou některé informace zpřístupňovány
příslušným orgánům (pro účely dozoru nad trhem, analýzu trhu, hodnocení
a informování spotřebitelů) a toxikologickým střediskům nebo obdobným
subjektům zřízeným členskými státy (pro účely lékařského ošetření). Z vnitrostátních
pramenů práva je relevantní ZOVZ, který upravuje ve vztahu ke kosmetickým
přípravkům zejména povinnosti výrobce, dovozce, prodávajícího
a distributora předmětů běžného užívání a další podmínky pro vývoj, výrobu,
uvedení na trh, distribuci a dovoz kosmetických prostředků.
Biotechnologický průmysl patří mezi jedno z nejvíce se rozvíjejících odvětví,
ve kterém je využívána široká škála genetických zdrojů, jejich derivátů a souvisejících
informací. Existuje celá škála oblastí, v nichž se biotechnologie
uplatňují. Podle portálu Gate2Biotech, který spojuje biotechnologickou
komunitu ve střední Evropě a mapuje novinky v tomto oboru, se rozlišují
rostlinná biotechnologie, živočišná biotechnologie, biotechnologie životního
prostředí, biotechnologie enzymů, mikrobiální a buněčná biotechnologie,
vývoj lidských a živočišných diagnostik, farmaceutik, a vývoj obecné bio-
technologie.473
Obecně lze konstatovat, že jedná o odvětví, které je na celosvětové,
evropské i národní úrovni dosti nepřehledné. V ČR se biotechnologie
tradičně uplatňují především v oblasti potravinářství a ve farmaceutickém
průmyslu. V oblasti biotechnologií také dochází ke spolupráci
soukromého sektoru s akademickou sférou. Při implementaci Protokolu
a nařízení EU bude tedy nezbytné uplatnit sektorový přístup, tzn. zohlednit
specifika jednotlivých oblastí biotechnologií a přizpůsobit či vytvořit pro ně
relevantní právní normy.
Pro oblast lesnictví je relevantním předpisem ve vztahu k právnímu režimu
ABS především zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního
materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců,
určeného k obnově lesa a k zalesňování, ve znění pozdějších předpisů
(zákon o reprodukčním materiálu lesních dřevin), který stanoví podmínky,
za nichž lze uvádět do oběhu reprodukční materiál lesních dřevin lesnicky
významných druhů a umělých kříženců, určený k obnově lesa a k zalesňování
a pro udržování a zvyšování biologické různorodosti lesa včetně
genetické různorodosti stromů a pro trvale udržitelné hospodaření v lesích.
473 Gate2Biotech: Biotech segmenty, http://www.gate2biotech.cz/segments/.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
352
Prostřednictvím ustanovení § 6 a § 8 je ve vztahu k tomuto materiálu zavedena
procedura obdobná PIC. Ostatní prvky Protokolu však v tomto zákoně
nijak zohledněny nejsou. Z hlediska adaptace nařízení EU a následné implementace
režimu ABS je namístě věnovat pozornost také právnímu režimu
uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh. Jelikož se jedná o problematiku
obchodu se dřevem jakožto s komoditou, netýká se to působnosti
Protokolu. Pro jeho implementaci v EU je nicméně relevantní, že již přijatá
unijní i národní legislativa také zavádí pro tuto oblast systém náležité péče
a s ním související nástroje kontroly.474
Zoologické zahrady se při své činnosti zaměřují především na získávání
genetických zdrojů z in situ podmínek a na konzervaci genetických zdrojů
v podmínkách ex situ, edukaci a prezentace genetických zdrojů veřejnosti.
Částečně také provádějí základní výzkum založený na využívání genetických
zdrojů, to ovšem pouze s cílem podpory programů ex situ. Jsou přitom regulovány
zejména zákonem č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických
zahrad, ve znění pozdějších předpisů (zákon o zoologických zahradách)
a zákonem č. 100/2004 Sb. o ochraně druhů volně žijících živočichů
a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních
k ochraně těchto druhů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o obchodování
s ohroženými druhy). Zákon o zoologických zahradách však upravuje
toliko podmínky a postup vydání licence k provozování zoologických
zahrad, základní podmínky pro poskytování dotací a kontrolu nad dodržováním
povinností plynoucích z tohoto zákona. Z hlediska Nagojského
protokolu je relevantní toliko ustanovení § 4 odst. 2, podle něhož žádost
o licenci k provozování zoologické zahrady musí obsahovat také přehled
o účasti ve výzkumu prospěšném pro ochranu druhů, informace o účasti
na výměně informací týkajících se ochrany druhů a informace o způsobu
vedení průběžných záznamů o kolekci volně žijících živočichů. Bližší podmínky
zohledňující Protokol v celé jeho šíři však stanoveny nejsou.
Činnost botanických zahrad je regulována toliko obecnou úpravou zákona
o ochraně přírody a krajiny, a zákona o obchodování s ohroženými druhy.
474 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských
subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky, zákon č. 226/2013
Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh.
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
353
Mezi aktivity botanických zahrad přitom patří konzervace genetických
zdrojů v rámci ex situ kolekcí, edukace, prezentace sbírek veřejnosti a provádění
základního výzkumu na genetických zdrojích, věnují se ale také
sběru genetických zdrojů in situ, často na sběrových expedicích v zahraničí,
nákupem nebo výměnou osiva a jiného materiálu. V rámci činnosti botanických
zahrad dominuje nekomerční využívání genetických zdrojů, nicméně
v některých případech nelze stanovit přesnou hranici mezi komerčním
a nekomerčním využitím, protože i výsledek např. taxonomického výzkumu
může být impulsem k zahájení výzkumu na biochemickém složení daného
druhu a hledání zajímavých genetických vlastností. Kromě botanických
zahrad se řada rostlinných genetických zdrojů nachází v soukromých sbírkách.
Soukromých drobných pěstitelů je velké množství, přičemž mnozí jsou
napojeni na zahrádkářskou a zahradnickou produkci. V kontextu ratifikace
Protokolu je tedy namístě otevřít diskuzi o přijetí právního rámce činnosti
botanických zahrad, jelikož je patrné, že stávající, v zásadě neregulovaná
praxe jeho naplnění nezajišťuje. Tento případný právní rámec by se přitom
nemusel (neměl) omezovat toliko na režim ABS, ale mohl (měl) by zahrnout
fungování botanických zahrad v celé šíři, respektive analogicky právnímu
rámci zoologických zahrad (licencování, finanční podpora, kontrola apod.).
Podobně jako biotechnologické firmy, také akademické instituce jsou zapojeny
do celé řady odvětví, v nichž dochází k využívání genetických zdrojů
získaných z volné přírody i z ex situ sbírek. Využívání genetických zdrojů
přitom zahrnuje základní i aplikovaný výzkum, jehož výsledky mohou být
dále využívány dalšími subjekty ze sféry nekomerční (zejména publikační
činnost a vědecká spolupráce) i komerční (např. firmy zabývající se biotechnologiemi,
se kterými vysoké školy mohou úzce spolupracovat již v rámci
samotného výzkumu). Využívání genetických zdrojů ve smyslu Úmluvy
a Protokolu akademickými pracovišti není v současné době upraveno žádnými
speciálními pravidly. Transakce s genetickými zdroji tak probíhají
mezi těmito pracovišti či s dalšími subjekty víceméně na neformální úrovni.
Výjimkou jsou pracoviště, které se řídí zvláštní legislativou, nebo mají zavedeny
vlastní standardizované postupy. To se týká rostlinných genetických
zdrojů pro výživu a zemědělství v režimu ITPGRFA, či genetických zdrojů
představující zdravotní a jiná rizika pro člověka, zvířata či rostliny. Zvláštní
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
354
pozornost věnuje Protokol výzkumné sféře v článku 8, písm. a), kde
vybízí smluvní strany, aby vytvořili podmínky pro podporu nekomerčního
výzkumu prostřednictvím zjednodušených opatření pro přístup ke genetickým
zdrojům. Jistým úskalím je přitom rozlišení komerčního a nekomerčního
výzkumu. V nařízení EU je pak výzkumu věnována pozornost
v kontextu opatření na dodržování právního souladu uživateli genetických
zdrojů, konkrétně v článku 7 odst. 1. Podle něho „členské státy a Komise požádají
všechny příjemce finančních prostředků na výzkum spojený s využíváním genetických
zdrojů a tradičních znalostí souvisejících s genetickými zdroji, aby prohlásili, že postupují
s náležitou péčí v souladu s článkem 4”. Na vnitrostátní úrovni je v tomto kontextu
relevantní zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního
vývoje a inovací z veřejných prostředků, ve znění pozdějších předpisů
(zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), který v § 18
stanoví, že uchazeč o projekt vědy a výzkumu spadající do veřejné soutěže
ve vědě a výzkumu musí mj. deklarovat příslušné oprávnění k činnosti, je-li
vyžadování zvláštním právním předpisem. Tímto zvláštním právním předpisem
může být v tomto případě i nařízení EU o ABS. Každý návrh projektu,
který se bude zabývat využitím genetických zdrojů, by tedy měl mezi svými
povinnými přílohami uvádět také dokumenty relevantní pro naplnění požadavků
režimu ABS.
27.5 Závěr
Výše uvedené je velmi stručným nástinem problematiky ABS, která je v současné
době řešena na řadě mezinárodních fór, o některých, z nichž byla
zmínka, v rámci Evropské unie a v souvislosti s probíhající ratifikací
Nagojského protokolu a adaptací nařízení EU také na naší vnitrostátní
úrovni. Nutno zdůraznit, že jde také o pouze dílčí nástin, zaměřený toliko
na genetické zdroje a některé aspekty jejich vlastnictví a využívání. Je nutno
mít na paměti, že nedílnou součástí problematiky ABS je také využívání
tradičních znalostí souvisejících s genetickými zdroji a zapojení domorodých
a místních společenství, které jsou obvykle nositeli těchto znalostí.
Tím se otevírá další široká sféra témat a souvislostí týkajících se práv duševního
vlastnictví, která by si vyžádala samostatné pojednání. V kapitole byly
také pouze letmo zmíněny jednotlivé prvky režimu ABS. Přitom odpovídající
nastavení způsobu regulace přístupu k jednotlivým typům genetických
V Omezení vlastnického práva z důvodu zvýšené ochrany složek životního prostředí
355
zdrojů, nastavení pravidel pro uzavírání vzájemně dohodnutých podmínek,
rozdělení kompetencí pro výkon kontroly dodržování právního souladu
či způsob ukládání sankcí za jeho porušení tvoří ve své provázanosti
a potřebě efektivnosti i flexibility pro jednotlivé odvětví skutečnou výzvu.
Tato a další témata týkající se režimu ABS bude při dotváření jeho právního
rámce i při jeho praktické implementaci nutno ještě promyslet, prodiskutovat
a prosadit.
357
VI Podnikatel a vlastník ve správních
procesech s vlivem na životní
prostředí
28 Vlastník nemovitostí ve správních procesech v oblasti
životního prostředí
Ivana Průchová
28.1 Základní východiska
Vlastníci nemovitostí vystupují jako subjekty celé škály správních procesů,
v rámci nichž hrají specifickou a významnou roli ty z nich, které
se přímo či zprostředkovaně dotýkají či mohou dotknout stavu životního
prostředí. Za základní výchozí tezi je třeba přijmout to, že je nezpochybnitelné,
že ve správních procesech, které se týkající území, resp. konkrétních
pozemků, případně jejich součástí a příslušenství či dalších nemovitostí,
které se na pozemcích (či pod nimi) vyskytují, musejí jejich vlastníci zaujímat
právní postavení, které jim umožní obsah realizace jejich vlastnického
práva kvalifikovaně ovlivnit. Již na počátku úvah souvisejících s postavením
vlastníků v těchto procesech je však třeba zdůraznit, že tak, jak jsme
připustili rozmanitost správních procesů s dopady na stav životního prostředí,
musíme připustit i to, že pozici vlastníků nemovitostí v nich bude
ovlivňovat více faktorů než pouhý závěr, že jim přísluší vlastnické právo
k nemovitosti. Proto ne vždy bude jediným možným a ústavně konformním
řešením přiznání jim v každém správním procesu, který se týká jejich nemovitosti
(časově bezprostředně či ev. v delší časové perspektivě) privilegované
postavení. Naopak s ohledem na povahu správního procesu (z hlediska
věcného, časového a systémového co do jeho vztahu k jiným souvisejícím
správním procesům) je možné, aby vlastníkům nemovitostí právní úprava
nepřiznávala privilegované postavení a s ohledem na právní prostředky
zapojení se do správního procesu je podřazovala do kategorie osob v postavení
„veřejnosti“ či „každého“. Jako příklad lze ze škály správních procesů
s dopady na stav životního prostředí uvést např. proces posuzování vlivů
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
358
na životní prostředí475
, či proces projednávání bezpečnostního programu,
bezpečnostní zprávy a vnějšího havarijního plánu476
, ze správních řízení
např. řízení o vydání integrovaného povolení477
. V těchto případech je však
třeba vždy pečlivě zvážit, zda skutečně v jiných správních procesech – věcně
a časově navazujících a souvisejících procesech je pozice vlastníků skutečně
dostatečně právně zakotvena. Z tohoto důvodu budou předmětem zájmu
této kapitoly jak správní procesy, v nichž mají vlastníci nemovitostí privilegované
postavení, tak správní procesy, které jim je nepřiznává a to s cílem
posoudit ústavnost, zákonnost a efektivnost takového přístupu zákonodárce.
28.2 Vlastníci nemovitostí a proces posuzování vlivů na životní
prostředí
Posuzování vlivů na životní prostředí představuje jeden za základních
a zásadních nástrojů prosazování veřejného zájmu na ochraně životního
prostředí. Vlastníků nemovitostí se dotýkají jak výsledky posuzování vlivů
koncepcí na životní prostředí, tak výsledky posuzování záměrů na životní
prostředí.
28.2.1 Vlastníci nemovitostí a posuzování vlivu koncepcí na životní prostředí
V případě posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí se jedná za prvé
o případy posuzování oborových (resortních koncepcí) a za druhé o posuzování
nástrojů územního plánování z hlediska jejich vlivu na životní prostředí.
Toto rozlišení je s ohledem na vysledování procesní pozice vlastníků
nemovitostí v nich významné.
V případě resortních koncepcí probíhá posuzování jejich vlivů na životní
prostředí samostatně podle pravidel zakotvených v zákoně č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon EIA“). Vlastníci nemovitostí jsou z hlediska svých oprávnění
475 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, blíže k tomuto správnímu procesu viz dále.
476 Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými
látkami nebo chemickými výrobky a o změně souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, blíže k tomuto procesu viz dále.
477 Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném
registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), blíže
k tomuto správního řízení viz dále.
VI Podnikatel a vlastník ve správních procesech s vlivem na životní prostředí
359
zahrnuti pod institut „každého“. Osobám, které se rozhodnou tohoto svého
postavení využít – tedy i vlastníkům nemovitostí – přiznává právní úprava
oprávnění zaslat písemné vyjádření k oznámení koncepce (§ 10c odst. 3
zákon EIA), písemné vyjádření k návrhu koncepce (§ 10f odst. 5 zákon
EIA). Lze však doporučit, aby s ohledem na princip včasnosti a efektivnosti
ovlivnění budoucího dopadu nejen na životní prostředí, ale i na možné
dopady na nemovitosti v zájmových územích, pokud jsou cíle v koncepci
i dostatečně územně specifikované, aby se do připomínkování zapojili jako
„každý“ i jednotliví vlastníci nemovitostí. Logiku tohoto přístupu umocňuje
to, že resortní koncepce úzce souvisejí i s nástroji územního plánování
a dále vytvářejí věcný koncepční nástroji pro realizaci budoucích konkrétních
záměrů, které jsou pak mnohdy předmětem posuzování vlivů na životní prostředí,
u nichž se předpokládá jejich soulad s obsahem koncepce.
V případě vlivů nástrojů územního plánování na životní prostředí – politiky
územního rozvoje a územně plánovací dokumentace (jmenovitě zásad
územního rozvoje a územních plánů) se uplatní zvláštní režim, který je možné
označit za projev tendence principu integrace ochrany životního prostředí
do navazujících procesů. Postup tohoto posuzování vlivů je stanoven – integrován
do stavebního zákona. Posuzování vlivů na životní prostředí nástroje
územního plánování je součástí vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj,
s tím že právě pro environmentální pilíř udržitelného rozvoje jsou zakotvena
speciální procesní pravidla. Z něho pak dle povahy posuzovaného nástroje
územního plánování vyplývá i pozice a nástroje, jimiž disponují vlastníci
nemovitostí. Ve vztahu k nástrojům územního plánování je třeba zdůraznit,
že díky integraci posuzování vlivů na životní se právní prostředky, které
vlastníci nemovitostí při jejich pořizování uplatňují, týkají nejen aspektů environmentálních,
ale všech aspektů budoucího využívání příslušného území
(celé ČR, kraje, obce). Je však zjevně možné uzavřít, že ač osoba – v našem
případě vlastník – se příslušnou formou vyjádří k projednávanému nástroji
územního plánování (připomínkou nebo námitkou) bez výslovného zdůraznění
environmentálního aspektu - má tato jeho aktivita nesporně možný
vliv na stav životního prostředí, neboť jakékoli stanoviště budoucí aktivity
(ať ji nástroj územního plánování ve výsledku v území připustí či nepřipustí)
souvisí s pozemky resp. půdou jako složkou životního prostředí.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
360
V případě politiky územního rozvoje jsou vlastníci nemovitostí v rámci
institutu „veřejnosti“ oprávněni dle § 33 odst. 4 StZ uplatnit k návrhu
politiky územního rozvoje včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj
písemné připomínky, a to ve lhůtě, která nesmí být kratší než 60 dnů ode dne
veřejného projednání návrhu politiky územního rozvoje vč. vyhodnocení
vlivů na životní prostředí. Ze skutečnosti, že Politika územního rozvoje byla
schválena v roce 2009 a v souladu s ust. § 35 odst. 1 StZ je dána povinnost
zpracovat každé 4 roky zprávu o jejím uplatňování, je ve vztahu k zapojení
vlastníků nemovitostí do tohoto procesu relevantní ustanovení o možnosti
zapojení veřejnosti formou písemných připomínek k návrhu této zprávy,
zakotvený v § 35 odst. 3 StZ. V případě, že vláda rozhodne na základě
zprávy o uplatňování politiky územního rozvoje o její aktualizaci nebo zpracování
nového návrhu politiky územního rozvoje, se uplatní postup platný
pro pořizování politiky územního rozvoje zakotvený v § 33 až 34 StZ, tedy
včetně institutu písemným připomínek veřejnosti, v rámci něhož se mohou
svými konkrétními písemnými připomínkami (a lze to jen doporučit zejména
s ve vztahu k návrhu ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury
mezinárodního a republikového významu a ploch které svým významem
přesahují území jednoho kraje, a to mimo jiné s ohledem na závaznost politiky
územního rozvoje pro ostatní nástroje územního plánování.
V případě zásad územního rozvoje, které jsou přijímány ve formě opatření
obecné povahy, je třeba z hlediska pozice vlastníků nemovitostí rozlišit dvě
fáze. První je fáze projednání návrhu zásad územního rozvoje (zpracovaného
dle zadání nebo zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje) vč. vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj. V této první fázi právní úprava nepočítá
s privilegovaným postavením vlastníků nemovitostí, ale o jejich podřazení
pod institut veřejnosti. Jako „každý“ jsou vlastníci nemovitostí oprávněni
dle § 37 odst. 4 StZ uplatnit písemné připomínky k návrhu zásad územního
rozvoje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj, a to ve lhůtě do 30 dnů
ode dne doručení návrhu zásad územního rozvoje veřejnou vyhláškou. Opět
lze doporučit, aby již v této fázi byli vlastníci nemovitostí aktivní a písemné
připomínky uplatňovali, neboť na základě nich může dojít k úpravě návrhu
zásad územního rozvoje. K posílení pozice vybraných vlastníků nemovitostí
dochází ve fázi řízení o zásadách územního rozvoje jmenovitě ve vztahu
VI Podnikatel a vlastník ve správních procesech s vlivem na životní prostředí
361
k veřejnému projednání návrhu územního rozvoje. Za zdůraznění stojí,
že k tomuto posílení došlo novelou stavebního zákona, realizovanou zákonem
č. 350/2012 Sb. Privilegované postavení je jmenovitě přiznáno § 39
odst. 2 StZ vlastníkům veřejné dopravní anebo veřejné technické infrastruktury.
Jim (spolu s dalšími subjekty) přiznává právní úprava postavení osob
oprávněných podat námitky s jejich odůvodněním proti návrhu zásad územního
rozvoje, a to ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednání. Ostatní
vlastníci nemovitostí mohou podat z titulu „každého“ podat ve stejné lhůtě
připomínky.
V případě územního plánu, který je z pohledu posuzování vlivů na životní
prostředí rovněž koncepcí a jeho posouzení přichází v úvahu v případě, že tak
stanoví ve svém stanovisku podle § 47 odst. 3 krajský úřad nebo z hlediska
vlivů na oblasti Natura 2000 orgán ochrany přírody. I zde se uplatňuje princip
integrace a pozice osob oprávněných osob k podání připomínek či námitek
se týká obecně celého procesu pořizování územního plánu vč. ev. posouzení
jeho vlivu na udržitelný rozvoj a v rámci něho na životní prostředí se liší
dle fáze projednávání územního plánu. V první fázi – po doručení návrhu
územního plánu a vyhodnocení vlivu návrhu plánu na udržitelný rozvoj,
pokud se zpracovává, veřejnou vyhláškou, může „každý“ uplatnit u pořizovatele
písemné připomínky. I zde lze doporučit, aby vlastníci pozemků
a staveb dotčených návrhem byli aktivní a připomínky proti návrhu uplatnili,
i když v této fázi nepřísluší vlastníkům pozemků příp. dalších nemovitostí
privilegované postavení. Ve druhé fázi, kterou je veřejné projednání upraveného
a posouzeného návrhu územního plánu, mohou vlastníci pozemků
a staveb dotčených návrhem řešení (kromě dalších subjektů – tj. oprávněného
investora a zástupce veřejnosti).
28.2.2 Vlastníci nemovitostí a posuzování vlivu záměrů na životní prostředí
Specifika vykazuje posouzení regulačního plánu z hlediska jeho vlivů
na životní prostředí. Především je třeba zdůraznit, že regulační plán jako
další nástroj územního plánování z hlediska posuzování vlivu na životní prostředí
nemá povahu koncepce, ale povahu záměru Je to dáno tím, že regulační
plán je nástrojem územního plánování, který stanoví v řešené
ploše podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
362
uspořádání staveb, pro ochranu hodnot území a pro vytváření příznivého
životního prostředí. Navíc lze dle § 61 odst. 2 StZ nahradit regulačním plánem
územní rozhodnutí. Pokud se tedy regulační plán týká záměru, který
je předmětem posuzování vlivů na životní prostředí, posuzují se i vlivy
tohoto záměru na životní prostředí.478
Způsob posouzení – zda integrovaně
v rámci pořizování regulační plánu či nikoliv – závisí na charakteristice
záměru zakotvené v § 61 odst. 3 StZ. Aniž bychom zabíhali do podrobností,
lze uvést, že v případě spojení postupu posuzování vlivů na životní prostředí
a pořizování regulačního plánu ovlivní i pozici osob. I v případě pořizování
regulačního plánu je třeba odlišit co do pozice vlastníků nemovitostí několik
etap. V první fázi – po doručení návrhu zadání regulačního plánu s oznámením
záměru veřejnou vyhláškou – může každý dle § 64 odst. 3 StZ (a v rámci
této kategorie i vlastníci nemovitostí) uplatnit písemně požadavky na zadání
a vyjádření k oznámení záměru. V druhé fázi – po doručení návrhu regulačního
a dokumentace vlivů veřejnou vyhláškou – může každý dle § 65 odst. 4
StZ (a v rámci této kategorie opět i vlastníci nemovitostí) uplatnit písemné
připomínky k návrhu regulačního plánu a vyjádření k dokumentaci vlivů.
Ve třetí fázi – jakkoli při posuzování vlivů na životní prostředí platí, že vlastníci
nemovitostí nemají přiznáno privilegované postavení – v případě spojení
postupů pořizování regulačního plánu a posouzení záměru z hlediska vlivů
na životní prostředí se pozice vlastníků nemovitostí posiluje. Okruh osob
oprávněných podat námitky je totiž totožný s okruhem účastníků územního
řízení vymezených v § 85 odst. 1 a 2 StZ. Zahrnuje tedy nejen vlastníky
pozemků a staveb, na kterých má být záměr uskutečněn, ale i osoby, jejichž
vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním stavbám anebo sousedním
pozemkům mohou být územním rozhodnutím přímo dotčeno.
Posuzování jednotlivých záměrů z hlediska jejich vlivů na životní prostředí
může dle současné právní úpravy479
probíhat buď samostatně
478 Připravovaná novela zákona č. 100/2001 Sb.,, o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých zákonů navrhuje zrušení integrovaného posuyování vlivů záměrů
na životní prostředí v rámci pořizování regulačního plánu.
479 V současné době projednávaný návrh novely zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů předpokládá poměrně
zásadní změny ve vztahu k integrovanému posuzování vlivů na životní prostředí v rámci
územního řízení dle § 91 StZ, a to tak, že se počítá se zrušením tohoto specifického
postupu.
VI Podnikatel a vlastník ve správních procesech s vlivem na životní prostředí
363
postupem podle zákona EIA, ve znění pozdějších předpisů nebo integrovaně
v rámci územního řízení dle § 91 StZ.
V případě samostatného posuzování nepřísluší vlastníkům pozemků privilegované
postavení a svá vyjádření v jednotlivých fázích posuzování vlivů
(zjišťovací řízení, vyjádření k dokumentaci, k posudku) mohou jako „každý“
tj. veřejnost. Lze však opět s ohledem na princip včasnosti doporučit, aby
i osoby s věcnými právy k pozemkům a dalším nemovitostem v území, kde
má být umístěn posuzovaný záměr, svého práva vyjadřovat se v rámci celého
procesu EIA využívaly.
V případě posuzování vlivů záměru EIA v rámci územního řízení podle
§ 91 StZ je rozhodující, že je k projednání žádosti o vydání územního rozhodnutí
a připojené dokumentaci týkající se posuzování vlivů na životní
prostředí obligatorní veřejné ústní jednání. Oznámení o zahájení územního
řízení a nařízení veřejného ústního jednání a další úkony v řízení se doručují
mj. i vlastníku pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný
záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, jednotlivě. Pro úplnost uveďme,
že účastníky jsou kromě účastníků vymezených v § 85 StZ i spolky (občanská
sdružení) a obecně prospěšné společnosti, jejichž předmětem činnosti
je ochrana životního prostředí, veřejného zdraví anebo kulturních památek.
Z hlediska pozice vlastníků nemovitostí lze uzavřít, že v rámci integrovaného
posuzování vlivů na životní prostředí, že jde o řešení logické. Je však
pravdou, že dosud – dle údajů v informačním systému EIA – praxí neprověřené.
I to zřejmě vede zákonodárce k návrhu je z právního řádu vypustit
a ponechat toliko formu samostatného posuzování vlivů záměrů postupem
dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
28.3 Vlastníci nemovitostí a správní řízení v oblasti životního
prostředí
Pro všechny oblasti životního prostředí je typické rozhodování o právech
a povinnostech ve správních řízeních.480
Lze se setkat s celou řadou
480 Je třeba uvést – a zdůraznit – že se záměrně nevěnuje správním řízením (příp. formám
je nahrazujícím) v prostředí veřejného stavebního práva, byť je v rámci nich řešen i veřejný
zájem na ochraně životního prostředí
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
364
rozhodnutí.481
Mezi typická rozhodnutí v oblasti životního prostředí jmenovitě
patří rozhodnutí o udělení povolení (přičemž specifickou roli hraje rozhodnutí
o udělení integrovaného povolení), rozhodnutí o udělení souhlasu, rozhodnutí
o registraci, rozhodnutí o udělení výjimky, rozhodnutí o vyhlášení ochrany,
rozhodnutí o povinnosti zaplatit ekonomický nástroj (poplatek, odvod) rozhodnutí
o omezení či zákazu činnosti, rozhodnutí o uložení preventivních
opatření, rozhodnutí o uložení nápravných opatření, rozhodnutími o spáchání
správního deliktu a uložení sankce482
. Jejich právní úprava je roztříštěna
do jednotlivých právních předpisů z oblasti práva životního prostředí a to tak,
že představují speciální správní řízení, pro něž se v případě, že není environmetálním
právním předpisem stanoveno jinak, uplatní správní řád. Na tomto
místě je vhodné zdůraznit, že ZoŽP neobsahuje právní úpravu institutů týkající
se správních řízení v oblasti životního prostředí.483
Specifika včetně eventuálního vymezení účastníků správního řízení v té které
oblasti životního prostředí je tak třeba hledat v jednotlivých pramenech práva
životního prostředí a v případě, že tyto nestanoví jinak, subsidiárně použít SŘ.
Zaměříme nyní pozornost na pozici vlastníků jako účastníků správních
řízení v oblasti životního prostředí. Za prvé je třeba si uvědomit, zda vůbec
speciální předpis z oblasti životního prostředí pro konkrétní správní řízení
obsahuje speciální úpravu vymezení účastníků správního řízení. Za druhé,
zda toto speciální vymezení účastníků zahrnuje i vlastníky nemovitostí.
Za třetí, zda pro případ, že výslovně vlastníky nemovitostí do okruhu účastníků
správního řízení nezahrnuje, se jedná o takové vymezení účastníků
správního řízení, kdy je třeba v případě konstatování dotčenosti na právech
vlastníkům nemovitostí postavení účastníků správního řízení na základě
§ 27 SŘ přiznat či naopak jde o speciální „uzavřené - exkluzívní“ vymezení
481 K účastníkům správních řízení v právu životního prostředí obecně srov. blíže
např. BĚLOHRADOVÁ, Jitka, POLÁČKOVÁ, Marie: Účastníci správního řízení
in KOLEKTIV AUTRORŮ: Správní procesy v právu životního prostředí, Brno, 2010, s. 59
a násl., ISBN 978-80-210-5362-5, 411 stran.
482 Srov. blíže PRŮCHOVÁ, Ivana in PEKÁREK, Milan a kol.: Právo životního prostředí, I.
díl., 2. přepracované vydání, Brno, 2009, s. 117 a násl., ISBN 978-80-210-4926-0., 328
stran.
483 Touto cestou se zamýšlel vydat Věcný záměr zákona o životním prostředí, vypracovaný
v roce 2004. Srov., blíže Kodex životního prostředí – zdroj polemik i nadějí, aneb návrh věcného
záměru zákona o životním prostředí s polemickým komentářem Evy Kružíkové a Petra Petržílka,
MŽP, 2005, ISBN 80-7212-316-5.
VI Podnikatel a vlastník ve správních procesech s vlivem na životní prostředí
365
účastníků správního řízení vylučující účastenství v nich vlastníkům nemovitostí
na základě aplikace § 27 SŘ.
Nejprve věnujme pozornost jednomu z nejvýznamnějších speciálních environmetálních
řízení, kterým je řízení o vydání integrovaného povolení dle
zákona IPPC. Tento zákon obsahuje speciální úpravu vymezení účastníků
řízení, a to v § 7. Jde o konstrukci účastenství řízení, která vymezuje ty účastníky
řízení, kteří jsou jimi „vždy“ (odst. 1) a dále ty, kteří se za ně považují
dle odst. 2 v návaznosti na zvláštní předpisy, pokud již nejsou účastníky
dle odst. 1 (a u nich některých z nich by bylo možno vysledovat i aspekt
vlastnického práva k nemovitosti - viz např. zákon o ochraně zemědělského
půdního fondu, zákon o lesích). Jde o řízení na žádost, tudíž je jeho „základním“
účastníkem provozovatel zařízení jako žadatel o vydání integrovaného
povolení. Z hlediska majetkoprávního to bude typicky on, kdo bude
vlastníkem zařízení, kterého se bude vydání integrovaného povolení týkat.
Zařízení jako stacionární technická jednotka, ve které probíhá jedna nebo
více průmyslových činností podléhajícího režimu integrovaného povolení
bude mít z hlediska věcně právního různou povahu (může být samostatnou
věcí, příslušenstvím věci, může se jednat o soubor věcí atd.). Oproti původní
úpravě – a správně – zákonem č. 65/2013 Sb., kterým byl zákon o integrované
prevenci novelizován, byl výslovně mezi účastníky řízení o integrovaném
povolení zařazen i vlastník zařízení, není-li provozovatelem zařízení.
Mezi účastníky řízení o vydání integrovaného povolení nejsou výslovně uvedeni
„osoby přímo dotčené na vlastnickém právu k sousedícím pozemkům a nemovitostem.“
Je proto třeba zvážit, zda by jim bylo možno přiznat účastenství podle
§ 27 odst. 2 SŘ. Zde je třeba zvážit, zda z hlediska postavení vlastníků sousedních
pozemků může jít v řízení o vydání integrovaného povolení o přímou
dotčenost na jejich právech. V úvahu je třeba při řešení této otázky vzít
v úvahu skutečnost, že bez pravomocného integrovaného povolení nelze
§ 45 zákona IPPC vydat stavební povolení. To proto, že ve stavebním řízení
je vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm dle § 109 odst. písm. e)
StZ v případě, že může být jeho stavby prováděním stavby přímo dotčeno,
účastníkem stavebního řízení. Z toho by bylo možno dovodit, že právě
v tomto řízení bude řešena přímá dotčenost na jeho vlastnickém právu
k jeho pozemku nebo stavbě, a proto je akceptovatelné, že není účastníkem
i řízení o vydání integrovaného povolení.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
366
V této souvislosti je však vhodné – s ohledem na pozici vlastníků sousedních
pozemků – zmínit judikatorní závěr, týkající se pozice vlastníků sousedících
pozemků v řízení o vydání souhlasu k provozování zařízení ke sběru,
výkupu a využívání odpadů a souhlasu s provozním řádem takového zařízení
dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle něhož „mohou
mít za splnění podmínek § 27 odst. 2 správního řádu z roku 2004 postavení účastníků
řízení i vlastníci sousedních pozemků“484
. Při vědomí toho, že se v tomto případě
jedná o správní řízení přímo nepodmiňující možnost vydání rozhodnutí
podle stavebního zákona, je třeba vidět, že představuje – a lze mít za to,
že správně – tendenci k posílení postavení vlastníků sousedních dotčených
pozemků. Je proto zřejmě možné shrnout – ve vztahu k pozici vlastníků
sousedících pozemků ve vztahu k environmentálním řízením – že pokud
se nejedná o speciální uzavřenou legální definici účastníků správního řízení
a z povahy věci by byla odvoditelná přímá dotčenost na vlastnickém právu
osob, jimž svědčí vlastnické právo k dotčeným pozemkům příp. dalším
nemovitostem, že není vyloučeno, aby se vlastníci s sousedících parcel dle
§ 27 odst. 2 SŘ účastníky takových řízení stali.
Další velkou skupinu správních řízení v předpisech z oblasti práva životního
prostředí tvoří ty, které nemají speciální legální definici účastníků správního
řízení. Jejich okruh je proto třeba stanovit dle § 27 SŘ. S ohledem na aspekt
vlastnictví k nemovitosti je vhodné zdůraznit, že ve všech správních řízeních
věcně se týkajících pozemků či jejich součástí a příslušenství či jiných
nemovitých věcí (ať jsou již zahajovaná na návrh či z moci úřední) budou
vlastníci těchto nemovitostí přímo dotčeni na svých právech, a proto budou
účastníky řízení. V řízení na žádost je pak třeba rozlišovat situace, kdy
žadatel bude vlastníkem nemovitosti od těch, kdy žadateli vlastnické právo
k nemovitosti svědčit nebude. V takových případech půjde o to, zda postačí
k tomu, aby žádosti „nevlastníka“ bylo vyhověno, získání souhlasu od vlastníka.
V řízení o uložení povinnosti si lze představit i situace, kdy adresátem
povinnosti, týkající se nemovitosti – konkrétně pozemku – bude nájemce
resp. pachtýř či zemědělský pachtýř (např. v řízení o uložení změny druhu
pozemku podle § 2 odst. 3 ZoZPF). Lze mít za to, že vlastník takového
pozemku z titulu dotčenosti na svém vlastnickém právu bude účastníkem
takového řízení podle § 27 odst. 2 SŘ.
484 Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 4. 6. 2009, č. j. 10 Ca 381/2007 – 113,
publ. In Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 1/2010, ročník 8, pod č. 1968.
VI Podnikatel a vlastník ve správních procesech s vlivem na životní prostředí
367
Specifickou konstrukci výslovně pracující s „dotčeností“ žadatele, nicméně
ne výslovně s uvedením jeho vlastnického vztahu k pozemku či jiné
nemovitosti je konstrukce obsažená v § 8 EkoÚZ.485
Zákon zde umožňuje
podat žádost o uložení preventivních nebo nápravných opatření fyzickým
a právnickým osobám, které jsou ekologickou újmou dotčeny nebo u nichž
je takové dotčení pravděpodobné. Lze si samozřejmě představit, že tyto
fyzické a právnické osoby budou velmi často v pozici vlastníků pozemků
či jiných nemovitostí ohrožených ekologickou újmou. Na toto konstrukci –
a dle nás správnou – poukazujeme proto, že zákonodárce mohl zvolit
i takové řešení, že fyzické a právnické osoby dotčené ekologickou újmou
by byly pouze v pozici osob, které mohou dát podnět k zahájení správního
řízení o uložení preventivních opatření nebo nápravných opatření.
Správními řízeními s typickou vazbou na území je rovněž řada správních
řízení v režimu ZOPK. I u nich zákonodárce zvolil spíše metodu nezakotvení
speciálního ustanovení o účastnících řízení. Uvést lze např. správní
řízení o povolení kácení dřevin vč. uložení povinnosti náhradní výsadby
(§ 8 ZOPK), správní řízení o vyhlášení přechodně chráněné plochy (§ 13
ZOPK), správní řízení o vyhlášení památného stromu (§ 46 ZOPK), správní
řízení o omezení či zákazu činnosti z důvodu ochrany přírody (§ 66 ZOPK).
Zákon o ochraně přírody a krajiny je však předpisem, který ve vybraných
případech výslovně stanoví, že účastníkem řízení je vlastník dotčeného
pozemku. Je tomu tak v případě správního řízení o registraci významného
krajinného prvku, neboť § 6 odst. 1 ZOPK výslovně stanoví, že účastníkem
řízení je vlastník dotčeného pozemku. Tato konstrukce je správná, neboť
registrací významného krajinného prvku vznikají mj. povinnosti a omezení
co se týká obsahu realizace vlastnického práva k pozemku, s nímž je výskyt
významného krajinného prvku spjat. Dalším správním řízením, v němž
je výslovně zakotveno privilegované postavení vlastníka dotčených nemovitostí
(byť zde není použita formulace, že je účastníkem správního řízení)
je řízení o námitkách v procesu vyhlašování zvláště chráněných území,
ochranných pásem a zón ochrany dle § 40 odst. 4 ZOPK.
485 K řízení o uložení preventivních a nápravných opatření srov. blíže např. STEJSKA
Vojtěch, VÍCHA, Ondřej: Zákon o přecházení ekologické újmě a o její nápravě, s komentářem,
souvisejícími předpisy a s úvodem do problematiky ekologicko-právní odpovědnosti,
Praha, Leges, 2009,s.96 a násl., ISBN 978-80-87212-3, 336 s.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
368
29 One-stop-shop: k významu EIA v rámci integrovaného
povolovacího procesu
Michal Sobotka
29.1 Úvod
„Nová krize má zkratku EIA. Investoři a stavaři se na nový rok netěší. Novela
zákona o posouzení vlivů může opět zablokovat růst ekonomiky.“486
Názor vyjádřený
v citovaném titulku reaguje na změny, které přináší do právní úpravy procesu
posuzování vlivů na životní prostředí v současné době projednávaná
novela487
zákona EIA. Změny, které jsou do značné míry vyvolány tlakem
Evropské Komise488
, se dotýkají především postavení dotčené veřejnosti
v procesu posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „proces EIA“)
a v navazujících řízeních, povahy výstupů z tohoto procesu a jejich závaznosti
pro uvedená řízení, zajištění jednoty předmětu posuzování a povolování
a v neposlední řadě podmínek a rozsahu soudního přezkumu. Významná
část těchto změn, zejména těch, které zajišťují účast veřejnosti a soudní
přezkum, je ze strany části zainteresovaných subjektů (především investorů,
ale i části veřejné správy) vnímána poměrně negativně. Proces EIA, a spolu
s ním i celý rámec povolování činností spjatých s možností významných
dopadů na životní prostředí, je vnímán jako komplikovaný, zdlouhavý,
finančně náročný a do jisté míry i neefektivní. Některé navrhované změny,
podle názoru oponentů, tyto problémy nejenže neodstraňují, ale naopak
některé ještě prohlubují. Reakcí na připravovanou novelu zákona EIA jsou
požadavky na přípravu a přijetí zcela nové, komplexní právní úpravy, která
by řešila povolování integrovaným způsobem. Představy o jeho podobě
486 EKONOM, 6. 11. 2014. Citováno z http://ekonom.ihned.cz/c1-63061540-nova-krize-ma-zkratku-eia
[27. 12. 2014].
487 Senátní tisk č. 19 (sněmovní tisk č. 299/0 schválený Poslaneckou sněmovnou dne
12. 12. 2014).
488 Dle důvodové zprávy k návrhu zákona je cílem návrhu zákona odstranění transpozičního
deficitu vůči směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/92/EU (tzv. EIA směrnice),
které je předmětem řízení o porušení povinnosti č. 2013/2048.
VI Podnikatel a vlastník ve správních procesech s vlivem na životní prostředí
369
se jako k ideálnímu řešení upínají k integraci všech relevantních postupů
do jednoho správního řízení, včetně integrace procesu EIA, jehož výstupem
bude jediné povolení zamýšlené činnosti (one-stop-shop489
)490
.
Je faktem, že stávající právní úprava procesu EIA jako samostatného postupu,
formálně odděleného od navazujících povolovacích řízení, přináší řadu problémů.
Tyto problémy se návrh novely zákona EIA pokouší řešit s tím,
že proces EIA zůstává i nadále oddělen jako samostatný postup. Následující
kapitola se dotýká některých aspektů nové právní úpravy ve světle unijního
práva a výše naznačených integračních tendencí.
29.2 K významu procesu EIA
Proces EIA představuje základní procesní nástroj, jehož prostřednictvím
se v souladu s principem prevence491
vytváří relevantní podklady pro rozhodování
o záměrech, které mají potenciál významně ovlivnit životní prostředí.
Vnitrostátní právní úprava zde vychází ze směrnice 2011/92/EU492
(dále jen pro účely této kapitoly „směrnice EIA“). Přestože jsou jednotlivé
prvky procesu EIA dle této směrnice notoricky známy, připomeňme si ty,
které jsou klíčové pro vymezení podstaty a smyslu procesu EIA. Článek 2
odst. 1 směrnice EIA vyžaduje, aby záměry, které mohou493
mít významný
vliv na životní prostředí, podléhaly povolení a posouzení vlivů na životní
prostředí. Samotné posouzení vlivů předchází vydání povolení a v intencích
489 Pojem „One-stop-shop“ je v souvislosti s procesem EIA vnímán rovněž v užším slova
smyslu jako proces zahrnující jak obecné posuzování vlivů záměrů na životní prostředí
podle směrnice EIA, tak speciální případ posuzování vlivů na lokality NATURA 2000
podle čl. 6 odst. 3 směrnice 92/43/EHS.
490 Viz např. stanovisko Svazu průmyslu a dopravy ČR. Dostupné na http://www.spcr.cz/
dokumenty/shrnuti-legislativniho-navrhu-jednotneho-rizeni-v-oblasti-povolovani-staveb
nebo vyjádření ministra životního prostředí ČR Richarda Brabce při projednání návrhu
v Poslanecké sněmovně Parlamentu dne 12. prosince 2014. Stenozáznam dostupný
na http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/023schuz/s023289.htm#r6.
491 Jans, Jan H. – Vedder, Hans H.B.: European Environmental Law After Lisbon. 4th edition.
s.346.
492 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování
vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (kodifikované
znění).
493 Vymezení okruhu záměrů, které podléhají posouzení vlivů na životní prostředí, ponechme
stranou. Na okraj lze pouze poznamenat, že návrh novely zákona EIA přináší v tomto
směru významnou pozitivní změnu spočívající v úpravě povahy závěru zjišťovacího
řízení a možností jeho přezkumu (srovnej nové znění § 7; senátní tisk č. 19, novelizační
bod č. 6).
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
370
článku 8 směrnice EIA zahrnuje vytvoření souboru informací o zamýšleném
záměru („dokumentace EIA494
“; čl. 5 + příloha č. IV směrnice EIA),
zapojení dotčených správních úřadů (čl. 6 odst. 1 směrnice EIA) dotčené
veřejnosti (čl. 6 odst. 2 až 6. směrnice EIA), a popřípadě i dotčených států
(čl. 7 směrnice EIA). Výsledky jednání s uvedenými subjekty a informace
shromážděné podle citovaných článků „se berou v úvahu v povolovacím řízení“
(čl. 8 směrnice EIA). Základem pro vyjádření či konzultaci zainteresovaných
subjektů a následně pro vydání povolení je primárně dokumentace
EIA. Klíčovými částmi dokumentace EIA jsou, vedle popisu záměru, informace
o možných významných vlivech záměru na životní prostředí a popis
opatření k předcházení, snížení, popřípadě vyrovnání všech významných
negativních vlivů na životní prostředí495
. Proces EIA je nástrojem, který
umožňuje kvalifikovaným způsobem získat relevantní informace nezbytné
pro rozhodování o záměru a vytvořit tak podmínky pro předcházení vzniku
významných negativních dopadů posuzovaných záměrů na životní prostředí,
což je samotné jádro procesu EIA496
. Z povahy věci plyne, že proces
EIA není nástrojem, který má do rozhodování o záměru přinést veškeré
možné informace o jeho dopadech na životní prostředí, ale „pouze“ o těch
nejzávažnějších. Důležité je rovněž připomenout, že proces EIA je nástrojem
průřezové/horizontální ochrany životního prostředí s cílem zajišťovat
494 Označení „Dokumentace o vlivech na životní prostředí“ (Environmental Impact
Assessment Report) zavádí směrnice 2014/52/EU, kterou se mění směrnice EIA (transpoziční
lhůta uplyne dne 16. května 2017). Stávající znění směrnice sice pojem dokumentace
(Report) nepoužívá, ale pro označení souboru informací o zamýšleném záměru
se již dnes v literatuře pojem „EIA report“ běžně používá. Zde je pojem „dokumentace
EIA“ použit i pro soubor informací podle čl. 5 odst. 1 stávajícího znění směrnice EIA.
K české terminologii zaváděné směrnicí 2014/52/EU lze mít výhradu. Anglické znění
používá pojem „report“ či-li v překladu „zpráva“. Obdobně i další jazykové mutace
(slov.: správa, něm.: Bericht, franc.: rapport). V českém znění uvedené směrnice, zřejmě
pod vlivem vnitrostátní právní úpravy zákona EIA, byl zvolen poněkud zavádějící pojem
„dokumentace“.
495 Stávající znění směrnice EIA: příloha č. IV, body 4. a 6. Směrnice EIA ve znění směrnice
2014/52/EU: čl. 5 odst. 1 body 2. a 3.
496 Směrnice 2014/52/EU tento cíl výslovně zdůrazňuje mimo jiné tím, že jako jeden prvků
procesu EIA vymezuje „odůvodněný závěr příslušného orgánu o významných vlivech
na životní prostředí“ [čl. 1 odst. 2 písm. g) bod iv)], výše zmíněnou úpravou textu čl. 5
odst. 1 a zejména stanovením požadavků na rozhodnutí, kterým se uděluje povolení
záměru v novém čl. 8a [zejména odst. 1 písm. b) a odst. 4].
VI Podnikatel a vlastník ve správních procesech s vlivem na životní prostředí
371
ochranu životní prostředí jako celku497
. Tento aspekt umožňuje a současně
vyžaduje hodnotit synergii jednotlivých vlivů záměru na dílčí části životního
prostředí, což by v případě složkového přístupu nebylo zajištěno.
Znalost potenciálních významných negativních dopadů záměru a opatření
k jejich předcházení by sama o sobě neměla význam, pokud by nebylo možné
tyto poznatky promítnout do podmínek pro realizaci záměru. Směrnice EIA
vytváří pro takový postup základ ve výše citovaném článku 8498
. Z hlediska
vnitrostátní právní úpravy se jedná o jeden z klíčových problémů, který
se novela zákona EIA snaží řešit. Základní problém české právní úpravy
vyvěrá z existence procesu EIA jako samostatného postupu, jehož výsledky
se do povolovacích řízení promítají skrze stanovisko EIA499
v režimu § 10
zákona EIA. Stávající znění zákona EIA vymezuje stanovisko EIA jako
odborný podklad pro vydání rozhodnutí (§ 10 odst. 3 zákona EIA), jehož
obsah správní úřad při vydávání rozhodnutí bere vždy v úvahu. Jsou-li
ve stanovisku uvedeny konkrétní požadavky týkající se ochrany životního
prostředí500
, správní úřad je zahrne do svého rozhodnutí. V opačném případě
uvede důvody, pro které tak neučinil nebo učinil jen částečně (§ 10 odst. 4
zákona EIA). Jinými slovy, stanovisko EIA je formálně neopomenutelný
podklad, jehož obsah je pro správní úřad relativně závazný. Jeho podmínky
nemusí být v celém rozsahu akceptovány, pokud existují relevantní důvody
pro odchylný postup. Těmito důvody mohou být např. podmínky plynoucí
ze závazného stanoviska dotčeného správního úřadu.
497 Damohorský, M. a kol.: Právo životního prostředí. 3. vydání. Praha. C.H.Beck 2010.
s. 218
498 Stávající formulace „Výsledky jednání a informace shromážděné… se berou v úvahu v povolovacím
řízení.“ je směrnicí 2014/52/EU nahrazena textem „… jsou patřičně zohledněny
v povolovacím řízení.“ Samotnou úpravu textu čl. 8 doplňuje nový čl. 8a.
499 Směrnice EIA institut odpovídající stanovisku EIA podle zákona EIA nezná. Z hlediska
směrnice 2014/52/EU se mu blíží „odůvodněný závěr“ podle čl. 1 písm. g) bodu iv).
Samotnou existenci stanoviska EIA nelze vnímat jako rozpor s unijní úpravou. Rozpor
nastává teprve při vědomí, že zákona EIA konstruuje stanovisko EIA jako jediný podklad,
mající svůj původ v procesu EIA, pro navazující rozhodování o záměru. S informacemi
a výsledky jednání podle čl. 8 se tak vnitrostátní správní úřad nemá možnost
seznámit přímo, ale pouze prostřednictvím stanoviska EIA. Uvedený nedostatek řeší
návrh nového ustanovení § 9a odst. 5, dle kterého má správní orgán při rozhodování
v navazujícím řízení vycházet také z „dokumentace, popřípadě oznámení, připomínek veřejnosti,
vyjádření dotčeného státu…“.
500 Obsahové náležitosti stanoviska EIA vymezuje příloha č. 6 k zákonu EIA. Klíčovými
body jsou uvedeny v části III. Pod čísly 1., 3. a 6.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
372
Návrh novely zákona řeší problém s relativní závazností stanoviska EIA
tím, že mu přiznává postavení závazného stanoviska ve smyslu § 149 SŘ.
Jedná se o řešení, které se na první pohled jeví jako logické, současně však
vyvolává několik problémů.
První z nich byl již naznačen výše. Bez ohledu na míru závaznosti, stanovisko
EIA bude vždy jedním z více podkladů pro rozhodnutí o povolení
záměru. Správní úřad bude ve stejné míře vázán i ostatními závaznými stanovisky
dotčených správních úřadů vydávaných podle složkových právních
předpisů (dále jen „složková stanoviska“). Tedy těch správních úřadů, které
se mimo jiné rovněž podílejí na procesu EIA a z jejichž vyjádření úřad příslušný
k posuzování vlivů při formulaci stanoviska EIA vychází. Budoucí
právní úprava postavení stanoviska EIA vůči složkovým stanoviskům nijak
nevymezuje, tudíž míra závaznosti pro správní úřad rozhodující o povolení
záměru bude rovnocenná. Otázkou je, zda by tomu tak mělo být? Stanovisko
EIA má obsahovat podmínky pro jednotlivé fáze záměru včetně podmínek
pro předcházení atd. nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí.
Navíc jde dle návrhu novely zákona EIA o všechny, nikoliv jen o významné,
nepříznivé vlivy501
. Důvody po vymezení vztahu ke složkovým stanoviskům
se nabízí dva. Prvním důvod je kvalitativní. Podmínky stanoviska EIA
by měly být formulovány s ohledem na vlivy záměru na životní prostředí
jako celek. Složková stanoviska jsou z povahy věci zaměřena na ochranu
té které složky životního prostředí a podmínky formulované z tohoto hlediska
nemusí nutně odpovídat příslušnému segmentu podmínek ve stanovisku
EIA (např. s ohledem na možnosti přenosu vlivu na méně zatíženou
složku životního prostředí). Jinými slovy: maximální ochrana životního prostředí
není prostým součtem maximální ochrany jeho jednotlivých složek.
Paradoxně by tak mohlo dojít k situaci, kdy složkové stanovisko stanoví
pro realizaci záměru podmínku přísnější, než jaká plyne ze stanoviska EIA
a správní úřad rozhodující o povolení záměru jí bude pochopitelně vázán.
Její splnění však může současně znemožnit realizaci jiné podmínky ze stanoviska
EIA, která s ní bude věcně provázána. Druhý důvod je kvantitativní.
Obdobně jako v případě integrovaného povolování podle zákona IPPC,
není ani zde důvod vydávat více stanovisek ke stejným otázkám.
501 Srovnej bod č. 42 senátního tisku č. 19 (Příloha č. 6 – Náležitosti stanoviska; část I. bod 8.)
VI Podnikatel a vlastník ve správních procesech s vlivem na životní prostředí
373
Druhý potenciální problém vychází z reflexe dosavadní praxe vydávání stanovisek
EIA. V řadě případů jsou podmínky stanoviska formulovány způsobem,
který neumožňuje jejich efektivní využití v navazujících řízeních
a proces EIA se tak stává z části neefektivním. Příkladem takových podmínek
mohou být ty, které obecně odkazují na nutnost dodržování právních
předpisů, neváží se k navazujícím řízením nebo jde o podmínky blanketní
povahy, vyžadující další podklady. Podmínky závazného stanoviska bude
nutné formulovat důsledně precizně a s vědomím okruhu a povahy navazujících
řízení. Podmínky, které nebude možné transformovat do závazných
podmínek povolení záměru, nemá význam ve stanovisku EIA vůbec
formulovat.
29.3 Navazující správní řízení a možnosti integrace
Existence procesu EIA jako samostatného postupu, formálně odděleného
od povolovacích řízení není v rozporu se Směrnicí EIA za předpokladu,
že bude dosaženo cílů směrnice EIA502
. Podstatná část změn, které návrh
novely zákona EIA přináší, směřuje právě na užší propojení procesu EIA
a navazujících řízení503
a tudíž odstranění vytýkaných nedostatků z hlediska
transpozice unijního práva. Z průběhu projednání návrhu novely zákona
EIA v Parlamentu ČR vyplynulo, že navrhované znění je s to naplnit představy
Evropské Komise a minimálně z hlediska unijního práva tak požadavky
na (další) integraci postrádají oporu. Druhým aspektem, který poněkud zpochybňuje
možnosti integrace procesu EIA, je rozsah dosavadních pokusů
o úpravu takového postupu. Za stávajícího právního stavu je částečná
integrace řešena pouze v režimu stavebního zákona, a to pouze pro méně
významnou část záměrů podle zákona EIA504
. Stavební zákon umožňuje
vést společné územní řízení spolu s vybranými částmi procesu EIA (po
zpracování dokumentace); současně ale vylučuje pro takové případy spojení
územního a stavebního řízení505
. K možnostem integrace procesu EIA
do povolovacích řízení se fakticky rezervovaně staví i aktuální návrh věc-
502 Článek 2 dost. 2 Směrnice EIA (text zůstává v totožném znění i po přijetí směrnice
2014/52/EU).
503 Jedná se především o nově navrhovaná ustanovení § 9a odst. 3, 4 a 5, § 9 b a § 9c.
Podstatou těchto změn je zajištění souladu mezi předmětem posouzení vlivů a předmětem
povolování a dále pak zajištění práv dotčené veřejnosti.
504 Viz § 91 StZ.
505 Viz § 91 odst. 2 in fine.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
374
ného záměru zákona o liniových stavbách506
, který sice hovoří o jednom
správním řízení, ovšem při zachování samostatného procesu posuzování
vlivů na životní prostředí.
Z věcného hlediska stojí proti hlubší integraci procesu EIA do navazujících
řízení rozsah těchto řízení. Proces EIA vzhledem ke své komplexnosti
pokrývá vlivy záměru v rozsahu, který se následně prostřednictvím stanovených
podmínek promítá do více navazujících řízení. Okruh těchto řízení
je s ohledem na povahu jednotlivých záměrů proměnlivý a lze si jen velmi
těžko představit přijetí obecné právní úpravy, která by odpovídala potřebám
všech potenciálních navazujících řízení507
a současně zachovala standardy
kvalifikovaného posuzování vlivů, které existence procesu EIA jako odděleného
procesu zajištuje.
29.4 Závěr
Proces EIA jako samostatný postup má v podmínkách České republiky tradiční
místo a opodstatnění. Diskutované změny, které novela zákona EIA
přináší, představují příležitost, jak zvýšit efektivitu tohoto procesu a bez znalosti
a vyhodnocení jejich aplikace v praxi by bylo předčasné usilovat o jeho
další úpravu. Pro systémové změny, po kterých část zainteresovaných subjektů
volá, pak neexistuje zcela přesvědčivá věcná argumentace.
30 Význam procesu EIA při dodatečném povolení stavby
ve vlastnictví podnikatele
Zuzana Ježková
30.1 Úvod
Životní prostředí je nezbytnou složkou utvářející podobu a především kvalitu
života každého jedince, pročež je chráněno různými prostředky. Právní
506 Dostupný na https://racek.odok.cz/odok/eklep3.nsf/form_Material.xsp?documentI-
d=3CFD06 & action=openDocument. Část 3.4 návrhu.
507 Stranou ponechme překážky integrace samotných navazujících řízení, které plynou z odlišné
povahy jejich předmětu. Příkladem může být teoretická (ne-)možnost společného
řízení v případě stavebního řízení a integrovaného řízení podle zákona č. 76/2002 Sb.,
jehož vedení krátce umožňovalo záhy zrušené ustanovení § 15 odst. 1 písm. e) stavebního
zákona.
VI Podnikatel a vlastník ve správních procesech s vlivem na životní prostředí
375
regulace ochrany životního prostředí v České republice je koncipována v souladu
s politikou Evropské unie uplatňovanou v této oblasti, která se zakládá
na zásadách obezřetnosti a prevence, odvracení ohrožení životního prostředí
především u zdroje a na zásadě «znečišťovatel platí».508
Významným
institutem ochrany životního prostředí při realizaci staveb je pak posuzování
vlivů záměrů na životní prostředí, v českém právním řádu zakotvené
zejména v zákoně EIA. Jak již bylo předznamenáno výše a také nastíněno
v předchozích kapitolách, proces EIA v sobě odráží princip prevence, což
v praktické rovině znamená, že zásadně probíhá před samotnou realizací stavebního
záměru, neboť tehdy je vhodné analyzovat možné dopady realizace
záměru na životní prostředí. Minimalizace negativních dopadů v co možná
největší míře lze efektivně dosáhnout toliko v případě, že jsou k dispozici
relevantní informace ještě před zahájením samotné realizace.509
Zamýšlí-li
tedy podnikatel výstavbu průmyslového podniku, továrny či jiných podobných
staveb, u nichž lze předpokládat významný vliv na životní prostředí,
je nezbytné, aby při promýšlení investiční přípravy, časového horizontu
i charakteru a funkce stavebního záměru vzal v úvahu rovněž právní regulaci
posuzování vlivů na životní prostředí.
V poslední době však lze v České republice vysledovat poměrně velký
počet staveb realizovaných bez příslušných povolení, které se jejich majitelé,
a to mnohdy úspěšně, snaží dodatečně legalizovat. V takovém případě
nelze vyloučit, že legalizovanou stavbou může být objekt způsobilý závažně
ovlivnit životní prostředí, pročež měl být na samém počátku jeho realizace
posouzen v procesu EIA.
Tato kapitola se tedy zabývá významem procesu EIA při dodatečném povolování
tzv. černých staveb podnikatelů, které byly provedeny bez příslušného
rozhodnutí nebo opatření nebo jiného úkonu vyžadovaného stavebním
zákonem.510
Kapitola je zaměřena na skutečné případy legalizace stavebních
záměrů posuzovaných v procesu EIA a faktické důsledky spojené s touto
nestandardní situací.
508 Článek 191 (bývalý článek 174 Smlouvy o ES) Smlouvy o fungování Evropské unie.
509 Pekárek, M. a kol. Právo životního prostředí. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita,
2009, 323 s. Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, č. 427.
ISBN 978-802-1049-260. S. 173.
510 § 129 odst. 1 písm. b) StZ.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
376
30.2 Proces EIA při dodatečném povolování stavby
Realizace stavebního záměru podnikatele, například výstavba nového průmyslového
podniku, probíhá ze správně- a stavebně-právního hlediska
v několika etapách, jejichž pořadí je nezbytné dodržet (tedy alespoň zásadně,
jak vyplyne z kapitoly níže). Proces EIA předchází územnímu i stavebnímu
řízení, neboť jeho účelem je získání odborného podkladu pro vydání příslušných
správních rozhodnutí a přispět tak k udržitelnému rozvoji společnosti.
Rámec a rozsah posuzování je upraven zejména zákonem EIA, který
stanoví, že posuzování zahrnuje (mimo jiné) vyhodnocení předpokládaných
přímých a nepřímých vlivů provedení i neprovedení záměru na životní prostředí,
přičemž se jednotlivé etapy záměru vyhodnocují samostatně a v kontextu
vlivů záměru jako celku; hodnotí se vlivy při jeho přípravě, provádění,
provozování i jeho ukončení, popřípadě důsledky likvidace. Posuzování
záměru má zahrnovat rovněž návrh opatření k předcházení nepříznivým
vlivům na životní prostředí provedením záměru, včetně vyhodnocení předpokládaných
účinků navrhovaných opatření.511
Z výše uvedeného rozsahu posuzování vlivů na životní prostředí je více
než patrné, jak významně je kladen důraz na preventivní funkci spojenou
se zařazením procesu EIA na počátek všech etap nezbytných pro realizaci
stavebního záměru. Tímto se autorka dostává ke stěžejním otázkám této
kapitoly. Pokud je nezbytné posoudit fázi přípravy a provádění stavebního
záměru, stejně jako vyhodnotit předpokládané účinky navrhovaných opatření
k předcházení nepříznivým vlivům, je z hlediska práva přijatelné, aby
byla dodatečně povolena existující stavba - průmyslový podnik podnikatele,
u které uvedené aspekty nelze hodnotit preventivně ve fázi její přípravy,
avšak až ex post? Je spravedlivé a akceptovatelné, aby bylo vydáno stanovisko
EIA posuzující černou, již existující stavbu? Lze vůbec (v teoretické rovině)
dodržet požadavek StZ, podle kterého má stavebník v rámci dodatečného
stavebního řízení předložit podklady alespoň v takovém rozsahu, v jakém
se předkládají v územním a stavebním řízení?512
Lze uvažovat o uplatnění
principu prevence? V rámci zhodnocení vybraných právních problémů konkrétních
případů uvedených níže se autorka pokusí tyto otázky zčásti zod-
511 § 5 zákona EIA.
512 § 129 odst. 2 StZ.
VI Podnikatel a vlastník ve správních procesech s vlivem na životní prostředí
377
povědět, popř. nastínit, jakým způsobem by se při hledání odpovědi mohlo
a snad i mělo uvažovat.
30.3 Případy „Lakovna IMPACT INDUSTRY“ a „Zinkovna AZOS
Nymburk“
Z pohledu problematiky dodatečného povolení staveb, které měly být (a také
byly) předmětem posuzování vlivů na životní prostředí, jsou v České republice
zajímavé zejména případ práškové lakovací linky IMPACT INDUSTRY
v Brně – Šlapanicích (dále jen „lakovna Impact Industry“) z roku 2011 a případ
linky povrchových úprav AZOS v průmyslové zóně města Nymburk
(dále jen „zinkovna AZOS“) z roku 2014.
30.3.1 Skutkové okolnosti lakovny Impact Industry
V případě lakovny Impact Industry se jednalo o situaci, kdy byl v souladu
s příslušnými povoleními a opatřeními úřadů vystavěn objekt (hala),
na nějž bylo v říjnu 2001 vydáno stavební povolení, a do kterého společnost
IMPACT INDUSTRY BRNO, a. s. zamýšlela umístit a provozovat
v něm lakovací linku. Na počátku tedy existovala pouze povolená hala bez
bližšího využití (resp. bez využití, jež by vyžadovalo posouzení v procesu
EIA). V říjnu 2008 byl v souladu se zákonem EIA oznámen záměr výstavby
a provozu lakovny, neboť tato naplňuje dikci bodu 4.2 (povrchová úprava
kovů a plastických materiálů včetně lakoven, od 10 000 do 500 000 m2/rok
celkové plochy úprav), kategorie II, přílohy č. 1 zákona EIA. V rámci zjišťovacího
řízení krajský úřad shledal, že záměr odpovídá příslušným kritériím,
pročež došlo rovněž k dalším fázím procesu EIA a vydání stanoviska
k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.513
V prosinci 2009
pak Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad vydalo souhlasné
stanovisko, ve kterém byla uvedena opatření pro fázi přípravy záměru
i následné podmínky provozu.514
Zajímavým aspektem procesu EIA ve věci
lakovny Impact Industry byla účast veřejnosti, zejména pak Občanského
sdružení Čisté Šlapanice (dále jen pro účely této kapitoly „Sdružení“) a jeho
513 Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí - Instalace práškové
lakovací linky IMPACT INDUSTRY, Šlapanice, ze dne 16. 12. 2009, č. j. 105074/
ENV/09. S. 2. Dostupné z: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV7089. [cit.
7. 11. 2014]
514 Tamtéž. S. 13 a 14.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
378
vyjádření k posudku záměru. Sdružení s realizací záměru investora nesouhlasilo,
pročež podalo obsáhlé vyjádření, ze kterého je patrné, že se Sdružení
nesprávně zorientovalo v procesech a správních řízeních, týkajících se předmětného
existujícího objektu a zamýšleného záměru lakovny. Sdružení
zřejmě zaměňovalo povolovací proces samotného objektu (haly), který proběhl
v roce 2001, s řízeními a postupy ve věci stavebního záměru lakovny
Impact Industry (kde mělo v návaznosti na proces EIA standardně proběhnout
řízení o změně vlivu užívání stavby na území a stavební řízení)515
.
S odkazem na „nedostatečnost“ řízení z roku 2001 požadovalo Sdružení,
aby byly v rámci procesu EIA stanoveny podrobnosti a detaily záměru, jež
ze své povahy spadají do fáze územního či stavebního řízení (např. umístění
a stavební řešení jímky na nebezpečné látky, doplnění projektové dokumentace
z roku 2001 o požární prevenci).516
Poté, kdy bylo vydáno stanovisko EIA, začal investor v povoleném a existujícím
objektu (hale) s realizací záměru lakovny Impact Industry, aniž
by pro lakovnu bylo vydáno územní rozhodnutí (o změně vlivu užívání
stavby na území) a stavební povolení. S ohledem na skutečnost, že objekt,
ve kterém došlo k realizaci lakovny, již existoval, nebylo nelegální provádění
prací patrné na první pohled. Stavební úřad zahájil dne 8. 7. 2009 řízení
o odstranění stavby, které přerušil, neboť investor podal žádost o dodatečné
povolení stavby.517
V řízení o dodatečném povolení stavby, které bylo zahájeno
v březnu 2011, Sdružení své argumenty v podobě námitek účastníka
řízení nezopakovalo, což zdůvodnilo tím, že námitky byly podány v procesu
EIA, kde je vypořádaly autorizované osoby.518
Lakovna Impact Industry byla
dodatečně povolena.519
515 Pro srovnání viz § 81 a § 108 StZ.
516 Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí - Instalace práškové
lakovací linky IMPACT INDUSTRY, Šlapanice, ze dne 16. 12. 2009, č. j. 105074/ENV/09.
S. 6 a 9. Dostupné z: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV7089. [cit. 7. 11. 2014].
517 Sdělení - poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
518 Řízení o dodatečném povolení stavby lakovny Impact Industry zahájeno. Webové stránky
spolku „Čisté šlapanice“. 4. 3. 2011. Dostupné z: http://ciste-slapanice.info/aktuality/
rizeni-o-dodatecnem-povoleni-stavby-lakovny-impact-industry-zahajeno. [cit. 7. 11. 2014].
519 K tomu např. zde: Lakovna Impact Industry povolena. Webové stránky spolku „Čisté
Šlapanice“. 1. 4. 2011. Dostupné z: http://ciste-slapanice.info/aktuality/lakovna-impact-industry-povolena.
[cit. 7. 11. 2014]. Příslušné rozhodnutí: rozhodnutí – dodatečné
povolení stavby vydané Městským úřadem Šlapanice, odborem výstavby, stavební úřadem,
dne 7. 3. 2011, č. j. OV/46242-09/2360-2009/ZEM.
VI Podnikatel a vlastník ve správních procesech s vlivem na životní prostředí
379
30.3.2 Skutkové okolnosti zinkovny AZOS
Zinkovna AZOS umístěná v průmyslové zóně města Nymburk je případem,
ve kterém byla dodatečně povolena změna stavby vyžadující posouzení
v procesu EIA, neboť stavební záměr naplňoval dikci bodu 4.4 (povrchová
úprava kovů nebo plastů včetně lakoven, s kapacitou nad 500 tis. m2/
rok celkové plochy úprav), kategorie I přílohy č. 1 zákona EIA.520
Ač bylo
oznámení záměru zveřejněno na úřední desce Středočeského kraje, a rovněž
informace o dokumentaci byla zveřejněna způsobem dle zákona EIA, neobdržel
úřad žádné nesouhlasné vyjádření, a proto upustil od konání veřejného
projednání dokumentace a posudku.521
Následně bylo vydáno souhlasné
stanovisko EIA. Neuplatnění vyjádření však neplynulo ze srozumění veřejnosti,
zejména obyvatel přilehlých oblastí zinkovny AZOS, s tímto záměrem,
nýbrž spíše z neznalosti a nedostatečné informovanosti veřejnosti.522
Investor, aniž by získal potřebná rozhodnutí stavebního úřadu (rozhodnutí
o změně vlivu užívání stavby na území a stavební povolení523
), začal provádět
stavební úpravy, přičemž stavební úřad toto při výkonu stavebního
dozoru zjistil a zahájil řízení o odstranění stavby. V průběhu stavebních prací
na nepovolené zinkovně AZOS Investor požádal o dodatečné povolení
stavby. V řízení o dodatečném povolení stavby byly uplatněny četné námitky
a připomínky, přesto bylo dne 13. 10. 2014 vydáno rozhodnutí, kterým byla
zinkovna AZOS dodatečně povolena.524
Za povšimnutí, s ohledem na primárně preventivní funkci procesu EIA
jako nástroje ochrany životního prostředí, stojí odůvodnění rozhodnutí
520 Závěr zjišťovacího řízení - Provoz povrchových úprav v průmyslové zóně města
Nymburk ze dne 2. 4. 2013, č. j. 314/500/13, 9785/ENV/13. S. 2. Dostupné z: http://
portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV1130. [cit. 7. 11. 2014].
521 Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí - Provoz povrchových
úprav v průmyslové zóně města Nymburk, ze dne 22. 8. 2013, č. j. 59296/
ENV/13. S. 2. Dostupné z: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV1130. [cit.
7. 11. 2014].
522 K tomu např. Lidé si stěžují: „Ze zinkovny se šíří zápach, vadí nám to“. Webové stránky
Nymburského deníku. 18. 3. 2014. Dostupné z: http://nymbursky.denik.cz/zpravy_region/zinkovna-nymburk.html.
[cit. 7. 11. 2014].
523 Pro srovnání viz § 81 a § 108 StZ.
524 Rozhodnutí - dodatečné povolení stavby ze dne 13. 10. 2014, sp. zn. 110/13467/2014,
č. j. 110/30308/2014/Ďou. Dostupné z: http://www.mesto-nymburk.cz/index.
php?sekce=2 & zobraz=uredni-deska-archiv & detail=5.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
380
o dodatečném povolení stavby v části týkající se obsahu stanoviska EIA.
Bez bližšího a přesvědčivého vypořádání se s podmínkami stanoviska, jež
se týkaly fáze realizace stavebního záměru, stavební úřad toliko konstatuje:
„Protože stavba je již provedena, není možné tyto podmínky ve výrokové
části rozhodnutí stanovit - etapa stavby, pro kterou platily, již byla ukonče-
na.“525
Pro úplnost autorka uvádí, že proti rozhodnutí o dodatečném povolení
zinkovny AZOS bylo podáno několikero odvolání, pročež rozhodnutí
v době přípravy této kapitoly nebylo pravomocné.
30.4 Vybrané právní problémy obou případů
Celou situaci ve věci uvedených černých staveb lze označit (přinejmenším
z hlediska věcného) za nestandardní a hraniční. Z pohledu práva však
dodatečné povolení stavby hodnocené v procesu EIA nemusí být, jak plyne
z textu níže, bez dalšího porušením právních předpisů. S ohledem na rozsah
kapitoly, ve které není možné věnovat se v podrobnostech veškerým aspektům,
považuje autorka za vhodné zmínit zejména zhodnocení podmínek
stanoviska EIA posuzujících fázi přípravy a realizace záměru, pojetí principu
prevence při dodatečném povolení stavby, jakož i diskrepance týkající
se účastni veřejnosti v procesu jako celku.
30.4.1 Zhodnocení podmínek stanoviska EIA pro fázi přípravy a realizace
V obou uvedených případech bylo vydáno stanovisko EIA ještě před zahájením
stavebního záměru investorů, nicméně samotné stavby byly realizovány,
aniž by bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. Stavební záměry
tak byly v procesu EIA hodnoceny zcela standardním způsobem, včetně
posouzení fáze přípravy a realizace a stanovení podmínek pro tyto etapy.
Stanovisko EIA tudíž mělo takový rozsah, jaký by mělo mít při standardním
postupu investora, přičemž s ohledem na znění současné právní úpravy
byla naplněna jedna z procesních podmínek řízení (sensu lato) o dodatečném
povolení stavby, neboť byl vydán odborný podklad pro následná
525 Za„Rozhodnutí-dodatečnépovolenístavbyzedne13.10.2014,sp.zn.110/13467/2014,
č. j. 110/30308/2014/Ďou. S. 5. Dostupné z: http://www.mesto-nymburk.cz/index.
php?sekce=2 & zobraz=uredni-deska-archiv & detail=5.
VI Podnikatel a vlastník ve správních procesech s vlivem na životní prostředí
381
rozhodnutí. Tento však postrádá hmotněprávní závaznost; závazný je toliko
procesně, jelikož dle § 10 odst. 4 zákona EIA bez něj nelze vydat rozhodnutí
nebo opatření v navazujících správních řízeních.526
Stavební úřad tedy v obecné rovině při vydání dodatečného stavebního
povolení nepochybí, odůvodní-li přesvědčivě, proč fázi přípravy a realizace
záměru nezohlednil či se od stanovených podmínek dokonce odchý-
lil.527
Autorka se domnívá, že stavební úřad by měl provést alespoň zhodnocení
fáze přípravy a realizace stavebního záměru ex post a vyhodnotit,
zda byly podmínky stanoviska EIA dodrženy, či nikoliv, a pokud dodrženy
nebyly, z jakého důvodu považuje stavební úřad za správné a odůvodněné
se od nich odchýlit, aby mohlo dojít k dodatečnému povolení stavby. Tento
rozsah zhodnocení fází, které již v době rozhodování o dodatečném povolení
černé stavby byly provedeny, není naplněn zejména v případě zinkovny
AZOS. Stavební úřad v odůvodnění rozhodnutí, kterým dodatečně povolil
stavbu, uvedl pouze, že podmínky již není možné stanovit, neboť etapy
stavby, pro které byly stanoveny, již byly ukončeny. Přístup stavebního úřadu
lze zajisté chápat při zhodnocení podmínek, jakými je například zajištění čistoty
vozovek v průběhu prací a skrápění stavebních ploch z důvodu snížení
prašnosti. Pokud je však v podmínkách realizace záměru uvedena povinnost
evidence způsobu nakládání s odpady během výstavby, lze si s určitostí představit,
že splnění této podmínky lze zhodnotit i ex post, tedy ve chvíli, kdy
již odpady nevznikají. Samozřejmě lze v přístupu autorky spatřovat jistý formalismus,
když uvedené odůvodnění rozhodnutí stavebního úřadu považuje
za nedostatečné, nicméně při legalizaci černé stavby je tento striktní přístup
dle názoru autorky na místě. Investoři zinkovny AZOS, stejně jako lakovny
Impact Industry, mohli a především byli povinni postupovat v souladu
s právními předpisy, kteroužto povinnost nedodrželi. Při dodatečném povolování
stavby by nemělo docházet k jakýmkoliv úlevám, ba naopak by při
rozhodování měly být dodržovány právní předpisy a principy v co nejvíce
526 Kolektiv autorů. Správní procesy v právu životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova
univerzita, 2010, 411 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, sv. 379.
ISBN 978-802-1053-625. S. 216.
527 Tamtéž. S. 217.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
382
extenzivní míře.528
Poukázání na uvedené procesní pochybení stavebního
úřadu by mohlo být jedním z argumentů, jež budou užity v odvolání proti
předmětnému rozhodnutí.
30.4.2 Pojetí principu prevence při dodatečném povolení stavby
Princip prevence (spolu s principem obezřetnosti) je jedním ze základních
principů ochrany životního prostředí, neboť předcházení nepříznivým
vlivům je vhodnějším nástrojem ochrany, než odstraňování důsledků, tím
spíše, že následky mnohých příčin se neprojeví okamžitě, avšak mnohdy
až se zpožděním.529
Projevy principu prevence lze spatřovat rovněž v regulaci
a snižování rizik působení již existujících činitelů.530
V procesu EIA
se princip prevence projevuje v několika podobách. Posouzení EIA a vydání
stanoviska EIA předchází samotným správním řízením a povolovacím procesům
ve věci záměrů. V rámci stanoviska EIA jsou pak stanoveny podmínky
pro fázi realizace a přípravy záměru, ale i pro samotný provoz a jeho
užívání. Prevence tedy nespočívá výhradně v umístění posuzování vlivů
na životní prostředí na počátek procesů, avšak také v podmínkách, jež musí
být při provozu dodržovány, aby byly omezeny nepříznivé vlivy na životní
prostředí.
Z výše uvedeného vyplývá, že působení principu prevence v procesu EIA
lze chápat v širším slova smyslu, tedy jako princip uplatňující se při posuzování
realizace záměru, jeho vlivů a důsledků, projevující se v rámci podmínek
záměru pro fázi přípravy, realizace, ale i provozu a užívání záměru;
nelze však bez dalšího vyloučit ani pojetí principu prevence sensu stricto,
528 Ve stejném smyslu judikoval i Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí ze dne
8. 2. 2007, č. j. 1 As 46/2006-75: „Rozhodnutí, kterým se dodatečně stavba nebo její změna
povoluje, musí mít obsahově stejné náležitosti jako stavební povolení. Nelze připustit výklad zákona,
který by stanovil mírnější kritéria pro dodatečné povolení stavby, resp. její změny, než jaká jsou kladena
na řádné stavební povolení. Má-li totiž norma určité požadavky na řádné rozhodnutí v situaci, kdy
žadatel o stavební povolení postupoval podle zákona, tím spíše je musí mít na rozhodnutí svou povahou
mimořádné, kdy žadatel od počátku zákon nerespektoval (argumentum a minori ad maius).“
529 Pekárek, M. a kol. Právo životního prostředí. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita,
2009, 323 s. Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, č. 427.
ISBN 978-802-1049-260. S. 73.
530 Pro srovnání vizte Morávek J., Tomášková V. a spol. Zákon o ochraně ovzduší: komentář.
Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2013, xx, 415 s. Beckova edice komentované zákony.
ISBN 978-807-4004-773. S. 3.
VI Podnikatel a vlastník ve správních procesech s vlivem na životní prostředí
383
kdy jeho podstata bude spatřována právě a především v posuzování záměru
před jeho realizací, kdy lze nejlépe zhodnotit vlivy a dopady záměru a stanovit
podmínky pro jeho realizaci.
Při dodatečném povolování stavby ve vlastnictví podnikatele, jež je předmětem
posuzování v procesu EIA, dochází ke střetu ekonomického zájmu
a práva podnikatele vlastnit majetek s limity stanovenými na ochranu životního
prostředí (uplatňovanými ve veřejném zájmu), a tedy i se stěžejním
principem prevence. Z povahy věci musí být nalezena proporcionalita mezi
těmito protichůdnými entitami. Autorka se domnívá, že při dodatečném
povolování stavby je nezbytné chápat princip prevence sensu lato, nicméně
za předpokladu jeho důrazného prosazování při stanovení podmínek užívání
stavby a jejího provozu v rozhodnutí o dodatečném povolení stavby,
stejně tak při kontrolách průmyslových podniků ve vlastnictví podnikatelů.
Byl-li by princip prevence chápán sensu stricto, a tedy byl kladen důraz
na skutečnost, že proces EIA musí předcházet ostatním řízením relevantním
pro realizaci záměru, pak by nalezení proporcionality a především zdůvodnění
dodatečného povolení stavby posuzované v procesu EIA bylo mnohem
komplikovanější.
Pojetí principu prevence při procesu EIA sensu lato je však podle autorky
správné a rovněž v souladu s právem EU, z něhož proces EIA vychází.
Byť se ve faktické rovině může jednat o zvýhodnění podnikatele a úlevu
od splnění povinností v přesném rozsahu a totožným způsobem, jako tomu
má být při standardním postupu realizace stavebního záměru, je možné
dodatečné povolení stavby posuzované v procesu EIA akceptovat (a tím
i dostát právu vlastnit majetek, popř. zohlednit ekonomické zájmy podnikatele).
Je-li černá stavba způsobilá splnit podmínky pro fázi provozu
a užívání, přičemž její realizací nedošlo k závažnému poškození životního
prostředí, pak je i v řízení o dodatečném povolení stavby stanovisko EIA
schopno plnit svou funkci a účel. Záměry lakovny Impact Industry i zinkovny
AZOS byly zhodnoceny v procesu EIA ještě před jejich realizací;
Soudní dvůr Evropské unie však dokonce ve svých rozhodnutích připouští
i posouzení vlivů na životní prostředí až ve fázi, kdy již byl záměr realizován,
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
384
nicméně ještě nebylo vydáno příslušné rozhodnutí či povolení.531
Tento
názor je možné, alespoň dle názoru autorky, uplatnit rovněž při dodatečném
povolování staveb ve smyslu § 129 odst. 2 a 3 StZ.
30.4.3 Zásada účasti veřejnosti při dodatečném povolení
stavby posuzované v procesu EIA
Proces EIA je ovládán rovněž zásadou účasti veřejnosti.532
Jinak tomu
není ani v řízení o dodatečném povolení stavby, kde je již z povahy věci
žádoucí, aby veřejnost dostala prostor pro uplatnění svých práv a připomínek.
V obou výše uvedených případech byly dodrženy zákonné podmínky
týkající se zveřejnění záměrů posuzovaných v procesu EIA, a tedy veřejnost
(v jejích různých myslitelných podobách) mohla hájit své zájmy. Zejména
mohla podat písemné vyjádření k oznámení ve smyslu § 6 odst. 7 zákona
EIA, což je premisou pro účastenství v navazujících řízeních dle zvláštních
předpisů, v tomto případě v řízení o dodatečném povolení stavby. Za splnění
dalších podmínek se pak občanské sdružení (po rekodifikaci soukromého
práva spolek) nebo obecně prospěšná společnost mohou dle zákona
EIA domáhat žalobou dle soudního řádu správního, aby bylo zrušeno
rozhodnutí navazující na proces EIA, tedy dodatečné povolení stavby.533
V praktické rovině však v obou případech došlo souhrou okolností k tomu,
že veřejnost svá práva neuplatnila v takové míře, jakou právní předpisy připouští.
Z důvodu časové prodlevy, která v případě dodatečného povolení
stavby z povahy věci nastává, dochází k „tříštění“ kontinuity celého procesu
realizace záměru. Jak již bylo naznačeno výše, stanovisko EIA nelze
samostatně přezkoumat opravnými prostředky dle správního řádu, neboť
se nejedná o správní rozhodnutí, přezkoumává se tak až v rámci rozhodnutí,
jehož je podkladem. Pokud tedy veřejnost nesouhlasí s obsahem stanoviska
EIA a vypořádáním podaných vyjádření k záměru, lze se v případě černých
531 K tomuto pro srovnání např. rozhodnutí Soudního dvora EU ze dne 4. 5. 2006, ve věci
C-508/03 - Komise ES proti Spojenému království Velké Británie a Severního Irska.
Body 95, 96, 105, 106. Nebo též rozhodnutí Soudního dvora EU ze dne 17. 3. 2011,
ve věci C-275/09 - Brussels Hoofdstedelijk Gewest a další proti Vlaamse Gewest. Body
37 a 38.
532 Pekárek, M. a kol. Právo životního prostředí. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita,
2009, 323 s. Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, č. 427.
ISBN 978-802-1049-260. S. 175.
533 § 23 odst. 9 a 10 zákona EIA.
VI Podnikatel a vlastník ve správních procesech s vlivem na životní prostředí
385
staveb bránit až v rámci řízení o dodatečném povolení stavby. Nestandardní
situace, kde na sebe procesy nenavazují, když jejich linie je přetržena samotnou
realizací stavby i časovou prodlevou, pak fakticky stěžuje uplatnění práv
a zájmů veřejnosti dotčené záměrem.
Důsledkem diskontinuity procesu pak může být rovněž vyšší míra pochybení
veřejnosti při uplatňování jejích zájmů. Ve věci lakovny Impact Industry
občanské sdružení „Čisté Šlapanice“ nepodalo, jako účastník, námitky
v dodatečném stavebním řízení, neboť se domnívalo, že vše potřebné již
bylo řečeno v rámci procesu EIA; této dezinterpretaci nezabránila ani skutečnost,
že ve stanovisku EIA bylo zpracovatelem posudku vysvětleno,
že některá vyjádření lze posoudit až v navazujících řízeních.534
V případě
zinkovny AZOS se pak, ať již záměrně či shodou okolností, podařilo investorovi
získat stanovisko EIA, aniž by se k záměru veřejnost (reprezentovaná
například občanskými sdruženími či spolky) jakkoliv vyjádřila. V řízení
o dodatečném povolení stavby se ukázalo, že o probíhajícím posuzování
vlivů na životní prostředí veřejnost nevěděla, a to i přesto, že podle všeho
byly dodrženy postupy zveřejňování. Z toho důvodu se veřejnost uskupená
v občanských sdruženích (spolcích) nemohla stát účastníkem navazujícího
řízení o dodatečném povolení stavby, neboť nebyla naplněna jedna z kumulativních
podmínek ve smyslu § 23 odst. 9 zákona EIA; namísto námitek tak
v řízení o dodatečném povolení stavby mohly být uplatněny toliko připomínky.
Občanská sdružení tím byla připravena rovněž o případnou možnost
podat žalobu proti rozhodnutí o dodatečném povolení zinkovny AZOS dle
§ 23 odst. 10 zákona EIA.
Pasivita veřejnosti z důvodu nevědomosti není neobvyklou také při standardním
průběhu realizace záměru; v případě dodatečného povolování
staveb se však pozice veřejnosti značně stěžuje, neboť ta začne uplatňovat
připomínky či námitky až ve chvíli, kdy je již stavební záměr (alespoň zčásti)
zrealizován. Dopady právní úpravy jsou podle autorky na hranici přípustnosti
z hlediska principů Aarhuské úmluvy.
534 Např. Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí - Instalace
práškové lakovací linky IMPACT INDUSTRY, Šlapanice, ze dne 16. 12. 2009,
č. j. 105074/ENV/09. Dostupné z: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV7089.
S. 7.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
386
Z uvedeného autorka činí závěr, že i přes dodržení veškerých postupů při
dodatečném povolování stavby posuzované v procesu EIA nelze zaručit
úplné prosazení práv a zájmů veřejnosti. Otázkou zůstává, zda by řešením
byla změna legislativy, kladoucí důraz na zveřejňování záměrů, popř. na větší
uplatnění práv veřejnosti při dodatečném povolení stavby, či zda by v případech
obdobných lakovně Impact Industry a zinkovně AZOS postačil důraz
na prvek rozumnosti veřejné správy a na zásady činnosti správních orgánů,
zejména pak na poučovací povinnost správního orgánu a charakter správy
jako služby veřejnosti.
30.5 Závěr
Podle autorky je dodatečné povolení stavebního záměru posuzovaného
v procesu EIA obhajitelné z pohledu právních předpisů i výše specifikovaných
principů, což však neznamená, že institut dodatečného povolení
stavby s sebou nenese četná odchýlení od standardních postupů. Hodnocení
problémů spojených s dodatečným povolováním staveb vyvolává myšlenky
na úplné zrušení tohoto druhu řízení, pročež by stavebník vždy musel černou
stavbu odstranit.535
Došlo by tak rovněž k radikálnímu řešení vztahu
tohoto řízení k procesu EIA.
Za současné podoby právní úpravy hraje stanovisko EIA významnou roli
i při legalizaci již existující stavby. Na jeho základě je možné stanovit podmínky
nezbytné pro ochranu životního prostředí, a proto je i v pozdější
fázi realizace stavebního záměru poplatným institutem. Vedlejším produktem
složité procedury posuzování staveb v procesu EIA a jejich dodatečného
povolování, které se z povahy věci děje s časovým odstupem, může
být faktické omezení veřejnosti při uplatňování jejích práv a zájmů. S touto
skutečností by se měly vypořádat zejména příslušné správní orgány, jež
by s pomocí veškerých dostupných možností měly dbát prosazení práv
veřejnosti. Koneckonců, veřejná správa je službou veřejnosti, kterážto
zásada by neměla zůstat pouze obecným heslem bez naplnění jeho obsahu.
Posílení práv veřejnosti a významu stanoviska EIA nejen při dodatečném
povolování černých staveb zřejmě nastane s novelou zákona EIA, která
je v současné době projednávána v poslanecké sněmovně ČR. Novela
535 Ministryně Jourová: Takhle zjednodušíme zákon. 7. 8. 2014. Tiskové zprávy MMR.
Dostupné z: http://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Pro-media/
Tiskove-zpravy/2014/Ministryne-Jourova-Takhle-zjednodusime-stavebni-za.
VI Podnikatel a vlastník ve správních procesech s vlivem na životní prostředí
387
je reakcí na zahájení infringementu proti České republice, v rámci něhož
Evropská komise vytýká zejména nedostatečné prosazení závěrů procesu
EIA v navazujících řízeních, stejně jako nedostatečnou účast veřejnosti
i její soudní ochrany.536
Má-li dojít k posílení významu závěrů procesu EIA
i práv veřejnosti na účast při realizaci záměru ve standardních povolovacích
řízeních, tím spíše bude nutné prosazovat nové znění zákona EIA, bude-li
novela schválena, při dodatečném povolování černých staveb.
31 Postavení vlastníka studny při realizaci nového vodního
zdroje podzemní vody v sousedství
Marie Poláčková
31.1 Vymezení problematiky
Veřejný ochránce práv se opakovaně setkává s podněty, ve kterých vlastníci
studní poukazují na to, že došlo k poklesu hladiny vody v jejich studni, případně
že se voda z jejich studny ztratila nebo se změnila její kvalita vlivem
provedení průzkumného hydrogeologického vrtu (dále také „vrt“) či přímo
vrtané studny v sousedství. Vlastníci přitom především uvádí, že před realizací
vrtu nemohli dostatečně hájit svá práva. To bylo možné až ex post
po provedení vrtu, kdy již např. došlo ke ztrátě vody v jejich studni. K provedení
průzkumného hydrogeologického vrtu není za podmínek daných
VZ zapotřebí povolení od vodoprávního úřadu537
. Již samotným provedením
vrtu však může dojít ke ztrátě vody nebo ke zhoršení kvality vody v sousedních
studních, neboť vrt může zasáhnout dvě rozdílné zvodně, které
se začnou ovlivňovat, jestliže nebudou dostatečně odizolovány. Dochází tak
k sousedským sporům, jejichž řešení je v praxi pro poškozené osoby často
nedostupné a řízení je pro správní orgány velmi obtížné (provedení vysoce
nákladných hydrogeologických průzkumů, jejichž výsledek nemusí jednoznačně
vést k potvrzení nebo vyvrácení příčinné souvislosti).
536 Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony. MŽP 2014. Bod 1. 2.
537 Viz § 8 odst. 3 písm. a) VZ: „Povolení k nakládání s vodami není třeba k čerpacím pokusům
při provádění hydrogeologického průzkumu nebo při průzkumu vydatnosti zdrojů podzemních vod,
pokud mají trvat méně než 14 dnů a odběr vody v této době nepřekročí 1 l/s.“
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
388
Pokud jsou vrtné práce prováděny nesprávným způsobem, nejsou sousedské
spory jediným důsledkem takového počínání. Dochází také k narušení přirozené
hydrogeologické stratifikace, potažmo tedy k poškozování životního
prostředí. „Přirozená hydrogeologická stratifikace je jev, který definuje místa výskytu
určitého významnějšího množství podzemní vody, pro které se používají různé, i když
ne zcela identické názvy (zvodeň, zvodnělý kolektor, obzor či horizont podzemní vody,
nádrž podzemní vody, vodní útvar podzemní vody, vodní zdroj podzemní vody apod.).
Tato místa jsou vzájemně od sebe oddělená izolátory, případně poloizolátory… Porušením
přirozené hydrogeologické stratifikace je jakákoliv činnost, která změní geometrii a především
vlastnosti vodních těles a podzemní vody porušením izolátoru.“538
Vlastník stávající studny může v souvislosti s realizací nového vodního
zdroje podzemní vody sehrát významnou roli při ochraně životního prostředí.
Tím, že vlastník hájí svá práva a zájmy související s nerušeným využíváním
podzemních vod z vlastí studny, zprostředkovaně hájí také zájem
na ochraně životního prostředí, v daném případě na tom, aby nedocházelo
k narušení přirozené hydrogeologické stratifikace, která má vliv na další
složky životního prostředí jako je půda a příroda a krajina, resp. ekosystémy
vázané na vodu.
Jsem přesvědčena, že v praxi většina případů provádění průzkumných hydrogeologických
vrtů či vrtaných studní probíhá zásluhou hydrogeologů, pracovníků
vodoprávních úřadů a i dobrých sousedských vztahů bezproblémově.
V následující kapitole poukážu na jeden z opačných případů, který
se týká propojení dvou zvodní vlivem provádění průzkumného hydrogeologického
vrtu či vrtané studny a na postavení vlastníka stávající studny
v takovéto situaci.
31.2 Právní úprava týkající se provádění průzkumných hydrogeologických
vrtů a vrtaných studní
31.2.1 Průzkumný hydrogeologický vrt
Jak již bylo naznačeno výše, za podmínek daných VZ není k provedení průzkumného
hydrogeologického vrtu třeba povolení vodoprávního úřadu.
Povolení k nakládání s vodami není třeba k čerpacím pokusům při provádění
538 Šeda,Svatopluk.Vrtypro tepelnáčerpadlaa jejichrizikapro hydrogeologickoustratifikaci.
In: Vodní hospodářství, č. 8, 2014, roč. 64, str. 14-17.
VI Podnikatel a vlastník ve správních procesech s vlivem na životní prostředí
389
hydrogeologického průzkumu nebo při průzkumu vydatnosti zdrojů podzemních
vod, pokud mají trvat méně než 14 dnů a odběr vody v této době
nepřekročí 1 l/s. Při provádění vrtu musí být dodržován rovněž zákon
o geologických pracích539
a horní zákon a jejich prováděcí předpisy. Podle
ustanovení § 9a odst. 3 zákona o geologických pracích musí organizace provádějící
vrtné práce nejméně patnáct dní před zahájením geologických prací
spojených se zásahem do pozemku oznámit účel, rozsah a očekávanou dobu
provádění uvedených prací obci, na jejímž území mají být provedeny.
Již při provádění průzkumného hydrogeologického vrtu může dojít k porušení
přirozené hydrogeologické stratifikace a k propojení dvou rozdílných
zvodní, jestliže není vrt řádně vystrojen a zvodně odizolovány. Vrt sice může
být zlikvidován, ale lze jej posléze také dále využít, jestliže má potřebné parametry,
např. právě jako vrtanou studnu. Podle čl. 5.3.5.1. ČSN 75 515 „Jímání
podzemní vody“ je přitom v případech, kdy vrtaná studna zastihuje více
útvarů podzemní vody, zpravidla nutno provést ve studni další těsnění zajišťující
vzájemné oddělení těch zvodnělých kolektorů, na které jsou vázány
rozdílné útvary podzemní vody. „Odtěsnění kolektorů je nutno provést prokazatelně
funkčním způsobem podle zpracované projektové dokumentace
s uvedením konstrukčních parametrů a technologického postupu těsnících
prací“. Citovaný článek české technické normy je třeba dodržovat s přihlédnutím
k ustanovení § 17 odst. 3 vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických
požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů.540
Vlastník sousedního pozemku (nikoli jenom mezujícího541
), na kterém
se nachází studna, může být provedením vrtu ovlivněn, ať již tím, že mu vlivem
propojení dvou zvodní klesne či se ztratí voda ve studni, nebo se změní
její jakost (kvalita). Dovolím si uvést pro ilustraci jednoduchý příklad.
Jestliže bude stávající studna napájena ze zvodně blíže povrchu a jestliže
při provádění hlubšího vrtu zasahujícího do zvodně uložené níže pod povrchem
nedojde k dostatečnému odtěsnění výše vyskytující se zvodně, přes
539 Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů.
540 Dané ustanovení zní: „Podmínky umístění a zřizování studně se stanoví způsobem podle zvláštního
právního předpisu a podle normových hodnot s přihlédnutím k vyjádření osoby s odbornou způsobilostí,
je-li toto vyjádření k dispozici.“
541 Prováděním nového zdroje podzemních vod mohou být dotčeny stávající studny vzdálené
nejenom v desítkách, ale i stovkách metrů od nově budovaného zdroje.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
390
kterou bude vrt procházet, dané zvodně se propojí. Tím může dojít k tomu,
že se vlastníkovi stávající studny změní chemismus vody nebo její množství
ve studni. Vlastník stávající studny se přitom o provádění vrtu nemusí předtím
dozvědět. Zákonem není investorovi ani organizaci provádějící vrtné
práce dána povinnost oznámit provádění vrtu vlastníkům sousedních studní.
Organizace má povinnost oznámit provádění vrtu pouze obci. Obec pak již
však nemá povinnost informaci o provádění vrtu dále předávat např. vlastníkům
studní, v jejichž okolí má být vrt proveden. Někdy se mohou sousedé
o provádění vrtu dozvědět od odpověděného řešitele geologických prací,
který zpracovává projekt pro provádění vrtu a za tím účelem zjišťuje hladiny
podzemních vod v okolních studních. Ne vždy je však takový postup nutný,
protože řešitel může využít data z jiných jemu známých okolních zdrojů
podzemní vody. Jestliže se vlastník stávající studny o provádění vrtu nedozví
před jeho realizací a posléze dojde ke změně jakosti či množství vody
v jeho studni, může se bránit až ex post, čímž se dostává do nevýhodného
postavení, neboť je pro něj obtížné předložit důkazy o stavu podzemních
vod v jeho studni před vybudováním vrtu. Pokud by vlastník stávající studny
věděl o záměru investora vybudovat v okolí průzkumný hydrogeologický vrt
s dostatečným časovým předstihem, mohl by si opatřit podklady (např. hydrogeologický
posudek), které by v případném sporu mohly podložit jeho tvrzení
o množství a kvalitě vody v jeho studni před realizací vrtu. Není vyloučeno,
aby vlastník stávající studny prokazoval svá tvrzení i jinými prostředky
(např. svědeckou výpovědí). Jsem však názoru, že postavení vlastníka stávající
studny není v takovém případě stejně silné, jako kdyby měl k dispozici
odborné vyjádření, které by dokládalo stav podzemní vody v jeho studni
před realizací vrtu.
31.2.2 Vrtaná studna
Průzkumný hydrogeologický vrt je třeba odlišovat od vodního díla, kterým
je vrtaná studna. Před realizací vrtané studny musí investor získat příslušná
povolení. O tato povolení může investor požádat buď po realizaci
průzkumného hydrogeologického vrtu, nebo i bez jeho provedení, jestliže
jsou poměry v území natolik známy, že lze výskyt podzemní vody v potřebném
množství na daném pozemku reálně předpokládat. V této souvislosti
nelze opominout případy, kdy je vrtaná studna realizována bez příslušných
VI Podnikatel a vlastník ve správních procesech s vlivem na životní prostředí
391
povolení. Jestliže vodoprávní úřad usoudí, že se skutečně jedná o vodní dílo
v podobě vrtané studny a nikoli o průzkumný hydrogeologický vrt, musí
zahájit řízení o odstranění stavby této studny. Provedením „černé stavby“
se vlastník sousedního pozemku, na kterém se nachází studna, dostává
do obdobné situace jako v případě provádění průzkumného hydrogeologického
vrtu. Může svá práva hájit až ex post po provedení vodního díla,
přičemž již jeho realizací může dojít ke ztrátě či změně kvality podzemní
vody v jeho studni, a dostává se tak do nevýhodného postavení, protože jen
s obtížemi může předložit důkazy o tom, jaký byl stav podzemní vody v jeho
studni před provedením nepovolené stavby vrtané studny.
Jestliže může být vlastník stávající studny dotčen na svých právech a povinnostech
realizací nové vrtané studny, vstupuje do povolovacích procesů jako
účastník územního řízení a stavebního řízení, ve kterých může hájit svá práva
v souladu se StZ a VZ. Vlastník studny není účastníkem řízení o povolení
k nakládání s vodami, neboť podle ustanovení § 115 odst. 15 VZ je účastníkem
řízení o povolení k odběru podzemní vody pouze žadatel a dále obec
a spolek. Z dokumentace k vodnímu dílu a dalších podkladů založených
ve spise může vlastník stávající studny zjistit potřebné informace a případně
podávat ve správních řízeních jako účastník řízení relevantní námitky.
V případech, kdy vrt ještě není proveden, případně je proveden tak, že nedošlo
z pohledu vlastníka stávající studny k negativnímu ovlivnění hydrogeologických
poměrů, si může vlastník stávající studny opatřit relevantní podklady
týkající se podzemní vody v jeho studni a tyto podklady využít v povolovacích
procesech či případných budoucích sporech.
31.3 Úvahy de lege ferenda
Ve vazbě na výše uvedené se nabízí otázka, jak by bylo možné předcházet
případům, kdy vlivem propojení rozdílných zvodní dojde k porušení přirozené
hydrogeologické stratifikace a ovlivnění stávajících studní při budování
nového zdroje podzemní vody v jejich sousedství.
Za zásadní považuji skutečnost, aby vlastníci stávajících zdrojů podzemní
vody byli informováni o záměru realizace nového zdroje podzemní vody
v sousedství nebo průzkumného hydrogeologického vrtu předtím, než
k této realizaci skutečně dojde. Nabízí se proto novelizace ustanovení
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
392
§ 9a odst. 3 zákona o geologických pracích v tom směru, aby obec, poté,
co jí bude oznámeno organizací provádějící vrtné práce, že bude realizován
průzkumný hydrogeologický vrt, zveřejnila tuto informaci na své úřední
desce. Za vhodné podkládám také to, aby obec byla informována o provádění
vrtu s více než minimálním patnáctidenním předstihem, jak ukládá zmiňovaný
zákon, za tím účelem, aby se s danou informací mohly osoby, které
by mohly být realizací vrtu dotčeny, seznámit, a případně si zajistit potřebné
podklady pro budoucí správní a soudní procesy.
Informovanost vlastníků stávajících studní o zamýšleném novém zdroji podzemní
vody v okolí by bylo možné zajistit také novelizací vodního zákona.
Lze uvažovat o stanovení dvou rozdílných režimů – jeden pro provádění
průzkumných hydrogeologických vrtů a druhý pro realizaci vrtaných studní.
Odborně způsobilé osoby jsou v převážné většině případů schopny predikovat,
zda se v příslušném území na daném pozemku bude nacházet zdroj
podzemní vody o požadované vydatnosti, případně určit, zda je nutné provést
průzkumný hydrogeologický vrt za účelem zjištění těchto skutečností.
Investor by se po poradě s odborně způsobilou osobou potom mohl rozhodnout,
zda chce nejprve provést průzkumný hydrogeologický vrt, či zda
rovnou požádá o vydání příslušných povolení na stavbu vrtané studny.
Pro provedení průzkumného hydrogeologického vrtu by bylo třeba získat
souhlas vodoprávního úřadu, který by měl formu správního rozhodnutí.
Vodoprávní úřad by mohl, podobně jako v případě souhlasu k vrtům
pro využívání energetického potenciálu podzemních vod, z nichž se neodebírá
nebo nečerpá podzemní voda, žadateli uložit, aby mu předložil vyjádření
osoby s odbornou způsobilostí. Tato osoba má možnost ovlivnit svým
vyjádřením situování vrtů, jejich hloubku, konstrukci, technologii hloubení
a vystrojení a rozsah monitoringu v průběhu vrtných prací, pokud se ukáže
s ohledem na místní geologické a hydrogeologické podmínky nezbytný.542
Protože by se jednalo o správní řízení, lze předpokládat, že by vodoprávní
úřad na základě správního uvážení zahrnul do okruhu účastníků také vlastníky
stávajících zdrojů podzemní vody, kteří by mohli být provedením prů-
542 Šeda, Svatopluk. Rizika spojená s prováděním vrtů pro tepelná čerpadla
[online]. 29. 7. 2004. [cit. 19. 11. 2014]. Dostupné z: http://www.tzb-info.
cz/2080-rizika-spojena-s-provadenim-vrtu-pro-tepelna-cerpadla.
VI Podnikatel a vlastník ve správních procesech s vlivem na životní prostředí
393
zkumného hydrogeologického vrtu dotčeni na svých právech a povinnostech.
V tomto řízení by mohli vlastníci stávajících zdrojů vody uplatňovat
svá práva, a protože by byli o záměru provádět vrt srozuměni před jeho
realizací, mohli by si případně opatřit podklady, které by dokládaly jejich
tvrzení o stávajících geologických a hydrogeologických poměrech.
Investor by se mohl rozhodnout také pro variantu, kdy požádá o příslušná
povolení (minimálně územní rozhodnutí o umístění stavby) pro stavbu
vrtané studny bez předchozí realizace průzkumného vrtu. Vodoprávní úřad
by v takovém případě vydával pro územní řízení rovněž souhlas, avšak tentokrát
v podobě závazného stanoviska. Značná část vrtů je prováděna s tím,
že jsou posléze dále využity jako vodní díla. Investory by tak nemělo zatížit,
že by požádali o vydání územního rozhodnutí na umístění stavby vodního
díla a stavebního povolení na tuto stavbu a teprve posléze jej realizovali,
neboť po provedení průzkumného hydrogeologického vrtu by tento proces
stejně posléze následoval. Výjimkou by byly případy, kdy by se po získání
příslušných povolení ukázalo, že se podzemní voda v předpokládaném
množství na daném pozemku nenachází. S ohledem na odbornost hydrogeologů
lze však předpokládat, že by se jednalo o malé procento případů.
Ani jedním z výše nastíněných postupů však nebude eliminováno riziko
poškození přirozené hydrogeologické stratifikace a ovlivnění stávajících
zdrojů podzemní vody v případech, kdy bude vrt či vrtaná studna provedena
bez příslušných povolení. V tomto směru nezbývá než apelovat na zákonodárce,
aby v právních předpisech byly zakotveny odpovídající sankce
za nepovolené jednání a aby vodoprávní úřady taková ustanovení dle svých
pravomocí a působnosti aplikovaly.
V návaznosti na předchozí text v této kapitole je nutné uvést, že právní úprava
není samospasitelná. Ochrana hydrogeologických poměrů, resp. přirozené
hydrogeologické stratifikace, potažmo vody jako jedné ze složek životního
prostředí ovlivňující další jeho složky, stejně jako nyní i do budoucna bude
dána především tím, jak zodpovědně k dané problematice budou přistupovat
především odborně způsobilé osoby a pracovníci vodoprávních úřadů.
Postavení vlastníka stávající studny při realizaci nového vodního zdroje
podzemní vody v sousedství se odvíjí od toho, v jaké fázi se může zapojit
do procesů týkajících se realizace průzkumného hydrogeologického vrtu
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
394
nebo vrtané studny. Jsem názoru, že postavení vlastníka je tím silnější, čím
dříve se dozví o záměru realizovat některý z uvedených objektů, o jeho
parametrech a o jeho umístění, neboť teprve v návaznosti na tyto informace
může efektivně hájit svá práva a zájmy na stávající kvalitě a množství
vody v jeho studni. Řada vlastníků svými námitkami a připomínkami, které
se mnohdy týkají možného narušení přirozené hydrogeologické stratifikace
vlivem provádění nového zdroje pitné vody v sousedství, chrání rovněž část
životního prostředí. Vlastník studny se však může na ochraně životního prostředí
podílet jen v takové míře, v jaké k tomu má právními předpisy dané
podmínky.
32 Postavení zemědělského podnikatele v soudním
přezkumu územních plánů
Dominik Židek543
32.1 Úvod
Úkolem zemědělského podnikatele je bezpochyby zejména tvorba jeho
vlastního zisku. Na druhou stranu se vyskytnou v jeho podnikání takové
situace, kdy i on může být velmi důležitým subjektem při ochraně životního
prostředí. Týká se to nejen podnikatelů v tzv. biozemědělství, ale v širších
souvislostech doslova všech, jelikož citlivým pěstováním plodin i chováním
hospodářských zvířat mohou přispívat k celkové rekultivaci krajiny,
a k jejímu smysluplnému využití. Územním plánováním pak může docházet
mj. k budoucímu záboru kvalitních půd a k jejich nenavratitelnému zániku.
Proto se tato kapitola věnuje postavení zemědělského podnikatele v soudním
přezkumu územních plánů – a to zejména s ohledem na jeho případnou
aktivní žalobní legitimaci. Hlavním cílem kapitoly je pak zejména analyticky
rozebrat ustálenou judikaturu Nejvyššího správního soudu v těchto procesech
ve vztahu k nositelům věcných i relativních majetkových práv k zemědělské
půdě, kteří na ní dlouhodobě podnikají a také přinést zamyšlení nad
možnými důsledky vyplývající z nálezu Ústavního soudu ve vztahu k aktivní
žalobní legitimaci spolků sdružujících zemědělské podnikatele. Zvláštní
543 Tato kapitola představuje jeden z výstupů projektu: „MUNI/A/0826/2013: Životní
prostředí v procesech územního plánování – analýza judikatury I“.
VI Podnikatel a vlastník ve správních procesech s vlivem na životní prostředí
395
pozornost je také věnována znovuzavedení institutu pachtu do českého
právního řádu a tomu, jestli tento institut přináší změny v oblasti aktivní
žalobní legitimace subjektů v těchto procesech.
32.2 Pojem zemědělského podnikatele, práva k zemědělské půdě
z pohledu soukromého práva
Úvodem je třeba vymezit pojem zemědělského podnikatele. Ten je definován
v ustanovení § 2e zákona č. 252/1997 Sb., zákon o zemědělství, ve znění
pozdějších předpisů, tak, že se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu,
která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou
činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení
zisku, a za podmínek stanovených tímto zákonem. Tyto podmínky byly
od 1. května 2004 nastaveny ve dvou ohledech (povinnost bezúhonnosti
fyzické osoby a potřeba odborného středoškolského vzdělání, případně 5
leté praxe v zemědělském podniku) natolik přísně a z pohledu čl. 26 LZPS
(„Každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat
a provozovat jinou hospodářskou činnost“) problematicky, že byly předmětem
přezkumu jejich ústavnosti a Ústavní soud svým nálezem ze dne 20. 6. 2006,
sp. zn. Pl. ÚS 38/04, tyto dvě podmínky zrušil (první ke dni vyhlášení
nálezu, druhou pak k 30. 6. 2007), zejména z toho důvodu, že „požadavek
osobního splnění podmínky odbornosti a bezúhonnosti společně s krátkou lhůtou zániku
dosavadního oprávnění je velmi tvrdý. Způsob, jímž byla změna provedena, nebyl nutný,
resp. nebyl vyžadován sledovaným cílem.“ Zákonodárce obdobné podmínky poté
již opětovně nestanovil, a nyní lze podmínky pro podnikání v zemědělství
hodnotit jako veskrze liberální. Pro úplnost pak dodávám, že s účinnosti
od 1. ledna 2015, dochází ke změně v podmínkách pro podnikání v zemědělství
avšak pouze s ohledem na sjednocení pojmosloví z důvodu přijetí
NOZ (zavedení pojmu „svéprávnosti“).
S tímto soukromoprávním kodexem pak souvisí vymezení práv k zemědělské
půdě z pohledu soukromého práva. Z pohledu věcných práv zaznamenáváme
vzhledem k starému občanskému zákoníku změnu zejména v otázce
vymezení věcných práv k věcem cizím (s ohledem na zavedení zákonného
dělení na služebnosti a reálná břemena), nicméně z pohledu postavení
zemědělského podnikatele v soudním přezkumu územních plánů není tato
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
396
změna nikterak podstatná (důvody budou uvedeny posléze). Zajímavější
je pak problematika relativních majetkových práv, kde došlo s účinností
nového občanského zákoníku k znovuzavedení institutu pachtu do českého
právního řádu (srov. § 2332 a násl. NOZ), který je de facto následovníkem
(značně podrobněji upraveným) dobře známé úpravy zemědělského nájmu
dle ustanovení § 677 odst. 2 OZ. V následujících částech této kapitoly pak
bude podrobněji rozebráno, jestli znovuzavedení pachtu má vliv na aktivní
žalobní legitimaci zemědělského podnikatele mající uvedené relativní majetkové
právo v procesu soudního přezkumu územního plánu. Pro úplnost pak
dodávám, že fakt, že lze podle nové katastrální úpravy (srov. § 11 zákona
č. 256/2013 Sb., katastrální zákon) nájem a pacht zapsat do katastru nemovitostí,
nečiní podle mého názoru z těchto institutů věcná práva, ani práva
s věcně-právními účinky.544
32.3 Aktivní žalobní legitimace zemědělského podnikatele
V řízení o zrušení opatření obecné povahy (což územní plán ze zákona
je545
– srov. § 43 odst. 4 in fine StZ) je dle nedlouhého ustanovení § 101a
zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „SŘS“) aktivně žalobně legitimován ten, kdo tvrdí, že byl na svých
právech opatřením obecné povahy, vydaným správním orgánem, zkrácen.
Z dikce předmětného ustanovení je zřejmé, že rozsah této legitimace byl
a je předmětem široké rozhodovací praxe správních soudů. Z pohledu nejen
zemědělského podnikatele je úvodem důležité uvést, že Nejvyšší správní
soud dovozuje, že „není v zásadě podstatné, zda navrhovatel byl účastníkem předchozího
řízení o pořizování územně plánovací dokumentace, jelikož účastenství v tomto
typu správního řízení a v řízení o soudním přezkumu vydaného rozhodnutí je třeba
posuzovat relativně odděleně.“ 546
a později ještě výrazněji a jednoznačněji: „sku-
544 Pro více informací k této otázce srov. ŽIDEK, Dominik. Návrat pachtu do českého právního
řádu a jeho důsledky pro katastr nemovitostí. In ŽATECKÁ, Eva. Sborník příspěvků konference
COFOLA 2013. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 618 s. ISBN 978-80-
210-6625-0. S. 123-136.
545 Pozn.: a dle judikatury – viz Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 7. 2006,
č. j. 1 Ao 1/2006-74 – byl také dle historické právní úpravy dle zákona č. 50/1976 Sb.
Dokonce však byl takto pojímán i prvorepublikovým Nejvyšším správním soudem –
viz nález ze dne 13. 9. 1922, č. 12496, publikován pod č. 1492 Bohuslavovy sbírky, v části
A (rozhodnutí administrativní).
546 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 11. 2006, č. j. 2 Ao 2/2006-62.
VI Podnikatel a vlastník ve správních procesech s vlivem na životní prostředí
397
tečnost, že navrhovatel v řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho
části neuplatnil námitky či připomínky ve fázích přípravy opatření obecné povahy, jej
nezbavuje práva takový návrh [pozn. autora – návrh na zrušení územního plánu]
podat.“547
Z uvedeného tedy vyplývá, že obecně není vůbec podstatné, jestli
jinak oprávněná osoba k podání žalobního návrhu na zrušení územního
plánu byla účastníkem předchozího řízení o jeho pořízení, a jestli byla jakkoliv
v tomto řízení aktivní. Tedy jinými slovy řečeno, i kdyby jinak oprávněná
osoba v předcházejícím řízení objektivně měla dostupné informace,
které by již v tomto řízení mohly znamenat neschválení územního plánu,
ale tato osoba je nepřednesla a vyčkala až na soudní přezkum předmětného
územního plánu, nezbavuje ji to aktivní žalobní legitimace, když splní další
judikaturou stanovené podmínky. Tyto podmínky pak judikatura vymezuje
právě s ohledem na výše uvedené dělení na věcná a relativní majetková
práva. To, že se nevyžaduje od subjektů žádná aktivita v předchozím řízení,
je v procesech dle stavebního zákona jev ne zcela obvyklý, zvláště srovnáme-li
tuto skutečnost např. s postavením různých zejména ekologických spolků
příkladně v procesech posuzování vlivů na životní prostředí, kde je jejich
aktivita v předchozích řízeních jednoznačnou podmínkou pro přístup k soudům
(srov. § 23 odst. 10 zákona EIA, ve znění účinném k 31. 12. 2014).
32.3.1 Zemědělský podnikatel jako nositel věcných práv k půdě
V této části bude rozebráno, v jakých situacích (tedy pro jaká věcná práva)
má nejen zemědělský podnikatel jakožto nositel určitých věcných práv
k půdě, aktivní žalobní legitimaci v soudním přezkumu územních plánů,
a dále pak bude řešena otázka možných finančních náhrad za omezení vlastnického
práva související s přijetím územního plánu.
Nejvyšší správní soud ve svém usnesení ze dne 21. 7. 2009, č. j. 1 Ao 1/2009-
120, dovodil, že vlastník pozemku v území regulovaném předmětným územním
plánem má tuto legitimaci vždy. Stejné pravidlo pak dovodil Nejvyšší
správní soud ve svém rozsudku ze dne 24. 11. 2010, č. j. 1 Ao 5/2010-
169, také vždy pro spoluvlastníky předmětných pozemků, a to i tehdy,
kdyby žalobní návrh podával ten, jehož podíl není nadpoloviční. Ze stejného
rozsudku pak vyplývá, že tímto právem bude vybaven také manžel
547 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 11. 2010, č. j. 1 Ao 2/2010-116.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
398
či manželka v případě společného jmění manželů. Nejvyšší správní soud
pak také opakovaně konstatuje, že i ve vztahu jakýmkoliv dalším věcným
právům vztahujícím se k území regulovaném předmětným územním plánem
budou nositelé těchto práv vybaveni aktivní žalobní legitimací zásadně
vždy (srov. např. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 7. 2009,
č. j. 1 Ao 1/2009-120). Složitější pak bude odpověď v případě, kdy se bude
jednat o nositele věcného práva k pozemku sousedícího s územím regulovaným
územním plánem. Tímto problémem se zabýval Nejvyšší správní
soud ve svém usnesení ze dne 21. 4. 2010, č. j. 8 Ao 1/2010-89, ve kterém
dovodil, že: „mohou být aktivně legitimováni také vlastníci pozemků (nemovitostí)
či jiné osoby oprávněné z věcných práv k nemovitostem, jež sousedí s územím regulovaným
napadeným opatřením obecné povahy (územním plánem), pokud tvrdí, že jejich vlastnické
nebo jiné věcné právo by bylo přímo dotčeno určitou aktivitou, jejíž provozování
na regulovaném území tento plán připouští. Otázku, „kam až“ možné dotčení sahá,
přitom nelze zodpovědět paušálně, ale záleží na konkrétních okolnostech individuálního
případu. Typicky je nutno uvážit velikost sídelní aglomerace, krajinný ráz, zalidněnost
(zastavěnost), charakter území (zemědělské či průmyslové) atd.“ V těchto případech
tedy bude na rozhodnutí soudu, aby posoudil, jestli by mohlo být dotčení
věcných práv navrhovatele natolik závažné, aby ospravedlňovalo umožnění
mu podat žalobní návrh, i když nemá věcná práva v dotčeném území.
Rozhodovací praxe Nejvyššího správního soudu se zde různí. Kasační soud
již v minulosti připustil, že změnou územního plánu mohou být dotčeni
vlastníci, jejichž nemovitosti by v důsledku plánované změny byly nad
obvyklou míru zatěžovány hlukem, spadem či jiným typem znečištění, které
má svůj původ v zamýšlené změně (srov. rozsudek Nejvyššího správního
soudu ze dne 18. 7. 2006, č. j. 1 Ao 1/2006-74). Na rozdíl např. od věci
rozhodnuté usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 8. 2010,
č. j. 3 Ao 4/2010-61, v níž navrhovatel spatřoval dotčení na svých právech
tím, že v sousedství nově vymezené zastavitelné plochy bude muset
vzniknout nová veřejná infrastruktura. Kasační soud však uzavřel, že konkrétní
podoba veřejné infrastruktury bude stanovena až v územním řízení,
a aktivní žalobní legitimaci nepřiznal. A např. v usnesení ze dne 18. 3. 2010,
č. j. 3 Ao 1/2010-98, nepřiznal Nejvyšší správní soud aktivní žalobní legitimaci
navrhovateli, jehož nemovitosti se nacházely 2,5 km od území
VI Podnikatel a vlastník ve správních procesech s vlivem na životní prostředí
399
dotčeného územním plánem. Do budoucna tedy bude v těchto případech
na správním soudu, aby posoudil oprávněnost požadavku na aktivní žalobní
legitimaci, nicméně platí, že upřít takovémuto navrhovateli aktivní žalobní
legitimaci by bylo možné pouze tehdy, „pokud by soud již z návrhu samotného
bez jakýchkoliv pochyb dovodil, že opatřením obecné povahy zcela jistě nebyli navrhovatelé
zkráceni na svých právech.“ 548
V případě, že to zcela zřejmé není, tedy,
že důvodnost tvrzení navrhovatele může být posouzena až při věcném projednání
návrhu, je třeba mu aktivní žalobní legitimaci přiznat. Z uvedeného
ve shrnutí vyplývá, že v případě věcných práv je aktivní žalobní legitimaci
zemědělského podnikatele pojata velice široce.
Otázkou imanentně spojenou s věcnými právy k půdě je problematika
poskytování finančních náhrad za omezení vlastnického práva související
s přijetím územního plánu. Tato otázka byla opakovaně řešena různými
senáty kasačního soudu, až byla nakonec předmětem rozhodování
Rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu. Ve věci řešené druhým
senátem se závěry vyjádřenými v rozsudku ze dne 5. 2. 2009, č. j. 2
Ao 4/2008-88, se jednalo o situaci, kdy navrhovatelka navrhovala zrušit
části územního plánu obce, ve které je výlučným vlastníkem pozemků, případně
vlastníkem staveb na těchto pozemcích se nacházejících. Původním
územním plánem obce byl způsob využití těchto pozemků označen jako
území zemědělské výroby a služeb (zemědělské družstvo, výkrm hovězího
dobytka). Právě za účelem provozování zemědělské činnosti navrhovatelka
tyto pozemky zakoupila (je registrovaným zemědělským podnikatelem)
a zemědělskou činnost (v intencích předcházejícího územního plánu) zde
řadu let provozovala. Vzhledem k tomu, že z návrhu zadání nového územního
plánu, mělo v lokalitě zahrnující její pozemky dojít ke změně funkčního
využití na smíšenou plochu, obytnou specifickou a bydlení v rodinných
domcích, uplatnila včas proti těmto záměrům námitky a později i žalobu
s tím, že schválený návrh územního plánu je excesivní povahy, neboť zcela
potlačuje soukromý zájem ve prospěch zájmu veřejného; ten dle jejího
názoru zde nebyl ostatně dostatečně prokázán. Nejvyšší správní soud v uvedeném
rozsudku konstatoval, že „i když je každý vlastník povinen určitou míru
takového nuceného omezení [pozn. autora: zásah do vlastnického práva] akceptovat,
548 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 11. 2010, č. j. 1 Ao 5/2010-169.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
400
za situace, kdy toto omezení překročí míru spravedlivé rovnováhy mezi požadavky obecného
zájmu a imperativy na ochranu základních práv jednotlivce, musí být vlastníku
přiznána odpovídající náhrada ve smyslu čl. 11 odst. 4 LZPS. […] Soudu nepřísluší
vynášet obecné soudy o tom, jaká by měla být kritéria pro přiznání náhrady, tedy co lze již
považovat za natolik intenzivní omezení vlastnického práva, aby zakládalo zadavateli
územního plánu povinnost náhradu poskytnout. Při absenci pozitivní právní úpravy tedy
případné nové omezení vlastnického práva v rozsahu odpovídajícím soudem zrušenému
stavu bude nutně vázáno na předchozí dohodu s dotčenými vlastníky, jejíž součástí může
být i dohoda o poskytnutí oboustranně akceptovatelné kompenzace.“ Jak je z uvedeného
patrno, druhý senát Nejvyššího správního soudu zde předložil právní
názor spočívající v předpokladu určitých bilaterálních jednání mezi pořizovatelem
územně-plánovací dokumentace a vlastníky dotčených nemovitostí
s tím, že by nebylo možné přijmout územní plán předtím, než by byla přijatá
dohoda o poskytnutí oboustranně akceptovatelné kompenzace (chceme-li
finanční, možná i jiné – např. směny za jiné obecní pozemky – náhrady)
za omezení vlastnického práva. Přijetí takovéhoto závěru by však znamenalo,
že i jeden jediný vlastník by pak mohl, kdyby na dohodu o kompenzaci
nechtěl přistoupit, zablokovat přijetí celého územního plánu. Dle mého
názoru je zřejmé, že takovéto řešení je v případě opatření obecné povahy,
které zasahuje až tisíce (někdy i desetitisíce) občanů, značně disproporční,
a to i s ohledem na předjímaný zásah do ústavně-garantových práv vlastníka.
Korekci tohoto právního názoru pak učinil Rozšířený senát Nejvyššího
správního soudu, který ve svém usnesení ze dne 21. 7. 2009, č. j. 1 Ao 1/2009-
120, konstatoval, že „za předpokladu dodržení zásady subsidiarity a minimalizace
zásahu může územním plánem (jeho změnou) dojít k omezením vlastníka nebo jiného
nositele věcných práv k pozemkům či stavbám v území regulovaném tímto plánem, nepřesáhnou-li
spravedlivou míru; taková omezení nevyžadují souhlasu dotyčného vlastníka
a tento je povinen strpět je bez náhrady. […] Shledá-li soud v přezkoumávaném územním
plánu dodržení těchto zásad, není důvodem ke zrušení územního plánu ani to, že omezení
vlastníka nebo jiného nositele věcných práv přesáhlo spravedlivou míru; případnou
náhradu za ně nelze poskytnout v rámci procesu tvorby územního plánu (jeho změny).“
Z citovaného rozhodnutí je patrné, že zde Nejvyšší správní soud při dodržení zásad subsidiarity
a minimalizace zásahu dokonce opouští hledisko „spravedlivé míry“ a konstatuje,
že ani jeho porušení není důvodem ke zrušení územního plánu, a otázku náhrad zcela
VI Podnikatel a vlastník ve správních procesech s vlivem na životní prostředí
401
ponechává na řešení v navazujících procesech dle stavebního zákona (zejména do územního
rozhodování) s tím, že jasně konstatuje, že zemědělský podnikatel není oprávněn
požadovat jakoukoliv náhradu již v procesu územního plánování. Tento závěr lze dle
mého názoru hodnotit jako patrný judikatorní odklon od závěrů druhého senátu, který
předpokládal přijímání určitých výše uvedených dohod o kompenzacích. Nicméně s názorem
Rozšířeného senátu lze souhlasit, i když z mého pohledu by bylo vhodné přijmout
zákonnou úpravu, která by problematiku náhrad vlastníkům v procesech zejména změn
územních plánů jednoznačně upravila. Zde se dle mého názoru tedy jednoznačně projevuje
citelná absence pozitivní právní úpravy.“
32.3.2 Zemědělský podnikatel jako pachtýř (nájemce) půdy
V této části se zaměřím na situaci, kdy zemědělský podnikatel vystupuje jako
pachtýř (zemědělský nájemce) půdy. Otázkou, na kterou je třeba nalézt odpovědět,
je, jestli obsahem výkonu tohoto relativního majetkového práva je také
možnost podání návrhu na zrušení územního plánu nebo jeho části. Nejlépe
na tuto otázku odpoví opět Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu
v již několikrát citovaném usnesení ze dne 21. 7. 2009, č. j. 1 Ao 1/2009-120,
kdy se jednalo o situaci, kdy navrhovatelka byla nájemcem přibližně 70 %
zemědělské půdy v rámci katastrálního území dotčeného územním plánem.
Jednalo se o nájem zemědělské půdy, pro který platily v souladu s ustanovením
§ 677 odst. 2 OZ zvláštní (prodloužené) výpovědní lhůty, a tedy jakási
forma zvýšené ochrany oproti běžnému nájmu. Z dnešního pohledu (podle
úpravy NOZ) se tedy jedná podle mého názoru o naprosto typický případ
pachtu. Předkládací senát položil Rozšířenému senátu následující otázku:
„Znamenají podobné situace paušální vyloučení procesní legitimace navrhovatele, aniž
by se zkoumala možnost reálného zkrácení na jejich právech?“ Odpověď v citovaném
rozhodnutí je jednoznačná, že ano, že se bez zkoumání možného reálného
zkrácení práv nájemců (pachtýřů), těmto osobám nepřiznává aktivní
žalobní legitimace, jelikož práva těchto osob „se nevztahují k území (resp.
jeho části), nýbrž k tomu, kdo jim užívání části území umožnil na základě příslušné
smlouvy zakládající jejich relativní práva. Uvedené osoby tedy musí své ekonomické či jiné
oprávněné zájmy prosazovat zprostředkovaně prostřednictvím těch, kdo jim užívání věcí
dotčených územním plánem umožnili.“549
Tedy obecně řečeno: osoba, jejíž právo
549 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 7. 2009, č. j. 1 Ao 1/2009-120.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
402
k dispozici věcí nemá povahu práva absolutního, nýbrž toliko relativního
(zejména nájemce, pachtýř, podnájemce, vypůjčitel, ale také člen bytového
družstva apod.), má toliko právo požadovat na tom, kdo jí věc přenechal
k užívání, aby jí zajistil nerušené užívání věci v souladu s uzavřenou smlouvou,
nemá však sama právo podat návrh ve smyslu ustanovení § 101a SŘS550
Pro úplnost dodávám, že výše uvedené se vztahuje toliko k osobám s určitými
hmotnými právy k nemovitým věcem na území regulovaném územním
plánem, neznamená to však, že tyto osoby nemohou namítat dotčení
svých procesních práv při přijímání územního plánu. Podle mého názoru
není důvodu tento ustálený právní názor kasačního soudu nevykládat také
ve vztahu k pachtu podle ustanovení § 2332 a násl. NOZ, jelikož řešený případ
byl, i když formálně se jednalo o zemědělský nájem dle § 677 odst. 2 OZ,
de facto typickým pachtem, jak byl pojímán také v historické literatuře.551
Shrnuji tedy, že z pohledu soudního přezkumu územních plánů a otázky
aktivní žalobní legitimace pachtýřů, nedošlo v souvislosti s rekodifikací soukromého
práva k žádné změně a tito nadále nejsou aktivně žalobně legitimováni
k podání návrhu na zrušení územního plánu (případně jeho části).
32.3.3 Zemědělští podnikatelé sdružení do spolku
Další zajímavou otázkou, ve které nedávno došlo k významnému judikatornímu
posunu, je aktivní žalobní legitimace spolků (podle historického pojmosloví
„občanských sdružení“). Z pohledu zemědělského podnikatele při
ochraně životního prostředí se může jednat o ty situace, kdy jsou tito podnikatelé
(ať už jako fyzické nebo právnické osoby) sdružení např. za účelem
podpory společného biozemědělství v určité lokalitě a tím pádem mají
značný zájem na udržení příznivého životního prostředí, které by mohlo být
případnými záměry uvedenými v územním plánu nebo v zásadách územního
rozvoje ovlivněno – tedy jejich předmětem činnosti by byla podle
stanov mj. ochrana přírody a krajiny. O otázce aktivní žalobní legitimace
550 Pro více informací k této otázce srov. BAHÝĽOVÁ, Lenka. Vybrané otázky soudního přezkumu
územních plánů. In Dny práva 2009 – Days of Law. Brno: Masarykova Univerzita,
2010. ISBN 978-80-210-4990-1. nebo KOCOUREK, Tomáš. Omezení vlastnického práva
k pozemkům ve prospěch ochrany životního prostředí. Praha: Leges, 2012. 280 s. ISBN 978-80-
87576-10-6. S. 202.
551 Srov. ROUČEK, František. SEDLÁČEK, Jaromír. Komentář k Československému obecnému
zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl pátý.
Praha: Právnické knihkupectví a nakladatelství V. Linhart, 1937. 1011 s. K § 1090.
VI Podnikatel a vlastník ve správních procesech s vlivem na životní prostředí
403
dotčené veřejnosti (v českém právu zejména tedy spolků) v procesu územního
plánování s vazbou na Aarhuskou úmluvu a rozhodnutí Soudního
dvora EU ze dne 8. 3. 2011 ve věci C 240/09, Lesoochranárske zoskupenie
VLK v Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, bylo pojednáno
v minulosti dostatečně552
a není ambicí této kapitoly toto téma dopodrobna
rozvádět, nicméně jen pro shrnutí zdůrazňuji, že Nejvyšší správní
soud spolkům opakovaně553
tuto aktivní žalobní legitimaci nepřiznával, což
vyústilo až ve sbírkové rozhodnutí kasačního soudu ze dne 24. 10. 2013,
č. j. 5 Aos 3/2012-36 [zveřejněno ve Sbírce NSS 3/2014 pod č. 2976], kde
bylo uvedeno: „Občanským sdružením, byť je jejich hlavním předmětem činnosti podle
stanov ochrana přírody a krajiny či ochrana životního prostředí, nesvědčí podle § 101a
s. ř. s. oproti jiným subjektům zvláštní procesní legitimace k podání návrhu na zrušení
opatření obecné povahy v podobě územního plánu.“ Nicméně proti tomuto rozhodnutí
byla podána ústavní stížnost, které Ústavní soud svým nálezem ze dne
30. 5. 2014, sp. zn. I. ÚS 59/14, vyhověl a napadené rozhodnutí zrušil s tím,
že konstatoval: „zkrácení na právech nelze v podstatě civilisticky redukovat jen na případný
zásah do práv vlastníků nemovitostí či jinak řečeno na imise zasahující nebo ohrožující
vlastníky nemovitostí (nositele práv k nim) ležících v dosahu regulace opatřením obecné
povahy (územním plánem). Práva komunity mohou být dotčena šířeji: vady územního
plánu jsou v negativním smyslu způsobilé dotknout se oprávněných zájmů občanů žijících
[pozn. autora: lze vyložit i podnikajících?] na příslušném území, mohou významně
ztížit naplnění koncepce územním plánem zamýšlené a ohrozit tak jeho společenskou
funkci. Pro tento případ je žádoucí, aby prostor k soudní ochraně dostali nejen jednotlivci
samotní, ale též právní subjekty, do nichž se sdružují. […] Závisí na rozumně uvažujícím
soudci, aby v rámci komplexní úvahy a s vědomím společenského významu územního
rozvoje dokázal posoudit, zda je určitý subjekt práva oprávněn k účasti v řízení o zrušení
opatření obecné povahy […] Ústavní soud nikoliv na okraj konstatuje, že jím zmíněná
kritéria nemusí působit jen v relaci k těm spolkům, jejichž hlavní činností je ochrana
552 Srov. např. ŽIDEK, Dominik. Aarhuská úmluva ve světle judikatury SDEU, českých a slovenských
soudů. In KYSELOVSKÁ, Tereza (ed.) COFOLA 2014: The Conference
Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 1033 s. ISBN 978-80-210-7211-4. S.
1022-1033. nebo BĚLOHRADOVÁ, Jitka. Účast veřejnosti na ochraně životního prostředí
[online]. 2013. Disertační práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí
práce Ivana Průchová. Dostupné z: .
553 Např. Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 1. 2007, č. j. 3 Ao 2/2007-42
nebo Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 1. 2012, č. j. 2 Ao 9/2011-71.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
404
přírody a krajiny. Naznačená měřítka, jež budou nepochybně judikaturou konkretizována,
lze vztáhnout na spolky bez ohledu na předmět činnosti, a to takové, u nichž bude
dán předpoklad zkrácení na právech opatřením obecné povahy ve smyslu § 101a odst. 1
SŘS.“ Z výše uvedeného lze tedy prima facie zřít, že Ústavní soud dovodil,
že nelze paušálně konstatovat, že spolky nejsou aktivně žalobně legitimovány
k podání návrhu na zrušení územního plánu, ale že je povinností každého
správního soudu posuzovat, jestli určitý spolek je či není oprávněn k účasti
v jednom konkrétním předmětném řízení. Výkladově, tedy právě v intencích
měřítek, která mají být dle Ústavního soudu judikatorně konkretizována,
se pak k tomuto závěru postavil Nejvyšší správní soud ve svém navazujícím
rozhodnutí554
ze dne 26. 6. 2014, č. j. 5 Aos 3/2012-70, když konstatoval:
„Spolky jsou aktivně legitimovány k podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy
(§ 101a odst. 1 s. ř. s.), avšak pouze za splnění určitých kritérií, mezi něž náleží především
dotčení na subjektivních právech spolku, dále místní vztah spolku k lokalitě
dotčené opatřením obecné povahy či zaměření spolku na aktivitu, která má lokální opodstatnění.“
Z dikce uvedené právní věty dovozuji, že kasační soud zde konstatuje
3 podmínky pro možný vznik aktivní žalobní legitimace spolkům, mezi
nimiž však není kumulativní vztah555
, a také, že tento výčet je toliko příkladný,
a ponechává v intencích nálezu Ústavního soudu prostor pro rozumně uvažujícího
soudce, aby toto posoudil. Je nepochybné, že uvedený judikatorní
obrat rozvíří nové soudní spory, a že vymezení kritérií, kdy spolek ještě není
a kdy již je aktivně žalobně legitimován, bude předmětem mnohých rozhodnutí
krajských soudů i Nejvyššího správního soudu samotného.
Ve světle těchto rozhodnutí lze však podle mého názoru bezpochyby konstatovat,
že vlastníci nemovitostí (v našem případě zemědělští podnikatelé)
sdružení do spolku chránící zájmy životního prostředí v obci, způsobují,
že tento spolek bude aktivní žalobní legitimací vybaven (a to také v té situaci,
kdy by byl sdružen např. jeden vlastník a dva pachtýři). Ale co např. v situaci,
kdy se bude jednat o spolek výhradně jen pachtýřů, kteří by chtěli tímto
způsobem obejít ustálenou judikaturu, že nejsou aktivně žalobně legitimováni?
V tomto případě je dle mého názoru třeba použít výklad restriktivní,
a tedy vykládat uvedená rozhodnutí pouze ve světle ustálené judikatury
554 Pozn.: v navazujícím na uvedený nález Ústavního soudu po zrušení původního
rozhodnutí.
555 Pozn.: v právní větě srov. slova „dále“ a „či“.
VI Podnikatel a vlastník ve správních procesech s vlivem na životní prostředí
405
kasačního soudu, tedy, že zde není možnost požadovat aktivní legitimaci
u spolku zemědělských podnikatelů pachtýřů. Otázkou pro správní soudce
by však poté zůstalo, kdyby tento spolek opravdu byl tím, který jako jediný
chrání životní prostředí na základě aktivity, která má lokální opodstatnění
(což biozemědělství v určité lokalitě být může), jestli již zde není místo
pro jejich soudcovské uvážení. Odpověď na tuto otázku bude záležet vždy
na individuálním posouzení, nicméně z mého pohledu je naprosto nezbytné,
aby se správní soudy s touto otázkou aktivní žalobní legitimace řádně v odůvodnění
svých rozhodnutí vždy vypořádaly. Pro úplnost pak jen dodávám,
že mám za to, že výklad účasti dotčené veřejnosti by měl být pokud možno
co nejširší zejména ve vztahu k osobám, které v dotčeném území trvale žijí –
v tomto ohledu podle mého názoru je také třeba „číst“ předmětný nález
Ústavního soudu a ostatně i navazující rozhodnutí Nejvyššího správního
soudu.
Neztotožňuji se však s možným přesahem těchto rozhodnutí takovým způsobem,
jak např. učinil Krajský soud v Brně ve svém rozhodnutí ze dne
9. 9. 2014, č. j. 63 A 3/2014-137 (napadeno kasační stížností vedenou pod
sp. zn. 7 As 249/2014), kde i s odkazem na citovaná rozhodnutí dovodil
aktivní žalobní legitimaci jednoho člena zastupitelstva obce s odkazem
na porušení jeho práva na nerušený výkon mandátu zastupitele. Bez toho,
abych chtěl hodnotit samotnou správnost tohoto právního závěru, toliko
konstatuji, že není z mého pohledu možné přenášet závěry vyřčené výhradně
ve vztahu k spolkům a územním plánům, do řízení, kde jsou účastníky zcela
jiné subjekty nebo i do odlišných řízení od opatření obecné povahy. Proto lze
podle mého názoru souhlasit např. se závěry vyřčenými opět Krajským soudem
v Brně, a to v rozhodnutí ze dne 6. 8. 2014, č. j. 31 A 6/2013-153 (napadeno
kasační stížností vedenou pod sp. zn. 10 As 211/2014), kde tento soud
ve vztahu k žalobě proti vydanému stavebnímu povolení konstatoval, že:
„V řešeném případě se však nejedná o návrh na zrušení územního plánu jakožto opatření
obecné povahy, ale o žalobu proti rozhodnutí správního orgánu, a tudíž zdejší soud nemůže
ani při nejextenzivnějším možném výkladu závěrů předmětného nálezu [pozn. autora:
sp. zn. I. ÚS 59/14] dovodit, že by se závěry Ústavního soudu v citovaném nálezu
jakkoliv vztahovaly k ustanovení § 65 odst. 1 SŘS.“ Na rozdílnosti těchto dvou
názorů je patrné, že Ústavní soud otevřel určitou „Pandořinu skříňku“ a bude
tedy nutné vyčkat na nová výkladová rozhodnutí správních soudů.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
406
32.4 Závěr
Cílem této kapitoly bylo zejména analyticky rozebrat ustálenou judikaturu
Nejvyššího správního soudu v procesech soudního přezkumu územních
plánů ve vztahu k nositelům věcných i relativních majetkových práv k zemědělské
půdě, a také přinést zamyšlení nad možnými důsledky vyplývající
z nálezu Ústavního soudu ve vztahu k aktivní žalobní legitimaci spolků sdružujících
zemědělské podnikatele. To, jestli byl tento cíl naplněn, je na posouzení
laskavého čtenáře, já jen uvádím, že jednotlivé dílčí závěry s mými názory
k řešeným problémům jsou uvedeny vždy v předmětných podkapitolách.
Jako nejdůležitější závěr z této kapitoly bych přeci jen vypíchl zobecňující
fakt, že v případě nositelů věcných práv k zemědělské půdě je aktivní žalobní
legitimace k návrhu na zrušení územního plánu dovozována zásadně vždy,
namísto toho v případě nositelů relativních majetkových práv k zemědělské
půdě pak není dovozována v žádném případě. S tím souvisí možná polemika
s oprávněností nelegitimace pachtýřů, nicméně tato může být předmětem
spíše akademických debat, jelikož ustálená judikatura je v tomto ohledu jednoznačná.
Za zajímavý, a bezpochyby doporučeníhodný ke sledování, pak
lze také očekávat vývoj judikatury a ostatně i doktrinálních názorů ve vztahu
k aktivní žalobní legitimaci spolků v těchto procesech. Nicméně z hlediska
možného sjednocení judikatury a její budoucí jednoznačnosti jsem s ohledem
na historickou zkušenost zčásti předestřenou v této kapitole v tomto
ohledu poněkud pesimistický.
33 Postavení podnikatele ve vyvlastňovacím řízení
z environmentálních důvodů
Jakub Hanák556
33.1 Úvod
Vyvlastnění je mimořádný zásah do vlastnického práva, které je vlastníkovi
rozhodnutím správního úřadu odejmuto nebo omezeno ve prospěch jiné
osoby. Přestože historicky je vyvlastnění připuštěno zejména pro rozvoj
556 Kapitola je výstupem řešení vědeckého projektu „Vyvlastňování pro stavby realizované
z environmentálních důvodů: současný stav a perspektivy“, který je součástí projektu
Stimulace VaV výkonu Právnické fakulty v rámci IRP 2014.
VI Podnikatel a vlastník ve správních procesech s vlivem na životní prostředí
407
strategické infrastruktury a stavby pro obrany státu, lze vlastnické právo
k nemovitosti odejmout také pro opatření na ochranu životního prostředí
(vytváření územních systémů ekologické stability, ochranu léčivých pramenů),
resp. na opatření zmírňující následky přírodních jevů (povodní,
sucha či změn klimatu). Řada účelů, pro které lze vyvlastnit, může být realizována
soukromými subjekty za účelem zisku (v rámci podnikatelské činnosti).
Častější je však situace, kdy podnikatel vlastní nemovitosti, které jsou
potřebné pro uskutečnění účelu, u něhož zájem na jeho uskutečnění převyšuje
zájem na zachování stávajícího vlastnického práva.
Nejprve je třeba vymezit účely, pro něž je připuštěno vyvlastnění, a které
v praxi přímo provádí, resp. mohou provádět, soukromé subjekty.557
Právní
úprava de lege lata neobsahuje ustanovení, která by brala v potaz, že vyvlastnitelem
není veřejnoprávní korporace. Určité odlišnosti však identifikovat
přesto lze a jsou dále podrobeny důkladnější analýze. Současný zákon
č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění (dále také jen VyvlZ), již ale reflektuje
skutečnost, že vyvlastňované nemovité věci jsou využívány k podnikání.
Nepřekvapí, že tak činí výhradně u pravidel pro určování výše kompenzace.
Je však žádoucí věnovat pozornost i jiným aspektům. Kapitola představuje
spíše obecnější a komplexnější pohled na problematiku. Tato skutečnost
spolu s omezeným rozsahem kapitoly je důvodem, proč některé problémy
jsou pouze naznačeny, a podrobný rozbor všech aspektů je ponechán samostatnému
pojednání.
33.2 Vyvlastnění ve prospěch podnikatele
33.2.1 Obecně
Podle § 2 písm. c) VyvlZ je vyvlastnitelem ten, kdo se domáhá, aby na něj
přešlo vlastnické právo k vyvlastňovanému pozemku nebo stavbě, aby
v jeho prospěch bylo k pozemku nebo stavbě zřízeno věcné břemeno nebo
aby k nim bylo zrušeno nebo omezeno právo vyvlastňovaného odpovídající
věcnému břemenu. Důvodová zpráva výslovně uvádí, že „vyvlastnitelem může
557 Kapitola se nezabývá případy, kdy stát nebo územně samosprávný celek zadává zakázku
na provedení stavebních nebo jiných prací obchodní korporaci. Jelikož stát se s výjimkou
činnosti několika státních podniků podnikáním nezabývá a nedisponuje vlastními
kapacitami pro provedení účelu vyvlastnění, je takto postupováno vždy.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
408
být osoba veřejného práva (např. stát či obec) i osoba soukromého práva.“558
Ačkoliv
to připouštěla již prvorepubliková právní věda i právní úprava,559
tehdejší
prezident Václav Klaus zákon vetoval mj. s argumentem, že „podle nového
zákona by bylo možné vyvlastňovat i za účelem soukromé investice.“560
Myšlen však
byl hlavně střet zájmu vlastníka pozemku a zájmu soukromého investora,
který chce na pozemku postavit továrnu, což zákon nenavrhoval (a neumožňuje
to dodnes).561
Přesto nelze přehlédnout, že některé níže uvedené účely
umožňují jejich provozovatelům dosahovat zisků ve výši desítek miliónů
korun (např. provoz kanalizací či zařízení pro nakládání s odpady).
Zákon o vyvlastnění, který vedle průběhu vyvlastňovacího řízení konkreti-
zuje562
také podmínky vyvlastnění, nestanoví žádné vlastnosti, které by osoba
vyvlastnitele musela splňovat. Tyto vlastnosti mohou ale vyplynout z jiných
právních předpisů. Výstižný je totiž postřeh, že „není-li nabyvatelem takových
práv obec, kraj nebo stát, je stěžejní otázkou, která musí být na počátku řízení o vyvlastnění
vyřešena, způsobilost a schopnost navrhovatele využít práva, která by na něho
vyvlastněním přešla, k uskutečnění účelu vyvlastnění.“563
Příkladem je výstavba
dálnic. Může-li být vlastníkem dálnice pouze stát, nemůže být rozhodnuto
o vyvlastnění pro její postavení ve prospěch jiného subjektu. Specifické situ-
558 Důvodová zpráva k zákonu č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva
k pozemku nebo ke stavbě. Sněmovní tisk č. 1015/0. 4. volební období. Dostupné
z www.psp.cz.
559 HOETZEL, J. Československé správní právo. Část všeobecná. Praha: Melantrich, 1934,
s. 285-286.
560 Stanovisko prezidenta republiky ze dne 12. 4. 2006. Sněmovní tisk č. 1015/7. 4. volební
období. Dostupné z www.psp.cz.
561 V jiných zemích je situace odlišná. Např. podle § 108 odst. 1 písm. o) slovenského zákona
č. 50/1976 Sb., stavebný zákon lze vyvlastnit pozemky a stavby pro uskutečnění staveb,
které jsou významnou investicí podle zákona č. 175/1999 Zb.z., o niektorých opatreniach
týkajúcich sa prípravy významných investícií. Významnou investicí jsou stavby
s investičními náklady přes 100 miliónů eur, investice vytvářející alespoň 300 pracovních
míst či investice, o nichž vláda prohlásila, že se uskutečňují ve veřejném zájmu. Obdobně
v USA, kdy v roce 2005 vydal tamní Nejvyšší soud rozhodnutí ve věci Kelo. Zbývá
dodat, že do roku 1992 bylo na území tehdejšího Československa možné uvažovat o vyvlastnění
pozemků pro uskutečnění bytové výstavby, jakož i stavby rodinných domků
na pozemcích určených seznamem pozemků pro výstavbu rodinných domků (srov.
§ 108 odst. 1 písm. d) zákona č. 50/1976 Sb., ve znění před novelou č. 262/1992 Sb.).
562 Nejdůležitější podmínky pro odnětí a omezení vlastnického práva jsou stanoveny přímo
Listinou základních práv a svobod (čl. 11. odst. 4) a Protokolem č. 1 k Úmluvě o ochraně
lidských práva základních svobod (čl. 1).
563 MIKEŠ, J. - MIKULE, V. - DROBNÍK, J. - KUBÍK, M. - DOLEŽAL, J. - STAŠA, J.
Věcný záměr právní úpravy vyvlastnění. Stavební právo: bulletin. 2000, č. 4, s. 3-17. S. 7.
VI Podnikatel a vlastník ve správních procesech s vlivem na životní prostředí
409
ace vytváří také zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu
státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), který přiznává
provozovatelům významných inženýrských sítí právo omezit vlastnické
právo rozhodnutím o vyvlastnění za účelem zřízení a provozu těchto sítí.
Vyvlastniteli mohou být na základě těchto ustanovení pouze provozovatelé,
tj. osoby podnikající v energetických odvětvích na základě licence udělené
Energetickým regulačním úřadem. Začasté jde právě o osoby soukromého
práva – podnikatele.564
Ostatní environmentální účely v podobě protipovodňových staveb či veřejně
prospěšných opatření vzhledem k vysokým investičním nákladům a jejich
neziskovému charakteru zabezpečuje stát, případně v omezenějším rozsahu
obce a kraje. Přestože u některých z nich by snad přicházelo v úvahu využít
institutu PPP projektů (Public Private Partnership), tak žádný takový zatím
nebyl v ČR uskutečněn. Mnohem častější je situace, kdy je účel realizován
stáním podnikem (Povodími v případě protipovodňových opatření, Lesy
ČR u územních systémů ekologické stability). Rozbor této problematiky
je vzhledem k omezenému rozsahu kapitoly nutno ponechat samostatnému
pojednání.
Vyvlastnitel je poté povinen zahájit realizaci účelu vyvlastnění ve stanovené
lhůtě (standardně dvouleté, kterou lze prodloužit maximálně o další
dva roky). V opačném případě může vyvlastňovaný požádat o zrušení
vyvlastnění.
33.2.2 Účely vyvlastnění
Možnost jakéhokoliv subjektu stát se vyvlastnitelem nijak nezvyšuje riziko
zneužití vyvlastnění jako krajního prostředku ve prospěch soukromé investice.
Musí být totiž splněny dvě podmínky, které garantují, že uskutečněná
stavba nebo opatření bude sloužit společnosti jako celku. Vyvlastnění je přípustné
pouze v zákonem taxativně vymezených případech (účely vyvlastnění)
a po prokázání převahy veřejného zájmu na realizaci účelu vyvlastnění
564 Podrobně se touto problematikou zabývá HANDRLICA, J. Soukromoprávní subjekty
nadané expropriačním titulem a jejich oprávnění v předpisech veřejného práva. Právní
rozhledy. 2014, č. 13-14, s. 473-478.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
410
nad zachováním vlastnického práva. Často je nutné také vymezit takové
stavby v územně plánovací dokumentaci jako veřejně prospěšné (např. zařízení
pro nakládání s odpady – podrobněji dále).
Skutečnost, že stavbu provádí a dále provozuje podnikatel za účelem zisku
je nerozhodná. Výrazně však omezuje okruh staveb, které budou podnikatelé
ochotni zřídit.
V ČR byl převážně zprivatizován provoz vodovodů a kanalizací. K rozšiřování
kanalizačních sítí dochází nyní hlavně v menších obcích. Přestože § 1
odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu prohlašuje, že výstavba vodovodů a kanalizací je prováděna ve veřejném
zájmu, tak zákon neobsahuje žádný vyvlastňovací účel a je nutné vyjít
z obecné úpravy ve stavebním zákoně. Ten uvádí vodovody a kanalizace jako
jeden z druhů veřejně prospěšných staveb technické infrastruktury. Tento
status však mají pouze vodovody a kanalizace, které jsou v územních plánech
těchto obcí za takové stavby výslovně prohlášeny a je pro ně vymezena
plocha, kde je lze zřídit. To je běžné, neboť se tímto předchází možným
komplikacím při majetkoprávní přípravě těchto staveb. Faktickou součástí
kanalizační sítě jsou čistírny odpadních vod, které mohou být také prohlášeny
za stavby veřejně prospěšné. Přínos uvedených staveb pro životní prostředí
je nepopiratelný, neboť omezují nekontrolované vypouštění odpadních
vod do vodních toků a tím snižují znečištění podzemních vod.
Vyvlastnění může být jako prostředek k získání potřebných práv použito
také ke zřízení zařízení pro nakládání s odpady. Aktuální je zejména výstavba
zařízení pro energetické využívání odpadu (tzv. spaloven), protože umožňuji
snížit množství odpadů ukládaného na skládku a tím s nimi nakládat
s menší zátěží pro životní prostředí. Tyto stavby jsou nezanedbatelnou
částí veřejnosti z různých důvodů odmítány. Vlastnické právo k nemovitostem
by proto mohlo být použito jako nástroj k zablokování výstavby.
V takovém případě by vyvlastnění představovalo jedinou možnou cestu
jak stavbu realizovat (za předpokladu, že by stavba takového zařízení byla
shledána ve veřejném zájmu). Jen nízký počet takových zařízení však zatím
bylo prohlášeno za veřejně prospěšnou stavbu, ačkoliv jsou tyto stavby
jejich investory prezentovány jako zásadní opatření k únosnému nakládání
s odpady v jednotlivých krajích. Příčinou je skutečnost, že lokalit vhodných
VI Podnikatel a vlastník ve správních procesech s vlivem na životní prostředí
411
k výstavbě těchto zařízení je dostatek a investoři disponují potřebnými
pozemky nebo mají od jiných subjektů (zpravidla územně samosprávných
celků) příslib odprodeje pozemků. Investory těchto staveb jsou akciové společnosti,
v nichž však mají majoritu obce nebo kraje (výjimkou je plánovaná
stavba v Komořanech, kterou plánuje postavit Český energetický holding).565
V budoucnosti však může dojít ke změně stávajícího přístupu a vyvlastnění
jako mimořádný prostředek bude k získání pozemků k realizaci zařízení
k nakládání s odpady skutečně použito.
Také podzemní úložiště oxidu uhličitého (CO2
) budou v budoucnosti
zřejmě provozovat soukromé společnosti. Zachytávání a geologické ukládání
CO2
(CCS - Carbon Capture and Storage) je evropským právem považováno
za překlenovací technologií, která přispěje ke zmírnění změny kli-
matu.566
Spočívá v zachytávání oxidu uhličitého z průmyslových zařízení,
jeho přepravě na úložiště a jeho injektáži do vhodné podzemní geologické
formace za účelem trvalého uložení. V ČR nejvíce zvažuje zřízení takových
zařízení akciová společnost ČEZ, která však svůj projekt prozatím pozastavila.
Je tedy zřejmé, že výstavba bude aktuální ještě později než v původně
zvažovaných letech 2020-2030. I zde lze očekávat odpor obyvatel567
a proto
jsou úvahy o možnosti vyvlastnění pozemků pro tento účel opodstatněné.
V roce 2011 byl zákonem č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého
do přírodních horninových struktur novelizován § 14 odst. 2 zákona
č. 62/1988 Sb., o geologických pracích. V tomto ustanovení byla doplněna
možnost, aby vlastníku pozemku byla uložena povinnost strpět provedení
geologických prací pro vyhledávání a průzkum přírodních horninových
struktur vhodných pro budování podzemních zásobníků pro uskladňování
zemního plynu nebo ropy, nebo pro ukládání oxidu uhličitého. Důvodová
zpráva k tomu bez zdůvodnění nutnosti tohoto řešení pouze konstatuje,
že jde o obdobná zařízení jako podzemní zásobníky zemního plynu a ropy,
které jsou již v tomto ustanovení zákona uvedeny.568
Poněvadž je výčet staveb
považovaných za technickou infrastrukturu pouze demonstrativní (srov.
565 Viz informace dostupné z http://www.evokomorany.cz/.
566 Bod 4 preambule Směrnice EP a Rady 2009/31/ES o geologickém ukládání oxidu
uhličitého.
567 Viz např. informace dostupné z http://www.ricansko.info/clanky/
proc-jsem-proti-ukladani-co2-do-podzemi-strednich-cech.
568 Sněmovní tisk č. 539, 6. volební období.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
412
uvození např.) lze se domnívat, že podzemní úložiště CO2
lze v územně
plánovací dokumentaci vymezit jako veřejně prospěšnou stavbu. Při splnění
ostatních podmínek poté případně též rozhodnout o vyvlastnění pozemků
potřebných k jeho realizaci. Nelze přehlédnou, že CO2
naplňuje definici
odpadu (byť se na něj zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech nevztahuje) a v širším
smyslu představuje zařízení pro nakládání s odpady, pro které vyvlastnění
přípustné je. Extenzivním výkladem by bylo možné považovat úložiště
i za stavbu ke snižování ohrožení území živelními nebo jinými pohromami.
Uvedený názor však nemusí být jediný možný.569
Závěrem této podkapitoly je vhodné ještě upozornit na ustanovení § 31
odst. 3 ZOVZ. Podle něj u bytových domů, rodinných domů, staveb
pro školní a předškolní výchovu, staveb pro zdravotní a sociální účely
a funkčně obdobných staveb umístěných v ochranném hlukovém pásmu
je provozovatel letiště570
na základě odborného posudku vypracovaného
na jeho náklad povinen postupně provést nebo zajistit provedení protihlukových
opatření v takovém rozsahu, aby byly alespoň uvnitř staveb hygienické
limity hluku dodrženy. U staveb, ve kterých by podle odborného
posudku protihluková opatření nezajistila dodržování hygienických limitů,
může příslušný správní úřad zahájit řízení o změně v užívání stavby nebo
o jejím odstranění. Ačkoliv zákonodárce v roce 2005571
vypustil z uvedeného
ustanovení možnost správního úřadu rozhodnout o vyvlastnění uvedených
staveb, kde by nebyly dodrženy hygienické limity (vyvlastnění sloužilo
jako velmi specifický nástroj ochrany veřejného zdraví), tak právo nařídit
odstranění stavby má pro vlastníky fakticky stejný důsledek. Došlo by jím
k omezení nebo odnětí vlastnického práva. Je třeba se ztotožnit s názorem,
569 Vyřešení užívacích vztahů k pozemkům, na nichž pravděpodobně budou v budoucnu
vystavěny zařízení k injekci CO2
a případné poskytnutí náhrady za omezení vlastnických
práv k takto zatíženým pozemkům (včetně podzemních prostor) považuje za aktuální
také např. HANDRLICA, J. Právní rámec pro projekty zachycování a skladování oxidu
uhličitého. České právo životního prostředí. 2008, č. 1, s. 3-32. S. 11-12.
570 Odhlédnuto od vojenských letišť, jde o mezinárodní letiště zajišťujících ročně více než
50 tisíc startů (dnes tedy pouze Letiště Václava Havla Praha). Do roku 2003 šlo o mezinárodní
letiště přepravující ročně více než 100 000 fyzických osob, což v ČR splňuje také
Letiště Leoše Janáčka v Ostravě a Letiště Brno-Tuřany.
571 Ustanovení bylo zrušeno zákonem č. 392/2005 Sb., přičemž zrušení navrhl Výbor
pro sociální politiku a zdravotnictví. Sněmovní tisk č. 824/1 (pozměňovací návrhy).
4. volební období. Dostupné z www.psp.cz.
VI Podnikatel a vlastník ve správních procesech s vlivem na životní prostředí
413
že „vzhledem k tomu, že k uvedeným dopadům do vlastnického práva dotčených subjektů
by došlo ve veřejném zájmu na ochraně veřejného zdraví, muselo by být v takovém případě
přistoupeno k náhradě za takové omezení vlastnického práva (čl. 11 odst. 4 LZPS).“572
Tuto kompenzaci by měl poskytnout provozovatel letiště, byť to zákon
výslovně nestanoví, protože jeho činnost by byla důvodem pro odstranění
stavby. Zrušení účelu vyvlastnění, tak nezajišťuje větší ochranu vlastníkům
budov v ochranných pásmech, protože odstraněním stavby dojde současně
i k zániku vlastnického práva k ní. Na rozdíl od úpravy před rokem 2005
se však provozovatel letiště nyní nestane vlastníkem stavby (pokud nedojde
k dohodě o odprodeji).
33.2.3 Odlišnosti vyvlastňovacího řízení
Vyvlastnitel v pozici soukromé osoby – podnikatele – musí prokázat splnění
všech podmínek jako stát či územně samosprávné celky. V porovnání s nimi
však má „volnější ruce“ při vyjednávání o koupi či směně pozemku (kvalifikovaný
pokus o dohodu je jednou z podmínek vyvlastnění). Je omezen pouze
svým rozpočtem, nikoliv zákonem o majetku ČR, resp. zákony o obcích
a krajích, které limitují cenu (její maximum), za kterou lze pozemky do vlastnictví
státu, krajů a obcí získat. Zákon o vyvlastnění sice výslovně nestanoví,
že vyvlastňovanému musí být nabídnuta kupní cena odpovídající obvyklé
ceně nemovitosti, ale vyplývá to ze smyslu a účelu zákona. Nabídnutí nižší
ceny by nebylo možné považovat za skutečný pokus o dohodu. Pro vyvlastnitele
by takový pokus nemohl být ani hospodárný, protože ve vyvlastňovacím
řízení by byla náhrada stejně přiznána ve výši obvyklé ceny a musel
by navíc uhradit také náklady řízení.
Spíše lze očekávat, že v opodstatněných případech nabídne vyvlastnitel cenu
vyšší, aby hladce a rychle získal potřebná práva. Investorovi institut vyvlastnění
vytváří komfortnější postavení, neboť vlastníci pozemků nemohou
uplatňovat nerealistické nároky a tím ho téměř vydírat.573
572 BAHÝĽOVÁ, L. – KADEČKA, S.: Ochranná hluková pásma letišť v „pološeru“
právní úpravy. Právní rozhledy. 2012, č. 13-14, s. 478. Autoři odkazují na obdobný závěr
v MOTEJL, O. a kol. Hluková zátěž. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2009, s. 58.
573 V této souvislosti lze poukázat na argumentaci zastánců možnosti vyvlastnit pozemky
za účelem těžby vyhrazených nerostů.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
414
33.3 Podnikatel jako vyvlastňovaný
33.3.1 Východiska
Do pozice vyvlastňovaného, tedy osoby, jejíž vlastnické právo je odnímáno
nebo omezováno, se podnikatel dostává mnohem častěji než do pozice
vyvlastnitele. S ohledem na čl. 11 odst. 1 LZPS („Vlastnické právo všech vlastníků
má stejný zákonný obsah a ochranu“) nelze samozřejmě rozlišovat mezi jednotlivými
druhy vlastnictví. Vlastnické právo podnikatele je proto chráněno
stejně jako vlastnictví ostatních osob. S výjimkou účelů, na které se vztahuje
speciální zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní
a energetické infrastruktury jsou tedy práva a povinnosti vyvlastňovaných
identická.574
Tento zákon se však nevztahuje na žádný účel, který by bylo
možné označit za environmentální. Přesto je třeba z věcných důvodů přihlédnout
k tomu, že vyvlastňovaný majetek slouží k podnikání, a přizpůsobit
tomu průběh vyvlastňovacího řízení i práva vyvlastňovaného.
Vyvlastnění nemovitosti sloužící k podnikání totiž podnikateli způsobí jiné
obtíže než ostatním vlastníkům. Na jedné straně lze sice vyloučit „přilnutí“
k nemovité věci, protože jde o dům, kde bydlí několik generací rodiny,
či louku koupenou pro krásný výhled.575
Vlivy zvláštní obliby tudíž dle mého
názoru v případě nemovité věci sloužící k podnikání zohledňovat nelze,
protože podnikání je racionální činností. Na druhé straně ale představuje
nemovitá věc z menší či větší části zdroj příjmů podnikatele (např. má-li být
vyvlastněn výrobní areál, většina polí farmy či parkoviště hotelu). Zákon
o vyvlastnění proto na několika místech explicitně počítá s tím, že vyvlastňovaným
je podnikatel. Příznačně se tato ustanovení týkají právě kompenzace
za odnětí vlastnického práva.
Vyvlastňovanému náleží podle § 10 odst. 2 VyvlZ vedle částky odpovídající
ceně vyvlastňované nemovitosti též náhrada stěhovacích nákladů576
a nákladů
spojených se změnou místa podnikání a dalších obdobných nákladů, které
574 Zákon však s výjimkou soudního přezkumu rozhodnutí o vyvlastnění v zásadě odlišně
upravuje pouze požadavky na návrh kupní smlouvy a její doručování.
575 Vyvlastnění rodinného pekařství je jiné povahy, přičemž pověst či okruh zákazníků bude
v ocenění podniku zohledněn.
576 Náhrada stěhovacích nákladů náleží každému vyvlastňovanému, který je v souvislosti
s vyvlastněním vynaloží, tj. i nepodnikateli.
VI Podnikatel a vlastník ve správních procesech s vlivem na životní prostředí
415
účelně vynaloží následkem a v souvislosti s vyvlastněním. Uvedené náklady
by nebyly vynaloženy, pokud by k vyvlastnění nedošlo. Vyvlastnitel je tudíž
musí uhradit. Vyvlastňovaný musí výši nákladů prokázat, případně i prostřednictvím
znaleckého posudku vyhotoveného na jeho žádost (náklady
vynaložené na znalecký posudek poté uhradí vyvlastnitel).
Zákon ani důvodová zpráva náklady, které jsou uznatelné jako stěhovací,
resp. spojené se změnou místa podnikání, blíže nekonkretizuje. Musí však
jít o náklady, které byly vynaloženy na určitou činnost spojenou se změnou
místa podnikání. Pod ně budou spadat veškeré výdaje způsobené vynucenou
změnou sídla společnosti (poplatky, tisk nových formulářů či vizitek, ohlášení
změny zákazníkům apod.). Spornější bude náhrada prostředků vynaložených
na zřízení nových faremních pozemků či hotelového parkoviště
(vyhledání vhodného pozemku, odkup pozemku, geometrický plán), protože
tyto výdaje by měly být zřejmě kryty náhradou za vyvlastněné nemovité
věci. Vhodnou alternativou finanční kompenzace je proto směna pozemku.
33.3.2 Pokles ceny zbývajícího majetku
Zákon pak vůbec neřeší situaci, kdy parkoviště u hotelu již nebude možné
vůbec zřídit nebo pouze ve větší vzdálenosti od něj. Atraktivita hotelu a jeho
cena tím pochopitelně klesne. Pakliže zákon přiznává vyvlastňovanému
náhradu ve výši obvyklé ceny pozemku, k němuž je odnímáno vlastnické
právo,577
nelze zřejmě v jeho ceně zohlednit pokles hodnoty zbývající části
majetku vyvlastňovaného.578
Nabízí se ještě úvaha o rozšíření vyvlastnění
i na hotel na žádost podnikatele, pokud by nebylo možné jej užívat bez
vyvlastňovaného pozemku vůbec nebo jen s nepřiměřenými obtížemi. Tak
závažné následky však odstranění parkoviště zřejmě mít nebude a vyvlastnění
bude provedeno pouze v nezbytném rozsahu pro realizaci účelu.579
577 Úkolem vyvlastňovacího úřadu je na základě znaleckého posudku určit náhradu za tento
pozemek. V jeho ceně bude zohledněno pouze využití pozemku ke komerčnímu účelu
a další cenotvorné faktory jako tvar pozemku, lokalita apod.
578 Ve výjimečných případech se však při určování náhrady za zřízení věcného břemene
do jeho rozsahu zahrnují také tzv. hluché zbytky pozemku (např. vzniklý úzký pruh
pozemku, který nelze využít nebo na něj není přístup).
579 Výše popsaná situace analogicky platí také pro řadu pozemků, které k podnikání neslouží.
Např. zmenšení zahrady u rodinného domu v důsledku vyvlastnění její části může
snížit cenu rodinného domu.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
416
Evropský soud pro lidská práva (dále také jen „ESLP“) posuzuje adekvátnost
kompenzace poskytnuté za odnětí vlastnického práva v rámci třetího
kroku testu ospravedlnění zásahu do vlastnického práva, kdy hodnotí, zda
bylo dosaženo spravedlivé rovnováhy mezi zájmy na ochranu majetku jednotlivce
a širšími společenskými zájmy.580
Obecným pravidlem je, že odnětí
vlastnického práva ve veřejném zájmu bez vyplacení kompenzace je považováno
za ospravedlnitelné jen za výjimečných okolností. Náhrada za vyvlastnění
má odpovídat obvyklé ceně nemovitosti. Toto pravidlo bylo vytvořeno
zřejmě v případu Sporrong a Loennroth a soud od té doby toto pravidlo uvádí
v zásadě ve všech rozhodnutích zabývajících se porušením čl. 1 Protokolu
č. 1 Úmluvy v důsledku porušení spravedlivé rovnováhy mezi veřejným
zájmem a právy vlastníka.581
Přístup ESLP ponechává státům široký prostor
jak pro uvážení, zda kompenzaci poskytne, tak pro volbu metod ocenění
vyvlastňovaného majetku. Jsou akceptovatelné všechny metody, pokud
zjevně nepostrádají rozumné opodstatnění (manifestly without reasonable
foundation).582
Vzhledem k závažnosti důsledků vyvlastnění je nezbytné, aby
při určování kompenzace byly vzaty do úvahy všechny relevantní okolnosti.
Porušení této povinnosti pak může mít za následek porušení čl. 1 Protokolu
č. 1 Úmluvy.583
ESLP se opakovaně zabýval otázkou, jestli je třeba poskytnout kompenzaci
i za znehodnocení majetku, u něhož není vlastnické právo přímo odnímáno.
Případy posuzoval ad hoc a je proto poměrně obtížné formulovat obecně
použitelné pravidlo. Z často citovaného případu chorvatských stěžovatelů,
jimž byla vyvlastněna část zemědělské usedlosti a zbývající část bezprostředně
sousedila s dálnicí, vyplynulo, že pokud vysoká hluková zátěž mající
za následek zásah do práv na pokojné užívání nemovitosti znamená také
významnější přímý vliv na snížení ceny zbývajícího majetku, tak musí být
580 KMEC, J., KOSAŘ, D., KRATOCHVÍL, J., BOBEK, M. Evropská úmluva o lidských právech.
Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 1687 s. ISBN 978-80-7400-365-3. S.
1266.
581 Srov. např. POPOVIĆ, D. Protecting property in european human rights law. Utrecht: Eleven
Interntional Publishing, 2009, s. 58.
582 ÇOBAN, A. Protection of Property Rights within the European Convention on Human Rights.
Farnham: Ashgate, 2004, 274 s. ISBN 978-0-7546-2387-8. S. 212.
583 Bistrovič proti Chorvatsku. Stížnost 25774/05. Rozsudek ze dne 31. 5. 2007. Body 36
a 44.
VI Podnikatel a vlastník ve správních procesech s vlivem na životní prostředí
417
tato újma kompenzována.584
V obou případech bylo podstatným faktorem
také to, že státy k těmto vlivům vůbec nepřihlížely. ESLP se bohužel vyhnul
otázce, zda tento nárok mají také vlastníci nemovitostí, které nebyly vyvlastněním
vůbec dotčeny (takové se nachází u každé větší stavby). Je-li důvodem
pro poskytnutí kompenzace snížení ceny majetku způsobeného významným
zásahem do vlastnického práva (imisemi), podporuje to podle některých
autorů závěr, že je třeba tuto skutečnost zohledňovat i v těchto případech.585
V podmínkách ČR je však tento nárok pokryt spíše § 1013 NOZ v rámci
tzv. obtěžování imisemi: tedy nezávisle na vyvlastňovacím řízení. Přitom
je však obecně přijatelné (legitimní) ve výši kompenzace zohlednit také přínosy,
které z realizace účelu vyvlastnění bude mít vyvlastňovaný.586
Odlišné povahy je argument, že vyvlastněním dojde ke snížení příjmů z podnikatelské
činnosti (lze demonstrovat také na případu vyvlastnění hotelového
parkoviště). ESLP se takovými konsekvencemi zabýval v případě francouzského
farmáře Henri Lallementa, který se zaměřoval převážně na produkcí
mléka. Bylo mu vyvlastněno cca 30 % pozemků rodinné farmy, které zároveň
představovaly přibližně 60 % plochy vyhrazené produkci mléka. Podle
soudu vyvlastnění učinilo hospodaření na zbývajících pozemcích finančně
neproveditelné (financially unviable) a proto vedlo ke ztrátě zdroje jeho
příjmů. Poněvadž vyplacená náhrada za vyvlastnění nepokryla tuto újmu,
nebyla náhrada v přiměřeném poměru k ceně vyvlastněného majetku. Tím
došlo k porušení článku 1 Protokolu č. 1 k Úmluvě o ochraně lidských práv
a základních svobod.587
Třebaže důsledky pro vyvlastňovaného byly v uvedeném případě závažnější
než v naznačeném hypotetickém případě, vyplývá z rozsudku Evropského
soudu pro lidská práva závěr, že je třeba pro dosažení spravedlivé rovnováhy
zohlednit v ceně vyvlastňovaného majetku i vliv na zbývající část majetku,
584 Bistrovič proti Chorvatsku. Body 41, 42 a 44. ESLP Odkázal také na podobný případ
Ouzounoglou proti Řecku, stížnost č. 32730/03, rozsudek ze dne 24. 11. 2005.
585 GALLIGAN, E. – MCGRATH, M. Compulsory Purchase in Ireland. Law and Practice.
Dublin: Bloomsbury, 2013, s. 104.
586 Katikaridis proti Řecku. Stížnost č. 19385/92. Rozsudek ze dne 15. 11. 1996. Bod 49.
587 Lallement v. Francie. Informace o rozhodnutí čerpány z Human Rights Case Digest.
Wolters Kluwer, 2002, č. 13. s. 331-335.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
418
představuje-li pro vyvlastňovaného zdroj příjmů. Je proto tedy legitimní
položit si otázku, zda je zákon o vyvlastnění nebo spíše jeho aplikace v souladu
s mezinárodními závazky ČR.
De lege lata může jednoznačně až civilní soud v rámci přezkumu výroku o výši
náhrady za vyvlastnění stanovit částku vyšší s přihlédnutím k mimořádným
vlastnostem vyvlastňovaného pozemku nebo stavby, popřípadě k mimořádným
okolnostem věci. Rozsah moderačního práva soudu zákonodárce
v § 28 odst. 3 VyvlZ omezil výčtem okolností, které lze považovat za mimořádné,
přičemž současně stanovil také jejich význam. Jednou z mimořádností
je význam pozemku nebo stavby pro podnikatelskou činnost, který umožňuje
navýšit kompenzaci až o 20 %, což je druhé největší možné navýšení.
Toto právo bylo zavedeno až zákonem č. 405/2012 Sb., přičemž úmysl588
zákonodárce nelze z důvodové zprávy bohužel poznat. Není ani zřejmé,
proč touto pravomocí nedisponují již vyvlastňovací úřady, které náhradu
na základě znaleckých posudků stanovují. Zůstává také otázkou, zda je výše
uvedené navýšení o pětinu dostatečné.
33.3.3 Další otázky
V rámci vyjednávání o dobrovolné koupi potřebné nemovitosti se zákon
č. 416/2009 Sb. z hlediska kupní ceny nevztahuje na žádný environmentální
účel (týká se pouze dopravní infrastruktury), přičemž její využití k podnikání
stejně nijak nereflektuje. Kriticky je třeba nahlížet především na skutečnost,
že zvýhodněny jsou pouze dopravní stavby, u nichž má vyvlastňovaný nárok
na výrazné navýšení kupní ceny. Podrobnější analýza této otázky však přesahuje
rámec této kapitoly.
Totéž platí pro zemědělské podnikatele, kteří hospodaří na propachtovaných
(pronajatých)589
pozemcích. Pacht vyvlastněním zřejmě nezaniká590
,
588 Důvodová zpráva k zákonu č. 405/2012 Sb. Sněmovní tisk č. 683. 6. volební období.
Dostupné z www.psp.cz.
589 Podle § 3074 odst. 1 ve spojení § 3028 odst. 3 NOZ se vztahy uzavřené před 1. lednem
2014 řídí dosavadními právními předpisy. Podle nich se jedná o nájem pozemku.
590 Vzhledem k tomu, že zákon o vyvlastnění nebyl v souvislosti s rekodifikací soukromého
práva novelizován, tak tato otázka není jednoznačná. V typově identických případech
v lesním zákoně či zákoně o obcích vykrystalizovaly dva protichůdné názory s tím,
že převažující je ten, který s ohledem na povahu nájmu v režimu občanského zákoníku
dovozuje, že termínem nájem je třeba myslet také pacht. Srov. např. PEKÁREK, M.
a kol. Pozemkové právo. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 159-160.
VI Podnikatel a vlastník ve správních procesech s vlivem na životní prostředí
419
a proto nemá pachtýř (nájemce) nároku na náhradu újmy způsobené ukončením
tohoto užívacího vztahu, která není v případě dlouhodobých vztahů
(uzavřených např. s 5letou výpovědní lhůtou) zanedbatelná.591
U podnikatele může být problematičtější, že nemůže v průběhu vyvlastňovacího
řízení disponovat s nemovitostí (nemůže ji např. použít jako zástavu
pro získání úvěru). Otázka vyčíslení újmy způsobené tímto omezením
nemusí být vůbec jednoduchá a bude jistě vyžadovat znalecké zkoumání.
33.3.4 „Sankční“ vyvlastnění kulturních památek
Součástí ochrany životního prostředí je také ochrana kulturních památek.
Podle § 1 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči chrání
stát kulturní památky jako nedílnou součást kulturního dědictví lidu, svědectví
jeho dějin, významného činitele životního prostředí a nenahraditelné
bohatství státu. Sepětí kulturních památek a životního prostředí zdůrazňuje
literatura zejména v případech, kdy mají památky charakter kulturně krajinářských
úprav nebo obsahují podíl krajinného území.592
Přírodní památky
a kulturní památky se také vzájemně ovlivňují a dotvářejí (typicky památné
stromy, zříceniny hradů, archeologické lokality).
V takovém případě nelze nezmínit ustanovení § 15 odst. 3 zákona o státní
památkové péči, podle kterého zanedbává-li vlastník nemovité kulturní
památky trvale své povinnosti a ohrožuje tím její zachování nebo užívá-li
kulturní památku v rozporu s jejím kulturně politickým významem, památkovou
hodnotou nebo technickým stavem, může se ve společenském zájmu,
nedojde-li k dohodě s vlastníkem o jejím prodeji státu, výjimečně památka
na návrh obecního úřadu obce s rozšířenou působností, resp. krajského
úřadu, rozhodnutím vyvlastňovacího úřadu vyvlastnit. Vlastníkem takových
staveb jsou zpravidla obchodní korporace.
591 Důvody této novelizace jsou podle zákonodárce tyto: nepřipravenost pracovníků vyvlastňovacích
úřadů tyto případy rozhodovat, nelogičnost náhrady za zanikající nájem
ve výši ceny tohoto nájmu (měla by spíše odpovídat výši vynaložených nákladů na zhodnocení
předmětu nájmu) a možnost dohody mezi vyvlastnitelem a nájemcem o ukončení
nájmu před zahájením vlastní realizace. Důvodová zpráva k zákonu č. 405/2012 Sb.
Sněmovní tisk č. 683. 6. volební období. Dostupné z www.psp.cz.
592 DAMOHORSKÝ, M.A. kolektiv. Právo životního prostředí. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 515.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
420
Ačkoliv se lze ztotožnit s tím, že vyvlastnění nelze zaměnit za propadnutí
věci, a tudíž vlastníkovi náleží náhrada, nelze v tomto ustanovení nevidět
jistý prvek potrestání vlastníka.
Je na zvážení, zda s ohledem na závažné zanedbání povinností vlastníkem
nemůže jít o jeden z výjimečných případů, kdy by náhrada za vyvlastnění
nemusela „odpovídat“ obvyklé ceně nemovitosti. Podle názoru ESLP mezi
legitimní cíle veřejného zájmu volajícím po nižší náhradě, než je náhrada plné
tržní ceny patří i ochrana historického a kulturního dědictví.593
Při určování
ceny kulturní památky však musí být zohledněna i její kulturní hodnota.594
Institut vyvlastnění však již je podle některých autorů překonaným nástrojem
ochrany ohrožených památek (úkolem státu již není systémově nabývat
památky, o které vlastníci patřičně nepečují).595
V roce 2014 zintenzivnil
diskuzi nad smysluplností tohoto ustanovení zástupce veřejné ochránkyně
práv, který se zasadil za postup, aby stát zanedbávanou památku opravil
z veřejných peněz a následně náklady vymáhal po majiteli. Výslovně
prohlásil: „Samozřejmě je to složité, ale je to efektivní. Ta památka tady existuje,
nemovitost je k dispozici na případnou úhradu nákladů a může být vyvlastněna.“596
Ačkoliv je vyvlastnění občas požadováno některými ochránci památek,597
tak se v praxi zřejmě i s ohledem na nedostatek finančních prostředků používá
minimálně a preferuje se ukládání opatření k nápravě (jako krok, který
je nutné vyčerpat před podáním žádosti o vyvlastnění).
33.4 Závěry
Ačkoliv podnikatelé ve vlastní režii a na základě svého rozhodutí realizují
řadu staveb, pro které je možné vyvlastnit nemovitost, tak česká právní
úprava nijak nereflektuje, že vyvlastnitelem není veřejnoprávní korporace
ale podnikatel. Není to však nedostatkem, protože pro vyvlastnění musí být
593 Kozacioġlu proti Turecku, stížnost č. 2334/03, rozsudek ze dne 19. 2. 2009, body 57
a 58.
594 Tamtéž, body 62 a 65.
595 MALÝ, S.; VARHANÍK, J. Zákon o státní památkové péči: komentář. Praha: Wolters Kluwer,
2011. ISBN 978-80-7357-659-2.
596 http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/283744-krecek-soucasna-pamatkova-pece-
-je-neefektivni/.
597 Např. v případě Lázní Kyselka či usedlosti Cibulka v Praze 5. http://www.kudlanka.cz/
index.php?option=com_content & task=view & id=3747 & Itemid=68 & limit=1 & li-
mitstart=1.
VI Podnikatel a vlastník ve správních procesech s vlivem na životní prostředí
421
splněno několik přísných podmínek, které poskytují vlastníkům dostatečnou
ochranu. Podnikatelé mají zároveň dostatek možností, jak vyvlastnění
předejít. Možnost požádat o odnětí vlastnického práva je pro ně významná
proto, že vylučuje možnost uplatňovat nepřiměřené požadavky ze strany
vlasníků pozemků, na nichž je nezbytné veřejně prospěšnou stavbu provést.
Zákon o vyvlastnění bohužel nijak neřeší, zda a případně za jakých pravidel
kompenzovat znehodnocení části nemovitosti, která není vyvlastňována,
ale vyvlastněním její cena poklesne. Rovněž není adekvátně pokryta situace,
kdy vyvlastněním dojde k dlouhodobému poklesu příjmů na straně vyvlastňovaného.
Tyto důsledky přitom nastávají především u nemovitostí využívaných
k podnikání. Do budoucna by proti měla být těmto otázkám věnována
větší pozornost.
423
VII Závěry
Životní prostředí a jeho jednotlivé složky představují základní předpoklad
pro realizaci vlastnických práv a nejrozličnějších podnikatelských aktivit.
Přestože zákon o životním prostředí obsahuje definici životního prostředí,
tak se v odborných kruzích dlouhodobě diskutuje, co je podstatou
životního prostředí a tím zároveň předmětem práva životního prostředí.
Důkazem aktuálnosti této otázky je i tato publikace, která se kloní k tomu,
že za součást životního prostředí by mělo být považováno i prostředí pracovní.
Přitom se sluší zdůraznit, že pracovní podmínky mohou ovlivňovat
také životní prostředí, v němž se pracoviště nachází.
Veřejný zájem na ochraně životního prostředí opodstatňuje, že vlastníci
a podnikatelé jsou při realizaci svých oprávnění limitováni veřejnoprávními
i soukromoprávními instituty. V této publikaci se problematice vztahů mezi
veřejným a soukromým právem, kterou znovu otevřel nový občanský zákoník,
věnujeme velmi podrobně. Potvrdilo se, že ochrana životního je doménou
veřejného práva, nicméně je úzce spjata i s civilně právními nároky.
Uplatňování soukromoprávních prostředků totiž často může přispět k efektivnější
ochraně životního prostředí. Typickým příkladem jsou historicky
(od římských dob) sousedská práva. Omezení vlastnických práv ve prospěch
sousedů se velmi silně dotýká také veřejného zájmu, protože mnoho rušivých
vlivů (hluk, kouř, zápach či otřesy - tzv. imise) je současně nežádoucím
jednáním z hlediska životního prostředí.
Vlastnické právo lze dokonce zřejmě chápat také jako nástroj ochrany životního
prostředí. Je to dáno mj. ústavní zásadou vlastnictví zavazuje, kterou
lze interpretovat též jako závazek k ochraně životního prostředí. Koncept
vlastnického práva by proto měl být obohacen také o environmentální etiku,
obdobně jako byl ve 20. století doplněn o etiku sociální, čímž přestal být
čistě individualistický. Nelze přitom přehlédnout, že někteří vlastníci akcentují
uvedenou environmentální funkci vlastnictví více. Za typický a aktuální
projev tohoto uvědomění lze považovat pozemkové spolky. Pro pozemkové
spolky, které jsou v ČR stále častější a aktivnější, je řádný výkon vlastnického
práva k pozemkům ústředním bodem jejich existence a nástrojem,
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
424
jak zlepšovat stav třeba jen malých částí životního prostředí. Mnohem
větší potenciál z tohoto pohledu má stát, ačkoliv dílčí analýzy naznačily,
že např. na území národních parků z různých důvodů stát svého vlastnictví
k ochraně životního prostředí (přírody) vždy plně nevyužívá a bylo by proto
na místě provést změny v právních předpisech. Právně organizační problémy
existují také na úrovni obcí, které zajišťují prostřednictvím svých obchodních
společností řadu činností pro ochranu životního prostředí nezastupitelných
(za všechny lze jmenovat nakládání s odpady či péči o zeleň). Těsné
sepětí soukromého a veřejného práva se nám připomíná i zde, neboť činnost
obecních společností se nachází na pomezí podnikání a veřejné služby.
Vlastníci nemovitostí vystupují také jako subjekty řady správních procesů,
v nichž hrají významnou roli zejména ty, které se přímo nebo zprostředkovaně
mohou dotknout stavu životního prostředí. K bližší analýze byly
vybrány postupy podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
a veřejné zdraví, podle stavebního zákona (pořizování územně plánovací
dokumentace a stavební řízení), vodního zákona (vydávání povolení k nakládání
s vodami) i zákona o vyvlastnění. Byl potvrzen význam všech uvedených
procesů pro ochranu životního prostředí, byť se vždy nejednalo
o procesy zaměřené primárně na environmentální aspekty. Zároveň se ukázalo,
že je třeba se pečlivě zabývat tím, zda je pozice vlastníků skutečně
dostatečně právně zakotvena, třebaže je možné, aby vlastníkům nemovitostí
právní úprava vždy nepřiznávala privilegované postavení a podřadila
je do kategorie osob v postavení „veřejnosti“ či „každého“.
Publikace nemohla opomenout skutečnost, že omezení vlastnického práva,
resp. práva na podnikání, jsou mnohými vnímána jako nadměrná a často
i zbytečná zátěž brzdící ekonomický rozvoj. Vcelku běžným řešením tohoto
střetu je poskytování kompenzací za tato omezení nebo dokonce odnětí
vlastnického práva, k čemuž může v krajním případě také dojít. Jde o mimořádně
citlivou otázku. Na jedné straně je nesporné, že existují deficity v příslušných
předpisech. Některým subjektům není vyplacena žádná náhrada,
jelikož je směřována k jiným subjektům, což nastává u většiny poplatků
za znečišťování životního prostředí. V jiných případech pak kompenzace
není adekvátní, protože nezohledňuje veškeré nepříznivé účinky na vlastnické
právo (např. snížení zisku z podnikání v důsledku vyvlastnění důležité
VII Závěry
425
části podniku). Zároveň se lze setkat též se spekulativním uplatňováním
nároků v případech, kdy nebyla dosud žádná ekonomická činnost skutečně
prováděna.
Na druhé straně nepříznivý stav jednotlivých složek životního prostředí indikuje,
že v některých směrech stávající právní regulace není dostatečně účinná
anebo požadavky na ochranu životního prostředí nejsou efektivně prosazovány.
Častým důvodem obtížného prosazování právních norem je nedostatek
finančních prostředků, jak bylo doloženo na přikladu ukládání opatření
k nápravě u týraných zvířat. Plně není využíváno ani rozmezí sankcí, které
lze uložit. Publikace dospěla též k závěru, že z důvodů vysokých nákladů
či nejistoty výsledku je problematické i uplatňování nároků ze sousedských
žalob, přičemž jako limitující se zde ukazuje také nutnost aktivity konkrétních
vlastníků. Výše uvedené potvrzuje návrh, aby jednou ze zásad práva
životního prostředí byla rovněž zásada reálnosti (uskutečnitelnosti).
Autoři museli opakovaně konstatovat, že ekonomické zájmy jsou v některých
případech upřednostněny před zájmem na ochranu životního prostředí.
Do podrobností byla tato skutečnost rozebrána v kapitolách věnovaných
sousedským právům v novém občanském zákoníku a zejména tzv. privilegovaným
imisím. V této souvisosti také vymezení pojmů „emise“ - „imise“,
resp. „privilegované emise“ - „privilegované imise“, a jejich vzájemnému
vztahu z pohledu vazeb mezi veřejnoprávní a soukromoprávní regulací.
Kapitoly pojednaly problematiku obecněji i konkrétně (obtěžování zápachem).
Ustanovení umožňující domáhat se pouze finanční náhrady v případě
imisí z povoleného provozu lze dokonce považovat za krok zpět v porovnání
s předchozím občanským zákoníkem. Ani tradiční „zásada znečišťovatel
platí“ ve skutečnosti není důsledně aplikována, neboť náklady jsou
přenášeny na jiné subjekty (zpravidla spotřebitele), jejichž možnosti ovlivnit
chování výrobců a prodejců jsou z různých důvodů omezené.
Právní prostředky by měly cílit na vytvoření rovnováhy mezi právem
na realizaci vlastnických a podnikatelských oprávnění a povinnostmi, které
musí vlastníci a podnikatelé při svých aktivitách dodržovat. Tato myšlenka
je natolik důležitá a její uplatnění tak různorodé, že bylo navrženo rozšíření
katalogu zásad práva životního prostředí o zásadu uměřenosti (proporcionality).
Zvláště citlivě je třeba postupovat v případě subjektů, které ovlivňují
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
426
životní prostředí méně (domácnosti, malí podnikatelé) a jejichž možnosti
změny chování jsou omezené. Environmentální aspekty nelze absolutizovat
a je nutné je poměřovat také ekonomickými a sociálními hledisky.
427
VIII Seznam použitých zkratek
Právní předpisy598
CBD Úmluva o biologické rozmanitosti (Convention on Biological
Diversity)
EkoÚZ zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její
nápravě a o změně některých zákonů
HZ zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného
bohatství (horní zákon)
ITPGRFA Mezinárodní smlouva o rostlinných genetických zdrojích
pro výživu a zemědělství (International Treaty on Plant
Genetic Resources for Food and Agriculture)
LesZ zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon)
LZPS usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv
a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
NOZ zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník
OdpZ zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů
ObchZ zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
OSŘ zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
OZ zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
RybZ zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského
práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů
a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
sLZPS slovenská Listina základných práv a slobôd (zákon
č. 23/1991 Zz.)
SŘ zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
SŘS zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
StZ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon)
598 Nebude-li v textu uvedeno jinak, jsou všechny zmíněné předpisy „ve znění pozdějších
předpisů“.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
428
UNCLOS Úmluva OSN o mořském právu (United Nations Convention
on the Law of the Sea)
VetZ zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)
VyvlZ zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického
práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
VZ zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon)
zákon EIA zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
zákon IPPC zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování
znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně
některých zákonů (zákon o integrované prevenci)
ZMS zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích
ZOK zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech
a družstvech
ZoO zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
ZoOvz zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
ZOPK zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
ZOVZ zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů
ZoZPF zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu
ZOZpT zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
ZoŽP zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
ZP zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Ostatní zkratky
ABNJ mořské oblasti za hranicí národní jurisdikce (areas beyond
national jurisdiction)
ABS přístup ke genetickým zdrojům a rozdělování přínosů z jejich
využívání (access and benefit-sharing)
ATS území, na které se vztahuje Antarktický smluvní systém
(Antarctic Treaty System)
VIII Seznam použitých zkratek
429
CGRFA Komise pro genetické zdroje pro výživu a zemědělství
(Commissionon GeneticResourcesforFoodandAgriculture)
ČBÚ Český báňský úřad
ČIŽP Česká inspekce životního prostředí
ČR Česká republika
EU Evropská unie
ESLP Evropský soud pro lidská práva
CHKO chráněná krajinná oblast
IHR Mezinárodní zdravotní nařízení (International Health
Regulations)
KRNAP Krkonošský národní park
MAT vzájemně dohodnuté podmínky (mutually agreed terms)
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj
MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu
MZe Ministerstvo zemědělství
MŽP Ministerstvo životního prostředí
NLP II Národní lesnický program II
NP národní park
NPP národní přírodní památka
NPR národní přírodní rezervace
NS Nejvyšší soud
NSS Nejvyšší správní soud
PIPF Rámec připravenosti na pandemii chřipky pro sdílení
chřipkových virů a přístupu k očkování a dalším přínosům
(Pandemic Influenza Preparedness Framework for the
Sharing of Influenza Viruses and Access to Vaccines and
other Benefits)
PIC institut předchozího informovaného souhlasu (prior
infrormed consent)
PP přírodní památka
PR přírodní rezervace
SMTA standardizované dohody o poskytnutí materiálu (standard
material transfer agreement)
SFŽP Státní fond životního prostředí
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
430
VKP významný krajinný prvek
WHO Světová zdravotnická organizace (World Health Organisation)
ZPF zemědělský půdní fond
ZSLP zásady státní lesnické politiky
431
IX Literatura a další použité zdroje
Monografie
BARANCOVÁ, H. a kol. Základné práva a slobody v pracovnom práve.
Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, EAN kod: 9788073804220.
BĚLINA, M. a kol. Pracovní právo. 6. doplněné a podstatně přepracované
vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-283-0.
BERAN, K.: Pojem osoby v právu. Leges, Praha 2012. 215 s.
ISBN 978-80-87576-06-9.
BIČOVSKÝ, J.: Sousedská práva. Praha: Orbis, 1976.
BLASBERG, D. Inhalts und Schrankenbestimmungen des Grundeigentums
zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. Das Verhältnis von Art.
14 Abs. 1 und 2 GG zu Art. 20a GG. Springer: Berlin, Heidelberg, 2008,
ISBN 978-3-540-77738-0.
BROŽA, V. a kol.: Přehrady Čech, Moravy a Slezska, Knihy 555, Liberec,
2005.
ÇOBAN, A. R. : Protection of Property Rights within the European
Convention on Human Rights. Farnham: Ashgate, 2004, 274 s.
ISBN 978-0-7546-2387-8.
ČIČ, M.A. kolektív: Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Žilina:
Eurokódex, s. r. o. 2012, 832 s. ISBN 978-80-89447-93-0.
DAMOHORSKÝ, M. a kol.: Právo životního prostředí. 3. vydání, C. H.
Beck. Praha 2010. 680 s. ISBN 978-80-7400-338-7.
DAMOHORSKÝ,M.,MULLEROVÁ,H.,STESKAL,V.,HUMLÍČKOVÁ,
P. Acta Universitatis Carolinae 3/2011. Lidská práva, právní odpovědnost
a ochrana životního prostředí. Praha: Univerzita Karlova, 2012. 232 s.
ISBN 978-80-246-2091-6.
DAMOHORSKÝ, M.: Právní odpovědnost za ztráty na životním prostředí,
Karolinum, UK Praha 1999.
DROBNÍK, J., DVOŘÁK, P. : Lesní zákon. Komentář. Praha: Wolters
Kluwer ČR, 2010. 304 s. ISBN 978-80-7357-425-3.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
432
DUDOVÁ, J.: Právní aspekty ochrany veřejného zdraví před environmentálním
hlukem. 1. vyd. Brno: MU, Právnická fakulta 2013, 2013. 240 s.
ISBN 978-80-210-6522-2.
DUDOVÁ, J.: Právo na ochranu veřejného zdraví. Ochrana veřejného zdraví
před rizikovými faktory venkovního prostředí. 1. vyd. Praha: LINDE
Praha, a. s., 2011. 424 s. ISBN 978-80-7201-854-3.
ELIÁŠ,K.a kol.:Novýobčanskýzákoníks aktualizovanoudůvodovouzprávou
a rejstříkem. Ostrava: Sagit, 2012. 1120 s. ISBN 978-80-7208-922-2.
GALLIGAN, E., MCGRATH, M.: Compulsory Purchase in Ireland. Law
and Practice. Dublin: Bloomsbury, 2013, 872 s. ISBN: 978-1845922306.
GALVAS, M. a kol. Pracovní právo. 2. aktualizované a doplněné vydání.
Brno: Doplněk, 2004. ISBN 80-7239-173-9.
GERLOCH, A.: Teorie práva. 6. vydání. Nakladatelství A. Čeněk, Plzeň
2013. 310 s. ISBN 978-80-7380-454-1.
GREGOROVÁ, Z., GALVAS, M. Právo sociálního zabezpečení. Brno:
Doplněk, 2005, ISBN 80-7239-176-3.
HAVLAN, P. : Majetek státu v platné právní úpravě, Linde Praha, a. s.,2.
vydání, Praha 2006. s. 463, ISBN 80-7201-578-8.
HENDRYCH, D. a kol.: Správní právo. Obecná část. 6. vydání. Praha: C. H.
Beck 2006, 861 s. ISBN 80-7179-442-2.
HOETZEL, J., WEYR, F., POŠVÁŘ, J., ŠTAFL, A. (eds.): Slovník veřejného
práva československého, Sv. II. Praha: Epolex Bohemia, 2000.
HOETZEL, J.: Československé správní právo. Část všeobecná. Praha:
Melantrich, 1934, 506 s.
HOLUB, M. et al.: Sousedská práva: praktická příručka: podle současné
právní úpravy občanského zákoníku, správního práva a podle Evropské
úmluvy o lidských právech. Praha: Linde, 2006.
HOLUB, M.: Občan a vlastnictví v českém právním řádu: Praktická příručka.
Praha: Linde, 2002. ISBN 80-7201-422-6.
JANČÁŘOVÁ, I., PEKÁREK, M., PRŮCHOVÁ, I. a kol.: Odpovědnost
v právu životního prostředí - současný stav a perspektivy, MU Brno,
2013, 345 s., ISBN 978-80-210-6594-9.
IX Literatura a další použité zdroje
433
JANČÁŘOVÁ, I.: Právní úprava na ochranu ovzduší. Brno: Masarykova
univerzita v Brně, 1993, ISBN 80-210-0579-3.
JANOVSKÝ, J.: Teorie veřejného vlastnictví. 1. vydání. Praha: Knihovna
sborníků věd právních a státních, 1927. 124 s.
JANS, J. H., VEDDER, H. B.: European Environmental Law After Lisbon.
4thedition.EuropaLawPublishing,2012.560 s.ISBN978-90 8952-106-4.
KALAŠ, J., Sousedská práva. Praha: Univerzita Karlova, 2000.
KLIMEŠ, L.: Slovník cizích slov, Státní pedagogické nakladatelství, Praha,
1981.
KMEC, J., KOSAŘ, D., KRATOCHVÍL, J., BOBEK, M. Evropská úmluva
o lidských právech. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 1687 s.
ISBN 978-80-7400-365-3.
KOCOUREK, T.: Omezení vlastnického práva k pozemkům
ve prospěch ochrany životního prostředí. Praha: Leges, 2012. 280 s.
ISBN 978-80-87576-10-6.
KOLEKTIV AUTRORŮ: Správní procesy v právu životního prostředí,
Brno, 2010, 411 s. ISBN 978-80-210-5362-5.
KOLEKTIV AUTRORŮ: Voda v české republice, Consult Praha, 2006.
KOPECKÝ, M., Právní postavení obcí a krajů - základy komunálního práva.
Praha: Wolters-Kluwer ČR, a. s., 2010, ISBN 978-80-7357-561-8.
KOŠIČIAROVÁ, S. a kol.: Právo životného prostredia. 2. zmenené
a rozšírené vydanie. Bratislavská vysoká škola práva. Poradca
podnikateľa, spol. s r. o., 673 s. ISBN 978-80-89363-13-1, Vydavatelství
a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., ISBN 978-80-7380-143-4, 2009.
KULT, A.: Dějiny právních vztahů k vodám na území České republiky. I.
díl – do roku 1253, Praha, 2014, ISBN 978-80-87402-20-7.
KULT, A.: Tekoucí (povrchová voda) – Právně-filosofický pohled na rozdílné
způsoby vymezování ochrany vody a vodního prostředí; Praha, 2010,
ISBN 978-80-87402-07-8.
LACLAVÍKOVÁ, L., ŠVECOVÁ, A.: Pramene práva na území Slovenska II.
1790 – 1918. Trnava: TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS,
vydavateľstvo Trnavskej univerzity v Trnave, spoločné pracovisko
TU a SAV. 2012. 673 s. ISBN 978-80-8082-506-5.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
434
LAVICKÝ, P. a kol.: Občanský zákoník. I Obecná část. Komentář. Praha: C.
H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-529-9.
MACHOVÁ, J. Právo ve včelařství: Kapesní příručka. Praha: Nakladatelství
Orac, 2001. 165 s.
MALÝ, S., VARHANÍK, J. Zákon o státní památkové péči: komentář. Praha:
Wolters Kluwer, 2011. ISBN 978-80-7357-659-2.
MELZER, F., TÉGL, P. a kol.: Občanský zákoník - velký komentář. Svazek I.
§ 1-117, Praha, Leges, 2013, s. 521.
MIKO, L., BOROVIČKOVÁ, H. (ed.) Zákon o ochraně přírody
a krajiny. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H.Beck, 2007. 607 s.
ISBN 978-80-7179-585-8.
MORÁVEK, J., TOMÁŠKOVÁ, V., BERNARD, M., VÍCHA, O.:
Zákon o ochraně ovzduší. Komentář. Praha: C.H.Beck, 2013, 435 s.,
ISBN 978-80-7400-477-3.
MULLEROVÁ, H., STEJSKAL, V.: Ochrana zvířat v právu. Monografie.
Vydání 1. Praha: Nakladatelství Academia, Edice Společnost – svazek 2.,
2013, ISBN 978-80-200-.
NECKÁŘ, J., RADVAN, M., SEHNÁLEK, D., VALDHANS, J. (ed.): Acta
Universitatis Brunensis Iuridica No 337. Brno: Masarykova Univerzita,
2008, s. 1844.
OLIVA, J.: Lesnická politika. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze,
2005. 161 s. ISBN 80-213-1385-4.
PAVLÍČEK, V. a kol.: Ústava a ústavní řád České republiky. Komentář, 2.
díl – Práva a svobody, 2. doplněné a rozšíření vydání. Praha: Linde, 1999,
ISBN 80-7201-170-7.
PEKÁREK, M a kol.: Pozemkové právo. Brno: Masarykova univerzita,
2014, 486 s. ISBN 978-80-210-7536-8.
PEKÁREK, Milan a kol.: Právo životního prostředí, I. díl., 2. přepracované
vydání, Brno, 2009, 328 s. ISBN 978-80-210-4926-0.
POPOVIĆ, D.: Protecting property in european human rights law. Utrecht:
Eleven Interntional Publishing, 2009, 158 s. ISBN 978-80-77596-77-7.
PRCHALOVÁ, J. Právní ochrana zvířat. Praha: Linde Praha, a. s., 2009,
327 s. ISBN 978-80-7201-763-8.
IX Literatura a další použité zdroje
435
PRŮCHOVÁ, I., HANÁK, J.: Voda v právních vztazích. 1. vyd. Brno:
Masarykova univerzita, 2014. 238 s. ISBN 978-80-210-7155-1.
PRŮCHOVÁ, I., CHYBA, J.: Omezení vlastnického práva k pozemku
z důvodu obecného zájmu. Brno: Masarykova univerzita, 1998, ISBN
80-210-1959-x.
PRŮCHOVÁ,I.,PEKÁREK,M.,PRŮCHA,P. a kol.:Stavebnízákona ochrana
životního prostředí, MU Brno, 2011, 487 s., ISBN 978-80-210-5667-1.
RADECKI, W. Právna úprava ochrany prírody v Poľskej republike, v Českej
republike a v Slovenskej republike. In: Acta Universitatis Tyrnaviensis –
Iuridica. Ročenka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. VII,
2010. Trnava: TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS, vydavateľstvo
Trnavskej univerzity v Trnave, spoločné pracovisko TU a SAV. 2010.
463 s. ISBN 978-80-8082-415-0.
RADECKI, W. Prawo lowieckie. Komentarz. Varšava, 2012, 368 s.
ISBN 978-83-7641-621-2.
ROUČEK, F., SEDLÁČEK, J.: Komentář k Československému obecnému
zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku
a v Podkarpatské Rusi. Díl pátý. Praha: Právnické knihkupectví a nakladatelství
V. Linhart, 1937. 1011 s. K § 1090.
SLÁDEČEK, V., POUPEROVÁ, O. a kol.: Správní právo - zvláštní část (vybrané
kapitoly). 2. vydání. Praha: Leges, 2014, ISBN 978-80-87576-48-9.
SLÁDEČEK, V.: Obecné správní právo. 2. vydání. Praha: ASPI – Wolters
Kluwer, 2009. 464 s.
SPÁČIL,J.a kol.:ObčanskýzákoníkIII.Věcnápráva(§ 976 –1474).Komentář.
1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2013. 1280 s. ISBN 978-80-7400-499-5.
SPÁČIL, J. et al.: Sousedská práva. Praha: Leges, 2010.
ISBN 978-80-87212-44-8.
STEJSKAL, V. LASKOVJAN, M. (eds.): Člověk a zvíře - v zajetí či v péči?
Aktuální právní a věcné otázky nakládání se zvířaty. Univerzita Karlova
v Praze, Právnická fakulta, Ediční středisko v Nakladatelství Vodnář -
Ing. Vladimír Kvasnička. Praha, 2010. ISBN 978-80-87146-33-0.
STEJSKAL, V. Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou
rozmanitost. 1. vydání. Praha: Linde, 2006. 592 s. ISBN 80-7201-609-1.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
436
STEJSKAL, V.: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou
rozmanitost. Linde, Praha 2006. 591 s. ISBN 80-7201-609-1.
STRNAD Z. a kol.: Vodní právo, Vodňany: Fakulta rybářství a ochrany
vod, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013, 226 s.
ISBN 978-80-87437-45-2.
SVÁK, J.: Ochrana ľudských práv (z pohľadu judikatúry a doktríny
štrasburských orgánov ochrany práv). 2. rozšírené vydanie. Žilina:
Poradca podnikateľa, spol., s. r. o. 2006, 1116 s. ISBN 80-88931-51-7.
SYDENHAM, A.: Public Rights of way and access to land. 4. vydání.
Bristol: Jordan publishing limited, 2010. 669 s.
ŠTEFKA, L., MATUŠKA, J., FRANC, D., TŮMA, A., GRUBEROVÁ, E.,
SLAVÍK, P., KNOTEK, J.: Chráněná území - příklady z praxe. Brno:
Mendelova univerzita v Brně, 2013, 143 s. ISBN 978-80-7375-794-6.
ŠVESTKA, J., DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol.: Občanský zákoník. Komentář.
Svazek 1, Praha: Wolters Kluwers, a. s., 2014.
ŠVIDROŇ, J., ADAMOVÁ, Z., NÁVRAT, M., ŠKREKO, A. Právo
duševného vlastníctva v informačnej spoločnosti a v systéme práva.
Bratislava: VEDA, 2009, s. 680.
VÍCHA, O.: Princip „znečišťovatel platí“ z právního pohledu. Linde,
Praha, a. s., 2014. ISBN 978-80-7201-947-2.
WAGNEROVÁ, E., ŠIMÍČEK, V., LANGÁŠEK T., POSPÍŠIL, L. a kol.:
Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer
ČR, a. s. 2012, 931 s. ISBN 978-80-7357-750-6.
WEINBERGER, O.: Norma a instituce. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita,
1995.
WURSTOVÁ, J.: Nová sousedská práva. Praha: Panorama, 1990.
WURSTOVÁ, J.: Sousedská práva: podle současné úpravy občanského
zákoníku a správního práva: podle stavu k 1. 9. 1999. Praha: LINDE,
1999.
ZDOBINSKÝ, S., HŘEBEJK, J.: Sousedské právo. Praha: Nuga, 1992.
IX Literatura a další použité zdroje
437
Odborné články, příspěvky ve sbornících a další odborné
zdroje
BIČOVSKÝ, J.: Nová sousedská práva. In Správní právo. 1983, roč. 16.
s. 385.
ALEXANDER, M., HARDISON, P., ÅHRÉN, M. Study on compliance
in relation to the customary law of indigenous and local communities,
national law, across jurisdictions, and international law. Consultancy
Paper, Secretariat of Convention on Biological Diversity, 2007.
ANDERSEN, R., TVEDT, M. W., FAUCHALD, O. K., WINGE, T.,
ROSENDAL, K., SCHEI, P. J.: International Agreements and Processes
Affecting an International Regime on Access and Benefit Sharing under
the Convention on Biological Diversity: Implications for its Scope and
Possibilities of a Sectoral Approach. Lysaker, Norway: Fridjof Nansen
Institute, 2010.
BAHÝĽOVÁ, L., KADEČKA, S.: Ochranná hluková pásma letišť
v „pološeru“ právní úpravy. Právní rozhledy. 2012, č. 13-14, s. 476-480.
BAHÝĽOVÁ, L.: Vybrané otázky soudního přezkumu územních plánů.
In Dny práva 2009 – Days of Law. Brno: Masarykova Univerzita, 2010.
ISBN 978-80-210-4990-1.
BĚLOHRADOVÁ, J. Účast veřejnosti na ochraně životního prostředí.
2013. Disertační práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta.
BERNSTEIN, J., MITCHELL, B.A.: Pozemkové spolky a věcná břemena
v USA. In Ochrana přírody, č. 6, 2008.
BIČOVSKÝ, J.: Působení národních výborů při řešení konfliktů vznikajících
v sousedských vztazích, především u nemovitostí. In: Správní právo.
1977, roč. 11. s. 168.
BUCK, M., HAMILTON, C.: The Nagoya Protocol on Access to Genetic
Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from
Their Utilization to the Convention on Biological Diversity. Review
of European Community and International Environmental Law 20(1),
2011.
BUTTLER, L. The Resilience of Property. Arizona Law Review, 2013
(Vol. 55), s. 847-908.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
438
ČERNÝ, M.: Sousedské právo v soudní praxi. In: Socialistická zákonnost.
1966, roč. 14. s. 554.
DAMOHORSKÝ, M. (ed.): Právo životního prostředí – Vlastnické právo,
trestní právo a ochrana životního prostředí. Sborník z konference. Praha:
KRNAP – Rýchory, Pf UK, 2000. 172 s. ISBN 80-85889-37-4.
DANILOWICZ, W. Czarne chmury nad polskim modelem lowiectwa. Brac
Lowiecka. 2014, č. 2, s. 30-33.
DIENSTBIER, F. (ed.): Nástroje ochrany životního prosředí – role práva.
Olomouc: Iuridicum Olomoucense, o. p. s. a Univerzita Palackého
v Olomouci, Právnická fakulta 2011, 209 s. ISBN 978-80-87382-13-4.
DOBROVOLNÁ, E., SPÁČIL, J.: Imise způsobené úředně schváleným provozem
závodu nebo podobného zařízení v novém občanském zákoníku.
In Právní rozhledy 20/2012, s. 719.
DUDOVÁ, J.: Několik poznámek k vynutitelnosti veřejného zájmu na ochranu
zdraví před hlukem. In: Právní rozhledy. Č. 21. Nakladatelství C. H.
Beck. 2012.
DVOŘÁK, L.: Historie legislativy v oblasti ochrany ovzduší. In České právo
životního prostředí, roč. XII, č. 2/2012 (32), str. 7 – 16.
ENGELHARD,E., VAN DE BROEK, B., DE JONG, F., KEIRSE,
A., DE KEZEL, E.: Let’s think twice before we revise! Égalité as the
foundation of liability for lawful public sector, Utrecht Law Review,
květen 2014.
FILIP, V. Aktuální problémy ústavní regulace vlastnictví – úvod a náměty
do diskuse. In Sborník z konference Dny práva 2008. Days of Law
2008. 1. vyd.
GÖPFERD, E.: Sousedské spory. In: Bulletin advokacie. 1971, roč. 1971.
s. 56.
GREIBET, T. et al. An Explanatory Guide to the Nagoya Protocol on Access
and Benefit-sharing. IUCN, Gland, Switzerland, 2012.
HÁKOVÁ, A., KLAUDISOVÁ, A., SÁDLO, J. (eds.). Zásady péče o nelesní
biotopy v rámci soustavy Natura 2000. In Planeta XII, číslo 3 – druhá
část. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2004, str. 157.
HANDRLICA, J.: Právní rámec pro projekty zachycování a skladování oxidu
uhličitého. In České právo životního prostředí. 2008, č. 1, s. 3-32.
IX Literatura a další použité zdroje
439
HANDRLICA, J.: Soukromoprávní subjekty nadané expropriačním titulem
a jejich oprávnění v předpisech veřejného práva. In Právní rozhledy.
2014, č. 13-14, s. 473-478.
HAVELKOVÁ, S., ZATLOUKAL, P. : Zánik občanských sdružení a účast
občanů na ochraně přírody. In Ochrana přírody, č. 6, 2013.
HOŠEK, M. Změny ve způsobu zajištění evropsky významných lokalit.
In Ochrana přírody, 2/2011, str. 20 – 24.
HOŠEK, M., DRÁBKOVÁ, J., DOSTÁLOVÁ, A. Doplnění národního
seznamu evropsky významných lokalit pro kontinentální biogeografickou
oblast. In Ochrana přírody, 1/2010, str. 23 – 26.
IEEP, Ecologic and GHK. Study to analyse legal and economic aspects
of implementing the Nagoya Protocol on ABS in the European Union.
Final report for the European Commission, DG Environment. Institute
for European Environmental Policy, Brussels and London, 2012.
JAKOBY, V.:Povodně jako fenomén 21. století. In Jihomoravské EKO listy,
2., ročník 3, 2006, Brno.
JANKUV, J. Ľudské právo na životné prostredie a jeho ochrana podľa
Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
(1950). In. KOŠIČIAROVÁ, S. Rada Európy a ochrana životného
prostredia. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie
konanej 11. Septembra 2008. Trnava: TYPI UNIVERSITATIS
TYRNAVIENSIS, vydavateľstvo Trnavskej univerzity v Trnave, spoločné
pracovisko TU a SAV, 2009. 250 s. ISBN 978-80-8082-243-9.
JENOCH, P. Rodzaje i klasyfikacja obwodow lowieckich. In: Lowiectwo. Varšava,
2011, s. 41.
KERSTING, W. Eigentumsfreiheit und Soziale Gerechtigkeit. Versuch einer
Philosophischen Deutung des Verfassungsrechtlichen Grundsatzes
„Eigentum verpflichtet“. In DEPENHEUER, O. (Ed.) Eigentum.
Ordnungsidee, Zustand, Entwicklungen. Springer: Berlin, Heidelberg,
2005, ISBN 3-540-23355-5, s. 43-60; BLASBERG, D. Inhalts- und
Schrankenbestimmungen des Grundeigentums zum Schutz der
natürlichen Lebensgrundlagen. Das Verhältnis von Art. 14 Abs.
1 und 2 GG zu Art. 20a GG. Springer: Berlin, Heidelberg, 2008,
ISBN 978-3-540-77738-0.
KLIKOVÁ, A.: Vodní právo, Disertační práce, 2008, PrF MU, Brno.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
440
KNOTEK, J.: Nakládání s biomasou v rámci realizace krajinotvorných
opatření. In Studia Trebicensia, sv. 4, č. 1, 2014. ISSN 1804-8374.
Kodex životního prostředí – zdroj polemik i nadějí, aneb návrh věcného
záměru zákona o životním prostředí s polemickým komentářem Evy
Kružíkové a Petra Petržílka, MŽP, 2005, ISBN 80-7212-316-5.
KOESTER, V. The Nagoya Protocol on ABS: Ratification by the EU and
Its Member States and Implementation Challenges, Studies N° 03/12,
Institute for Sustainable Development and International Relations, Paris,
2012.
KOMÍNKOVÁ, P. Problémy smluvního zajištění ochrany přírody a krajiny.
In Ochrana přírody, 1/2009, str. 10 – 11.
KONEČNÁ, M.: Vlastnictví ve zvláště chráněných územích. In Dny práva
2012 – Days of law 2012, Masarykova univerzita, Brno 2013, 1. vydání,
s. ISBN 978-80-210-6319.
KOSCIELNIAK-MARSZAL, M. Wlasnosc w polskim modele lowiectwa.
Brac Lowiecka. 2014, č. 3, s. 67-71.
KRECHT, J.: K historii vodního práva v českých zemích. In Právo a podnikání.
2004. č. 3-4.
KREJČÍK, L. Relationship between private and public law in the light of the
new Civil Code. In: DAMOHORSKÝ, M., STEJSKAL, V., WAGNER,
E. (Hrsg.). UMWELTPRIVATRECHT IN MITTELEUROPÄISCHEN
LÄNDER. Praha: PFUK, 2014.
KÜBLER, F. K. Eigentum vepflichtet eine Zivilrechtliche Generalklausel?
Archiv für die civilistische Praxis 159. Bd., H. 3/4 (1960/1961), Mohr
Siebeck GmbH & Co. KG, s. 236-293.
KUSÁK, M.: Omezení vlastnického práva z důvodů ochrany životního
prostředí a přírodních zdrojů. In: České právo životního prostředí, ISNN
1213-5542, s. 3 – 80.
LAJSEK, V. Kmenové buňky, patenty a ESD – ‘One size fits all’? In Jiné
právo, 16. 5. 2014.
LJUNGMAN S.,: Om skoda och olängehet fran grannfastighet, 1943. cit.
z LARSSON, M. L.: The Law of Environmental Damage: Liability and
Reparation, Stockholm, 1997.
IX Literatura a další použité zdroje
441
MAREČEK, J., MARCHAL, S.: Sousedské spory při povolání staveb
občanů. In: Správní právo. 1984, roč. 17. s. 112.
MAZANCOVÁ, E.: Právní úprava zneškodňování odpadních vod podle
vodního zákona. Ekologie a právo. 2005, č. 2, s. 11-15.
MIKEŠ, J., MIKULE, V., DROBNÍK, J., KUBÍK, M., DOLEŽAL, J.,
STAŠA, J.: Věcný záměr právní úpravy vyvlastnění. In Stavební právo:
bulletin. 2000, č. 4, s. 3-17.
MOLNÁR, V.: O sousedském právě. In: Advokátní praxe. 1970, roč. 1970.
s. 172.
MORAVEC, J., PEŠOUT, P. : Pozemkové spolky. In Ochrana přírody, č. 2,
2014.
MORAVEC, J.: Věcná břemena a další nástroje pozemkospolkové činnosti
v České republice in BERNSTEIN, J., MITCHELL, B.A.: Pozemkové
spolky a věcná břemena v USA. In Ochrana přírody, č. 6, 2008.přírody,
č. 6, 2008.
MULLEROVÁ, H.: Zvíře jako předmět právní úpravy veřejného práva
a nový občanský zákoník. České právo životního prostředí 35/2014.
ISSN 1213-5542.
MUSILOVÁ, E.: Sousedské spory. In: Bulletin advokacie. 1971, roč. 1971.
s. 58.
NIJAR, G. S.: The Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing
of Genetic Resources - An Analysis. CEBLAW. Malaysia. 2011.
PĚCHA, F.: K některým problémům vznikajícím při sousedských
pozemkověprávních vztazích. In: Správní právo. 1973, roč. 6. s. 232.
PEŠOUT, P. Výkupy pozemků za účelem ochrany přírody do vlastnictví
státu. In Ochrana přírody 3/2008.
PEŠOUT, P.: „Soukromé rezervace“ v České republice. In Ochrana přírody,
č. 2, 2014.
POKORNÁ, L. Dvě nová nařízení vlády. Co přinesou ochraně českých evropsky
významných lokalit? In Ochrana přírody, 4/2012, str. 14 – 16.
RADECKI, W. Ochrona Šrodowiska. Prawo i Polityka. 2009, č. 2, s. 49-54.
RADIMSKÝ, J.: Uplatnění tzv. sousedských práv. In: Bulletin advokacie.
1986, roč. 1986, č. 1.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
442
RAIS, O.: Ještě o právu sousedském. In: Socialistická zákonnost. 1966, roč.
14. s. 557.
RAIS, O.: O co se lidé nejvíce hádají (Právo sousedské). In: Socialistické
soudnictví. 1967, roč. 7. s. 210.
RAJCHARD, J., PLSOVÁ M. (eds.): Otazníky kolem CITES 2011.
Sborník příspěvků z mezinárodní konference. České Budějovice:
Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2011.
ISBN 978-80-7394-330-1.
RAJCHARD, J., PLSOVÁ, M., MARCINOVÁ, M. (eds.): Otazníky kolem
CITES 2009. Změnilo se něco pro CITES po vstupu do Schengenského
prostoru? Sborník z konference. České Budějovice: Zemědělská fakulta
JU v Českých Budějovicích, 2009. ISBN 978-80-7399-724-3.
ROŽNOVSKÝ, J., LITSCHMANN, T., ed. Bioklimatologické aspekty
hodnocení procesů v krajině. Mikulov 9. – 11. září 2008.
ISBN 978-80-86690-55-1.
SLAVÍK, J.: Směrnice o průmyslových emisích a její transpozice v oblasti
integrované prevence. In České právo životního prostředí, roč. XII,
č. 2/2012 (32), str. 53 – 62.
SOBOTKA, M.: Právní a ekonomické nástroje ochrany životního prostředí.
Acta Universitatis Carolinae Iuridica č. 3-4/2001.
ŠEDA, S.: Rizika spojená s prováděním vrtů pro tepelná čerpadla [online].
Publ. 29. 7. 2004.
ŠEDA, S.: Vrty pro tepelná čerpadla a jejich rizika pro hydrogeologickou
stratifikaci. In Vodní hospodářství, č. 8, 2014, roč. 64, str. 14-17.
ŠILHAN, Z.: Jaderná elektrárna Dukovany a její vliv na okolní obce,
bakalářská práce na fakultě Ekonomicko-správní Masarykovy univerzity,
2011.
ŠTAFL, J.: Námitky sousedů v řízení stavebním. In: Veřejná správa. 1938,
roč. 8. s. 81.
ŠTĚPINA, J.: Vztahy mezi vlastníky sousedních nemovitostí. In: Socialistická
zákonnost. 1965, roč. 13, č. 9. s. 6.
ŠVESTKA, J., FIALA, Z.: Nový občanský zákoník a některé aktuální otázky
vztahů mezi vlastníky sousedních nemovitostí. In: Socialistická zákonnost.
1966, roč. 14. s. 344.
IX Literatura a další použité zdroje
443
ŠVIDROŇ, J. Alternatívny pohľad na „súkromné“ právo po dvadsiatich rokoch
prác na novej kodifikácii občianskeho práva v Slovenskej republike.
In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie: Masaryk University
Faculty of Law, IV. International Conference Days of Law 2010.
ŠVIDROŇ, J. Hodnotové zakotvenie slovenského občianskeho práva.
In Právny obzor, 90, 2007, č. 1, s. 65-76.
ŠVIDROŇ, J. Zneužívanie práva a nový slovenský autorský zákon. In Zákaz
zneužívania práva. VI. Lubyho právnické dni: medzinárodná vedecká
konferencia Omšenie 20. a 21. september 2000. Bratislava: Iura Edition,
2001, s. 149-162.
TEN BRINK, P., (ed.): The Economics of Ecosystems and Biodiversty
in National and International Policy Making. Abingdon, Routledge,
United Kingdom, 2011.
TICHÝ, L.: Problematika vstupu na sousední pozemek a odpovědnosti
za škodu z toho vznikající. In: Bulletin advokacie. 1985, roč. 1985. s. 23.
TOMÁŠKOVÁ, V.: Nový zákon o ochraně ovzduší na území ČR. In České
právo životního prostředí, roč. XII, č. 2/2012 (32), str. 17 – 39.
TOŠOVSKÁ, E.: Ochrana biologické rozmanitosti, patentní ochrana
a odpovědnost za škody, Ministerstvo životního prostředí, Praha, 2006.
TUREK,J.:K problematicesousedskéhoprávaa jehoúpravy.In:Socialistická
zákonnost. 1971, roč. 19, č. 7. s. 432.
VALA, V., PECHÁČEK, O. Cíle vlastníků lesů a ochrany přírody v lesních
hospodářských plánech. Hospodářská úprava lesů a ochrany
přírody. Trendy, možnosti, dopad: sborník z konference: [13. 11. 2014
Kokořínský důl]. Praha: Česká lesnická společnost, 2014, 76 s.
ISBN 978-80-02-02542-9.
VOCHOZKOVÁ, A., Některé problémy vstupu na pozemek souseda podle
§ 130a, odst. 3, o.z. In: Právník. 1988, roč. 127. s. 1103.
VOCHOZKOVÁ, A.: Sousedské vztahy ve světle novelizované právní úpravy.
In: Právník. 1984, roč. 123. s. 551.
VOMÁČKA, V.: Spravedlivé zadostiučinění v rozhodnutích ESLP a dalších
mezinárodních soudů zaměřených na ochranu lidských práv v ochraně
životního prostředí. In Cofola 2010 - key points and ideas. 1. vydání.
Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISBN 978-80-210-5150-8.
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
444
VOŠAHLÍK, V.: Zabezpečení sousedských zájmů při stavebním území. In:
Socialistická zákonnost. 1963, roč. 11. s. 244.
ŽIDEK, D.: Aarhuská úmluva ve světle judikatury SDEU, českých a slovenských
soudů. In KYSELOVSKÁ, Tereza (ed.) COFOLA 2014: The
Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 1033 s.
ISBN 978-80-210-7211-4. S. 1022-1033.
ŽIDEK, D.: Návrat pachtu do českého právního řádu a jeho důsledky
pro katastr nemovitostí. In ŽATECKÁ, Eva. Sborník příspěvků konference
COFOLA 2013. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 618 s.
ISBN 978-80-210-6625-0. S. 123-136.
X Kolektiv autorů
445
X Kolektiv autorů
Mgr. Hana Adamová (Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno,
Česká republika); kapitola 10
prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. (Právnická fakulta Univerzity
Karlovy v Praze, Česká republika); kapitola 1
JUDr. Jana Dudová, Ph.D. (Právnická fakulta Masarykovy univerzity,
Brno, Česká republika); kapitola 12
JUDr. Martina Franková, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy
v Praze, Česká republika); kapitola 16
prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc. (Právnická fakulta Masarykovy univerzity,
Brno, Česká republika); kapitola 3
Dr. hab. Adam Habuda, mim. Prof. (Ústav právních věd Polské akademie
věd, Vratislav, Polsko), kapitola 21
prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. (emeritní profesor; Právnická fakulta
Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika); kapitola 4
Mgr. Jakub Hanák, Ph.D. (Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno,
Česká republika); kapitola 33
JUDr. Petra Humlíčková, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy
v Praze, Česká republika); kapitola 15
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D. (Právnická fakulta Masarykovy univerzity,
Brno, Česká republika); kapitola 11
Mgr. Zuzana Ježková (Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno,
Česká republika); kapitola 30
JUDr. Alena Kliková, Ph.D. (Právnická fakulta Masarykovy univerzity,
Brno, Česká republika); kapitola 26
JUDr. Mgr. Jaroslav Knotek, Ph.D. (Ústav aplikované a krajinné ekologie,
Mendelova univerzit v Brně, Česká republika); kapitola 18
Mgr. Michaela Konečná (Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno,
Česká republika); kapitola 25
prof. JUDr. Soňa Košičiarová, Ph.D. (Právnická fakulta, Trnavská univerzita
v Trnave, Slovensko); kapitola 6
VLASTNÍK A PODNIKATEL PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
446
Mgr. Lukáš Krejčík (Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Česká
republika); kapitola 22
Mgr. Aleš Mácha (Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci,
Česká republika); kapitola 19
JUDr. Michal Maslen (Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave,
Slovensko); kapitola 8
JUDr. Hana Müllerová, Ph.D. (Ústav státu a práva Akademie věd
ČR, v. v. i., Česká republika); kapitola 7
Mgr. Bc. Hana Musilová (Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno,
Česká republika); kapitola 23
doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc. (Právnická fakulta Masarykovy univerzity,
Brno, Česká republika); kapitola 5
prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc. (Právnická fakulta Masarykovy univerzity,
Brno, Česká republika); kapitola 2
Mgr. Marie Poláčková, Ph.D. (Kancelář Veřejného ochránce práv, Brno,
Česká republika); kapitola 31
JUDr. Lucie Procházková, Ph.D. (Krajský úřad Pardubického kraje,
Pardubice, Česká republika); kapitola 17
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc. (Právnická fakulta Masarykovy univerzity,
Brno, Česká republika); kapitola 28
prof. Dr. hab. Wojciech Radecki (Ústav právních věd Polské akademie
věd, Vratislav, Polsko), kapitola 21
doc. JUDr. Karel Schelle, CSc. (Právnická fakulta Masarykovy univerzity,
Brno, Česká republika); kapitola 9
JUDr. Tereza Snopková, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy
v Praze, Česká republika); kapitola 14
JUDr. Michal Sobotka, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy
v Praze, Česká republika); kapitola 29
doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy
v Praze, Česká republika); kapitola 24
Mgr. Jitka Večeřová, Ph.D. (Kancelář Veřejného ochránce práv, Brno,
Česká republika); kapitola 25
X Kolektiv autorů
447
JUDr. Ondřej Vícha, Ph.D. (Právnická fakulta Univerzity Palackého
v Olomouci, Česká republika); kapitola 13
prof. JUDr. Ladislav Vojáček, CSc. (Právnická fakulta Masarykovy univerzity,
Brno, Česká republika); kapitola 9
Mgr. Ondřej Zemandl (Mendelova univerzita v Brně, Brno, Česká republika);
kapitola 20
JUDr. Jiří Zicha, Ph.D. (Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita
Tomáše Bati, Zlín, Česká republika); kapitola 27
Mgr. Dominik Židek (Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno,
Česká republika); kapitola 32
XI Resumé
449
XI Resumé
The environment is a space where property rights and various entrepreneurial
activities are carried out. Public interest in environmental protection
substantiates public and private law restrictions of owners and entrepreneurs
in realization of their rights. Such restrictions are often perceived
as unnecessary burden and obstacle to economic development by many.
On the other hand, unfavourable conditions of environmental components
indicate that current regulation is insufficient and ineffective and/or it is not
effectively enforced. This publication is devoted to the analysis of legal tools
applicable to create the balance between the right to carry out proprietary
and entrepreneurial activities and legal duties which the owners and entrepreneurs
must comply with.
This publication does not strive to achieve a comprehensive coverage of all
affected matters. Development of this publication is based on the contribution
of experts who systematically and over a long period of time apply the
tools of private and public environmental protection law and land law. Due
to the subject matter of fields of specialization of authors, the scope of this
publication is limited and research is not entirely comprehensive.
This publication is divided in six somewhat independent parts which address
various aspects of the topic.
Second part of the publication is devoted to the analysis of the role of an
entrepreneur in environment protection. A few new principles of environmental
law are introduced in view of the fact that the current principles are
longer not sufficient. The polluters pay principle is also discussed and one
chapter deals with the scope of the legal definition of the environment.
The three chapters of part three are dedicated to the analysis of the constitutional
foundation of limitation ownership rights in order to protect the environment.
First the case law of the European Court of Human Rights is mentioned.
Next chapter focuses on the principle “property entails obligations”
that is enshrined in Art. 11 para. 3 of the Czech Charter of Fundamental
Rights and Freedoms in relation to environmental protection. The part two
is closed by detailed description of the implementation issues of the freedom
to conduct a business and the requirements arising from the right
to a favourable environment.
Civil code in force, as well as its predecessor give the owner the right to protection
against disturbances that can at the same time often negatively affect
the environment. The new Civil Code brought a new provision in § 1013
para. 2. This provision is dealing with so called „privileged nuisance“ which
is considered to be a consequence of legally authorized operation of a facility
or other undertakings. This provision represents an exemption to general
nuisance regulation in § 1013 para. 1 of the new Civil Code. Chapter
eleven argues that this provision is in contradiction to basic principles
of environmental protection. Therefore, the civil law regulation is analysed
in relation to constitutional and public laws with the aim to find out possible
consequences for entrepreneurs operating the sources of pollution and
for owners of the land. Other chapters of part four deal with other issues
related to nuisance and disturbances such as odour nuisance caused by farming
entrepreneurs and the possibilities of regulation of small sources
of pollution (especially households in the field of air and water pollution).
Last chapter analyses the role of financial compensation for environmental
degradation to the owners.
Public regulation aimed at the limitation on the exercise of property rights
plays an important role in environment protection and therefore the part
five is the most comprehensive part of the publication. It consists of twelve
chapters devoted to different issues. Close attention is paid to limitation
of land ownership in the nature protection areas and also to care of mistreated
animals. Chapters 19 and 20 are dedicated to environmental aspects
of public use of forest and the position of a forest owner in realization
of the state forest policy. Remaining chapters deal with legal framework
of ownership and utilisation of genetic resources, land societies, Polish
hunting system and duties of beekeepers with respect to environment
protection.
Last but one part of the publication is devoted to the status of entrepreneurs
and real estate owner in the processes in the field of environmental law.
At first, attention is paid to the categorization of these processes and their
XI Resumé
451
basic characteristics, both in terms of their procedural form and as regards
the position of entrepreneurs and real estate owners in them, and then the
selected processes are closer characterized, e. g. EIA process, the permit
procedure of the IPPC, Land use planning and expropriation procedure.
The last part (chapter) summarizes the main ideas of the publication and
draws conclusions that emerged from the research.
Vědecká redakce MU
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.; Ing. Radmila Droběnová, Ph.D.;
Mgr. Michaela Hanousková; doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.;
doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.; doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.;
Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.; prof. PhDr. Petr Macek, CSc.;
PhDr. Alena Mizerová; doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.;
doc. RNDr. Lubomír Popelínský, Ph.D.; Mgr. David Povolný;
Mgr. Kateřina Sedláčková, Ph.D.; prof. RNDr. David Trunec, CSc.;
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.; Mgr. Iva Zlatušková;
doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D.
VLASTNÍK A PODNIKATEL
PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D., Mgr. Jakub Hanák, Ph.D.,
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc. a kolektiv
Vydala Masarykova univerzita v Brně roku 2015
Spisy Právnické fakulty MU č. 519 (řada teoretická, Edice Scientia)
Ediční rada: J. Kotásek (předseda), J. Bejček, J. Hurdík, V. Kalvodová,
V. Kratochvíl, P. Mrkývka, R. Polčák, N. Rozehnalová
Tisk: Point CZ, s.r.o., Milady Horákové 890/20, 602 00 Brno
1. vydání, 2015
ISBN 978-80-210-7951-9